LEGEA Nr. 287/2009*)
privind Codul civil
TITLUL PRELIMINAR Despre legea civilă**)
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Izvoarele dreptului civil
Art. 1. -
(1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului
(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanțele, iar în lipsa
acestora, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar
când nu există asemenea
dispoziții, principiile generale ale dreptului
(3) În materiile reglementate prin lege, uzanțele se aplică numai în măsura în care legea trimite în mod expres la acestea
(4) Numai uzanțele conforme ordinii publice și bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept
(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existenței și a
conținutului uzanțelor. Uzanțele publicate în culegeri elaborate de
către entitățile sau organismele
autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară
(6) În sensul prezentului cod, prin uzanțe se înțelege obiceiul
(cutuma) și uzurile profesionale. Obiectul și conținutul Codului civil
Art. 2. -
(1) Dispozițiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale
și nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil
(2) Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care
constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera
sau spiritul dispozițiilor sale.
Aplicarea generală a Codului civil
Art. 3. -
(1) Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre
profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte
subiecte de drept civil
(2) Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică,
de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce
constă în producerea,
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii,
indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Aplicarea prioritară a
tratatelor internaționale privind
drepturile omului
Art. 4. -
(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozițiile privind
drepturile și libertățile persoanelor vor fi interpretate și aplicate în
concordanță cu Constituția,
Declarația Universală a Drepturilor Omului, pactele și celelalte tratate la care România este parte
(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și
prezentul cod, au prioritate
reglementările internaționale, cu excepția cazului în care prezentul
cod conține dispoziții mai favorabile. Aplicarea prioritară a dreptului
Uniunii Europene
Art. 5. - În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului
Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea
sau statutul părților.
CAPITOLUL II Aplicarea legii civile
Aplicarea în timp a legii civile
Art. 6. -
(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă
(2) Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau
produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte
efecte juridice decât cele
prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor
(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de
ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse
dispozițiilor legii vechi, neputând fi
considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispozițiilor legii noi
(4) Prescripțiile, decăderile și uzucapiunile începute și neîmplinite
la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse
dispozițiilor legale care le-au instituit
(5) Dispozițiile legii noi se aplică tuturor actelor și faptelor
încheiate sau, după caz, produse ori săvârșite după intrarea sa în
vigoare, precum și situațiilor juridice
născute după intrarea sa în vigoare
(6) Dispozițiile legii noi sunt de asemenea aplicabile și efectelor
viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a
acesteia, derivate din starea și
capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiație, adopție și obligația
legală de întreținere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul
general al bunurilor, și din
raporturile de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după
intrarea în vigoare a legii noi. Teritorialitatea legii civile
Art. 7. -
(1) Actele normative adoptate de autoritățile și instituțiile publice
centrale se aplică pe întreg teritoriul țării, afară de cazul în care se
prevede altfel
(2) Actele normative adoptate, în condițiile legii, de autoritățile și
instituțiile administrației publice locale se aplică numai în raza lor
de competență teritorială.
Extrateritorialitatea legii civile
Art. 8. - În cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate,
determinarea legii civile aplicabile se face ținându-se seama de normele
de drept internațional
privat cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod.
CAPITOLUL III Interpretarea și efectele legii civile
Interpretarea legii
Art. 9. -
(1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă și interpretarea ei oficială
(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor
(3) Interpretarea legii de către instanță se face numai în scopul aplicării ei în cazul dedus judecății. Interzicerea analogiei
Art. 10. - Legile care derogă de la o dispoziție generală, care
restrâng exercițiul unor drepturi civile sau care prevăd sancțiuni
civile se aplică numai în cazurile expres și
limitativ prevăzute de lege. Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Art. 11. - Nu se poate deroga prin convenții sau acte juridice
unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la
bunele moravuri. Libertatea de a
dispune
Art. 12. -
(1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres altfel
(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil. Renunțarea la drept
Art. 13. - Renunțarea la un drept nu se prezumă. Buna-credință
Art. 14. -
(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să își exercite
drepturile și să își execute obligațiile civile cu bună-credință, în
acord cu ordinea publică și bunele
moravuri
(2) Buna-credință se prezumă până la proba contrară. Abuzul de drept
Art. 15. - Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau
păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar
bunei-credințe. Vinovăția
Art. 16. -
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, persoana răspunde numai pentru faptele sale săvârșite cu intenție sau din culpă
(2) Fapta este săvârșită cu intenție când autorul prevede rezultatul
faptei sale și fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei,
fie, deși nu îl urmărește, acceptă
posibilitatea producerii acestui rezultat
(3) Fapta este săvârșită din culpă când autorul fie prevede rezultatul
faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce,
fie nu prevede rezultatul
faptei, deși trebuia să îl prevadă. Culpa este gravă atunci când
autorul a acționat cu o neglijență sau imprudență pe care nici persoana
cea mai lipsită de dibăcie nu ar
fi manifestat-o față de propriile interese
(4) Atunci când legea condiționează efectele juridice ale unei fapte de
săvârșirea sa din culpă, condiția este îndeplinită și dacă fapta a fost
săvârșită cu intenție.
Eroarea comună și invincibilă
Art. 17. -
(1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decât are el însuși
(2) Cu toate acestea, când cineva, împărtășind o credință comună și
invincibilă, a considerat că o persoană are un anumit drept sau o
anumită calitate juridică,
instanța judecătorească, ținând seama de împrejurări, va putea hotărî
că actul încheiat în această stare va produce, față de cel aflat în
eroare, aceleași efecte ca și
când ar fi valabil, afară de cazul în care desființarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu
(3) Eroarea comună și invincibilă nu se prezumă
(4) Dispozițiile prezentului articol nu sunt aplicabile în materie de
carte funciară și nici în alte materii în care legea reglementează un
sistem de publicitate.
CAPITOLUL IV Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Art. 18. -
(1) Drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea
persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparțin acestora, precum
și orice alte raporturi juridice
sunt supuse publicității în cazurile expres prevăzute de lege
(2) Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică
de Garanții Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod și
arhivă, prin registrul
comerțului, precum și prin alte forme de publicitate prevăzute de lege. Condițiile de publicitate
Art. 19. -
(1) Procedura și condițiile de publicitate se stabilesc prin lege
(2) Îndeplinirea formalității de publicitate poate fi cerută de orice
persoană, chiar dacă este lipsită de capacitatea de exercițiu
(3) Orice renunțare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o
formalitate de publicitate, precum și orice clauză penală sau altă
sancțiune stipulată pentru a
împiedica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise
(4) Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau
faptul supus publicității, dacă formalitatea de publicitate a fost legal
îndeplinită. Efectele
publicității
Art. 20. -
(1) Publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului, faptului,
precum și a oricărui alt raport juridic supus publicității, stabilește
rangul acestora și, dacă legea
prevede în mod expres, condiționează constituirea sau efectele lor juridice
(2) Între părți sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal,
după caz, drepturile, actele sau faptele juridice, precum și orice alte
raporturi juridice produc efecte
depline, chiar dacă nu au fost îndeplinite formalitățile de publicitate, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel
(3) Publicitatea nu validează dreptul, actul sau faptul supus ori admis
la publicitate. Cu toate acestea, în cazurile și condițiile expres
prevăzute de lege, ea poate
produce efecte achizitive în favoarea terților dobânditori de bună-credință
(4) Publicitatea nu întrerupe cursul prescripției extinctive, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Prezumțiile
Art. 21. -
(1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înscris într-un registru public,
se prezumă că el există, cât timp nu a fost radiat sau modificat în
condițiile legii
(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există. Lipsa publicității. Sancțiuni
Art. 22. -
(1) Dacă formalitatea de publicitate nu a fost realizată, iar aceasta
nu era prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele,
faptele sau alte raporturi
juridice supuse publicității sunt inopozabile terților, afară de cazul
în care se dovedește că aceștia le-au cunoscut pe altă cale
(2) Atunci când legea prevede că simpla cunoaștere de fapt nu
suplinește lipsa de publicitate, absența acesteia poate fi invocată de
orice persoană interesată, inclusiv
de terțul care a cunoscut, pe altă cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicității
(3) În toate cazurile însă, simpla cunoaștere a dreptului, actului,
faptului sau raportului juridic nu suplinește lipsa de publicitate față
de alte persoane decât terțul
care, în fapt, le-a cunoscut. Concursul dintre formele de publicitate
Art. 23. - Dacă un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus
în același timp unor formalități de publicitate diferite, neefectuarea
unei cerințe de publicitate nu
este acoperită de îndeplinirea alteia. Consultarea registrelor publice
Art. 24. - Orice persoană, chiar fără a justifica un interes, poate, în
condițiile legii, să consulte registrele publice privitoare la un
drept, act, fapt sau o anumită situație
juridică și să obțină extrase sau copii certificate de pe acestea.
CARTEA I Despre persoane*)
TITLUL I Dispoziții generale
Subiectele de drept civil
Art. 25. -
(1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice și persoanele juridice
(2) Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi și de obligații civile
(3) Persoana juridică este orice formă de organizare care, întrunind
condițiile cerute de lege, este titulară de drepturi și de obligații
civile. Recunoașterea drepturilor
și libertăților civile Art. 26. – Drepturile și libertățile civile ale
persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale
persoanelor juridice sunt ocrotite și
garantate de lege. Cetățenii străini și apatrizii
Art. 27. -
(1) Cetățenii străini și apatrizii sunt asimilați, în condițiile legii,
cu cetățenii români, în ceea ce privește drepturile și libertățile lor
civile
(2) Asimilarea se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice străine. Capacitatea civilă
Art. 28. -
(1) Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor
(2) Orice persoană are capacitate de folosință și, cu excepția
cazurilor prevăzute de lege, capacitate de exercițiu. Limitele
capacității civile
Art. 29. -
(1) Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosință sau lipsit,
în tot sau în parte, de capacitatea de exercițiu, decât în cazurile și
condițiile expres prevăzute de
lege
(2) Nimeni nu poate renunța, în tot sau în parte, la capacitatea de
folosință sau la capacitatea de exercițiu. Egalitatea în fața legii
civile
Art. 30. - Rasa, culoarea, naționalitatea, originea etnică, limba,
religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile
personale, apartenența politică,
sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată,
averea, originea socială, gradul de cultură, precum și orice altă
situație similară nu au nicio influență
asupra capacității civile. Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Art. 31. -
(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui
patrimoniu care include toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate
în bani și aparțin acesteia
(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectațiuni numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege
(3) Patrimoniile de afectațiune sunt masele patrimoniale fiduciare,
constituite potrivit dispozițiilor titlului IV al cărții a III-a, cele
afectate exercitării unei profesii
autorizate, precum și alte patrimonii determinate potrivit legii. Transferul intrapatrimonial
Art. 32. -
(1) În caz de diviziune sau afectațiune, transferul drepturilor și
obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiași
patrimoniu, se face cu respectarea
condițiilor prevăzute de lege și fără a prejudicia drepturile creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale
(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), transferul drepturilor și
obligațiilor dintr-o masă patrimonială în alta nu constituie o
înstrăinare. Patrimoniul profesional
individual
Art. 33. -
(1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitării în mod
individual a unei profesii autorizate se stabilește prin actul încheiat
de titular, cu respectarea
condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de lege
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul
măririi sau micșorării patrimoniului profesional individual
(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în
conformitate cu dispozițiile art. 1.941-1.948, dacă prin lege nu se
dispune altfel.
TITLUL II Persoana fizică
CAPITOLUL I Capacitatea civilă a persoanei fizice
SECȚIUNEA 1
Capacitatea de folosință Noțiune
Art. 34. - Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a
avea drepturi și obligații civile. Durata capacității de folosință
Art. 35. - Capacitatea de folosință începe la nașterea persoanei și
încetează odată cu moartea acesteia. Drepturile copilului conceput
Art. 36. - Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune,
însă numai dacă el se naște viu. Dispozițiile art. 412 referitoare la
timpul legal al concepțiunii sunt
aplicabile. SECȚIUNEA a 2-a Capacitatea de exercițiu Noțiune
Art. 37. - Capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a
încheia singură acte juridice civile. Începutul capacității de exercițiu
Art. 38. -
(1) Capacitatea de exercițiu deplină începe la data când persoana devine majoră
(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani. Situația minorului căsătorit
Art. 39. -
(1) Minorul dobândește, prin căsătorie, capacitatea deplină de exercițiu
(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de
bună-credință la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de
exercițiu. Capacitatea de
exercițiu anticipată
Art. 40. - Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște
minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de
exercițiu. În acest scop, vor fi
ascultați și părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este
cazul, și avizul consiliului de familie. Capacitatea de exercițiu
restrânsă
Art. 41. -
(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitatea de exercițiu restrânsă
(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă
se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a
tutorelui, iar în cazurile
prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă. Încuviințarea
sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii
actului
(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă
poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl
prejudiciază, precum și acte de
dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor. Regimul unor acte ale minorului
Art. 42. -
(1) Minorul poate să încheie acte juridice privind munca,
îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa,
cu încuviințarea părinților sau a tutorelui,
precum și cu respectarea dispozițiilor legii speciale, dacă este cazul
(2) În acest caz, minorul exercită singur drepturile și execută tot
astfel obligațiile izvorâte din aceste acte și poate dispune singur de
veniturile dobândite. Lipsa
capacității de exercițiu
Art. 43. -
(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, nu au capacitate de exercițiu:
a) minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
b) interzisul judecătoresc
(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se
încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile
prevăzute de lege. Dispozițiile
art. 42 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător
(3) Cu toate acestea, persoana lipsită de capacitatea de exercițiu
poate încheia singură actele anume prevăzute de lege, actele de
conservare, precum și actele de
dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor
(4) Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de
reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel
sau natura actului nu i-ar
permite acest lucru. Sancțiune
Art. 44. -
(1) Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu
capacitate de exercițiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art.
41 alin. (3) și la art. 43 alin.
(3), precum și actele făcute de tutore fără autorizarea instanței de
tutelă, atunci când această autorizare este cerută de lege, sunt
anulabile, chiar fără dovedirea unui
prejudiciu
(2) Cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de
exercițiu restrânsă poate invoca și singur, în apărare, anulabilitatea
actului pentru incapacitatea sa
rezultată din minoritate ori din punerea sub interdicție judecătorească. Frauda comisă de incapabil
Art. 45. - Simpla declarație că este capabil să contracteze, făcută de
cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu
restrânsă, nu înlătură
anulabilitatea actului. Dacă însă a folosit manopere dolosive,
instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul
atunci când apreciază că aceasta ar
constitui o sancțiune civilă adecvată. Regimul nulității
Art. 46. -
(1) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui
pus sub interdicție judecătorească incapacitatea acestuia
(2) Acțiunea în anulare poate fi exercitată de reprezentantul legal, de
minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, precum și de ocrotitorul
legal
(3) Atunci când actul s-a încheiat fără autorizarea instanței de
tutelă, necesară potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul în vederea
exercitării acțiunii în anulare.
Limitele obligației de restituire
Art. 47. - Persoana lipsită de capacitate de exercițiu sau cu
capacitate de exercițiu restrânsă nu este obligată la restituire decât
în limita folosului realizat. Dispozițiile
art. 1.635-1.649 se aplică în mod corespunzător. Confirmarea actului anulabil
Art. 48. - Minorul devenit major poate confirma actul făcut singur în
timpul minorității, atunci când el trebuia să fie reprezentat sau
asistat. După descărcarea
tutorelui, el poate, de asemenea, să confirme actul făcut de tutorele
său fără respectarea tuturor formalităților cerute pentru încheierea lui
valabilă. În timpul
minorității, confirmarea actului anulabil se poate face numai în
condițiile art. 1.263 și 1.264. SECȚIUNEA a 3-a Declararea
judecătorească a morții Cazul general
Art. 49. -
(1) În cazul în care o persoană este dispărută și există indicii că a
încetat din viață, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre
judecătorească, la cererea oricărei
persoane interesate, dacă au trecut cel puțin 2 ani de la data primirii
ultimelor informații sau indicii din care rezultă că era în viață
(2) Dacă data primirii ultimelor informații sau indicii despre cel
dispărut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevăzut în alin.
(1) se socotește de la sfârșitul lunii
în care s-au primit ultimele informații sau indicii, iar în cazul în
care nu se poate stabili nici luna, de la sfârșitul anului
calendaristic. Cazuri speciale
Art. 50. -
(1) Cel dispărut în împrejurări deosebite, cum sunt inundațiile,
cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, în cursul
unor fapte de război sau într-o
altă împrejurare asemănătoare, ce îndreptățește a se presupune decesul,
poate fi declarat mort, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data
împrejurării în care a avut
loc dispariția
(2) Dacă ziua în care a intervenit împrejurarea când a avut loc
dispariția nu poate fi stabilită, sunt aplicabile, în mod corespunzător,
dispozițiile art. 49 alin. (2)
(3) Atunci când este sigur că decesul s-a produs, deși cadavrul nu
poate fi găsit sau identificat, moartea poate fi declarată prin hotărâre
judecătorească, fără a se
aștepta împlinirea vreunui termen de la dispariție. Procedura de declarare a morții
Art. 51. - Soluționarea cererii de declarare a morții se face potrivit
dispozițiilor Codului de procedură civilă. Data prezumată a morții celui
dispărut
Art. 52. -
(1) Cel declarat mort este socotit că a încetat din viață la data pe
care hotărârea rămasă definitivă a stabilit-o ca fiind aceea a morții.
Dacă hotărârea nu arată și ora
morții, se socotește că cel declarat mort a încetat din viață în ultima oră a zilei stabilite ca fiind aceea a morții
(2) În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat
mort a încetat din viață în ultima oră a celei din urmă zile a
termenului prevăzut de art. 49 sau 50,
după caz
(3) Instanța judecătorească poate rectifica data morții stabilită
potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2), dacă se dovedește că nu era
posibil ca persoana declarată moartă să
fi decedat la acea dată. În acest caz, data morții este cea stabilită prin hotărârea de rectificare. Prezumție
Art. 53. - Cel dispărut este socotit a fi în viață, dacă nu a
intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă. Anularea
hotărârii de declarare a morții
Art. 54. -
(1) Dacă cel declarat mort este în viață, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea
(2) Cel care a fost declarat mort poate cere, după anularea hotărârii
declarative de moarte, înapoierea bunurilor sale în natură, iar dacă
aceasta nu este cu putință,
restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobânditorul cu
titlu oneros nu este obligat să le înapoieze decât dacă, sub rezerva
dispozițiilor în materie de carte
funciară, se va face dovada că la data dobândirii știa ori trebuia să
știe că persoana declarată moartă este în viață. Descoperirea
certificatului de deces
Art. 55. - Orice persoană interesată poate cere oricând anularea
hotărârii declarative de moarte, în cazul în care se descoperă
certificatul de deces al celui declarat
mort. Plata făcută moștenitorilor aparenți
Art. 56. - Plata făcută moștenitorilor legali sau legatarilor unei
persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de moarte, este
valabilă și liberatorie, dacă a fost
făcută înainte de radierea din registrul de stare civilă a mențiunii
privitoare la deces, cu excepția cazului în care cel care a făcut plata a
cunoscut faptul că persoana
declarată moartă este în viață. Drepturile moștenitorului aparent
Art. 57. - Moștenitorul aparent care află că persoana care a fost
declarată decedată prin hotărâre judecătorească este în viață păstrează
posesia bunurilor și
dobândește fructele acestora, cât timp cel reapărut nu solicită restituirea lor.
CAPITOLUL II Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune Drepturi ale personalității
Art. 58. -
(1) Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate
fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea
vieții private, precum și alte
asemenea drepturi recunoscute de lege
(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile. Atributele de identificare
Art. 59. - Orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la
reședință, precum și la o stare civilă, dobândite în condițiile legii.
Dreptul de a dispune de sine însuși
Art. 60. - Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăși, dacă
nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele
moravuri. SECȚIUNEA a 2-a
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Art. 61. -
(1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege
(2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra
interesului unic al societății sau al științei. Interzicerea practicii
eugenice
Art. 62. -
(1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane
(2) Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la
organizarea selecției persoanelor. Intervențiile asupra caracterelor
genetice
Art. 63. -
(1) Sunt interzise orice intervenții medicale asupra caracterelor
genetice având drept scop modificarea descendenței persoanei, cu
excepția celor care privesc
prevenirea și tratamentul maladiilor genetice
(2) Este interzisă orice intervenție având drept scop crearea unei
ființe umane genetic identice unei alte ființe umane vii sau moarte,
precum și crearea de embrioni
umani în scopuri de cercetare
(3) Utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical nu este
admisă pentru alegerea sexului viitorului copil decât în scopul
evitării unei boli ereditare grave
legate de sexul acestuia. Inviolabilitatea corpului uman
Art. 64. -
(1) Corpul uman este inviolabil
(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică. Nu
se poate aduce atingere integrității ființei umane decât în cazurile și
în condițiile expres și limitativ
prevăzute de lege. Examenul caracteristicilor genetice
Art. 65. -
(1) Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi
întreprins decât în scopuri medicale sau de cercetare științifică,
efectuate în condițiile legii
(2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu
poate fi efectuată decât în cadrul unei proceduri judiciare civile sau
penale, după caz, sau în
scopuri medicale ori de cercetare științifică, efectuate în condițiile legii. Interzicerea unor acte patrimoniale
Art. 66. - Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori
patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite
de nulitate absolută, cu excepția
cazurilor expres prevăzute de lege. Intervențiile medicale asupra unei persoane
Art. 67. - Nicio persoană nu poate fi supusă experiențelor, testelor,
prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop terapeutic ori
în scop de cercetare
științifică decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ
prevăzute de lege. Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Art. 68. -
(1) Prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine
umană de la donatori în viață se fac exclusiv în cazurile și condițiile
prevăzute de lege, cu acordul
scris, liber, prealabil și expres al acestora și numai după ce au fost
informați, în prealabil, asupra riscurilor intervenției. În toate
cazurile, donatorul poate reveni
asupra consimțământului dat, până în momentul prelevării
(2) Se interzice prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine
umană de la minori, precum și de la persoanele aflate în viață, lipsite
de discernământ din cauza
unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-un alt
motiv similar, în afara cazurilor expres prevăzute de lege. Sesizarea
instanței judecătorești
Art. 69. - La cererea persoanei interesate, instanța poate lua toate
măsurile necesare pentru a împiedica sau a face să înceteze orice
atingere ilicită adusă integrității
corpului uman, precum și pentru a dispune repararea, în condițiile
prevăzute la art. 252-256, a daunelor materiale și morale suferite.
SECȚIUNEA a 3-a Respectul vieții
private și al demnității persoanei umane Dreptul la libera exprimare
Art. 70. -
(1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare
(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile
și limitele prevăzute la art. 75. Dreptul la viața privată
Art. 71. -
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă,
personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau
corespondența sa, fără consimțământul său
ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75
(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a
corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și
a informațiilor din viața privată
a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Dreptul la demnitate
Art. 72. -
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale
(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei
persoane, fără consimțământul acesteia ori fără respectarea limitelor
prevăzute la art. 75. Dreptul la
propria imagine
Art. 73. -
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine
(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică
ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfățișării sale fizice
ori a vocii sale sau, după caz,
utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozițiile art. 75 rămân aplicabile. Atingeri aduse vieții private
Art. 74. - Sub rezerva aplicării dispozițiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieții private:
a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuință sau luarea din aceasta
a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;
b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârșită prin
orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoștință de cauză, a unei
asemenea interceptări;
c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără acordul acesteia;
d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal;
e) ținerea vieții private sub observație, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
f) difuzarea de știri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori
audiovizuale privind viața intimă, personală sau de familie, fără
acordul persoanei în cauză;
g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată
la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu
caracter personal privind
starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament,
circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv
rezultatul autopsiei, fără
acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite;
h) utilizarea, cu rea-credință, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;
i) difuzarea sau utilizarea corespondenței, manuscriselor ori a altor
documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reședința,
precum și numerele de
telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul
persoanei căreia acestea îi aparțin sau care, după caz, are dreptul de a
dispune de ele. Limite
Art. 75. -
(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această
secțiune atingerile care sunt permise de lege sau de convențiile și
pactele internaționale privitoare la
drepturile omului la care România este parte
(2) Exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu
bună-credință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale
la care România este parte nu
constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secțiune. Prezumția de consimțământ
Art. 76. - Când însuși cel la care se referă o informație sau un
material le pune la dispoziția unei persoane fizice ori persoane
juridice despre care are cunoștință că își
desfășoară activitatea în domeniul informării publicului,
consimțământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar
un acord scris. Prelucrarea datelor
personale
Art. 77. - Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin
mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile și
condițiile prevăzute de legea
specială. SECȚIUNEA a 4-a Respectul datorat persoanei și după decesul său Respectul datorat persoanei decedate
Art. 78. - Persoanei decedate i se datorează respect cu privire la
memoria sa, precum și cu privire la corpul său. Interzicerea atingerii
memoriei persoanei decedate
Art. 79. - Memoria persoanei decedate este protejată în aceleași
condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață.
Respectarea voinței persoanei decedate
Art. 80. -
(1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii și poate
dispune cu privire la corpul său după moarte. În cazul celor lipsiți de
capacitate de exercițiu sau
al celor cu capacitate de exercițiu restrânsă este necesar și consimțământul scris al părinților sau, după caz, al tutorelui
(2) În lipsa unei opțiuni exprese a persoanei decedate, va fi
respectată, în ordine, voința soțului, părinților, descendenților,
rudelor în linie colaterală până la al
patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal
ori dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al
sectorului municipiului București în a
cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ține
seama de apartenența confesională a persoanei decedate. Prelevarea de
la persoanele decedate
Art. 81. - Prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop
terapeutic sau științific, de la persoanele decedate se efectuează numai
în condițiile prevăzute de
lege, cu acordul scris, exprimat în timpul vieții, al persoanei
decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil și
expres dat, în ordine, de soțul
supraviețuitor, de părinți, de descendenți ori, în sfârșit, de rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
CAPITOLUL III Identificarea persoanei fizice
SECȚIUNEA 1
Numele Dreptul la nume
Art. 82. - Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii. Structura numelui
Art. 83. - Numele cuprinde numele de familie și prenumele. Dobândirea numelui
Art. 84. -
(1) Numele de familie se dobândește prin efectul filiației și poate fi
modificat prin efectul schimbării stării civile, în condițiile prevăzute
de lege
(2) Prenumele se stabilește la data înregistrării nașterii, pe baza
declarației de naștere. Este interzisă înregistrarea de către ofițerul
de stare civilă a prenumelor
indecente, ridicole și a altora asemenea, de natură a afecta ordinea
publică și bunele moravuri ori interesele copilului, după caz
(3) Numele de familie și prenumele copilului găsit, născut din părinți
necunoscuți, precum și cele ale copilului care este părăsit de către
mamă în spital, iar identitatea
acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, se stabilesc
prin dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al
sectorului municipiului București
în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s-a
constatat părăsirea lui, în condițiile legii speciale. Schimbarea
numelui pe cale administrativă
Art. 85. - Cetățenii români pot obține, în condițiile legii, schimbarea
pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui sau numai a
unuia dintre acestea.
SECȚIUNEA a 2-a Domiciliul și reședința Dreptul la domiciliu și reședință
Art. 86. -
(1) Cetățenii români au dreptul să își stabilească ori să își schimbe,
în mod liber, domiciliul sau reședința, în țară sau în străinătate, cu
excepția cazurilor anume
prevăzute de lege
(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să
aibă în același timp decât un singur domiciliu și o singură reședință,
chiar și atunci când deține
mai multe locuințe. Domiciliul
Art. 87. - Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării
drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară
că își are locuința principală. Reședința
Art. 88. - Reședința persoanei fizice este în locul unde își are locuința secundară. Stabilirea și schimbarea domiciliului
Art. 89. -
(1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispozițiilor legii speciale
(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci
când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenția
de a avea acolo locuința
principală
(3) Dovada intenției rezultă din declarațiile persoanei făcute la
organele administrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea
domiciliului, iar în lipsa
acestor declarații, din orice alte împrejurări de fapt. Prezumția de domiciliu
Art. 90. -
(1) Reședința va fi considerată domiciliu când acesta nu este cunoscut
(2) În lipsă de reședință, persoana fizică este considerată că
domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se
cunoaște, la locul unde acea persoană se
găsește. Dovada
Art. 91. -
(1) Dovada domiciliului și a reședinței se face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate
(2) În lipsa acestor mențiuni ori atunci când acestea nu corespund
realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței nu
va putea fi opusă altor persoane
(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care domiciliul sau
reședința a fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune.
Domiciliul minorului și al celui
pus sub interdicție judecătorească
Art. 92. -
(1) Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de
exercițiu în condițiile prevăzute de lege este la părinții săi sau la
acela dintre părinți la care el
locuiește în mod statornic
(2) În cazul în care părinții au domicilii separate și nu se înțeleg la
care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanța de tutelă,
ascultându-i pe părinți, precum și pe
copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ținând seama
de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătorești, minorul este
prezumat că are domiciliul la părintele la care locuiește în mod statornic
(3) Prin excepție, în situațiile prevăzute de lege, domiciliul
minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu
consimțământul acestora. De
asemenea, domiciliul minorului poate fi și la o instituție de ocrotire
(4) Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinții
săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum și
domiciliul persoanei puse sub
interdicție judecătorească este la reprezentantul legal. Cazuri speciale
Art. 93. - Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de
ocrotirea părinților săi și supus unor măsuri de protecție specială, în
cazurile prevăzute de lege, se află la
instituția, la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat în plasament. Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Art. 94. - În cazul în care s-a instituit o curatelă asupra bunurilor
celui care a dispărut, acesta are domiciliul la curator, în măsura în
care acesta este îndreptățit să îl
reprezinte. Domiciliul la curatorul special
Art. 95. - Dacă a fost numit un curator special pentru administrarea
bunurilor succesorale, cei chemați la moștenire au domiciliul la
curator, în măsura în care acesta
este îndreptățit să îi reprezinte. Domiciliul profesional
Art. 96. - Cel care exploatează o întreprindere are domiciliul și la
locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce privește obligațiile
patrimoniale ce s-au născut sau urmează
a se executa în acel loc. Domiciliul ales
Art. 97. -
(1) Părțile unui act juridic pot să aleagă un domiciliu în vederea
exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din acel
act
(2) Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci trebuie făcută în scris. SECȚIUNEA a 3-a Actele de stare civilă Starea civilă
Art. 98. - Starea civilă este dreptul persoanei de a se individualiza,
în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg
din actele și faptele de stare civilă.
Dovada stării civile
Art. 99. -
(1) Starea civilă se dovedește prin actele de naștere, căsătorie și
deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum
și prin certificatele de stare civilă
eliberate pe baza acestora
(2) Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice și fac dovada,
până la înscrierea în fals, pentru ceea ce reprezintă constatările
personale ale ofițerului de stare civilă
și, până la proba contrară, pentru celelalte mențiuni
(3) Hotărârea judecătorească dată cu privire la starea civilă a unei
persoane este opozabilă oricărei alte persoane cât timp printr-o nouă
hotărâre nu s-a stabilit
contrariul
(4) Dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit o anumită stare
civilă a unei persoane, iar printr-o hotărâre judecătorească ulterioară
este admisă o acțiune prin
care s-a contestat starea civilă astfel stabilită, prima hotărâre își
pierde efectele la data rămânerii definitive a celei de a doua hotărâri.
Anularea, completarea,
modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Art. 100. -
(1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă și a
mențiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei
hotărâri judecătorești
definitive
(2) Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe
marginea acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai în
temeiul dispoziției primarului de
la primăria care are în păstrare actul de stare civilă
(3) Starea civilă poate fi modificată în baza unei hotărâri de anulare,
completare sau modificare a unui act de stare civilă numai dacă a fost
formulată și o acțiune de
modificare a stării civile, admisă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă
(4) Hotărârea judecătorească prin care se dispune anularea, completarea
sau modificarea unui act de stare civilă, precum și înregistrarea
făcută în temeiul unei
asemenea hotărâri sunt opozabile oricărei alte persoane cât timp
printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. Actul administrativ
prin care s-a dispus rectificarea
unui act de stare civilă, precum și înregistrarea făcută în baza lui
sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară. Înscrierea
mențiunilor pe actul de stare
civilă
Art. 101. - Anularea, completarea, modificarea și rectificarea unui act
de stare civilă sau a unei mențiuni înscrise pe acesta, dispuse prin
hotărâre judecătorească
rămasă definitivă ori, după caz, prin dispoziție a primarului, se
înscriu numai prin mențiune pe actul de stare civilă corespunzător. În
acest scop, hotărârea
judecătorească rămasă definitivă se comunică de îndată, din oficiu, de
către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului. Actele
întocmite de un ofițer de stare
civilă necompetent
Art. 102. - Actele de stare civilă întocmite de o persoană care a
exercitat în mod public atribuțiile de ofițer de stare civilă, cu
respectarea tuturor prevederilor legale,
sunt valabile, chiar dacă acea persoană nu avea această calitate, afară
de cazul în care beneficiarii acestor acte au cunoscut, în momentul
întocmirii lor, lipsa acestei
calități. Alte mijloace de dovadă a stării civile
Art. 103. - Starea civilă se poate dovedi, înaintea instanței judecătorești, prin orice mijloace de probă, dacă:
a) nu au existat registre de stare civilă;
b) registrele de stare civilă s-au pierdut ori au fost distruse, în tot sau în parte;
c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatului de stare civilă sau a extrasului de pe actul de stare civilă;
d) întocmirea actului de stare civilă a fost omisă sau, după caz, refuzată.
TITLUL III Ocrotirea persoanei fizice
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Interesul persoanei ocrotite
Art. 104. -
(1) Orice măsură de ocrotire a persoanei fizice se stabilește numai în interesul acesteia
(2) La luarea unei măsuri de ocrotire trebuie să se țină seama de
posibilitatea persoanei fizice de a-și exercita drepturile și de a-și
îndeplini obligațiile cu privire la
persoana și bunurile sale. Persoanele ocrotite
Art. 105. - Sunt supuși unor măsuri speciale de ocrotire minorii și cei
care, deși capabili, din cauza bătrâneții, a bolii sau a altor motive
prevăzute de lege nu pot să își
administreze bunurile și nici să își apere interesele în condiții corespunzătoare. Măsurile de ocrotire
Art. 106. -
(1) Ocrotirea minorului se realizează prin părinți, prin instituirea
tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de
protecție specială anume
prevăzute de lege
(2) Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdicție
judecătorească sau prin instituirea curatelei, în condițiile prevăzute
de prezentul cod. Instanța de tutelă
Art. 107. -
(1) Procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei
fizice sunt de competența instanței de tutelă și de familie stabilite
potrivit legii, denumită în
continuare instanța de tutelă
(2) În toate cazurile, instanța de tutelă soluționează de îndată aceste cereri. Ocrotirea persoanei prin tutelă
Art. 108. -
(1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă se realizează de către
tutore, desemnat sau numit, în condițiile prezentului cod, precum și de
către consiliul de familie, ca
organ consultativ
(2) Consiliul de familie poate fi constituit de către instanța de tutelă numai la cererea persoanelor interesate
(3) În cazul în care nu se constituie consiliul de familie, atribuțiile
acestuia vor fi exercitate de către instanța de tutelă. Ocrotirea
persoanei prin curatelă
Art. 109. - Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă are loc numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege.
CAPITOLUL II Tutela minorului
SECȚIUNEA 1
Deschiderea tutelei Cazurile de instituire
Art. 110. - Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinți
sunt, după caz, decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul
drepturilor părintești sau li s-a aplicat
pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești, puși sub
interdicție judecătorească, dispăruți ori declarați judecătorește morți,
precum și în cazul în care, la
încetarea adopției, instanța hotărăște că este în interesul minorului
instituirea unei tutele. Persoanele obligate să înștiințeze instanța de
tutelă
Art. 111. - Au obligația ca, de îndată ce află de existența unui minor
lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute la art. 110, să
înștiințeze instanța de tutelă:
a) persoanele apropiate minorului, precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește minorul;
b) serviciul de stare civilă, cu prilejul înregistrării morții unei
persoane, precum și notarul public, cu prilejul deschiderii unei
proceduri succesorale;
c) instanțele judecătorești, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești;
d) organele administrației publice locale, instituțiile de ocrotire,
precum și orice altă persoană. SECȚIUNEA a 2-a Tutorele Persoana care
poate fi numită tutore Art.
112. –-
(1) Poate fi tutore o persoană fizică sau soțul și soția, împreună,
dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate
prevăzute de prezentul cod
(2) În cazul în care în situația prevăzută la art. 110 se află mai
mulți minori care sunt frați sau surori, se numește, de regulă, un
singur tutore. Persoanele care nu pot fi
numite tutore
Art. 113. -
(1) Nu poate fi tutore:
a) minorul, persoana pusă sub interdicție judecătorească sau cel pus sub curatelă;
b) cel decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau declarat incapabil de a fi tutore;
c) cel căruia i s-a restrâns exercițiul unor drepturi civile, fie în
temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum și cel cu rele
purtări reținute ca atare de către o
instanță judecătorească;
d) cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta în condițiile art. 158;
e) cel aflat în stare de insolvabilitate;
f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei;
g) cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către
părintele care exercita singur, în momentul morții, autoritatea
părintească
(2) Dacă una dintre împrejurările prevăzute la alin. (1) survine sau
este descoperită în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat,
respectându-se aceeași procedură ca și
la numirea lui. Desemnarea tutorelui de către părinte
Art. 114. -
(1) Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de
mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament,
persoana care urmează a fi
numită tutore al copiilor săi
(2) Desemnarea făcută de părintele care în momentul morții era decăzut
din drepturile părintești sau pus sub interdicție judecătorească este
lipsită de efecte
(3) Desemnarea făcută în condițiile prezentului articol poate fi
revocată oricând de către părinte, chiar și printr-un înscris sub
semnătură privată
(4) Înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită
tutore se va înscrie în registrul prevăzut la art. 1.046 sau la art.
2.033, după caz
(5) Notarul public sau instanța de tutelă, după caz, are obligația să
verifice la registrele prevăzute la alin. (4) dacă persoana desemnată
pentru a fi tutore nu a fost
revocată. Desemnarea mai multor tutori
Art. 115. - În cazul în care au fost desemnate mai multe persoane ca
tutore, fără vreo preferință, ori există mai multe rude, afini sau
prieteni ai familiei minorului în
stare să îndeplinească sarcinile tutelei și care își exprimă dorința de
a fi tutore, instanța de tutelă va hotărî ținând seama de condițiile
lor materiale, precum și de
garanțiile morale necesare dezvoltării armonioase a minorului. Măsuri provizorii
Art. 116. -
(1) Cel chemat la tutelă în conformitate cu dispozițiile art. 114 nu
poate fi înlăturat de către instanță fără acordul său decât dacă se află
în vreunul dintre cazurile
prevăzute la art. 113 sau dacă prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate
(2) În cazul în care cel chemat la tutelă este numai temporar
împiedicat în exercitarea atribuțiilor ce i-au fost conferite, instanța
de tutelă, după încetarea împiedicării,
îl numește tutore la cererea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la
deschiderea tutelei. Până atunci, instanța desemnează un tutore
provizoriu
(3) După trecerea celor 6 luni, dacă persoana desemnată nu a cerut
numirea sa ca tutore, cel numit provizoriu tutore rămâne să
îndeplinească în continuare sarcinile
tutelei până la numirea unui tutore în condițiile art. 118. Garanții
Art. 117. - La numirea sau, după caz, în timpul tutelei, instanța de
tutelă poate hotărî, din oficiu sau la cererea consiliului de familie,
ca tutorele să dea garanții reale
sau personale, dacă interesele minorului cer o astfel de măsură. În
acest caz, ea stabilește potrivit cu împrejurările felul și întinderea
garanțiilor. Numirea tutorelui de
către instanța de tutelă
Art. 118. - În lipsa unui tutore desemnat, instanța de tutelă numește
cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o rudă sau
un afin ori un prieten al
familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând
seama, după caz, de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de
condițiile materiale și de
garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă. Procedura de numire
Art. 119. -
(1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanța
de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când
desemnarea tutorelui s-a
făcut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza
numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2)
(2) Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie
(3) În lipsa unui tutore desemnat, dacă instanța de tutelă a constituit
consiliul de familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin. (1), cu
consultarea consiliului de
familie
(4) Încheierea de numire se comunică în scris tutorelui și se afișează
la sediul instanței de tutelă și la primăria de la domiciliul minorului
(5) Drepturile și îndatoririle tutorelui încep de la data comunicării încheierii de numire
(6) Între timp, instanța de tutelă poate lua măsuri provizorii cerute
de interesele minorului, putând chiar să numească un curator special.
Refuzul continuării tutelei
Art. 120. -
(1) Cel numit tutore este dator să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei
(2) Poate refuza continuarea tutelei:
a) cel care are vârsta de 60 de ani împliniți;
b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;
c) cel care crește și educă 2 sau mai mulți copii;
d) cel care, din cauza bolii, a infirmității, a felului activităților
desfășurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile
minorului sau din alte motive
întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină. Înlocuirea tutorelui
Art. 121. - Dacă vreuna dintre împrejurările prevăzute la art. 120
alin. (2) survine în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie
înlocuit. Cererea de înlocuire se
adresează instanței de tutelă, care va hotărî de urgență. Până la
soluționarea cererii sale de înlocuire, el este obligat să continue
exercitarea atribuțiilor. Caracterul
personal al tutelei
Art. 122. -
(1) Tutela este o sarcină personală
(2) Cu toate acestea, instanța de tutelă, cu avizul consiliului de
familie, poate, ținând seama de mărimea și compunerea patrimoniului
minorului, să decidă ca
administrarea patrimoniului ori doar a unei părți a acestuia să fie
încredințată, potrivit legii, unei persoane fizice sau persoane juridice
specializate. Gratuitatea
tutelei
Art. 123. -
(1) Tutela este o sarcină gratuită
(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi îndreptățit, pe perioada
exercitării sarcinilor tutelei, la o remunerație al cărei cuantum va fi
stabilit de instanța de tutelă, cu
avizul consiliului de familie, ținând seama de munca depusă în
administrarea averii și de starea materială a minorului și a tutorelui,
dar nu mai mult de 10% din
veniturile produse de bunurile minorului. Instanța de tutelă, cu avizul
consiliului de familie, va putea modifica sau suprima această
remunerație, potrivit
împrejurărilor. SECȚIUNEA a 3-a Consiliul de familie Rolul consiliului de familie
Art. 124. -
(1) Consiliul de familie se poate constitui pentru a supraveghea modul
în care tutorele își exercită drepturile și își îndeplinește
îndatoririle cu privire la persoana și
bunurile minorului
(2) În cazul ocrotirii minorului prin părinți, prin darea în plasament
sau, după caz, prin alte măsuri de protecție specială prevăzute de lege
nu se va institui consiliul de
familie. Membrii consiliului de familie
Art. 125. -
(1) Instanța de tutelă poate constitui un consiliu de familie, compus
din 3 rude sau afini, ținând seama de gradul de rudenie și de relațiile
personale cu familia
minorului. În lipsă de rude sau afini pot fi numite și alte persoane
care au avut legături de prietenie cu părinții minorului sau care
manifestă interes pentru situația
acestuia
(2) Soțul și soția nu pot fi, împreună, membri ai aceluiași consiliu de familie
(3) În aceleași condiții, instanța de tutelă numește și 2 supleanți
(4) Tutorele nu poate fi membru în consiliul de familie. Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Art. 126. - Dispozițiile art. 113, art. 120 alin. (1) și alin. (2) lit.
d), art. 121 și 147 se aplică în mod corespunzător și membrilor
consiliului de familie. Modificarea
consiliului de familie
Art. 127. - În afară de cazul prevăzut la art. 131, alcătuirea
consiliului de familie nu se poate modifica în timpul tutelei, afară
numai dacă interesele minorului ar cere o
asemenea schimbare sau dacă, prin moartea ori dispariția unuia dintre
membri, ar fi necesară completarea. Constituirea consiliului de familie
Art. 128. -
(1) În vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care
îndeplinesc condițiile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul
minorului de către instanța de
tutelă, din oficiu sau la sesizarea minorului, dacă acesta a împlinit
vârsta de 14 ani, a tutorelui desemnat, a oricăror altor persoane care
au cunoștință despre situația
minorului
(2) Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora
(3) Minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat în condițiile art. 264. Funcționarea consiliului de familie
Art. 129. -
(1) Consiliul de familie este convocat cu cel puțin 10 zile înainte de
data întrunirii de către tutore, din propria inițiativă sau la cererea
oricăruia dintre membrii
acestuia, a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani sau a instanței
de tutelă. Cu acordul tuturor membrilor consiliului de familie,
convocarea se poate face și mai
devreme de împlinirea termenului de 10 zile dinainte de data
întrunirii. În toate cazurile, prezența tuturor membrilor consiliului de
familie acoperă neregularitatea
convocării
(2) Cei convocați sunt obligați să se prezinte personal la locul
indicat în actul de convocare. În cazul în care aceștia nu se pot
prezenta, ei pot fi reprezentați de
persoane care sunt rude sau afini cu părinții minorului, dacă aceste
persoane nu sunt desemnate sau convocate în nume propriu ca membri ai
consiliului de familie.
Soții se pot reprezenta reciproc
(3) Ședințele consiliului de familie se țin la domiciliul minorului. În
cazul în care convocarea a fost făcută la solicitarea instanței de
tutelă, ședința se ține la sediul
acesteia. Atribuții
Art. 130. -
(1) Consiliul de familie dă avize consultative, la solicitarea
tutorelui sau a instanței de tutelă, și ia decizii, în cazurile
prevăzute de lege. Avizele consultative și deciziile
se iau în mod valabil cu votul majorității membrilor săi, consiliul fiind prezidat de persoana cea mai înaintată în vârstă
(2) La luarea deciziilor, minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va
fi ascultat, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile în mod corespunzător
(3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate și consemnate
într-un registru special constituit, care se ține de unul dintre membrii
consiliului, desemnat în acest
scop de instanța de tutelă
(4) Actele încheiate de tutore în lipsa avizului consultativ sunt
anulabile. Încheierea actului cu nerespectarea avizului atrage numai
răspunderea tutorelui. Dispozițiile
art. 155 sunt aplicabile în mod corespunzător. Înlocuirea consiliului de familie
Art. 131. - Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dacă în
plângerile formulate potrivit prezentului cod instanța a hotărât de cel
puțin două ori, în mod
definitiv, împotriva deciziilor consiliului de familie. Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Art. 132. - Dacă în cazul prevăzut la art. 131 nu este posibilă
constituirea unui nou consiliu, ca și în cazul contrarietății de
interese dintre minor și toți membrii
consiliului de familie și supleanți, tutorele poate cere instanței de
tutelă autorizația de a exercita singur tutela. SECȚIUNEA a 4-a
Exercitarea tutelei §1. Dispoziții
generale Exercitarea tutelei în interesul minorului
Art. 133. - Tutela se exercită numai în interesul minorului atât în
ceea ce privește persoana, cât și bunurile acestuia. Conținutul tutelei
Art. 134. -
(1) Tutorele are îndatorirea de a îngriji de minor
(2) El este obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea și
dezvoltarea lui fizică și mentală, educarea, învățătura și pregătirea
profesională a acestuia, potrivit cu
aptitudinile lui. Tutela exercitată de ambii soți
Art. 135. -
(1) În cazul în care tutori sunt 2 soți, aceștia răspund împreună
pentru exercitarea atribuțiilor tutelei. Dispozițiile privind
autoritatea părintească sunt aplicabile în
mod corespunzător
(2) În cazul în care unul dintre soți introduce acțiunea de divorț,
instanța, din oficiu, va înștiința instanța de tutelă pentru a dispune
cu privire la exercitarea tutelei.
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului Avizul consiliului de familie
Art. 136. - Măsurile privind persoana minorului se iau de către tutore,
cu avizul consiliului de familie, cu excepția măsurilor care au
caracter curent. Domiciliul
minorului
Art. 137. -
(1) Minorul pus sub tutelă are domiciliul la tutore. Numai cu autorizarea instanței de tutelă minorul poate avea și o reședință
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tutorele poate
încuviința ca minorul să aibă o reședință determinată de educarea și
pregătirea sa profesională. În acest
caz, instanța de tutelă va fi de îndată încunoștințată de tutore. Felul învățăturii sau al pregătirii profesionale
Art. 138. -
(1) Felul învățăturii sau al pregătirii profesionale pe care minorul
care nu a împlinit vârsta de 14 ani o primea la data instituirii tutelei
nu poate fi schimbat de acesta
decât cu încuviințarea instanței de tutelă
(2) Instanța de tutelă nu poate, împotriva voinței minorului care a
împlinit vârsta de 14 ani, să schimbe felul învățăturii acestuia,
hotărâtă de părinți sau pe care
minorul o primea la data instituirii tutelei. Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Art. 139. - Instanța de tutelă nu poate hotărî fără ascultarea
minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, dispozițiile art.
264 fiind aplicabile. §3. Exercitarea
tutelei cu privire la bunurile minorului Inventarul bunurilor minorului
Art. 140. -
(1) După numirea tutorelui și în prezența acestuia și a membrilor
consiliului de familie, un delegat al instanței de tutelă va verifica la
fața locului toate bunurile
minorului, întocmind un inventar, care va fi supus aprobării instanței
de tutelă. Inventarul bunurilor minorului va începe să fie întocmit în
maximum 10 zile de la
numirea tutorelui de către instanța de tutelă
(2) Cu prilejul inventarierii, tutorele și membrii consiliului de
familie sunt ținuți să declare în scris, la întrebarea expresă a
delegatului instanței de tutelă, creanțele,
datoriile sau alte pretenții pe care le au față de minor. Declarațiile vor fi consemnate în procesul-verbal de inventariere
(3) Tutorele sau membrii consiliului de familie care, cunoscând
creanțele sau pretențiile proprii față de minori, nu le-au declarat,
deși au fost somați să le declare,
sunt prezumați că au renunțat la ele. Dacă tutorele sau membrii
consiliului de familie nu declară datoriile pe care le au față de minor,
deși au fost somați să le
declare, pot fi îndepărtați din funcție
(4) Creanțele pe care le au asupra minorului tutorele sau vreunul
dintre membrii consiliului de familie, soțul, o rudă în linie dreaptă
ori frații sau surorile acestora pot
fi plătite voluntar numai cu autorizarea instanței de tutelă. Actele făcute în lipsa inventarului
Art. 141. - Înainte de întocmirea inventarului, tutorele nu poate face,
în numele minorului, decât acte de conservare și acte de administrare
ce nu suferă întârziere.
Administrarea bunurilor minorului
Art. 142. -
(1) Tutorele are îndatorirea de a administra cu bună-credință bunurile
minorului. În acest scop, tutorele acționează în calitate de
administrator însărcinat cu simpla
administrare a bunurilor minorului, dispozițiile titlului V din cartea a
III-a aplicându-se în mod corespunzător, afară de cazul în care prin
prezentul capitol se dispune
altfel
(2) Nu sunt supuse administrării bunurile dobândite de minor cu titlu
gratuit decât dacă testatorul sau donatorul a stipulat altfel. Aceste
bunuri sunt administrate de
curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziție sau, după caz,
numit de către instanța de tutelă. Reprezentarea minorului
Art. 143. - Tutorele are îndatorirea de a-l reprezenta pe minor în
actele juridice, dar numai până când acesta împlinește vârsta de 14 ani.
Regimul juridic al actelor de
dispoziție
Art. 144. -
(1) Tutorele nu poate, în numele minorului, să facă donații și nici să
garanteze obligația altuia. Fac excepție darurile obișnuite, potrivite
cu starea materială a
minorului
(2) Tutorele nu poate, fără avizul consiliului de familie și
autorizarea instanței de tutelă, să facă acte de înstrăinare,
împărțeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini
reale a bunurilor minorului, să renunțe la drepturile patrimoniale ale
acestuia, precum și să încheie în mod valabil orice alte acte ce
depășesc dreptul de administrare
(3) Actele făcute cu încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) și
(2) sunt anulabile. În aceste cazuri, acțiunea în anulare poate fi
exercitată de tutore, de consiliul de
familie sau de oricare membru al acestuia, precum și de către procuror, din oficiu sau la sesizarea instanței de tutelă
(4) Cu toate acestea, tutorele poate înstrăina, fără avizul consiliului
de familie și fără autorizarea instanței de tutelă, bunurile supuse
pieirii, degradării, alterării ori
deprecierii, precum și cele devenite nefolositoare pentru minor. Autorizarea instanței de tutelă
Art. 145. -
(1) Instanța de tutelă acordă tutorelui autorizarea numai dacă actul
răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minor
(2) Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu-se, când este cazul, condițiile de încheiere a actului
(3) În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face
prin acordul părților, prin licitație publică sau în alt mod
(4) În toate cazurile, instanța de tutelă poate indica tutorelui modul
în care se întrebuințează sumele de bani obținute. Încuviințarea și
autorizarea actelor minorului
care a împlinit vârsta de 14 ani
Art. 146. -
(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie actele juridice cu
încuviințarea scrisă a tutorelui sau, după caz, a curatorului
(2) Dacă actul pe care minorul care a împlinit vârsta de 14 ani urmează
să îl încheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate
face decât cu autorizarea
instanței de tutelă și cu avizul consiliului de familie, va fi necesară
atât autorizarea acesteia, cât și avizul consiliului de familie
(3) Minorul nu poate să facă donații, altele decât darurile obișnuite
potrivit stării lui materiale, și nici să garanteze obligația altuia
(4) Actele făcute cu încălcarea dispozițiilor alin. (1)-(3) sunt
anulabile, dispozițiile art. 144 alin. (3) fiind aplicabile în mod
corespunzător. Interzicerea unor acte
juridice
Art. 147. -
(1) Este interzisă, sub sancțiunea nulității relative, încheierea de
acte juridice între tutore sau soțul, o rudă în linie dreaptă ori frații
sau surorile tutorelui, pe de o
parte, și minor, pe de altă parte
(2) Cu toate acestea, oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1)
poate cumpăra la licitație publică un bun al minorului, dacă are o
garanție reală asupra acestui
bun ori îl deține în coproprietate cu minorul, după caz. Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Art. 148. -
(1) Consiliul de familie stabilește suma anuală necesară pentru
întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale și poate
modifica, potrivit împrejurărilor, această
sumă. Decizia consiliului de familie se aduce la cunoștință, de îndată, instanței de tutelă
(2) Cheltuielile necesare pentru întreținerea minorului și
administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. În
cazul în care veniturile minorului nu sunt
îndestulătoare, instanța de tutelă va dispune vânzarea bunurilor minorului, prin acordul părților sau prin licitație publică
(3) Obiectele ce au valoare afectivă pentru familia minorului sau pentru minor nu vor fi vândute decât în mod excepțional
(4) Dacă minorul este lipsit de bunuri și nu are părinți sau alte rude
care sunt obligate prin lege să îi acorde întreținere ori aceasta nu
este suficientă, minorul are
dreptul la asistență socială, în condițiile legii. Constituirea de depozite bancare
Art. 149. -
(1) Sumele de bani care depășesc nevoile întreținerii minorului și ale
administrării bunurilor sale, precum și instrumentele financiare se
depun, pe numele minorului,
la o instituție de credit indicată de consiliul de familie, în termen de cel mult 5 zile de la data încasării lor
(2) Tutorele poate dispune de aceste sume și instrumente financiare
numai cu autorizarea prealabilă a instanței de tutelă, cu excepția
operațiunilor prevăzute la alin.
(3)
(3) Cu toate acestea, el nu va putea folosi, în niciun caz, sumele de
bani și instrumentele financiare prevăzute la alin. (1) pentru
încheierea, pe numele minorului, a
unor tranzacții pe piața de capital, chiar dacă ar fi obținut autorizarea instanței de tutelă
(4) Tutorele poate depune la o instituție de credit și sumele necesare
întreținerii, tot pe numele minorului. Acestea se trec într-un cont
separat și pot fi ridicate de
tutore, fără autorizarea instanței de tutelă. Cazurile de numire a curatorului special
Art. 150. -
(1) Ori de câte ori între tutore și minor se ivesc interese contrare,
care nu sunt dintre cele ce trebuie să ducă la înlocuirea tutorelui,
instanța de tutelă va numi un
curator special
(2) De asemenea, dacă din cauza bolii sau din alte motive tutorele este
împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care
îl reprezintă sau ale
cărui acte le încuviințează, instanța de tutelă va numi un curator special
(3) Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale,
notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu,
poate numi provizoriu un
curator special, care va fi validat ori, după caz, înlocuit de către
instanța de tutelă. SECȚIUNEA a 5-a Controlul exercitării tutelei
Controlul instanței de tutelă
Art. 151. -
(1) Instanța de tutelă va efectua un control efectiv și continuu asupra
modului în care tutorele și consiliul de familie își îndeplinesc
atribuțiile cu privire la minor și
bunurile acestuia
(2) În îndeplinirea activității de control, instanța de tutelă va putea
cere colaborarea autorităților administrației publice, a instituțiilor
și serviciilor publice specializate
pentru protecția copilului sau a instituțiilor de ocrotire, după caz. Darea de seamă
Art. 152. -
(1) Tutorele este dator să prezinte anual instanței de tutelă o dare de
seamă despre modul cum s-a îngrijit de minor, precum și despre
administrarea bunurilor
acestuia
(2) Darea de seamă se va prezenta instanței de tutelă în termen de 30 de zile de la sfârșitul anului calendaristic
(3) Dacă averea minorului este de mică însemnătate, instanța de tutelă
poate să autorizeze ca darea de seamă privind administrarea bunurilor
minorului să se facă pe
termene mai lungi, care nu vor depăși însă 3 ani
(4) În afară de darea de seamă anuală, tutorele este obligat, la
cererea instanței de tutelă, să dea oricând dări de seamă despre felul
cum s-a îngrijit de minor, precum
și despre administrarea bunurilor acestuia. Descărcarea tutorelui
Art. 153. - Instanța de tutelă va verifica socotelile privitoare la
veniturile minorului și la cheltuielile făcute cu întreținerea acestuia
și cu administrarea bunurilor sale și,
dacă sunt corect întocmite și corespund realității, va da descărcare tutorelui. Interzicerea dispensei de a da socoteală
Art. 154. - Dispensa de a da socoteală acordată de părinți sau de o
persoană care ar fi făcut minorului o liberalitate este considerată ca
nescrisă. Plângerea împotriva
tutorelui
Art. 155. -
(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, consiliul de familie,
oricare membru al acestuia, precum și toți cei prevăzuți la art. 111 pot
face plângere la instanța de
tutelă cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor
(2) Plângerea se soluționează de urgență, prin încheiere executorie, de
către instanța de tutelă, cu citarea părților și a membrilor
consiliului de familie. Minorul care a
împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat, dacă instanța de tutelă
consideră că este necesar. SECȚIUNEA a 6-a Încetarea tutelei Cazurile de
încetare
Art. 156. -
(1) Tutela încetează în cazul în care nu se mai menține situația care a
dus la instituirea tutelei, precum și în cazul morții minorului
(2) Funcția tutorelui încetează prin moartea acestuia, prin
îndepărtarea de la sarcina tutelei sau prin înlocuirea tutorelui.
Moartea tutorelui
Art. 157. -
(1) În cazul morții tutorelui, moștenitorii săi sau orice altă persoană
dintre cele prevăzute la art. 111 au datoria de a înștiința, de îndată,
instanța de tutelă
(2) Până la numirea unui nou tutore, moștenitorii vor prelua sarcinile
tutelei. Dacă sunt mai mulți moștenitori, aceștia pot desemna, prin
procură specială, pe unul
dintre ei să îndeplinească în mod provizoriu sarcinile tutelei
(3) Dacă moștenitorii sunt minori, înștiințarea instanței de tutelă se
poate face de orice persoană interesată, precum și de cele prevăzute la
art. 111. În acest caz,
moștenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instanța de
tutelă va numi de urgență un curator special, care poate fi executorul
testamentar. Îndepărtarea
tutorelui
Art. 158. - În afară de alte cazuri prevăzute de lege, tutorele este
îndepărtat dacă săvârșește un abuz, o neglijență gravă sau alte fapte
care îl fac nedemn de a fi
tutore, precum și dacă nu își îndeplinește în mod corespunzător sarcina. Numirea curatorului special
Art. 159. - Până la preluarea funcției de către noul tutore, în
cazurile prevăzute la art. 157 și 158, instanța de tutelă poate numi un
curator special. Darea de seamă
generală
Art. 160. -
(1) La încetarea din orice cauză a tutelei, tutorele sau, după caz,
moștenitorii acestuia sunt datori ca, în termen de cel mult 30 de zile,
să prezinte instanței de tutelă o
dare de seamă generală. Tutorele are aceeași îndatorire și în caz de îndepărtare de la tutelă
(2) Dacă funcția tutorelui încetează prin moartea acestuia, darea de
seamă generală va fi întocmită de moștenitorii săi majori sau, în caz de
incapacitate a tuturor
moștenitorilor, de reprezentantul lor legal, în termen de cel mult 30
de zile de la data acceptării moștenirii sau, după caz, de la data
solicitării de către instanța de
tutelă. În cazul în care nu există moștenitori ori aceștia sunt în
imposibilitate de a acționa, darea de seamă generală va fi întocmită de
către un curator special, numit
de instanța de tutelă, în termenul stabilit de aceasta
(3) Darea de seamă generală va trebui să cuprindă situațiile
veniturilor și cheltuielilor pe ultimii ani, să indice activul și
pasivul, precum și stadiul în care se află
procesele minorului
(4) Instanța de tutelă îl poate constrânge pe cel obligat să facă darea
de seamă generală, potrivit dispozițiilor art. 163. Predarea bunurilor
Art. 161. - Bunurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi
predate, după caz, fostului minor, moștenitorilor acestuia sau noului
tutore de către tutore,
moștenitorii acestuia sau reprezentantul lor legal ori, în lipsă, de
curatorul special numit potrivit dispozițiilor art. 160 alin. (2).
Descărcarea de gestiune
Art. 162. -
(1) După predarea bunurilor, verificarea socotelilor și aprobarea lor,
instanța de tutelă va da tutorelui descărcare de gestiunea sa
(2) Chiar dacă instanța de tutelă a dat tutorelui descărcare de
gestiune, acesta răspunde pentru prejudiciul cauzat din culpa sa
(3) Tutorele care înlocuiește un alt tutore are obligația să ceară
acestuia, chiar și după descărcarea de gestiune, repararea prejudiciilor
pe care le-a cauzat minorului
din culpa sa, sub sancțiunea de a fi obligat el însuși de a repara aceste prejudicii. Amenda civilă
Art. 163. -
(1) În cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, în alte cazuri
decât cele prevăzute la art. 120 alin. (2), tutorele poate fi sancționat
cu amendă civilă, în folosul
statului, care nu poate depăși valoarea unui salariu minim pe economie.
Amenda poate fi repetată de cel mult 3 ori, la interval de câte 7 zile,
după care se va numi un
alt tutore
(2) De asemenea, dacă tutorele, din culpa sa, îndeplinește defectuos
sarcina tutelei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, în folosul
statului, care nu poate depăși 3
salarii medii pe economie
(3) Amenda civilă se aplică de către instanța de tutelă, prin încheiere executorie.
CAPITOLUL III Ocrotirea interzisului judecătoresc
Condiții
Art. 164. -
(1) Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de
interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi
pusă sub interdicție
judecătorească
(2) Pot fi puși sub interdicție judecătorească și minorii cu capacitate
de exercițiu restrânsă. Persoanele care pot cere punerea sub
interdicție
Art. 165. - Interdicția poate fi cerută de persoanele prevăzute la art.
111, care este aplicabil în mod corespunzător. Desemnarea tutorelui
Art. 166. - Orice persoană care are capacitatea deplină de exercițiu
poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în
formă autentică, persoana
care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana și
bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicție
judecătorească. Dispozițiile art. 114 alin. (3)-
(5) se aplică în mod corespunzător. Numirea unui curator special
Art. 167. - În caz de nevoie și până la soluționarea cererii de punere
sub interdicție judecătorească, instanța de tutelă poate numi un curator
special pentru îngrijirea
și reprezentarea celui a cărui interdicție a fost cerută, precum și pentru administrarea bunurilor acestuia. Procedura
Art. 168. - Soluționarea cererii de punere sub interdicție
judecătorească se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură
civilă. Opozabilitatea interdicției
Art. 169. -
(1) Interdicția își produce efectele de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă
(2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi
opusă unei terțe persoane decât de la data îndeplinirii formalităților
de publicitate prevăzute de
Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a
cunoscut punerea sub interdicție pe altă cale. Numirea tutorelui
Art. 170. - Prin hotărârea de punere sub interdicție, instanța de
tutelă numește, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub
interdicție judecătorească.
Dispozițiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător. Aplicarea regulilor de la tutelă
Art. 171. - Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit
vârsta de 14 ani se aplică și în cazul tutelei celui pus sub interdicție
judecătorească, în măsura în
care legea nu dispune altfel. Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Art. 172. - Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicție
judecătorească, altele decât cele prevăzute la art. 43 alin. (3), sunt
anulabile, chiar dacă la data
încheierii lor aceasta ar fi avut discernământ. Înlocuirea tutorelui
Art. 173. -
(1) Tutorele celui pus sub interdicție judecătorească este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire
(2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani. Obligațiile tutorelui
Art. 174. -
(1) Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicție
judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea și a-i îmbunătăți condițiile
de viață. În acest scop, se vor
întrebuința veniturile și, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdicție judecătorească
(2) Instanța de tutelă, luând avizul consiliului de familie și
consultând un medic de specialitate, va hotărî, ținând seama de
împrejurări, dacă cel pus sub interdicție
judecătorească va fi îngrijit la locuința lui sau într-o instituție sanitară
(3) Când cel pus sub interdicție judecătorească este căsătorit, va fi
ascultat și soțul acestuia. Liberalitățile primite de descendenții
interzisului judecătoresc
Art. 175. - Din bunurile celui pus sub interdicție judecătorească,
descendenții acestuia pot fi gratificați de către tutore, cu avizul
consiliului de familie și cu autorizarea
instanței de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport. Minorul pus sub interdicție judecătorească
Art. 176. -
(1) Minorul care, la data punerii sub interdicție judecătorească, se
afla sub ocrotirea părinților rămâne sub această ocrotire până la data
când devine major, fără a i se
numi un tutore. Dispozițiile art. 174 sunt aplicabile și situației prevăzute în prezentul alineat
(2) Dacă la data când minorul devine major acesta se află încă sub
interdicție judecătorească, instanța de tutelă numește un tutore
(3) În cazul în care, la data punerii sub interdicție judecătorească,
minorul se afla sub tutelă, instanța de tutelă va hotărî dacă fostul
tutore al minorului păstrează
sarcina tutelei sau dacă trebuie numit un nou tutore. Ridicarea interdicției judecătorești
Art. 177. -
(1) Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicția, instanța judecătorească va pronunța ridicarea ei
(2) Cererea se poate introduce de cel pus sub interdicție
judecătorească, de tutore, precum și de persoanele sau instituțiile
prevăzute la art. 111
(3) Hotărârea prin care se pronunță ridicarea interdicției
judecătorești își produce efectele de la data când a rămas definitivă
(4) Cu toate acestea, încetarea dreptului de reprezentare al tutorelui
nu va putea fi opusă decât în condițiile prevăzute la art. 169 alin.
(2), care se aplică în mod
corespunzător.
CAPITOLUL IV Curatela
Cazuri de instituire
Art. 178. - În afară de cazurile prevăzute de lege, instanța de tutelă poate institui curatela:
a) dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o
persoană, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze
bunurile sau să își apere interesele în
condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator;
b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși
capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia
măsurile necesare în cazuri a căror
rezolvare nu suferă amânare;
c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la
domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;
d) dacă o persoană a dispărut fără a exista informații despre ea și nu a
lăsat un mandatar sau un administrator general. Competența instanței de
tutelă
Art. 179. - Instanța de tutelă competentă este:
a) în cazul prevăzut la art. 178 lit. a), instanța de la domiciliul persoanei reprezentate;
b) în cazul prevăzut la art. 178 lit. b), fie instanța de la domiciliul
persoanei reprezentate, fie instanța de la locul unde trebuie luate
măsurile urgente;
c) în cazurile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d), instanța de la
ultimul domiciliu din țară al celui lipsă ori al celui dispărut.
Persoana care poate fi numită curator
Art. 180. -
(1) Poate fi numită curator orice persoană fizică având deplină
capacitate de exercițiu și care este în măsură să îndeplinească această
sarcină
(2) Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin
contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care să fie
numită curator, aceasta va fi
numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive
temeinice, dispozițiile art. 114-120 aplicându-se în mod corespunzător.
Efectele curatelei
Art. 181. - În cazurile prevăzute la art. 178, instituirea curatelei nu
aduce nicio atingere capacității celui pe care curatorul îl reprezintă.
Procedura de instituire
Art. 182. -
(1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi
reprezentat, a soțului său, a rudelor sau a celor prevăzuți la art. 111
(2) Curatela nu se poate institui decât cu consimțământul celui
reprezentat, în afară de cazurile în care consimțământul nu poate fi dat
(3) Numirea curatorului se face de instanța de tutelă, cu acordul celui
desemnat, printr-o încheiere care se comunică în scris curatorului și
se afișează la sediul
instanței de tutelă, precum și la primăria de la domiciliul celui reprezentat. Conținutul curatelei
Art. 183. -
(1) În cazurile în care se instituie curatela, se aplică regulile de la
mandat, cu excepția cazului în care, la cererea persoanei interesate
ori din oficiu, instanța de tutelă
va hotărî că se impune învestirea curatorului cu drepturile și
obligațiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a
bunurilor altuia
(2) Dacă sunt aplicabile regulile de la mandat, instanța de tutelă
poate stabili limitele mandatului și poate da instrucțiuni curatorului,
în locul celui reprezentat, în
toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă. Înlocuirea curatorului
Art. 184. -
(1) Curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire
(2) Pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani. Încetarea curatelei
Art. 185. - Dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea
curatelei, aceasta va fi ridicată de instanța de tutelă la cererea
curatorului, a celui reprezentat sau a
celor prevăzuți la art. 111. Dispoziții speciale
Art. 186. - Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică și
curatorului special prevăzut la art. 150, 159 și 167. În aceste din urmă
cazuri, drepturile și obligațiile stabilite
de lege în sarcina tutorelui se aplică, în mod corespunzător, și curatorului special.
TITLUL IV Persoana juridică
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Elementele constitutive
Art. 187. - Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de
sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit
scop licit și moral, în acord cu
interesul general. Calitatea de persoană juridică
Art. 188. - Sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum
și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate
de lege persoane juridice,
îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187. Categorii de persoane juridice
Art. 189. - Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat. Persoana juridică de drept privat
Art. 190. - Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în
mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege. Persoana juridică de
drept public
Art. 191. -
(1) Persoanele juridice de drept public se înființează prin lege
(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazurile anume
prevăzute de lege, persoanele juridice de drept public se pot înființa
prin acte ale autorităților
administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege. Regimul juridic aplicabil
Art. 192 - Persoanele juridice legal înființate se supun dispozițiilor
aplicabile categoriei din care fac parte, precum și celor cuprinse în
prezentul cod, dacă prin lege nu
se prevede altfel. Efectele personalității juridice
Art. 193. -
(1) Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil și
răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul
în care prin lege s-ar dispune
altfel
(2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință
calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin
aceasta se urmărește
ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.
CAPITOLUL II Înființarea persoanei juridice
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune Modurile de înființare
Art. 194. -
(1) Persoana juridică se înființează:
a) prin actul de înființare al organului competent, în cazul
autorităților și al instituțiilor publice, al unităților
administrativ-teritoriale, precum și al operatorilor
economici care se constituie de către stat sau de către unitățile
administrativ-teritoriale. În toate cazurile, actul de înființare
trebuie să prevadă în mod expres dacă
autoritatea publică sau instituția publică este persoană juridică;
b) prin actul de înființare al celor care o constituie, autorizat, în condițiile legii;
c) în orice alt mod prevăzut de lege
(2) Dacă prin lege nu se dispune altfel, prin act de înființare se
înțelege actul de constituire a persoanei juridice și, după caz,
statutul acesteia. Durata persoanei
juridice
Art. 195. - Persoana juridică se înființează pe durată nedeterminată,
dacă prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.
SECȚIUNEA a 2-a Nulitatea
persoanei juridice Cauzele de nulitate
Art. 196. -
(1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau, după caz, declarată de instanța judecătorească numai atunci când:
a) lipsește actul de înființare sau nu a fost încheiat în forma autentică în situațiile anume prevăzute de lege;
b) toți fondatorii sau asociații au fost, potrivit legii, incapabili, la data înființării persoanei juridice;
c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri;
d) lipsește autorizația administrativă necesară pentru înființarea acesteia;
e) actul de înființare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate;
f) actul de înființare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaților ori capitalul social subscris și vărsat;
g) s-au încălcat dispozițiile legale privind patrimoniul inițial sau capitalul social minim, subscris și vărsat;
h) nu s-a respectat numărul minim de fondatori sau asociați prevăzut de lege;
i) au fost nesocotite alte dispoziții legale imperative prevăzute sub
sancțiunea nulității actului de înființare a persoanei juridice
(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) lit. a), c)-g) se
sancționează cu nulitatea absolută. Aspectele speciale privind regimul
nulității
Art. 197. -
(1) Nulitatea relativă a persoanei juridice poate fi invocată în termen
de un an de la data înregistrării sau înființării acesteia, după caz
(2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în
toate cazurile, dacă, până la închiderea dezbaterilor în fața primei
instanțe de judecată, cauza de
nulitate a fost înlăturată. Efectele nulității
Art. 198. -
(1) De la data la care hotărârea judecătorească de constatare sau
declarare a nulității a devenit definitivă, persoana juridică încetează
fără efect retroactiv și intră în
lichidare
(2) Prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulității se numesc și lichidatorii
(3) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, spre a
fi notată în toate registrele publice în care persoana juridică a fost
înregistrată sau, după caz,
menționată
(4) În toate cazurile, fondatorii sau asociații răspund, în condițiile
legii, pentru obligațiile persoanei juridice care s-au născut în sarcina
acesteia de la data înființării ei
și până la data notării în registrele publice a hotărârii judecătorești
prevăzute la alin. (3). Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Art. 199. -
(1) Constatarea sau, după caz, declararea nulității nu aduce atingere
actelor încheiate anterior în numele persoanei juridice de către
organele de administrare, direct
sau prin reprezentare, după caz
(2) Nici persoana juridică și nici fondatorii sau asociații nu pot
opune terților nulitatea acesteia, în afară de cazul în care se
dovedește că aceștia cunoșteau cauza de
nulitate la momentul încheierii actului. SECȚIUNEA a 3-a Înregistrarea persoanei juridice Înregistrarea persoanei juridice
Art. 200. -
(1) Persoanele juridice sunt supuse înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare
(2) Prin înregistrare se înțelege înscrierea, înmatricularea sau, după
caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în
scopul dobândirii
personalității juridice sau al luării în evidență a persoanelor juridice legal înființate, după caz
(3) Înregistrarea se face la cerere sau, în cazurile anume prevăzute de
lege, din oficiu. Obligația de verificare a documentelor publicate
Art. 201. - Persoana juridică este obligată să verifice identitatea
dintre textul actului constitutiv sau al statutului și textul depus la
registrul public și cel apărut într-o
publicație oficială. În caz de neconcordanță, terții pot opune
persoanei juridice oricare dintre aceste texte, în afară de cazul în
care se face dovada că ei cunoșteau
textul depus la registru. Lipsa înregistrării
Art. 202. -
(1) Dacă înregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv,
persoana juridică nu se consideră legal înființată cât timp
înregistrarea nu a fost efectuată
(2) Dacă însă înregistrarea este cerută numai pentru opozabilitate față
de terți, actele sau faptele juridice făcute în numele sau în contul
persoanei juridice, pentru
care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută în acest scop de lege, nu
pot fi opuse terților, în afară de cazul în care se face dovada că
aceștia cunoșteau că publicitatea
nu a fost îndeplinită. Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Art. 203. - Fondatorii, reprezentanții persoanei juridice supuse
înregistrării, precum și primii membri ai organelor de conducere, de
administrare și de control ale
acesteia răspund nelimitat și solidar pentru prejudiciul cauzat prin
neîndeplinirea formalităților de înregistrare a persoanei juridice, dacă
aceste formalități trebuiau
să fie cerute de aceste persoane. Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Art. 204. - Dispozițiile art. 200-203 sunt aplicabile și în cazul
înregistrării modificărilor aduse actului de înființare a persoanei
juridice, realizate cu respectarea
condițiilor prevăzute de lege sau de actul de înființare a acesteia, după caz.
CAPITOLUL III Capacitatea civilă a persoanei juridice
SECȚIUNEA 1
Capacitatea de folosință a persoanei juridice Data dobândirii capacității de folosință
Art. 205. -
(1) Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea
de a avea drepturi și obligații de la data înregistrării lor
(2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi și
obligații, după caz, potrivit art. 194, de la data actului de
înființare, de la data autorizării constituirii
lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege
(3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot,
chiar de la data actului de înființare, să dobândească drepturi și să
își asume obligații, însă numai în
măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod valabil
(4) Fondatorii, asociații, reprezentanții și orice alte persoane care
au lucrat în numele unei persoane juridice în curs de constituire
răspund nelimitat și solidar față de
terți pentru actele juridice încheiate în contul acesteia cu încălcarea
dispozițiilor alin. (3), în afară de cazul în care persoana juridică
nou-creată, după ce a dobândit
personalitate juridică, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate
sunt considerate a fi ale persoanei juridice încă de la data încheierii
lor și produc efecte depline.
Conținutul capacității de folosință
Art. 206. -
(1) Persoana juridică poate avea orice drepturi și obligații civile,
afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot
aparține decât persoanei fizice
(2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi
și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului
stabilit prin lege, actul de
constituire sau statut
(3) Actul juridic încheiat cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2)
este lovit de nulitate absolută. Desfășurarea activităților autorizate
Art. 207. -
(1) În cazul activităților care trebuie autorizate de organele
competente, dreptul de a desfășura asemenea activități se naște numai
din momentul obținerii
autorizației respective, dacă prin lege nu se prevede altfel
(2) Actele și operațiunile săvârșite fără autorizațiile prevăzute de
lege sunt lovite de nulitate absolută, iar persoanele care le-au făcut
răspund nelimitat și solidar
pentru toate prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor
sancțiuni prevăzute de lege. Capacitatea de a primi liberalități
Art. 208. - Prin excepție de la prevederile art. 205 alin. (3) și dacă
prin lege nu se dispune altfel, orice persoană juridică poate primi
liberalități în condițiile dreptului
comun, de la data actului de înființare sau, în cazul fundațiilor
testamentare, din momentul deschiderii moștenirii testatorului, chiar și
în cazul în care liberalitățile nu
sunt necesare pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod legal.
SECȚIUNEA a 2-a Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei
juridice §1. Capacitatea de
exercițiu Data dobândirii capacității de exercițiu
Art. 209. -
(1) Persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește
obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii
lor
(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1),
persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de
constituire sau statut, sunt desemnate
să acționeze, în raporturile cu terții, individual sau colectiv, în numele și pe seama persoanei juridice
(3) Raporturile dintre persoana juridică și cei care alcătuiesc
organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor
mandatului, dacă nu s-a prevăzut
altfel prin lege, actul de constituire sau statut. Lipsa organelor de administrare
Art. 210. -
(1) Până la data constituirii organelor de administrare, exercitarea
drepturilor și îndeplinirea obligațiilor care privesc persoana juridică
se fac de către fondatori ori de
către persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate în acest scop
(2) Actele juridice încheiate de către fondatori sau de către
persoanele desemnate cu depășirea puterilor conferite potrivit legii,
actului de constituire ori statutului,
pentru înființarea persoanei juridice, precum și actele încheiate de
alte persoane nedesemnate obligă persoana juridică în condițiile
gestiunii de afaceri
(3) Cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal
ținut față de terți dacă aceasta nu se înființează ori dacă nu își asumă
obligația contractată, în
afara cazului când prin contract a fost exonerat de această obligație. Incapacități și incompatibilități
Art. 211. -
(1) Nu pot face parte din organele de administrare și de control ale
persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exercițiu
restrânsă, cei decăzuți din dreptul de a
exercita o funcție în cadrul acestor organe, precum și cei declarați
prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel
de funcție
(2) Actele încheiate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt
anulabile. Acestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt că persoanele
care fac parte din aceste organe
sunt incapabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au
fost numite cu încălcarea dispozițiilor legale ori statutare, dacă nu
s-a produs o vătămare. §2.
Funcționarea persoanei juridice Actele emise de organele persoanei juridice
Art. 212. -
(1) Hotărârile și deciziile luate de organele de conducere și
administrare în condițiile legii, actului de constituire sau statutului
sunt obligatorii chiar pentru cei care nu
au luat parte la deliberare sau au votat împotrivă
(2) Față de terți hotărârile și deciziile luate în condițiile legii,
ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la
data publicării lor, în cazurile și
condițiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada
că aceștia le-au cunoscut pe altă cale. Obligațiile membrilor organelor
de administrare
Art. 213. - Membrii organelor de administrare ale unei persoane
juridice trebuie să acționeze în interesul acesteia, cu prudența și
diligența cerute unui bun
proprietar. Separarea patrimoniilor
Art. 214. -
(1) Membrii organelor de administrare au obligația să asigure și să
mențină separația dintre patrimoniul persoanei juridice și propriul lor
patrimoniu
(2) Ei nu pot folosi în profitul ori în interesul lor sau al unor
terți, după caz, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le
obțin în virtutea funcției lor, afară de
cazul în care ar fi autorizați în acest scop de către cei care i-au numit. Contrarietatea de interese
Art. 215. -
(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor
persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, dacă
acesta din urmă, soțul, ascendenții sau
descendenții lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la
gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes să se încheie acel act
și dacă partea cealaltă a cunoscut
sau trebuia să cunoască acest lucru
(2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale
persoanei juridice ori una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are
interes într-o problemă
supusă hotărârii acestor organe, trebuie să înștiințeze persoana
juridică și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. În
caz contrar, el răspunde pentru
daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără votul lui nu s-ar fi
putut obține majoritatea cerută. Nulitatea actelor emise de organele
persoanei juridice
Art. 216. -
(1) Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori
statutului pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii
organelor de conducere sau de
administrare care nu au participat la deliberare ori care au votat
împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de
ședință, în termen de 15 zile de la
data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut loc ședința, după caz
(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea
lor din funcție. Ei au numai dreptul de a fi despăgubiți, dacă
revocarea a fost nejustificată sau
intempestivă și au suferit astfel un prejudiciu
(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către
instanța competentă în circumscripția căreia persoana juridică își are
sediul, în contradictoriu cu
persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanței este supusă numai apelului
(4) Dacă hotărârea este atacată de toți administratorii, persoana
juridică este reprezentată în justiție de persoana desemnată de
președintele instanței dintre
membrii persoanei juridice, care va îndeplini mandatul cu care a fost
însărcinată până când organul de conducere competent, convocat în acest
scop, va alege o altă
persoană
(5) Hotărârea definitivă de anulare va fi menționată în registrul
public în care este înregistrată persoana juridică, fiind opozabilă de
la această dată față de orice
persoană, inclusiv față de membrii acelei persoane juridice
(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiunea în
constatarea nulității este imprescriptibil, iar cererea poate fi
formulată de orice persoană
interesată. Dispozițiile alin. (3)-(5) rămân aplicabile
(7) Prevederile prezentului articol se aplică în măsura în care prin
legi speciale nu se dispune altfel. Suspendarea actelor atacate
Art. 217. -
(1) Odată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere
instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării
actelor atacate
(2) Pentru a încuviința suspendarea, instanța îl poate obliga pe
reclamant să depună o cauțiune, în condițiile legii. Participarea la
circuitul civil
Art. 218. -
(1) Actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei
juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele
persoanei juridice înseși
(2) În raporturile cu terții, persoana juridică este angajată prin
actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc puterea de
reprezentare conferită prin actul de
constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedește că
terții o cunoșteau la data încheierii actului. Simpla publicare a
actului de constituire sau a statutului
persoanei juridice nu constituie dovada cunoașterii acestui fapt
(3) Clauzele sau dispozițiile actului de constituire ori ale
statutului, precum și hotărârile organelor statutare ale persoanei
juridice care limitează sau lărgesc puterile
conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise,
chiar dacă au fost publicate. Răspunderea pentru fapte juridice
Art. 219. -
(1) Faptele licite sau ilicite săvârșite de organele persoanei juridice
obligă însăși persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu
atribuțiile sau cu scopul
funcțiilor încredințate
(2) Faptele ilicite atrag și răspunderea personală și solidară a celor
care le-au săvârșit, atât față de persoana juridică, cât și față de
terți. Răspunderea membrilor
organelor persoanei juridice
Art. 220. -
(1) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor,
directorilor și a altor persoane care au acționat în calitate de membri
ai organelor persoanei
juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de către
aceștia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor,
aparține, în numele persoanei juridice,
organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută
de lege, iar în lipsă, cu majoritatea cerută de prevederile statutare
(2) Hotărârea poate fi luată chiar dacă problema răspunderii persoanelor prevăzute la alin. (1) nu figurează pe ordinea de zi
(3) Organul de conducere competent desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție
(4) Dacă s-a hotărât introducerea acțiunii în răspundere împotriva
administratorilor, mandatul acestora încetează de drept și organul de
conducere competent va
proceda la înlocuirea lor
(5) În cazul în care acțiunea se introduce împotriva directorilor
angajați în baza unui alt contract decât a unui contract individual de
muncă, aceștia sunt suspendați de
drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătorești. §3. Dispoziții speciale Răspunderea persoanelor juridice
de drept public
Art. 221. - Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de
drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale
organele lor, în aceleași condiții ca
persoanele juridice de drept privat. Independența patrimonială
Art. 222. - Persoana juridică având în subordine o altă persoană
juridică nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor acesteia din urmă
și nici persoana juridică
subordonată nu răspunde pentru persoana juridică față de care este
subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel. Statul și unitățile
administrativ-teritoriale
Art. 223. -
(1) În raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume
propriu, ca titular de drepturi și obligații, statul participă prin
Ministerul Finanțelor Publice, afară de
cazul în care legea stabilește un alt organ în acest sens
(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și
unităților administrativ-teritoriale care participă la raporturile
civile în nume propriu, prin organele
prevăzute de lege. Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale
Art. 224. -
(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în
mod subsidiar pentru obligațiile organelor, autorităților și
instituțiilor publice care sunt persoane
juridice și niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligațiile statului
(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și
unităților administrativ-teritoriale care nu răspund decât în mod
subsidiar pentru obligațiile organelor,
instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestora atunci când acestea au personalitate juridică.
CAPITOLUL IV Identificarea persoanei juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Art. 225. - Sunt de naționalitate română toate persoanele juridice al
căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este
stabilit în România. Denumirea
persoanei juridice
Art. 226. -
(1) Persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire sau prin statut
(2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul
public denumirea ei și celelalte atribute de identificare. Sediul
persoanei juridice
Art. 227. -
(1) Sediul persoanei juridice se stabilește potrivit actului de constituire sau statutului
(2) În funcție de obiectul de activitate, persoana juridică poate avea
mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanțele
sale teritoriale și
punctele de lucru. Dispozițiile art. 97 sunt aplicabile în mod corespunzător. Schimbarea denumirii și sediului
Art. 228. - Persoana juridică poate să își schimbe denumirea sau
sediul, în condițiile prevăzute de lege. Dovada denumirii și sediului
Art. 229. -
(1) În raporturile cu terții, dovada denumirii și a sediului persoanei
juridice se face cu mențiunile înscrise în registrele de publicitate sau
de evidență prevăzute de lege
pentru persoana juridică respectivă
(2) În lipsa acestor mențiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii și a
sediului nu va putea fi opusă altor persoane. Alte atribute de
identificare
Art. 230. - În funcție de specificul obiectului de activitate, persoana
juridică mai poate avea și alte atribute de identificare, cum sunt
numărul de înregistrare în
registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de
înregistrare și alte elemente de identificare, în condițiile legii.
Mențiuni obligatorii
Art. 231. - Toate documentele, indiferent de formă, care emană de la
persoana juridică trebuie să cuprindă denumirea și sediul, precum și
alte atribute de
identificare, în cazurile prevăzute de lege, sub sancțiunea plății de daune-interese persoanei prejudiciate.
CAPITOLUL V Reorganizarea persoanei juridice
Noțiune
Art. 232. - Reorganizarea persoanei juridice este operațiunea juridică
în care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice și care are
ca efecte înființarea,
modificarea ori încetarea acestora. Modurile de reorganizare
Art. 233. -
(1) Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare
(2) Reorganizarea se face cu respectarea condițiilor prevăzute pentru
dobândirea personalității juridice, în afară de cazurile în care prin
lege, actul de constituire sau
statut se dispune altfel. Fuziunea
Art. 234. - Fuziunea se face prin absorbția unei persoane juridice de
către o altă persoană juridică sau prin contopirea mai multor persoane
juridice pentru a alcătui o
persoană juridică nouă. Efectele fuziunii
Art. 235. -
(1) În cazul absorbției, drepturile și obligațiile persoanei juridice
absorbite se transferă în patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe
(2) În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile și obligațiile
acestora se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou-înființate.
Divizarea
Art. 236. -
(1) Divizarea poate fi totală sau parțială
(2) Divizarea totală se face prin împărțirea întregului patrimoniu al
unei persoane juridice între două sau mai multe persoane juridice care
există deja sau care se
înființează prin divizare
(3) Divizarea parțială constă în desprinderea unei părți din
patrimoniul unei persoane juridice, care continuă să existe, și în
transmiterea acestei părți către una sau
mai multe persoane juridice care există sau care se înființează în acest mod. Efectele divizării
Art. 237. -
(1) Patrimoniul persoanei juridice care a încetat de a avea ființă prin
divizare se împarte în mod egal între persoanele juridice dobânditoare,
dacă prin actul ce a
dispus divizarea nu s-a stabilit o altă proporție
(2) În cazul divizării parțiale, când o parte din patrimoniul unei
persoane juridice se desprinde și se transmite unei singure persoane
juridice deja existente sau care se
înființează în acest mod, reducerea patrimoniului persoanei juridice divizate este proporțională cu partea transmisă
(3) În cazul în care partea desprinsă se transmite mai multor persoane
juridice deja existente sau care se înființează în acest mod, împărțirea
patrimoniului între
persoana juridică față de care s-a făcut desprinderea și persoanele
juridice dobânditoare se va face potrivit dispozițiilor alin. (2), iar
între persoanele juridice
dobânditoare, împărțirea părții desprinse se va face potrivit
dispozițiilor alin. (1), ce se vor aplica în mod corespunzător.
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Art. 238. -
(1) În cazul divizării, fiecare dintre persoanele juridice dobânditoare va răspunde:
a) pentru obligațiile legate de bunurile care formează obiectul drepturilor dobândite sau păstrate integral;
b) pentru celelalte obligații ale persoanei juridice divizate,
proporțional cu valoarea drepturilor dobândite sau păstrate, socotită
după scăderea obligațiilor prevăzute
la lit.a)
(2) Dacă o persoană juridică înființată în condițiile art. 194 alin.
(1) lit. a) este supusă divizării, prin actul de reorganizare se va
putea stabili și un alt mod de
repartizare a obligațiilor decât acela prevăzut în prezentul articol. Repartizarea contractelor în caz de divizare
Art. 239. - În caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu
respectarea dispozițiilor art. 206 alin. (2), art. 237 și 238, astfel
încât executarea fiecăruia dintre ele să se
facă în întregime de către o singură persoană juridică dobânditoare,
afară numai dacă aceasta nu este cu putință. Încetarea unor contracte
Art. 240. -
(1) În cazul contractelor încheiate în considerarea calității persoanei
juridice supuse reorganizării, acestea nu își încetează efectele, cu
excepția cazului în care părțile
au stipulat expres contrariul sau menținerea ori repartizarea contractului este condiționată de acordul părții interesate
(2) Dacă menținerea sau repartizarea contractului este condiționată de
acordul părții interesate, aceasta va fi notificată sau, după caz,
înștiințată prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire, pentru a-și da ori nu
consimțământul în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea
notificării sau înștiințării. Lipsa de
răspuns în acest termen echivalează cu refuzul de menținere sau
preluare a contractului de către persoana juridică succesoare.
Transformarea persoanei juridice
Art. 241. -
(1) Transformarea persoanei juridice intervine în cazurile prevăzute de
lege, atunci când o persoană juridică își încetează existența,
concomitent cu înființarea, în
locul ei, a unei alte persoane juridice
(2) În cazul transformării, drepturile și obligațiile persoanei
juridice care și-a încetat existența se transferă în patrimoniul
persoanei juridice nou-înființate, cu excepția
cazului în care prin actul prin care s-a dispus transformarea se
prevede altfel. În aceste din urmă cazuri, dispozițiile art. 239, 240 și
243 rămân aplicabile. Data
transmiterii drepturilor și obligațiilor
Art. 242. -
(1) În cazul reorganizării persoanelor juridice supuse înregistrării,
transmiterea drepturilor și obligațiilor se realizează atât între părți,
cât și față de terți, numai prin
înregistrarea operațiunii și de la data acesteia
(2) În ceea ce privește celelalte persoane juridice nesupuse
înregistrării, transmiterea drepturilor și obligațiilor, în cazurile
prevăzute la alin. (1), se realizează atât
între părți, cât și față de terți, numai pe data aprobării de către
organul competent a inventarului, a bilanțului contabil întocmit în
vederea predării-primirii, a
evidenței și a repartizării tuturor contractelor în curs de executare,
precum și a oricăror alte asemenea acte prevăzute de lege
(3) În cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul
de proprietate și celelalte drepturi reale se dobândesc numai prin
înscrierea în cartea funciară, în
baza actului de reorganizare încheiat în formă autentică sau, după caz,
a actului administrativ prin care s-a dispus reorganizarea, în ambele
situații însoțit, dacă este
cazul, de certificatul de înregistrare a persoanei juridice nou-înființate. Opoziții
Art. 243. -
(1) Actele prin care s-a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă
prin lege nu se dispune altfel, prin opoziție, de către creditori și
orice alte persoane interesate, în
termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de aprobarea
reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării
acesteia, sau, după caz, de la data
aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii
(2) Opoziția suspendă executarea față de oponenți până la rămânerea
definitivă a hotărârii judecătorești, în afară de cazul în care persoana
juridică debitoare face
dovada executării obligațiilor sau oferă garanții acceptate de
creditori ori încheie cu aceștia un acord pentru plata datoriilor
(3) Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, de către instanța competentă
(4) Hotărârea pronunțată asupra opoziției este supusă numai apelului.
CAPITOLUL VI Încetarea persoanei juridice
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Modurile de încetare
Art. 244. - Persoana juridică încetează, după caz, prin constatarea ori
declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare,
dizolvare sau desființare ori
printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege. SECȚIUNEA a
2-a Dizolvarea persoanei juridice Dizolvarea persoanelor juridice de
drept privat
Art. 245. - Persoanele juridice de drept privat se dizolvă:
a) dacă termenul pentru care au fost constituite s-a împlinit;
b) dacă scopul a fost realizat ori nu mai poate fi îndeplinit;
c) dacă scopul pe care îl urmăresc sau mijloacele întrebuințate pentru
realizarea acestuia au devenit contrare legii sau ordinii publice ori
dacă ele urmăresc un alt
scop decât cel declarat;
d) prin hotărârea organelor competente ale acestora;
e) prin orice alt mod prevăzut de lege, actul de constituire sau statut. Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Art. 246. - Persoanele juridice de drept public se dizolvă numai în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege. Opoziții
Art. 247. - În cazul în care persoana juridică se dizolvă prin
hotărârea organului competent, creditorii sau orice alte persoane
interesate pot face opoziție, dispozițiile
art. 243 aplicându-se în mod corespunzător. Lichidarea
Art. 248. -
(1) Prin efectul dizolvării persoana juridică intră în lichidare în vederea valorificării activului și a plății pasivului
(2) Persoana juridică își păstrează capacitatea civilă pentru operațiunile necesare lichidării până la finalizarea acesteia
(3) Dacă încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune,
transformare sau prin divizare totală, nu se declanșează procedura
lichidării. Destinația bunurilor rămase
după lichidare
Art. 249. -
(1) Oricare ar fi cauzele dizolvării, bunurile persoanei juridice
rămase după lichidare vor primi destinația stabilită în actul de
constituire sau statut ori destinația
stabilită în hotărârea organului competent luată înainte de dizolvare
(2) În lipsa unei asemenea prevederi în actul de constituire sau statut
ori în lipsa unei hotărâri luate în condițiile alin. (1), precum și în
cazul în care prevederea sau
hotărârea este contrară legii sau ordinii publice, la propunerea
lichidatorului, bunurile rămase după lichidare se atribuie de instanța
competentă, prin hotărâre
supusă numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau
asemănător, dacă prin lege nu se prevede altfel. Atunci când există mai
multe astfel de persoane
juridice, lichidatorul propune cel puțin 3 persoane juridice, caz în care bunurile se atribuie prin tragere la sorți
(3) În cazul în care persoana juridică a fost dizolvată pentru motivele
prevăzute la art. 245 lit. d), precum și în cazul în care nicio
persoană juridică nu este de acord cu
preluarea bunurilor rămase după lichidare în condițiile alin. (2),
acestea vor trece în proprietatea comunei, orașului sau municipiului în a
cărui rază teritorială se află
bunurile
(4) În toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra
bunurilor rămase după lichidare are loc la data preluării lor de către
beneficiari, dacă prin lege nu
se prevede altfel. Procesul-verbal de predare-primire și hotărârea
judecătorească rămasă definitivă, în cazurile prevăzute la alin. (2) ori
(3), constituie titlu de
proprietate sau, după caz, pot servi drept temei juridic pentru
intabularea în cartea funciară. Încazul bunurilor imobile, dispozițiile
art. 1.244 și cele în materie de
carte funciară rămân aplicabile. SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții speciale Desființarea unor persoane juridice
Art. 250. -
(1) Persoanele juridice înființate de către autoritățile publice
centrale sau locale, nesupuse dizolvării, pot fi desființate prin
hotărârea organului care le-a înființat
(2) În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile
și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei
juridice dobânditoare,
proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă
seama și de natura obligațiilor respective. Data încetării
personalității juridice
Art. 251. -
(1) Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise
(2) Celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a
dispus încetarea sau, după caz, la data îndeplinirii oricărei alte
cerințe prevăzute de lege.
TITLUL V Apărarea drepturilor nepatrimoniale
Ocrotirea personalității umane
Art. 252. - Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor
intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică
și psihică, demnitatea,
intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică. Mijloace de apărare
Art. 253. -
(1) Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost încălcate ori amenințate poate cere oricând instanței:
a) interzicerea săvârșirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă;
b) încetarea încălcării și interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă;
c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârșite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul încălcării
drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera
exprimare, instanța poate dispune numai
măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c)
(3) Totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi
poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească
orice măsuri socotite necesare
de către instanță spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt:
a) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare;
b) orice alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat
(4) De asemenea, persoana prejudiciată poate cere despăgubiri sau, după
caz, oreparație patrimonială pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial,
ce i-a fost cauzat, dacă
vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile. În aceste
cazuri, dreptul la acțiune este supus prescripției extinctive. Apărarea
dreptului la nume
Art. 254. -
(1) Cel al cărui nume este contestat poate să ceară instanței judecătorești recunoașterea dreptului său la acel nume
(2) De asemenea, cel care este lezat prin uzurparea, în tot sau în
parte, a numelui său poate să ceară oricând instanței judecătorești să
dispună încetarea acestei
atingeri nelegitime
(3) Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător,
și apărării dreptului la pseudonim, ales în condițiile legii. Măsuri
provizorii
Art. 255. -
(1) Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că
drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acțiuni ilicite,
actuale sau iminente și că această
acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii
(2) Instanța judecătorească poate să dispună în special:
a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;
b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor
(3) În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau
audiovizuale, instanța judecătorească nu poate să dispună încetarea, cu
titlu provizoriu, a acțiunii
prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt
grave, dacă acțiunea nu este în mod evident justificată, potrivit art.
75, și dacă măsura luată de
instanță nu apare ca fiind disproporționată în raport cu prejudiciile cauzate. Dispozițiile art. 253 alin. (2) rămân aplicabile
(4) Instanța soluționează cererea potrivit dispozițiilor privitoare la
ordonanța președințială, care se aplică în mod corespunzător. În cazul
în care cererea este
formulată înainte de introducerea acțiunii de fond, prin hotărârea prin
care s-a dispus măsura provizorie se va fixa și termenul în care
acțiunea în fond trebuie să fie
introdusă, sub sancțiunea încetării de drept a acelei măsuri. Dispozițiile alin. (6) sunt aplicabile
(5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părții
adverse, instanța îl poate obliga pe reclamant să dea o cauțiune în
cuantumul fixat de aceasta,
sub sancțiunea încetării de drept a măsurii dispuse
(6) Măsurile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii
acțiunii în justiție pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat
încetează de drept, dacă
reclamantul nu a sesizat instanța în termenul fixat de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora
(7) Reclamantul este ținut să repare, la cererea părții interesate,
prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate, dacă acțiunea de fond
este respinsă ca
neîntemeiată. Cu toate acestea, dacă reclamantul nu a fost în culpă ori
a avut o culpă ușoară, instanța, în raport cu circumstanțele concrete,
poate fie să refuze
obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă, fie să dispună reducerea acestora
(8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese, instanța va dispune
eliberarea cauțiunii, la cererea reclamantului, prin hotărâre dată cu
citarea părților. Cererea
sejudecă potrivit dispozițiilor privitoare la ordonanța președințială,
care se aplică înmod corespunzător. În cazul în care pârâtul se opune la
eliberarea cauțiunii,
instanța va fixa un termen în vederea introducerii acțiunii de fond,
care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunțării
hotărârii, sub sancțiunea încetării de
drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauțiune. Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Art. 256. -
(1) Acțiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate
fi continuată sau pornită, după moartea persoanei vătămate, de către
soțul supraviețuitor, de
oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate, precum
și de oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea
inclusiv
(2) Acțiunea pentru restabilirea integrității memoriei unei persoane
decedate poate fi pornită de cei prevăzuți la alin. (1). Apărarea
drepturilor nepatrimoniale ale
persoanei juridice
Art. 257. - Dispozițiile prezentului titlu se aplică prin asemănare și
drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice. CARTEA a II-a
Despre familie*)
TITLUL I Dispoziții generale
Familia
Art. 258. -
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe
egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a
asigura creșterea și
educarea copiilor lor
(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului
(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale,
încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei
(4) În sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. Căsătoria
Art. 259. -
(1) Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, încheiată în condițiile legii
(2) Bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie
(3) Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile
(4) Condițiile de încheiere și cauzele de nulitate ale căsătoriei se stabilesc prin prezentul cod
(5) Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți
(6) Căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, în condițiile legii. Egalitatea în drepturi a copiilor
Art. 260. - Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei
din căsătorie, precum și cu cei adoptați. Îndatorirea părinților
Art. 261. - Părinții sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de
creștere și educare a copiilor lor minori. Relațiile dintre părinți și
copii
Art. 262. -
(1) Copilul nu poate fi separat de părinții săi fără încuviințarea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege
(2) Copilul care nu locuiește la părinții săi sau, după caz, la unul
dintre ei are dreptul de a avea legături personale cu aceștia.
Exercițiul acestui drept nu poate fi limitat
decât în condițiile prevăzute de lege, pentru motive temeinice, luând
în considerare interesul superior al copilului. Principiul interesului
superior al copilului
Art. 263. -
(1) Orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie
să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului
(2) Pentru rezolvarea cererilor care se referă la copii, autoritățile
competente sunt datoare să dea toate îndrumările necesare pentru ca
părțile să recurgă la
metodele de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă
(3) Procedurile referitoare la relațiile dintre părinți și copii
trebuie să garanteze că dorințele și interesele părinților referitoare
la copii pot fi aduse la cunoștința
autorităților și că acestea țin cont de ele în hotărârile pe care le iau
(4) Procedurile privitoare la copii trebuie să se desfășoare într-un
timp rezonabil, astfel încât interesul superior al copilului și
relațiile de familie să nu fie afectate
(5) În sensul prevederilor legale privind protecția copilului, prin
copil se înțelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici
nu a dobândit capacitatea deplină
de exercițiu, potrivit legii. Ascultarea copilului
Art. 264. -
(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc,
ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie.
Cu toate acestea, poate fi ascultat și
copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea
competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluționarea
cauzei
(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a
cere și a primi orice informație, potrivit cu vârsta sa, de a-și exprima
opinia și de a fi informat asupra
consecințelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată,
precum și asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește
(3) Orice copil poate cere să fie ascultat, potrivit prevederilor alin.
(1) și (2). Respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie
motivată
(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta și cu gradul său de maturitate
(5) Dispozițiile legale speciale privind consimțământul sau prezența
copilului, în procedurile care îl privesc, precum și prevederile
referitoare la desemnarea de către
instanță a unui reprezentant în caz de conflict de interese rămân aplicabile. Instanța competentă
Art. 265. - Toate măsurile date prin prezenta carte în competența
instanței judecătorești, toate litigiile privind aplicarea dispozițiilor
prezentei cărți, precum și
măsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de
competența instanței de tutelă. Dispozițiile art. 107 sunt aplicabile în
mod corespunzător.
TITLUL II Căsătoria
CAPITOLUL I Logodna
Încheierea logodnei
Art. 266. -
(1) Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria
(2) Dispozițiile privind condițiile de fond pentru încheierea
căsătoriei sunt aplicabile în mod corespunzător, cu excepția avizului
medical și a autorizării instanței de
tutelă
(3) Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă
(4) Încheierea căsătoriei nu este condiționată de încheierea logodnei
(5) Logodna se poate încheia doar între bărbat și femeie. Ruperea logodnei
Art. 267. -
(1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria
(2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă
(3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Restituirea darurilor
Art. 268. -
(1) În cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care
logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau, pe durata
acesteia, în vederea căsătoriei, cu
excepția darurilor obișnuite
(2) Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putință, în măsura îmbogățirii
(3) Obligația de restituire nu există dacă logodna a încetat prin
moartea unuia dintre logodnici. Răspunderea pentru ruperea logodnei
Art. 269. -
(1) Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la
despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea
căsătoriei, în măsura în care au fost
potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate
(2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă
logodna poate fi obligată la despăgubiri în condițiile alin. (1).
Termenul de prescripție
Art. 270. - Dreptul la acțiune întemeiat pe dispozițiile art. 268 și 269 se prescrie într-un an de la ruperea logodnei.
CAPITOLUL II Încheierea căsătoriei
SECȚIUNEA 1
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei Consimțământul la căsătorie
Art. 271. - Căsătoria se încheie între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora. Vârsta matrimonială
Art. 272. -
(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani
(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani
se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea
părinților săi sau, după caz, a
tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei
circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre
părinți refuză să încuviințeze căsătoria,
instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului
(3) Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate
de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este
suficientă
(4) De asemenea, în condițiile art. 398, este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească
(5) Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința
căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a
fost abilitată să exercite
drepturile părintești. Bigamia
Art. 273. - Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către
persoana care este căsătorită. Interzicerea căsătoriei între rude
Art. 274. -
(1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă,
precum și între cele în linie colaterală până la al patrulea grad
inclusiv
(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală
de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanța de tutelă în a
cărei circumscripție își are
domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens
(3) În cazul adopției, dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile
atât între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a
căror rudenie firească a încetat prin
efectul adopției. Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Art. 275. - Căsătoria este oprită între tutore și persoana minoră care se află sub tutela sa. Alienația și debilitatea mintală
Art. 276. - Este interzis să se căsătorească alienatul mintal și
debilul mintal. Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire
cu căsătoria
Art. 277. -
(1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de același sex
(2) Căsătoriile dintre persoane de același sex încheiate sau
contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni
străini nu sunt recunoscute în România
(3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de același
sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetățeni români, fie
de cetățeni străini nu sunt
recunoscute în România
(4) Dispozițiile legale privind libera circulație pe teritoriul
României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului
Economic European rămân
aplicabile. SECȚIUNEA a 2-a Formalitățile pentru încheierea căsătoriei Comunicarea stării de sănătate
Art. 278. - Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soți nu declară că
și-au comunicat reciproc starea sănătății lor. Dispozițiile legale prin
care este oprită căsătoria celor
care suferă de anumite boli rămân aplicabile. Locul încheierii căsătoriei
Art. 279. -
(1) Căsătoria se celebrează de către ofițerul de stare civilă, la sediul primăriei
(2) Prin excepție, căsătoria se poate celebra, cu aprobarea primarului,
de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a
cărei rază teritorială
domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu obligativitatea
înștiințării primăriei de domiciliu sau de reședință a viitorilor soți,
în vederea publicării. Declarația de
căsătorie
Art. 280. -
(1) Cei care vor să se căsătorească vor face personal declarația de
căsătorie, potrivit legii, la primăria unde urmează a se încheia
căsătoria
(2) În cazurile prevăzute de lege, declarația de căsătorie se poate face și în afara sediului primăriei
(3) Atunci când viitorul soț este minor, părinții sau, după caz,
tutorele vor face personal o declarație prin care încuviințează
încheierea căsătoriei. Dispozițiile art. 272
alin. (5) rămân aplicabile
(4) Dacă unul dintre viitorii soți, părinții sau tutorele nu se află în
localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declarația
la primăria în a cărei rază
teritorială își au domiciliul sau reședința, care o transmite, în
termen de 48 de ore, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
Conținutul declarației de
căsătorie
Art. 281. -
(1) În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există
niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie
pe care îl vor purta în timpul
căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales
(2) Odată cu declarația de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute
de lege pentru încheierea căsătoriei. Alegerea numelui de familie
Art. 282. - Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea
căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De
asemenea, un soț poate să
își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite. Publicitatea declarației de căsătorie
Art. 283. -
(1) În aceeași zi cu primirea declarației de căsătorie, ofițerul de
stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afișarea în extras,
într-un loc special amenajat la sediul
primăriei și pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se
încheie căsătoria și, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soț
își are domiciliul sau reședința
(2) Extrasul din declarația de căsătorie cuprinde, în mod obligatoriu:
data afișării, datele de stare civilă ale viitorilor soți și, după caz,
încuviințarea părinților sau a
tutorelui, precum și înștiințarea că orice persoană poate face opoziție la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afișării
(3) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de
căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării, cât și data
încheierii căsătoriei
(4) Primarul municipiului, al sectorului municipiului București, al
orașului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să
încuviințeze, pentru motive
temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (3). Reînnoirea declarației de căsătorie
Art. 284. - În cazul în care căsătoria nu s-a încheiat în termen de 30
de zile de la data afișării declarației de căsătorie sau dacă viitorii
soți doresc să modifice declarația
inițială, trebuie să se facă o nouă declarație de căsătorie și să se dispună publicarea acesteia. Opoziția la căsătorie
Art. 285. -
(1) Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un
impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite
(2) Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază. Refuzul celebrării căsătoriei
Art. 286. - Ofițerul de stare civilă refuză să celebreze căsătoria
dacă, pe baza verificărilor pe care este obligat să le efectueze, a
opozițiilor primite sau a informațiilor
pe care le deține, în măsura în care acestea din urmă sunt notorii,
constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Celebrarea
căsătoriei
Art. 287. -
(1) Viitorii soți sunt obligați să se prezinte împreună la sediul
primăriei, pentru a-și da consimțământul la căsătorie în mod public, în
prezența a 2 martori, în fața
ofițerului de stare civilă
(2) Cu toate acestea, în cazurile prevăzute de lege, ofițerul de stare
civilă poate celebra căsătoria și în afara sediului serviciului de stare
civilă, cu respectarea celorlalte
condiții menționate la alin. (1)
(3) Persoanele care aparțin minorităților naționale pot solicita
celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiția ca ofițerul de
stare civilă sau cel care oficiază
căsătoria să cunoască această limbă. Martorii la căsătorie
Art. 288. -
(1) Martorii atestă faptul că soții și-au exprimat consimțământul potrivit art. 287
(2) Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei incapabilii, precum și
cei care din cauza unei deficiențe psihice sau fizice nu sunt apți să
ateste faptele prevăzute la alin.
(1)
(3) Martorii pot fi și rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre viitorii soți. Momentul încheierii căsătoriei
Art. 289. - Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia
consimțământul fiecăruia dintre viitorii soți, ofițerul de stare civilă
îi declară căsătoriți.
CAPITOLUL III Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Actul de căsătorie
Art. 290. - După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă
întocmește, de îndată, în registrul actelor de stare civilă, actul de
căsătorie, care se semnează de către
soți, de cei 2 martori și de către ofițerul de stare civilă. Formalitățile privind regimul matrimonial
Art. 291. - Ofițerul de stare civilă face mențiune pe actul de
căsătorie despre regimul matrimonial ales. El are obligația ca, din
oficiu și de îndată, să comunice la
registrul prevăzut la art. 334 alin. (1), precum și, după caz,
notarului public care a autentificat convenția matrimonială o copie de
pe actul de căsătorie. Dovada
căsătoriei
Art. 292. -
(1) Căsătoria se dovedește cu actul de căsătorie și prin certificatul de căsătorie eliberat pe baza acestuia
(2) Cu toate acestea, în situațiile prevăzute de lege, căsătoria se poate dovedi cu orice mijloc de probă.
CAPITOLUL IV Nulitatea căsătoriei
SECȚIUNEA 1
Nulitatea absolută a căsătoriei Cazurile de nulitate absolută
Art. 293. -
(1) Este lovită de nulitate absolută căsătoria încheiată cu încălcarea
dispozițiilor prevăzute la art. 271, 273, 274, 276 și art. 287 alin. (1)
(2) În cazul în care soțul unei persoane declarate moarte s-a
recăsătorit și, după aceasta, hotărârea declarativă de moarte este
anulată, noua căsătorie rămâne
valabilă, dacă soțul celui declarat mort a fost de bună-credință. Prima
căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii noii căsătorii.
Lipsa vârstei matrimoniale
Art. 294. -
(1) Căsătoria încheiată de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani este lovită de nulitate absolută
(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la
rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, ambii soți au împlinit
vârsta de 18 ani sau dacă soția
a născut ori a rămas însărcinată. Căsătoria fictivă
Art. 295. -
(1) Căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută
(2) Cu toate acestea, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la
rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, a intervenit
conviețuirea soților, soția a născut sau a
rămas însărcinată ori au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei. Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Art. 296. - Orice persoană interesată poate introduce acțiunea în
constatarea nulității absolute a căsătoriei. Cu toate acestea,
procurorul nu poate introduce acțiunea
după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepția cazului în care
ar acționa pentru apărarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse
sub interdicție.
SECȚIUNEA a 2-a Nulitatea relativă a căsătoriei Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Art. 297. -
(1) Este anulabilă căsătoria încheiată fără încuviințările sau autorizarea prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5)
(2) Anulabilitatea poate fi invocată numai de cel a cărui încuviințare
era necesară. Dispozițiile art. 46 alin. (4) se aplică în mod
corespunzător. Viciile de consimțământ
Art. 298. -
(1) Căsătoria poate fi anulată la cererea soțului al cărui consimțământ a fost viciat prin eroare, prin dol sau prin violență
(2) Eroarea constituie viciu de consimțământ numai atunci când privește
identitatea fizică a viitorului soț. Lipsa discernământului
Art. 299. - Este anulabilă căsătoria încheiată de persoana lipsită vremelnic de discernământ. Existența tutelei
Art. 300. - Căsătoria încheiată între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa este anulabilă. Termenul de prescripție
Art. 301. -
(1) Anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni
(2) În cazul prevăzut la art. 297, termenul curge de la data la care
cei a căror încuviințare sau autorizare era necesară pentru încheierea
căsătoriei au luat cunoștință
de aceasta
(3) În cazul nulității pentru vicii de consimțământ ori pentru lipsa
discernământului, termenul curge de la data încetării violenței sau,
după caz, de la data la care cel
interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnică a discernământului
(4) În cazul prevăzut la art. 300, termenul curge de la data încheierii căsătoriei. Caracterul personal al acțiunii
Art. 302. - Dreptul la acțiunea în anulare nu se transmite
moștenitorilor. Cu toate acestea, dacă acțiunea a fost pornită de către
unul dintre soți, ea poate fi
continuată de către oricare dintre moștenitorii săi. Acoperirea nulității
Art. 303. -
(1) În cazurile prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) și (5),
anulabilitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a
hotărârii judecătorești, s-au obținut
încuviințările și autorizarea cerute de lege
(2) Căsătoria nu poate fi anulată dacă soții au conviețuit timp de 6
luni de la data încetării violenței sau de la data descoperirii dolului,
a erorii ori a lipsei vremelnice a
facultăților mintale
(3) În toate cazurile, nulitatea căsătoriei se acoperă dacă, între
timp, ambii soți au împlinit vârsta de 18 ani sau dacă soția a născut
ori a rămas însărcinată. SECȚIUNEA
a 3-a Efectele nulității căsătoriei Căsătoria putativă
Art. 304. -
(1) Soțul de bună-credință la încheierea unei căsătorii nule sau
anulate păstrează, până la data când hotărârea judecătorească rămâne
definitivă, situația unui soț
dintr-o căsătorie valabilă
(2) În situația prevăzută la alin. (1), raporturile patrimoniale dintre
foștii soți sunt supuse, prin asemănare, dispozițiilor privitoare la
divorț. Situația copiilor
Art. 305. -
(1) Nulitatea căsătoriei nu are niciun efect în privința copiilor, care păstrează situația de copii din căsătorie
(2) În ceea ce privește drepturile și obligațiile dintre părinți și
copii se aplică, prin asemănare, dispozițiile privitoare la divorț.
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Art. 306. -
(1) Hotărârea judecătorească de constatare a nulității sau de anulare a
căsătoriei este opozabilă terțelor persoane, în condițiile legii.
Dispozițiile art. 291, 334 și 335
sunt aplicabile în mod corespunzător
(2) Nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terțe persoane
împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soți, în
afară de cazul în care au fost
îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege cu privire
la acțiunea în constatarea nulității ori în anulare sau terțul a
cunoscut, pe altă cale, înainte de
încheierea actului, cauza de nulitate a căsătoriei. Dispozițiile art.
291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător și publicității
acțiunii în constatarea nulității sau
în anularea căsătoriei.
CAPITOLUL V Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Art. 307. - Dispozițiile prezentului capitol se aplică raporturilor
personale dintre soți, oricare ar fi regimul lor matrimonial. Luarea
deciziilor de către soți
Art. 308. - Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Îndatoririle soților
Art. 309. -
(1) Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral
(2) Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat. Independența soților
Art. 310. - Un soț nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile
sociale sau alegerea profesiei celuilalt soț. Schimbarea numelui de
familie
Art. 311. -
(1) Soții sunt obligați să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei
(2) Dacă soții au convenit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun
și l-au declarat potrivit dispozițiilor art. 281, unul dintre soți nu
poate cere schimbarea
acestui nume pe cale administrativă decât cu consimțământul celuilalt
soț. CAPITOLUL VI Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune §1. Despre regimul matrimonial în general Regimurile matrimoniale
Art. 312. -
(1) Viitorii soți pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională
(2) Indiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la
dispozițiile prezentei secțiuni, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Efectele regimului matrimonial
Art. 313. -
(1) Între soți, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei
(2) Față de terți, regimul matrimonial este opozabil de la data
îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege, afară de
cazul în care aceștia l-au cunoscut
pe altă cale
(3) Neîndeplinirea formalităților de publicitate face ca soții să fie
considerați, în raport cu terții de bună-credință, ca fiind căsătoriți
sub regimul matrimonial al
comunității legale. Mandatul convențional
Art. 314. - Un soț poate să dea mandat celuilalt soț să îl reprezinte
pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului
matrimonial. Mandatul judiciar
Art. 315. -
(1) În cazul în care unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și
manifesta voința, celălalt soț poate cere instanței de tutelă
încuviințarea de a-l reprezenta pentru
exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial.
Prin hotărârea pronunțată se stabilesc condițiile, limitele și perioada
de valabilitate a acestui
mandat
(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, mandatul încetează atunci
când soțul reprezentat nu se mai află în situația prevăzută la alin. (1)
sau când este numit un
tutore ori, după caz, un curator
(3) Dispozițiile art. 346 și 347 sunt aplicabile în mod corespunzător.
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Art. 316. -
(1) În mod excepțional, dacă unul dintre soți încheie acte juridice
prin care pune în pericol grav interesele familiei, celălalt soț poate
cere instanței de tutelă ca,
pentru o durată determinată, dreptul de a dispune de anumite bunuri să
poată fi exercitat numai cu consimțământul său expres. Durata acestei
măsuri poate fi
prelungită, fără însă a se depăși în total 2 ani. Hotărârea de
încuviințare a măsurii se comunică în vederea efectuării formalităților
de publicitate imobiliară sau
mobiliară, după caz
(2) Actele încheiate cu nerespectarea hotărârii judecătorești sunt
anulabile. Dreptul la acțiune se prescrie în termen de un an, care
începe să curgă de la data când
soțul vătămat a luat cunoștință de existența actului
(3) Dispozițiile art. 346 și 347 sunt aplicabile în mod corespunzător. Independența patrimonială a soților
Art. 317. -
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soț poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane
(2) Fiecare soț poate să facă singur, fără consimțământul celuilalt,
depozite bancare, precum și orice alte operațiuni în legătură cu acestea
(3) În raport cu instituția de credit, soțul titular al contului are,
chiar și după desfacerea sau încetarea căsătoriei, dreptul de a dispune
de fondurile depuse, dacă prin
hotărâre judecătorească executorie nu s-a decis altfel. Dreptul la informare
Art. 318. -
(1) Fiecare soț poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire
la bunurile, veniturile și datoriile sale, iar în caz de refuz
nejustificat se poate adresa instanței de
tutelă
(2) Instanța poate să îl oblige pe soțul celui care a sesizat-o sau pe
orice terț să furnizeze informațiile cerute și să depună probele
necesare în acest sens
(3) Terții pot să refuze furnizarea informațiilor cerute atunci când,
potrivit legii, refuzul este justificat de păstrarea secretului
profesional
(4) Atunci când informațiile solicitate de un soț pot fi obținute,
potrivit legii, numai la cererea celuilalt soț, refuzul acestuia de a le
solicita naște prezumția relativă că
susținerile soțului reclamant sunt adevărate. Încetarea regimului matrimonial
Art. 319. -
(1) Regimul matrimonial încetează prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei
(2) În timpul căsătoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, în condițiile legii. Lichidarea regimului matrimonial
Art. 320. - În caz de încetare sau de schimbare, regimul matrimonial se
lichidează potrivit legii, prin bună învoială sau, în caz de
neînțelegere, pe cale judiciară.
Hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, înscrisul întocmit
în formă autentică notarială constituie act de lichidare. §2. Locuința
familiei Noțiune
Art. 321. -
(1) Locuința familiei este locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii
(2) Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în
condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu
este proprietarul imobilului. Regimul
unor acte juridice
Art. 322. -
(1) Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți,
chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile
asupra locuinței familiei și nici nu
poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia
(2) De asemenea, un soț nu poate deplasa din locuință bunurile ce
mobilează sau decorează locuința familiei și nu poate dispune de acestea
fără consimțământul
scris al celuilalt soț
(3) În cazul în care consimțământul este refuzat fără un motiv legitim,
celălalt soț poate să sesizeze instanța de tutelă, pentru ca aceasta să
autorizeze încheierea
actului
(4) Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate
cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat
cunoștință despre acesta, dar nu
mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial
(5) În lipsa notării locuinței familiei în cartea funciară, soțul care
nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai
daune-interese de la celălalt soț,
cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuință a familiei
(6) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător actelor
încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (2). Drepturile soților
asupra locuinței închiriate
Art. 323. -
(1) În cazul în care locuința este deținută în temeiul unui contract de
închiriere, fiecare soț are un drept locativ propriu, chiar dacă numai
unul dintre ei este titularul
contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie
(2) Dispozițiile art. 322 sunt aplicabile în mod corespunzător
(3) În caz de deces al unuia dintre soți, soțul supraviețuitor continuă
exercitarea dreptului său locativ, dacă nu renunță în mod expres la
acesta, în termenul prevăzut
la art. 1.834. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Art. 324. -
(1) La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinței
de către ambii soți și aceștia nu se înțeleg, beneficiul contractului
de închiriere poate fi atribuit
unuia dintre soți, ținând seama, în ordine, de interesul superior al
copiilor minori, de culpa în desfacerea căsătoriei și de posibilitățile
locative proprii ale foștilor soți
(2) Soțul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere
este dator să plătească celuilalt soț o indemnizație pentru acoperirea
cheltuielilor de instalare într-o
altă locuință, cu excepția cazului în care divorțul a fost pronunțat
din culpa exclusivă a acestuia din urmă. Dacă există bunuri comune,
indemnizația se poate imputa,
la partaj, asupra cotei cuvenite soțului căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere
(3) Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu
citarea locatorului și produce efecte față de acesta de la data când
hotărârea judecătorească a rămas
definitivă
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod similar și în cazul în
care bunul este proprietatea comună a celor 2 soți, atribuirea
beneficiului locuinței conjugale
producând efecte până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj. §3. Cheltuielile căsătoriei Contribuția soților
Art. 325. -
(1) Soții sunt obligați să își acorde sprijin material reciproc
(2) Ei sunt obligați să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia,
la cheltuielile căsătoriei, dacă prin convenție matrimonială nu s-a
prevăzut altfel
(3) Orice convenție care prevede că suportarea cheltuielilor căsătoriei
revine doar unuia dintre soți este considerată nescrisă. Munca în
gospodărie
Art. 326. - Munca oricăruia dintre soți în gospodărie și pentru
creșterea copiilor reprezintă o contribuție la cheltuielile căsătoriei.
Veniturile din profesie
Art. 327. - Fiecare soț este liber să exercite o profesie și să
dispună, în condițiile legii, de veniturile încasate, cu respectarea
obligațiilor ce îi revin privind cheltuielile
căsătoriei. Dreptul la compensație
Art. 328. - Soțul care a participat efectiv la activitatea profesională
a celuilalt soț poate obține o compensație, în măsura îmbogățirii
acestuia din urmă, dacă
participarea sa a depășit limitele obligației de sprijin material și
ale obligației de a contribui la cheltuielile căsătoriei. §4. Alegerea
regimului matrimonial Convenția
matrimonială
Art. 329. - Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al
comunității legale se face prin încheierea unei convenții matrimoniale.
Încheierea convenției
matrimoniale
Art. 330. -
(1) Sub sancțiunea nulității absolute, convenția matrimonială se
încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul
tuturor părților, exprimat
personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat
(2) Convenția matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei
(3) Convenția încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data
prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei. Simulația
convenției matrimoniale
Art. 331. - Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial
sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite
formalitățile de publicitate
prevăzute de lege, produce efecte numai între soți și nu poate fi opus
terților de bună-credință. Obiectul convenției matrimoniale
Art. 332. -
(1) Prin convenția matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea
nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul
matrimonial ales decât în cazurile
anume prevăzute de lege
(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate aduce atingere
egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii
succesorale legale. Clauza de preciput
Art. 333. -
(1) Prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul
supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul
sau mai multe dintre bunurile comune,
deținute în devălmășie sau în coproprietate. Clauza de preciput poate
fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în favoarea
unuia dintre ei
(2) Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor, ci numai reducțiunii, în condițiile art. 1.096 alin. (1) și (2)
(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor
comuni de a urmări, chiar înainte de încetarea comunității, bunurile ce
fac obiectul clauzei
(4) Clauza de preciput devine caducă atunci când comunitatea încetează
în timpul vieții soților, când soțul beneficiar a decedat înaintea
soțului dispunător ori când
aceștia au decedat în același timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea creditorilor comuni
(5) Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest
lucru nu este posibil, prin echivalent. Publicitatea convenției
matrimoniale
Art. 334. -
(1) Pentru a fi opozabile terților, convențiile matrimoniale se înscriu
în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, organizat
potrivit legii
(2) După autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei
sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291,
notarul public expediază, din
oficiu, un exemplar al convenției la serviciul de stare civilă unde a
avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mențiune pe actul de
căsătorie, la registrul
menționat la alin. (1), precum și la celelalte registre de publicitate, în condițiile alin. (4)
(3) Dispozițiile alin. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soți de a solicita îndeplinirea formalităților de publicitate
(4) Ținând seama de natura bunurilor, convențiile matrimoniale se vor
nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerțului, precum
și în alte registre de
publicitate prevăzute de lege. În toate aceste cazuri, neîndeplinirea
formalităților de publicitate speciale nu poate fi acoperită prin
înscrierea făcută în registrul
menționat la alin. (1)
(5) Orice persoană, fără a fi ținută să justifice vreun interes, poate
cerceta registrul menționat la alin. (1) și poate solicita, în
condițiile legii, eliberarea de extrase
certificate. Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Art. 335. -
(1) Convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu privire la
actele încheiate de aceștia cu unul dintre soți, decât dacă au fost
îndeplinite formalitățile de
publicitate prevăzute la art. 334 sau dacă terții au cunoscut-o pe altă cale
(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate fi opusă terților cu
privire la actele încheiate de aceștia cu oricare dintre soți înainte de
încheierea căsătoriei.
Modificarea convenției matrimoniale
Art. 336. - Convenția matrimonială poate fi modificată înainte de
încheierea căsătoriei, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 330
și 332. Dispozițiile art. 334 și
335 sunt aplicabile. Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Art. 337. -
(1) Minorul care a împlinit vârsta matrimonială poate încheia sau
modifica o convenție matrimonială numai cu încuviințarea ocrotitorului
său legal și cu autorizarea
instanței de tutelă
(2) În lipsa încuviințării sau a autorizării prevăzute la alin. (1),
convenția încheiată de minor poate fi anulată în condițiile art. 46,
care se aplică în mod corespunzător
(3) Acțiunea în anulare nu poate fi formulată dacă a trecut un an de la
încheierea căsătoriei. Nulitatea convenției matrimoniale
Art. 338. - În cazul în care convenția matrimonială este nulă sau
anulată, între soți se aplică regimul comunității legale, fără a fi
afectate drepturile dobândite de terții
de bună-credință. SECȚIUNEA a 2-a Regimul comunității legale Bunurile comune
Art. 339. - Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale
de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în
devălmășie ale soților.
Bunurile proprii
Art. 340. - Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soț:
a) bunurile dobândite prin moștenire legală, legat sau donație, cu
excepția cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele
vor fi comune;
b) bunurile de uz personal;
c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu
sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de
bunuri;
d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra
creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;
e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele
științifice sau literare, schițele și proiectele artistice, proiectele
de invenții și alte asemenea
bunuri;
f) indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți;
g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum și bunul dobândit în schimbul acestora;
h) fructele bunurilor proprii. Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Art. 341. - Veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de
pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea, precum și
veniturile cuvenite în temeiul
unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune, indiferent
de data dobândirii lor, însă numai în cazul în care creanța privind
încasarea lor devine scadentă
în timpul comunității. Regimul juridic al bunurilor proprii
Art. 342. - Fiecare soț poate folosi, administra și dispune liber de
bunurile sale proprii, în condițiile legii. Dovada bunurilor soților
Art. 343. -
(1) Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită
(2) Dovada că un bun este propriu se poate face între soți prin orice
mijloc de probă. În cazul prevăzut la art. 340 lit. a), dovada se face
în condițiile legii
(3) Pentru bunurile mobile dobândite anterior căsătoriei, înainte de
încheierea acesteia se întocmește un inventar de către notarul public
sau sub semnătură privată,
dacă părțile convin astfel. În lipsa inventarului, se prezumă, până la
proba contrară, că bunurile sunt comune. Formalitățile de publicitate
Art. 344. - Oricare dintre soți poate cere să se facă mențiune în
cartea funciară ori, după caz, în alte registre de publicitate prevăzute
de lege despre apartenența unui
bun la comunitate. Actele de conservare, de folosință și de administrare
Art. 345. -
(1) Fiecare soț are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul
expres al celuilalt soț. Cu toate acestea, schimbarea destinației
bunului comun nu se poate
face decât prin acordul soților
(2) De asemenea, fiecare soț poate încheia singur acte de conservare,
acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune,
precum și acte de dobândire
a bunurilor comune
(3) Dispozițiile art. 322 rămân aplicabile
(4) În măsura în care interesele sale legate de comunitatea de bunuri
au fost prejudiciate printr-un act juridic, soțul care nu a participat
la încheierea actului nu poate
pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate
drepturile dobândite de terții de bună-credință. Actele de înstrăinare
și de grevare
Art. 346. -
(1) Actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale având ca
obiect bunurile comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți
(2) Cu toate acestea, oricare dintre soți poate dispune singur, cu
titlu oneros, de bunurile mobile comune a căror înstrăinare nu este
supusă, potrivit legii, anumitor
formalități de publicitate. Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile
(3) Sunt, de asemenea, exceptate de la prevederile alin. (1) darurile obișnuite. Nulitatea relativă
Art. 347. -
(1) Actul încheiat fără consimțământul expres al celuilalt soț, atunci când el este necesar potrivit legii, este anulabil
(2) Terțul dobânditor care a depus diligența necesară pentru a se
informa cu privire la natura bunului este apărat de efectele nulității.
Dispozițiile art. 345 alin. (4)
rămân aplicabile. Aportul de bunuri comune
Art. 348. - Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societăți,
asociații sau fundații, în condițiile legii. Regimul aporturilor
Art. 349. -
(1) Sub sancțiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soți nu poate
singur, fără consimțământul scris al celuilalt soț, să dispună de
bunurile comune ca aport la o
societate sau pentru dobândirea de părți sociale ori, după caz, de
acțiuni. În cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt
tranzacționate pe o piață
reglementată, soțul care nu și-a dat consimțământul scris la
întrebuințarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese
de la celălalt soț, fără a fi
afectate drepturile dobândite de terți
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este
recunoscută soțului care a aportat bunul comun, dar părțile sociale sau
acțiunile sunt bunuri comune. Soțul
asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate și
poate realiza singur transferul părților sociale ori, după caz, al
acțiunilor deținute
(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscută și celuilalt soț, dacă
acesta și-a exprimat voința în acest sens. În acest caz, fiecare dintre
soți are calitatea de asociat
pentru părțile sociale sau acțiunile atribuite în schimbul a jumătate
din valoarea bunului, dacă, prin convenție, soții nu au stipulat alte
cote-părți. Părțile sociale sau
acțiunile ce revin fiecăruia dintre soți sunt bunuri proprii. Dispoziții testamentare
Art. 350. - Fiecare soț poate dispune prin legat de partea ce i s-ar
cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri. Datoriile
comune ale soților
Art. 351. - Soții răspund cu bunurile comune pentru:
a) obligațiile născute în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunurilor comune;
b) obligațiile pe care le-au contractat împreună;
c) obligațiile asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei;
d) repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre
soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta,
au sporit bunurile comune
ale soților. Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Art. 352. -
(1) În măsura în care obligațiile comune nu au fost acoperite prin
urmărirea bunurilor comune, soții răspund solidar, cu bunurile proprii.
În acest caz, cel care a plătit
datoria comună se subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a
suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate dacă lichidarea
s-ar face la data plății
datoriei
(2) Soțul care a plătit datoria comună în condițiile alin. (1) are un
drept de retenție asupra bunurilor celuilalt soț până la acoperirea
integrală a creanțelor pe care
acestai le datorează. Urmărirea bunurilor comune
Art. 353. -
(1) Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți
(2) Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soțului
debitor, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune,
însă numai în măsura
necesară pentru acoperirea creanței sale
(3) Bunurile astfel împărțite devin bunuri proprii. Urmărirea veniturilor din profesie
Art. 354. - Veniturile din muncă ale unui soț, precum și cele asimilate
acestora nu pot fi urmărite pentru datoriile comune asumate de către
celălalt soț, cu excepția
celor prevăzute la art. 351 lit. c). Lichidarea regimului comunității
Art. 355. -
(1) La încetarea comunității, aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial
(2) Până la finalizarea lichidării, comunitatea subzistă atât în privința bunurilor, cât și în privința obligațiilor
(3) Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soți,
lichidarea se face între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului
decedat. În acest caz, obligațiile
soțului decedat se divid între moștenitori proporțional cu cotele ce le
revin din moștenire. Efectele încetării regimului comunității
Art. 356. - Dacă regimul comunității de bunuri încetează prin
desfacerea căsătoriei, foștii soți rămân coproprietari în devălmășie
asupra bunurilor comune până la
stabilirea cotei-părți ce revine fiecăruia. Lichidarea comunității. Partajul
Art. 357. -
(1) În cadrul lichidării comunității, fiecare dintre soți preia
bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor
comune și la regularizarea datoriilor
(2) În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui
soț, pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât
și la îndeplinirea
obligațiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală
(3) Dispozițiile art. 364 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Partajul în timpul regimului comunității
Art. 358. -
(1) În timpul regimului comunității, bunurile comune pot fi împărțite,
în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în
caz de bună învoială, ori pe
cale judecătorească, în caz de neînțelegere
(2) Prevederile art. 357 alin. (2) se aplică în mod corespunzător
(3) Bunurile atribuite fiecărui soț prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărțite rămân bunuri comune
(4) Regimul comunității nu încetează decât în condițiile legii, chiar
dacă toate bunurile comune au fost împărțite potrivit acestui articol.
Convențiile contrare
regimului comunității legale
Art. 359. - Orice convenție contrară dispozițiilor prezentei secțiuni
este lovită de nulitate absolută, în măsura în care nu este compatibilă
cu regimul comunității
convenționale. SECȚIUNEA a 3-a Regimul separației de bunuri Regimul bunurilor
Art. 360. -
(1) Fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor
dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le
dobândește în nume
propriu după această dată
(2) Prin convenție matrimonială, părțile pot stipula clauze privind
lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de
fiecare dintre soți în timpul
căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare. Dacă
părțile nu au convenit altfel, creanța de participare reprezintă
jumătate din diferența valorică
dintre cele două mase de achiziții nete și va fi datorată de către
soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în
bani sau în natură. Inventarul
bunurilor mobile
Art. 361. -
(1) La adoptarea acestui regim, notarul public întocmește un inventar
al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire
(2) Se poate întocmi un inventar și pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri
(3) În toate cazurile, pentru opozabilitate față de terți, inventarul
se anexează la convenția matrimonială, supunându-se acelorași
formalități de publicitate ca și
convenția matrimonială
(4) În lipsa inventarului se prezumă, până la proba contrară, că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului posesor
(5) Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit
legii, unei condiții de formă pentru validitate ori unor cerințe de
publicitate, dreptul de proprietate
exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplinește
formele cerute de lege. Bunurile proprietate comună pe cote-părți
Art. 362. -
(1) Bunurile dobândite împreună de soți aparțin acestora în proprietate comună pe cote-părți, în condițiile legii
(2) Dovada coproprietății se face în condițiile art. 361, care se
aplică în mod corespunzător. Folosința bunurilor celuilalt soț
Art. 363. -
(1) Soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea
acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar, cu excepția celor
prevăzute la art. 723, 726 și
727. El este dator să restituie numai fructele existente la data
solicitării lor de către celălalt soț sau, după caz, la data încetării
ori schimbării regimului matrimonial
(2) Dacă unul dintre soți încheie singur un act prin care dobândește un
bun, folosindu-se, în tot sau în parte, de bunuri aparținând celuilalt
soț, acesta din urmă poate
alege, în proporția bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a
reclama pentru sine proprietatea bunului achiziționat și a pretinde
daune-interese de la soțul
dobânditor. Proprietatea nu poate fi însă reclamată decât înainte ca
soțul dobânditor să dispună de bunul dobândit, cu excepția cazului în
care terțul dobânditor a
cunoscut că bunul a fost achiziționat de către soțul vânzător prin
valorificarea bunurilor celuilalt soț. Răspunderea pentru obligațiile
personale
Art. 364. -
(1) Niciunul dintre soți nu poate fi ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt soț
(2) Cu toate acestea, soții răspund solidar pentru obligațiile asumate
de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale
căsătoriei și a celor legate de
creșterea și educarea copiilor. Dreptul de retenție
Art. 365. - La încetarea regimului separației de bunuri, fiecare dintre
soți are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt până la
acoperirea integrală a datoriilor
pe care le au unul față de celălalt. SECȚIUNEA a 4-a Regimul comunității convenționale Domeniul de aplicare
Art. 366. - Regimul comunității convenționale se aplică atunci când, în
condițiile și limitele prevăzute în prezenta secțiune, se derogă, prin
convenție matrimonială, de
la dispozițiile privind regimul comunității legale. Obiectul convenției matrimoniale
Art. 367. - În cazul în care se adoptă comunitatea convențională,
convenția matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre
următoarele aspecte: a)
includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite
sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei,
cu excepția bunurilor
prevăzute la art. 340 lit. b) și c); b) restrângerea comunității la
bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială,
indiferent dacă sunt dobândite
ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 351 lit. c);
c) obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor
acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soți se află în
imposibilitate de a-și exprima
voința sau se opune în mod abuziv, celălalt soț poate să încheie singur
actul, însă numai cu încuviințarea prealabilă a instanței de tutelă;
d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se
face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent,
din valoarea activului net al
comunității;
e) modalități privind lichidarea comunității convenționale. Alte dispoziții aplicabile
Art. 368. - În măsura în care prin convenție matrimonială nu se prevede
altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu
dispozițiile legale
privind regimul comunității legale. SECȚIUNEA a 5-a Modificarea regimului matrimonial §1. Modificarea convențională Condiții
Art. 369. -
(1) După cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, soții pot, ori de
câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt
regim matrimonial ori să îl
modifice, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru încheierea convențiilor matrimoniale
(2) Dispozițiile art. 291, 334, 335 și 361 sunt aplicabile în mod corespunzător
(3) Creditorii prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului
matrimonial pot formula acțiunea revocatorie în termen de un an de la
data la care au fost
îndeplinite formalitățile de publicitate sau, după caz, de când au luat
cunoștință mai înainte de aceste împrejurări pe altă cale
(4) Creditorii prevăzuți la alin. (3) pot invoca oricând, pe cale de
excepție, inopozabilitatea modificării sau lichidării regimului
matrimonial făcute în frauda intereselor
lor. §2. Modificarea judiciară Separația judiciară de bunuri
Art. 370. -
(1) Dacă regimul matrimonial al soților este cel al comunității legale
sau convenționale, instanța, la cererea unuia dintre soți, poate
pronunța separația de bunuri,
atunci când celălalt soț încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei
(2) Totodată, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 357
(3) Dispozițiile art. 291, 334, 335 și 361 se aplică în mod corespunzător. Efectele între soți
Art. 371. -
(1) Separația de bunuri pronunțată de către instanță face ca regimul
matrimonial anterior să înceteze, iar soților li se aplică regimul
matrimonial prevăzut la art. 360-
365
(2) Între soți, efectele separației se produc de la data formulării
cererii, cu excepția cazului în care instanța, la cererea oricăruia
dintre ei, dispune ca aceste efecte să li
se aplice de la data despărțirii în fapt. Efectele față de terți
Art. 372. -
(1) Creditorii soților nu pot cere separația de bunuri, dar pot interveni în cauză
(2) Dispozițiile art. 369 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL VII Desfacerea căsătoriei
SECȚIUNEA 1
Cazurile de divorț §1. Dispoziții generale Motive de divorț
Art. 373. - Divorțul poate avea loc:
a) prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț;
b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre
soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
c) la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face
imposibilă continuarea căsătoriei. §2. Divorțul prin acordul soților pe
cale judiciară Condiții
Art. 374. -
(1) Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de
durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori
rezultați din căsătorie
(2) Divorțul prin acordul soților nu poate fi admis dacă unul dintre soți este pus sub interdicție
(3) Instanța este obligată să verifice existența consimțământului liber
și neviciat al fiecărui soț. §3. Divorțul prin acordul soților pe cale
administrativă sau prin
procedură notarială Condiții
Art. 375. -
(1) Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți
din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, ofițerul de stare
civilă ori notarul public de la locul
căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata
desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat
de divorț, potrivit legii
(2) Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public
și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara
căsătoriei sau adoptați, dacă
soții convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie
pe care să îl poarte după divorț, exercitarea autorității părintești de
către ambii părinți,
stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a
legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii,
precum și stabilirea contribuției
părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și
pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială
rezultă că acordul soților privind
exercitarea în comun a autorității părintești sau cel privind
stabilirea locuinței copiilor nu este în interesul copilului, sunt
aplicabile prevederile art. 376 alin. (5)
(3) Dispozițiile art. 374 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător. Procedura
Art. 376. -
(1) Cererea de divorț se depune de soți împreună. Ofițerul de stare
civilă sau notarul public înregistrează cererea și le acordă un termen
de reflecție de 30 de zile
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererea de divorț se
poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică
(3) La expirarea acestui termen, soții se prezintă personal, iar
ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă
soții stăruie să divorțeze și dacă, în
acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat
(4) Dacă soții stăruie în divorț, ofițerul de stare civilă sau, după
caz, notarul public eliberează certificatul de divorț fără să facă vreo
mențiune cu privire la culpa soților
(5) Dispozițiile art. 383 alin. (1) și (3) se aplică în mod
corespunzător. Dacă soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe
care să îl poarte după divorț ori, în cazul
prevăzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitării în comun a
drepturilor părintești, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul
public emite o dispoziție de respingere a
cererii de divorț și îndrumă soții să se adreseze instanței de judecată, potrivit prevederilor art. 374
(6) Soluționarea cererilor privind alte efecte ale divorțului asupra
cărora soții nu se înțeleg este de competența instanței judecătorești.
Mențiunea în actul de
căsătorie
Art. 377. -
(1) Când cererea de divorț este depusă la primăria unde s-a încheiat
căsătoria, ofițerul de stare civilă, după emiterea certificatului de
divorț, face cuvenita mențiune
în actul de căsătorie
(2) În cazul depunerii cererii la primăria în a cărei rază teritorială
soții au avut ultima locuință comună, ofițerul de stare civilă emite
certificatul de divorț și înaintează,
de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde
s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie
(3) În cazul constatării divorțului de către notarul public, acesta
emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie
certificată de pe acesta la primăria locului
unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de
căsătorie. Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Art. 378. -
(1) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile art. 375, ofițerul de stare
civilă sau, după caz, notarul public respinge cererea de divorț
(2) Împotriva refuzului ofițerului de stare civilă sau notarului public
nu există cale de atac, dar soții se pot adresa cu cererea de divorț
instanței de judecată, pentru a
dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevăzut de lege
(3) Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofițerului de
stare civilă sau notarului public de a constata desfacerea căsătoriei
prin acordul soților și de a
emite certificatul de divorț, oricare dintre soți se poate adresa, pe
cale separată, instanței competente. §4. Divorțul din culpă Condiții
Art. 379. -
(1) În cazul prevăzut la art. 373 lit. b), divorțul se poate pronunța
dacă instanța stabilește culpa unuia dintre soți în destrămarea
căsătoriei. Cu toate acestea, dacă din
probele administrate rezultă culpa ambilor soți, instanța poate
pronunța divorțul din culpa lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei a
făcut cerere de divorț. Dacă
culpa aparține în totalitate reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388
(2) În ipoteza prevăzută de art. 373 lit. c), divorțul se pronunță din
culpa exclusivă a soțului reclamant, cu excepția situației în care
pârâtul se declară de acord cu
divorțul, când acesta se pronunță fără a se face mențiune despre culpa soților. Continuarea acțiunii de divorț
Art. 380. -
(1) În situația prevăzută la art. 379 alin. (1), dacă soțul reclamant
decedează în timpul procesului, moștenitorii săi pot continua acțiunea
de divorț
(2) Acțiunea continuată de moștenitori este admisă numai dacă instanța
constată culpa exclusivă a soțului pârât. §5. Divorțul din cauza stării
sănătății unui soț
Condițiile divorțului
Art. 381. - În cazul prevăzut la art. 373 lit. d), desfacerea
căsătoriei se pronunță fără a se face mențiune despre culpa soților.
SECȚIUNEA a 2-a Efectele divorțului §1.
Data desfacerii căsătoriei Data desfacerii căsătoriei
Art. 382. -
(1) Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul a rămas definitivă
(2) Prin excepție, dacă acțiunea de divorț este continuată de
moștenitorii soțului reclamant, potrivit art. 380, căsătoria se
socotește desfăcută la data decesului
(3) În cazul prevăzut de art. 375, căsătoria este desfăcută pe data
eliberării certificatului de divorț. §2. Efectele divorțului cu privire
la raporturile nepatrimoniale
dintre soți Numele de familie după căsătorie
Art. 383. -
(1) La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții pot conveni să păstreze
numele purtat în timpul căsătoriei. Instanța ia act de această
înțelegere prin hotărârea de divorț
(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți
sau de interesul superior al copilului, instanța poate să încuviințeze
ca soții să păstreze numele
purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înțelegeri între ei
(3) Dacă nu a intervenit o înțelegere sau dacă instanța nu a dat
încuviințarea, fiecare dintre foștii soți poartă numele dinaintea
căsătoriei. Drepturile soțului divorțat
Art. 384. -
(1) Divorțul este considerat pronunțat împotriva soțului din a cărui culpă exclusivă s-a desfăcut căsătoria
(2) Soțul împotriva căruia a fost pronunțat divorțul pierde drepturile
pe care legea sau convențiile încheiate anterior cu terții le atribuie
acestuia
(3) Aceste drepturi nu sunt pierdute în cazul culpei comune sau al
divorțului prin acordul soților. §3. Efectele divorțului cu privire la
raporturile patrimoniale dintre
soți
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial Încetarea regimului matrimonial
Art. 385. -
(1) În cazul divorțului, regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț
(2) Cu toate acestea, oricare dintre soți sau amândoi, împreună, în
cazul divorțului prin acordul lor, pot cere instanței de divorț să
constate că regimul matrimonial a
încetat de la data separației în fapt
(3) Prevederile acestui articol se aplică în mod corespunzător și în
cazul divorțului prevăzut de art. 375. Actele încheiate în frauda
celuilalt soț
Art. 386. -
(1) Actele menționate la art. 346 alin. (2), precum și actele din care
se nasc obligații în sarcina comunității, încheiate de unul dintre soți
după data introducerii cererii
de divorț sunt anulabile, dacă au fost făcute în frauda celuilalt soț
(2) Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Opozabilitatea față de terți
Art. 387. -
(1) Hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul și, după
caz, certificatul de divorț prevăzut la art. 375 sunt opozabile față de
terți, în condițiile legii
(2) Dispozițiile art. 291, 334 și 335 sunt aplicabile în mod corespunzător, inclusiv în cazul prevăzut la art. 375.
II. Dreptul la despăgubiri Acordarea despăgubirilor
Art. 388. - Distinct de dreptul la prestația compensatorie prevăzut la
art. 390, soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea
căsătoriei, poate cere soțului
vinovat să îl despăgubească. Instanța de tutelă soluționează cererea prin hotărârea de divorț.
III. Obligația de întreținere între foștii soți Obligația de întreținere
Art. 389. -
(1) Prin desfacerea căsătoriei, obligația de întreținere între soți încetează
(2) Soțul divorțat are dreptul la întreținere, dacă se află în nevoie
din pricina unei incapacități de muncă survenite înainte de căsătorie
ori în timpul căsătoriei. El are
drept la întreținere și atunci când incapacitatea se ivește în decurs
de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă incapacitatea este
cauzată de o împrejurare
în legătură cu căsătoria
(3) Întreținerea datorată potrivit dispozițiilor alin. (2) se
stabilește până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata
ei, în raport cu mijloacele sale și cu starea
de nevoie a creditorului. Această întreținere, împreună cu întreținerea
datorată copiilor, nu va putea depăși jumătate din venitul net al celui
obligat la plată
(4) Când divorțul este pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre
soți, acesta nu beneficiază de prevederile alin. (2) și (3) decât timp
de un an de la desfacerea
căsătoriei
(5) În afara altor cazuri prevăzute de lege, obligația de întreținere încetează prin recăsătorirea celui îndreptățit.
IV. Prestația compensatorie Condițiile prestației compensatorii
Art. 390. -
(1) În cazul în care divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului
pârât, soțul reclamant poate beneficia de o prestație care să
compenseze, atât cât este posibil, un
dezechilibru semnificativ pe care divorțul l-ar determina în condițiile de viață ale celui care o solicită
(2) Prestația compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani
(3) Soțul care solicită prestația compensatorie nu poate cere de la
fostul său soț și pensie de întreținere, în condițiile art. 389.
Stabilirea prestației compensatorii
Art. 391. -
(1) Prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei
(2) La stabilirea prestației compensatorii se ține seama atât de
resursele soțului care o solicită, cât și de mijloacele celuilalt soț
din momentul divorțului, de efectele
pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum
și de orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum
ar fi vârsta și starea de
sănătate a soților, contribuția la creșterea copiilor minori pe care a
avut-o și urmează să o aibă fiecare soț, pregătirea profesională,
posibilitatea de a desfășura o
activitate producătoare de venituri și altele asemenea. Forma prestației compensatorii
Art. 392. -
(1) Prestația compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei
sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma
uzufructului asupra unor bunuri
mobile sau imobile care aparțin debitorului
(2) Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată
(3) Renta și uzufructul se pot constitui pe toată durata vieții celui
care solicită prestația compensatorie sau pentru o perioadă mai scurtă,
care se stabilește prin
hotărârea de divorț. Garanții
Art. 393. - Instanța, la cererea soțului creditor, îl poate obliga pe
soțul debitor să constituie o garanție reală sau să dea cauțiune pentru a
asigura executarea rentei.
Modificarea prestației compensatorii
Art. 394. -
(1) Instanța poate mări sau micșora prestația compensatorie, dacă se
modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului și resursele
creditorului
(2) În cazul în care prestația compensatorie constă într-o sumă de
bani, aceasta se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata
inflației. Încetarea prestației
compensatorii
Art. 395. - Prestația compensatorie încetează prin decesul unuia dintre
soți, prin recăsătorirea soțului creditor, precum și atunci când acesta
obține resurse de natură
să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul
căsătoriei. §4. Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre
părinți și copiii lor minori Raporturile
dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Art. 396. -
(1) Instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului,
asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori,
ținând seama de interesul superior al
copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și,
dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă
(2) Dispozițiile art. 264 sunt aplicabile. Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Art. 397. - După divorț, autoritatea părintească revine în comun
ambilor părinți, afară de cazul în care instanța decide altfel.
Exercitarea autorității părintești de către
un singur părinte
Art. 398. -
(1) Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior
al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie
exercitată numai de către unul
dintre părinți
(2) Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de
creștere și educare a copilului, precum și dreptul de a consimți la
adopția acestuia. Exercitarea
autorității părintești de către alte persoane
Art. 399. -
(1) În mod excepțional, instanța de tutelă poate hotărî plasamentul
copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu
consimțământul acestora, sau într-o
instituție de ocrotire. Acestea exercită drepturile și îndatoririle care revin părinților cu privire la persoana copilului
(2) Instanța stabilește dacă drepturile cu privire la bunurile
copilului se exercită de către părinți în comun sau de către unul dintre
ei. Locuința copilului după divorț
Art. 400. -
(1) În lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară
interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată
cu pronunțarea divorțului,
locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic
(2) Dacă până la divorț copilul a locuit cu ambii părinți, instanța îi
stabilește locuința la unul dintre ei, ținând seama de interesul său
superior
(3) În mod excepțional, și numai dacă este în interesul superior al
copilului, instanța poate stabili locuința acestuia la bunici sau la
alte rude ori persoane, cu
consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire. Acestea
exercită supravegherea copilului și îndeplinesc toate actele obișnuite
privind sănătatea, educația și
învățătura sa. Drepturile părintelui separat de copil
Art. 401. -
(1) În cazurile prevăzute la art. 400, părintele sau, după caz,
părinții separați de copilul lor au dreptul de a avea legături personale
cu acesta
(2) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă decide cu
privire la modalitățile de exercitare a acestui drept. Ascultarea
copilului este obligatorie, art. 264
fiind aplicabil. Stabilirea contribuției părinților
Art. 402. -
(1) Instanța de tutelă, prin hotărârea de divorț, stabilește
contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare,
învățătură și pregătire profesională a copiilor
(2) Dispozițiile titlului V privind obligația de întreținere se aplică
în mod corespunzător. Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Art. 403. - În cazul schimbării împrejurărilor, instanța de tutelă
poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatoririle
părinților divorțați față de copiii lor
minori, la cererea oricăruia dintre părinți sau a unui alt membru de
familie, a copilului, a instituției de ocrotire, a instituției publice
specializate pentru protecția
copilului sau a procurorului. Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Art. 404. - În cazul prevăzut la art. 293 alin. (2), instanța hotărăște
asupra raporturilor dintre părinți și copiii lor minori, dispozițiile
art. 396-403 fiind aplicabile în mod
corespunzător.
TITLUL III Rudenia
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Noțiune
Art. 405. -
(1) Rudenia firească este legătura bazată pe descendența unei persoane
dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un
ascendent comun
(2) Rudenia civilă este legătura rezultată din adopția încheiată în
condițiile prevăzute de lege. Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Art. 406. -
(1) Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenței unei persoane
dintr-o altă persoană și poate fi ascendentă sau descendentă
(2) Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun
(3) Gradul de rudenie se stabilește astfel:
a) în linie dreaptă, după numărul nașterilor: astfel, copiii și
părinții sunt rude de gradul întâi, nepoții și bunicii sunt rude de
gradul al doilea;
b) în linie colaterală, după numărul nașterilor, urcând de la una
dintre rude până la ascendentul comun și coborând de la acesta până la
cealaltă rudă; astfel, frații
sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătușa și nepotul, de gradul
al treilea, verii primari, de gradul al patrulea. Afinitatea
Art. 407. -
(1) Afinitatea este legătura dintre un soț și rudele celuilalt soț
(2) Rudele soțului sunt, în aceeași linie și același grad, afinii celuilalt soț.
CAPITOLUL II Filiația
SECȚIUNEA 1
Stabilirea filiației §1. Dispoziții generale Modurile de stabilire a filiației
Art. 408. -
(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate
stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească
(2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate
(3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin
recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz. Dovada
filiației
Art. 409. -
(1) Filiația se dovedește prin actul de naștere întocmit în registrul
de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat pe baza
acestuia
(2) În cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de
naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele
de stare civilă, precum și prin
certificatele de stare civilă corespunzătoare. Posesia de stat
Art. 410. -
(1) Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de
filiație și rudenie dintre copil și familia din care se pretinde că face
parte. Ea constă, în principal, în
oricare dintre următoarele împrejurări: a) o persoană se comportă față
de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creșterea și educarea sa,
iar copilul se comportă
față de această persoană ca fiind părintele său; b) copilul este
recunoscut de către familie, în societate și, când este cazul, de către
autoritățile publice, ca fiind al
persoanei despre care se pretinde că este părintele său; c) copilul
poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său
(2) Posesia de stat trebuie să fie continuă, pașnică, publică și neechivocă. Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Art. 411. -
(1) Nicio persoană nu poate reclama o altă filiație față de mamă decât
aceea ce rezultă din actul său de naștere și posesia de stat conformă cu
acesta
(2) Nimeni nu poate contesta filiația față de mamă a persoanei care are o posesie de stat conformă cu actul său de naștere
(3) Cu toate acestea, dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a
stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată
ca mamă a unui copil o altă femeie
decât aceea care l-a născut, se poate face dovada adevăratei filiații cu orice mijloc de probă. Timpul legal al concepțiunii
Art. 412. -
(1) Intervalul de timp cuprins între a trei suta și a o sută optzecea
zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se
calculează zi cu zi
(2) Prin mijloace de probă științifice se poate face dovada
concepțiunii copilului într-o anumită perioadă din intervalul de timp
prevăzut la alin. (1) sau chiar în afara
acestui interval. Domeniul de aplicare
Art. 413. - Dispozițiile prezentului capitol referitoare la copil sunt
aplicabile și persoanei majore a cărei filiație este cercetată. §2.
Prezumția de paternitate Prezumția
de paternitate
Art. 414. -
(1) Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei
(2) Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputință ca soțul
mamei să fie tatăl copilului. §3. Recunoașterea copilului Felurile
recunoașterii
Art. 415. -
(1) Dacă nașterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă
sau copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din
părinți necunoscuți, mama îl poate
recunoaște pe copil
(2) Copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său
(3) După moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești. Formele recunoașterii
Art. 416. -
(1) Recunoașterea poate fi făcută prin declarație la serviciul de stare civilă, prin înscris autentic sau prin testament
(2) Dacă recunoașterea este făcută prin înscris autentic, o copie a
acestuia este trimisă din oficiu serviciului de stare civilă competent,
pentru a se face mențiunea
corespunzătoare în registrele de stare civilă
(3) Recunoașterea, chiar dacă a fost făcută prin testament, este irevocabilă. Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Art. 417. - Minorul necăsătorit îl poate recunoaște singur pe copilul
său, dacă are discernământ la momentul recunoașterii. Nulitatea absolută
a recunoașterii
Art. 418. - Recunoașterea este lovită de nulitate absolută dacă: a) a
fost recunoscut un copil a cărui filiație, stabilită potrivit legii, nu a
fost înlăturată. Cu toate
acestea, dacă filiația anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoașterea este valabilă;
b) a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenți firești;
c) a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. Nulitatea relativă a recunoașterii
Art. 419. -
(1) Recunoașterea poate fi anulată pentru eroare, dol sau violență
(2) Prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data
încetării violenței ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului.
Contestarea recunoașterii de filiație
Art. 420. -
(1) Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând și de orice persoană interesată
(2) Dacă recunoașterea este contestată de celălalt părinte, de copilul
recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada filiației este în
sarcina autorului recunoașterii
sau a moștenitorilor săi. §4. Acțiuni privind filiația
I. Contestarea filiației Acțiunea în contestația filiației
Art. 421. -
(1) Orice persoană interesată poate contesta oricând, prin acțiune în
justiție, filiația stabilită printr-un act de naștere ce nu este conform
cu posesia de stat
(2) În acest caz, filiația se dovedește prin certificatul medical
constatator al nașterii, prin expertiza medico-legală de stabilire a
filiației sau, în lipsa certificatului ori în
cazul imposibilității efectuării expertizei, prin orice mijloc de probă, inclusiv prin posesia de stat
(3) Cu toate acestea, dovada filiației nu se face prin martori decât în
cazul prevăzut la art. 411 alin. (3) sau atunci când există înscrisuri
care fac demnă de crezare
acțiunea formulată.
II. Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă Acțiunea în stabilirea maternității
Art. 422. - În cazul în care, din orice motiv, dovada filiației față de
mamă nu se poate face prin certificatul constatator al nașterii ori în
cazul în care se contestă
realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al nașterii,
filiația față de mamă se poate stabili printr-o acțiune în stabilirea
maternității, în cadrul căreia pot fi
administrate orice mijloace de probă. Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Art. 423. -
(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea filiației față de mamă aparține
copilului și se pornește, în numele acestuia, de către reprezentantul
său legal
(2) Acțiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii
(3) Acțiunea poate fi introdusă și împotriva moștenitorilor pretinsei mame
(4) Dreptul la acțiune este imprescriptibil
(5) Dacă însă copilul a decedat înainte de a introduce acțiunea,
moștenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data
decesului.
III. Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Art. 424. - Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil,
paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească.
Acțiunea în stabilirea
paternității
Art. 425. -
(1) Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei aparține
copilului și se pornește în numele lui de către mamă, chiar dacă este
minoră, sau de către
reprezentantul lui legal
(2) Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii
(3) Acțiunea în stabilirea paternității poate fi pornită și împotriva
moștenitorilor pretinsului tată. Prezumția filiației față de pretinsul
tată
Art. 426. -
(1) Paternitatea se prezumă dacă se dovedește că pretinsul tată a
conviețuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepțiunii
(2) Prezumția este înlăturată dacă pretinsul tată dovedește că este
exclus ca el să îl fi conceput pe copil. Termenul de prescripție
Art. 427. -
(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea paternității nu se prescrie în timpul vieții copilului
(2) Dispozițiile art. 423 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Despăgubiri
Art. 428. -
(1) Mama copilului poate cere pretinsului tată să îi plătească jumătate din:
a) cheltuielile nașterii și ale lehuziei;
b) cheltuielile făcute cu întreținerea ei în timpul sarcinii și în perioada de lehuzie
(2) Mama poate solicita aceste despăgubiri chiar și atunci când copilul
s-a născut mort sau a murit înainte de pronunțarea hotărârii privind
stabilirea paternității
(3) Dreptul la acțiune al mamei se prescrie în termen de 3 ani de la nașterea copilului
(4) Mama nu poate cere aceste despăgubiri dacă nu a formulat și acțiune pentru stabilirea paternității
(5) În afara cheltuielilor prevăzute la alin. (1), mama și moștenitorii
ei au dreptul la despăgubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit
dreptului comun.
IV. Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie Acțiunea în tăgada paternității
Art. 429. -
(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de soțul mamei, de
mamă, de tatăl biologic, precum și de copil. Ea poate fi pornită sau,
după caz, continuată și de
moștenitorii acestora, în condițiile legii
(2) Acțiunea se introduce de către soțul mamei împotriva copilului;
când acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva mamei sale și,
dacă este cazul, a altor
moștenitori ai săi
(3) Dacă soțul este pus sub interdicție, acțiunea poate fi pornită de
tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanța judecătorească
(4) Mama sau copilul poate introduce acțiunea împotriva soțului. Dacă
acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor lui
(5) Tatăl biologic poate introduce acțiunea împotriva soțului mamei și a
copilului. Dacă aceștia sunt decedați, acțiunea se pornește împotriva
moștenitorilor. Tăgada
paternității de către soțul mamei
Art. 430. -
(1) Soțul mamei poate introduce acțiunea în tăgada paternității în
termen de 3 ani, care curge fie de la data la care soțul a cunoscut că
este prezumat tată al copilului,
fie de la o dată ulterioară, când a aflat că prezumția nu corespunde realității
(2) Termenul nu curge împotriva soțului pus sub interdicție
judecătorească și, chiar dacă acțiunea nu a fost pornită de tutore, ea
poate fi introdusă de soț în termen
de 3 ani de la data ridicării interdicției
(3) Dacă soțul a murit înainte de împlinirea termenul menționat la
alin. (1), fără a porni acțiunea, aceasta poate fi pornită de către
moștenitori în termen de un an de
la data decesului. Tăgada paternității de către mamă
Art. 431. -
(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de către mamă în termen de 3 ani de la data nașterii copilului
(2) Dispozițiile art. 429 alin. (3) și art. 430 alin. (2) și (3) se
aplică în mod corespunzător. Tăgada paternității de către pretinsul tată
biologic
Art. 432. -
(1) Acțiunea în tăgada paternității introdusă de către cel care se
pretinde tată biologic poate fi admisă numai dacă acesta face dovada
paternității sale față de copil
(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții tatălui
biologic. Dacă acesta a decedat, acțiunea poate fi formulată de
moștenitorii săi în termen de cel mult un an
de la data decesului
(3) Dispozițiile art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori
Art. 433. -
(1) Acțiunea în tăgada paternității se pornește de copil, în timpul minorității sale, prin reprezentantul său legal
(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții copilului
(3) Dispozițiile art. 423 alin. (5) și art. 429 alin. (3) se aplică în
mod corespunzător. Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
Art. 434. - Orice persoană interesată poate cere, oricând, instanței să
constate că nu sunt întrunite condițiile pentru ca prezumția de
paternitate să se aplice unui
copil înregistrat în actele de stare civilă ca fiind născut din
căsătorie. V. Dispoziții comune privind acțiunile referitoare la
filiație Filiația legal stabilită
Art. 435. -
(1) Atât timp cât o legătură de filiație legal stabilită nu a fost
contestată în justiție, nu se poate stabili, pe nicio cale, o altă
filiație
(2) Dispozițiile art. 99 alin. (4) rămân aplicabile. Citarea părinților și a copilului
Art. 436. - Părinții și copilul vor fi citați în toate cauzele
referitoare la filiație, chiar și atunci când nu au calitatea de
reclamant sau de pârât. Inadmisibilitatea
renunțării
Art. 437. -
(1) În acțiunile privitoare la filiație nu se poate renunța la drept
(2) De asemenea, cel care introduce o acțiune privitoare la filiație în
numele unui copil sau al unei persoane puse sub interdicție
judecătorească, precum și copilul
minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de acțiune nu pot renunța la judecarea ei. Situația copilului
Art. 438. -
(1) Prin hotărârea de admitere a acțiunii instanța se pronunță și cu
privire la stabilirea numelui copilului, exercitarea autorității
părintești și obligația părinților de a-l
întreține pe copil
(2) În cazul în care admite o acțiune în contestarea filiației,
instanța poate stabili, dacă este cazul, modul în care copilul păstrează
legături personale cu acela care l-a
crescut. Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Art. 439. - În cazul în care, potrivit legii, o acțiune privitoare la
filiație poate fi pornită împotriva moștenitorilor, iar moștenirea este
vacantă, acțiunea poate fi
introdusă împotriva comunei, orașului sau, după caz, municipiului de la
locul deschiderii moștenirii. Citarea în proces a renunțătorilor, dacă
există, este obligatorie.
Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal
Art. 440. - În cazul infracțiunilor a căror calificare presupune
existența unui raport de filiație care nu este legal stabilit, hotărârea
penală nu poate fi pronunțată
înainte de rămânerea definitivă a hotărârii civile privitoare la
raportul de filiație. SECȚIUNEA a 2-a Reproducerea umană asistată
medical cu terț donator Regimul
filiației
Art. 441. -
(1) Reproducerea umană asistată medical cu terț donator nu determină nicio legătură de filiație între copil și donator
(2) În acest caz, nicio acțiune în răspundere nu poate fi pornită împotriva donatorului
(3) Părinți, în sensul dat de prezenta secțiune, nu pot fi decât un bărbat și o femeie sau o femeie singură. Condiții
Art. 442. -
(1) Părinții care, pentru a avea un copil, doresc să recurgă la
reproducerea asistată medical cu terț donator trebuie să își dea
consimțământul în prealabil, în condiții
care să asigure deplina confidențialitate, în fața unui notar public
care să le explice, în mod expres, consecințele actului lor cu privire
la filiație
(2) Consimțământul rămâne fără efect în cazul decesului, al formulării
unei cereri de divorț sau al separației în fapt, survenite anterior
momentului concepțiunii
realizate în cadrul reproducerii umane asistate medical. El poate fi
revocat oricând, în scris, inclusiv în fața medicului chemat să asigure
asistența pentru
reproducerea cu terț donator. Contestarea filiației
Art. 443. -
(1) Nimeni nu poate contesta filiația copilului pentru motive ce țin de
reproducerea asistată medical și nici copilul astfel născut nu poate
contesta filiația sa
(2) Cu toate acestea, soțul mamei poate tăgădui paternitatea copilului,
în condițiile legii, dacă nu a consimțit la reproducerea asistată
medical realizată cu ajutorul
unui terț donator
(3) În cazul în care copilul nu a fost conceput în acest mod,
dispozițiile privind tăgăduirea paternității rămân aplicabile.
Răspunderea tatălui
Art. 444. - Cel care, după ce a consimțit la reproducerea asistată
medical cu terț donator, nu recunoaște copilul astfel născut în afara
căsătoriei răspunde față de
mamă și față de copil. În acest caz, paternitatea copilului este
stabilită pe cale judecătorească în condițiile art. 411 și 423.
Confidențialitatea informațiilor
Art. 445. -
(1) Orice informații privind reproducerea umană asistată medical sunt confidențiale
(2) Cu toate acestea, în cazul în care, în lipsa unor astfel de
informații, există riscul unui prejudiciu grav pentru sănătatea unei
persoane astfel concepute sau a
descendenților acesteia, instanța poate autoriza transmiterea lor, în mod confidențial, medicului sau autorităților competente
(3) De asemenea, oricare dintre descendenții persoanei astfel concepute
poate să se prevaleze de acest drept, dacă faptul de a fi privat de
informațiile pe care le cere
poate să prejudicieze grav sănătatea sa ori pe cea a unei persoane care îi este apropiată. Raporturile dintre tată și copil
Art. 446. - Tatăl are aceleași drepturi și obligații față de copilul
născut prin reproducere asistată medical cu terț donator ca și față de
un copil născut prin concepțiune
naturală. Reguli aplicabile
Art. 447. - Reproducerea umană asistată medical cu terț donator,
regimul său juridic, asigurarea confidențialității informațiilor care
țin de aceasta, precum și modul
de transmitere a lor se stabilesc prin lege specială. SECȚIUNEA a 3-a
Situația legală a copilului Egalitatea în drepturi a copiilor
Art. 448. - Copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost
stabilită potrivit legii are, față de fiecare părinte și rudele
acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil
din căsătorie. Numele copilului din căsătorie
Art. 449. -
(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi
(2) Dacă părinții nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre
ei sau numele lor reunite. În acest caz numele copilului se stabilește
prin acordul părinților și se
declară, odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă
(3) În lipsa acordului părinților, instanța de tutelă hotărăște și
comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare
civilă unde a fost înregistrată
nașterea. Numele copilului din afara căsătoriei
Art. 450. -
(1) Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre
părinți față de care filiația a fost mai întâi stabilită
(2) În cazul în care filiația a fost stabilită ulterior și față de
celălalt părinte, copilul, prin acordul părinților, poate lua numele de
familie al părintelui față de care și-a
stabilit filiația ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume
de familie al copilului se declară de către părinți, împreună, la
serviciul de stare civilă la care a fost
înregistrată nașterea. În lipsa acordului părinților se aplică dispozițiile art. 449 alin. (3)
(3) În cazul în care copilul și-a stabilit filiația în același timp
față de ambii părinți, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art.
449 alin. (2) și (3).
CAPITOLUL III Adopția
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune
Art. 451. - Adopția este operațiunea juridică prin care se creează
legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de
rudenie între adoptat și rudele
adoptatorului. Principiile adopției
Art. 452. - Adopția este supusă cumulativ următoarelor principii:
a) interesul superior al copilului;
b) necesitatea de a asigura creșterea și educarea copilului într-un mediu familial;
c) continuitatea creșterii și educării copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală;
d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției. Adopția internațională
Art. 453. - Condițiile și procedura adopției internaționale, ca și
efectele acesteia asupra cetățeniei copilului se stabilesc prin lege
specială. Procedura adopției
Art. 454. -
(1) Adopția se încuviințează de către instanța de tutelă, dacă este în
interesul superior al copilului și sunt îndeplinite toate celelalte
condiții prevăzute de lege
(2) Procedura adopției este reglementată prin lege specială. SECȚIUNEA a
2-a Condițiile de fond ale adopției §1. Persoanele care pot fi adoptate
Vârsta adoptatului
Art. 455. -
(1) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu
(2) Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condițiile legii, și
persoana care a dobândit capacitate deplină de exercițiu, dacă a fost
crescută în timpul minorității de
către cel care dorește să o adopte. Pluralitatea de adoptați - frați și surori
Art. 456. - Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau
familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul
lor superior. Interzicerea
adopției între frați
Art. 457. - Adopția între frați, indiferent de sex, este interzisă. Situația soților
Art. 458. - Adopția a 2 soți sau foști soți de către același adoptator
sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți
sunt interzise. §2. Persoanele
care pot adopta Capacitatea și starea de sănătate
Art. 459. - Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu,
precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal nu pot adopta.
Diferența de vârstă
Art. 460. -
(1) Adoptatorul trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul
(2) Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința
adopția chiar dacă diferența de vârstă dintre adoptat și adoptator este
mai mică decât 18 ani, dar nu
mai puțin de 16 ani. Condițiile morale și materiale
Art. 461. -
(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească
garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării
și dezvoltării armonioase a
copilului
(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se atestă de către
autoritățile competente, potrivit legii speciale. Adopția simultană sau
succesivă
Art. 462. -
(1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție
(2) Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când:
a) adoptatorul sau soții adoptatori au decedat; în acest caz, adopția
anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a
hotărârii judecătorești de
încuviințare a noii adopții;
b) adopția anterioară a încetat din orice alt motiv
(3) Două persoane de același sex nu pot adopta împreună. §3. Consimțământul la adopție Persoanele care consimt la adopție
Art. 463. -
(1) Pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane:
a) părinții firești ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți
firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori
puși sub interdicție, în condițiile
legii;
b) adoptatul care a împlinit 10 ani;
c) adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună;
d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa
discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința
(2) Nu este valabil consimțământul dat în considerarea promisiunii sau
obținerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora.
Situații speciale privind
consimțământul părinților
Art. 464. -
(1) Dacă unul dintre părinții firești este necunoscut, mort, declarat
mort, precum și dacă se află, din orice motiv, în imposibilitate de a-și
manifesta voința,
consimțământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinți
se află în una dintre aceste situații, adopția se poate încheia fără
consimțământul lor (2)
Părintele sau părinții decăzuți din exercițiul drepturilor părintești
ori cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești
păstrează dreptul de a consimți la
adopția copilului. În aceste cazuri, consimțământul celui care exercită autoritatea părintească este și el obligatoriu
(3) Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la
adopția aceluiași copil de către soțul său. Consimțământul părinților
firești nu mai este necesar
în acest caz. Libertatea consimțământului părinților
Art. 465. - Părinții firești ai copilului sau, după caz, tutorele
trebuie să consimtă la adopție în mod liber, necondiționat și numai după
ce au fost informați în mod
corespunzător asupra consecințelor adopției, în special asupra
încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.
Darea și revocarea
consimțământului părinților
Art. 466. -
(1) Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz, al
tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de
la data nașterii copilului
(2) Consimțământul dat în condițiile alin. (1) poate fi revocat în
termen de 30 de zile de la data exprimării lui. Refuzul părinților de
a-și da consimțământul
Art. 467. - În mod excepțional, instanța de tutelă poate trece peste
refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la
adopție, dacă se dovedește, cu
orice mijloc de probă, că acesta este abuziv și instanța apreciază că
adopția este în interesul superior al copilului, ținând seama și de
opinia acestuia, dată în condițiile
legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privință. Condițiile exprimării consimțământului
Art. 468. - Condițiile în care își exprimă consimțământul persoanele
chemate să consimtă la adopție sunt reglementate prin lege specială.
SECȚIUNEA a 3-a Efectele
adopției Data adopției
Art. 469. - Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată. Efectele asupra
rudeniei
Art. 470. -
(1) Prin adopție se stabilesc filiația dintre adoptat și cel care
adoptă, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele
adoptatorului
(2) Raporturile de rudenie încetează între adoptat și descendenții săi,
pe de o parte, și părinții firești și rudele acestora, pe de altă parte
(3) Când adoptator este soțul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile
de rudenie ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele
firesc și rudele părintelui firesc
care nu este căsătorit cu adoptatorul. Raporturile dintre adoptator și adoptat
Art. 471. -
(1) Adoptatorul are față de copilul adoptat drepturile și îndatoririle părintelui față de copilul său firesc
(2) În cazul în care cel care adoptă este soțul părintelui firesc al
adoptatului, drepturile și îndatoririle părintești se exercită de către
adoptator și părintele firesc
căsătorit cu acesta
(3) Adoptatul are față de adoptator drepturile și îndatoririle pe care
le are orice persoană față de părinții săi firești. Decăderea
adoptatorului din exercițiul drepturilor
părintești
Art. 472. - Dacă adoptatorul este decăzut din exercițiul drepturilor
părintești, instanța de tutelă, ținând seama de interesul superior al
copilului, poate să instituie
tutela sau una dintre măsurile de protecție prevăzute de lege.
Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind
aplicabile. Numele adoptatului
Art. 473. -
(1) Copilul adoptat dobândește prin adopție numele de familie al celui care adoptă
(2) Dacă adopția se face de către 2 soți ori de către soțul care adoptă
copilul celuilalt soț, iar soții au nume comun, copilul adoptat poartă
acest nume. În cazul în care
soții nu au nume de familie comun, ei sunt obligați să declare
instanței care încuviințează adopția numele pe care acesta urmează să îl
poarte. Dacă soții nu se
înțeleg, hotărăște instanța. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile
(3) Pentru motive temeinice, instanța, încuviințând adopția, la cererea
adoptatorului sau a familiei adoptatoare și cu consimțământul copilului
care a împlinit vârsta
de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat
(4) În cazul adopției unei persoane căsătorite, care poartă un nume
comun cu celălalt soț, soțul adoptat poate lua numele adoptatorului, cu
consimțământul celuilalt
soț, dat în fața instanței care încuviințează adopția
(5) Pe baza hotărârii definitive de încuviințare a adopției, serviciul
de stare civilă competent întocmește, în condițiile legii, un nou act de
naștere al copilului, în care
adoptatorii vor fi trecuți ca fiind părinții săi firești. Vechiul act
de naștere se păstrează, menționându-se pe marginea acestuia întocmirea
noului act. Informațiile cu
privire la adopție
Art. 474. - Informațiile cu privire la adopție sunt confidențiale.
Modul în care adoptatul este informat cu privire la adopție și la
familia sa de origine, precum și regimul
juridic general al informațiilor privind adopția se stabilesc prin lege
specială. SECȚIUNEA a 4-a Încetarea adopției Încetarea adopției
Art. 475. - Adopția încetează prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a constatării nulității sale. Desfacerea adopției
Art. 476. -
(1) Adopția este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art. 462 alin. (2) lit. a)
(2) De asemenea, adopția poate fi desfăcută în cazul în care față de
adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecție prevăzute de lege,
dacă desfacerea
adopției este în interesul superior al copilului. În acest caz, adopția
se consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătorești prin care se dispune
măsura de protecție, în condițiile legii. Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Art. 477. -
(1) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului sau a familiei
adoptatoare, dacă adoptatul a atentat la viața lor sau a ascendenților
ori descendenților lor,
precum și atunci când adoptatul s-a făcut vinovat față de adoptatori de
fapte penale pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate de cel
puțin 2 ani
(2) Dacă adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului,
adopția poate fi desfăcută la cererea celor care ar fi venit la
moștenire împreună cu adoptatul sau în
lipsa acestuia
(3) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului numai după ce
adoptatul a dobândit capacitate deplină de exercițiu, în condițiile
legii, chiar dacă faptele au
fost săvârșite anterior acestei date. Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Art. 478. - Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatului dacă
adoptatorul s-a făcut vinovat față de adoptat de faptele prevăzute la
art. 477. Anularea adopției
Art. 479. -
(1) Adopția poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să
consimtă la încheierea ei și al cărei consimțământ a fost viciat prin
eroare asupra identității
adoptatului, dol sau violență
(2) Acțiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea
erorii sau a dolului ori de la data încetării violenței, dar nu mai
târziu de 2 ani de la încheierea
adopției. Nulitatea absolută a adopției
Art. 480. -
(1) Sunt nule adopția fictivă, precum și cea încheiată cu încălcarea
condițiilor de formă sau de fond, dacă, în acest din urmă caz, legea nu o
sancționează cu nulitatea
relativă
(2) Adopția este fictivă dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului
(3) Acțiunea în constatarea nulității adopției poate fi formulată de orice persoană interesată. Menținerea adopției
Art. 481. - Instanța poate respinge cererea privind nulitatea dacă
menținerea adopției este în interesul celui adoptat. Acesta este
întotdeauna ascultat, dispozițiile
art. 264 aplicându-se în mod corespunzător. Efectele încetării adopției
Art. 482. -
(1) La încetarea adopției, părinții firești ai copilului redobândesc
drepturile și îndatoririle părintești, cu excepția cazului când instanța
hotărăște că este în interesul
superior al copilului să instituie tutela sau o altă măsură de protecție a copilului, în condițiile legii
(2) De asemenea, adoptatul redobândește numele de familie și, după caz,
prenumele avut înainte de încuviințarea adopției. Cu toate acestea,
pentru motive
temeinice, instanța poate încuviința ca acesta să păstreze numele dobândit prin adopție
(3) Adoptatul este întotdeauna ascultat în condițiile art. 264.
TITLUL IV Autoritatea părintească
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Autoritatea părintească
Art. 483. -
(1) Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi și îndatoriri
care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod
egal ambilor părinți
(2) Părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul
superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, și îl
asociază pe copil la toate deciziile
care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate
(3) Ambii părinți răspund pentru creșterea copiilor lor minori. Durata autorității părintești
Art. 484. - Autoritatea părintească se exercită până la data când
copilul dobândește capacitatea deplină de exercițiu. Îndatorirea de
respect
Art. 485. - Copilul datorează respect părinților săi indiferent de vârsta sa. Neînțelegerile dintre părinți
Art. 486. - Ori de câte ori există neînțelegeri între părinți cu
privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor
părintești, instanța de tutelă, după ce îi
ascultă pe părinți și luând în considerare concluziile raportului
referitor la ancheta psihosocială, hotărăște potrivit interesului
superior al copilului. Ascultarea copilului
este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.
CAPITOLUL II Drepturile și îndatoririle părintești
Conținutul autorității părintești
Art. 487. - Părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul,
îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și
intelectuală, de educația, învățătura și
pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri,
însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului
orientarea și sfaturile necesare
exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia. Îndatoririle specifice
Art. 488. -
(1) Părinții au îndatorirea de a crește copilul în condiții care să
asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială în
mod armonios
(2) În acest scop, părinții sunt obligați:
a) să coopereze cu copilul și să îi respecte viața intimă, privată și demnitatea;
b) să prezinte și să permită informarea și lămurirea copilului despre
toate actele și faptele care l-ar putea afecta și să ia în considerare
opinia acestuia;
c) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea și realizarea drepturilor copilului;
d) să coopereze cu persoanele fizice și persoanele juridice cu
atribuții în domeniul îngrijirii, educării și formării profesionale a
copilului. Măsurile disciplinare
Art. 489. - Măsurile disciplinare nu pot fi luate de părinți decât cu
respectarea demnității copilului. Sunt interzise luarea unor măsuri,
precum și aplicarea unor
pedepse fizice, de natură a afecta dezvoltarea fizică, psihică sau starea emoțională a copilului. Drepturile părintelui minor
Art. 490. -
(1) Părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani are numai
drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului
(2) Drepturile și îndatoririle cu privire la bunurile copilului revin
tutorelui sau, după caz, altei persoane, în condițiile legii. Religia
copilului
Art. 491. -
(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în
alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia,
vârsta și de gradul de maturitate ale
acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios
(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă. Numele copilului
Art. 492. - Părinții aleg prenumele și, când este cazul, numele de
familie al copilului, în condițiile legii. Supravegherea copilului
Art. 493. - Părinții au dreptul și îndatorirea de supraveghere a copilului minor. Relațiile sociale ale copilului
Art. 494. - Părinții sau reprezentanții legali ai copilului pot, numai
în baza unor motive temeinice, să împiedice corespondența și legăturile
personale ale copilului în
vârstă de până la 14 ani. Neînțelegerile se soluționează de către
instanța de tutelă, cu ascultarea copilului, în condițiile art. 264.
Înapoierea copilului de la alte
persoane
Art. 495. -
(1) Părinții pot cere oricând instanței de tutelă înapoierea copilului de la orice persoană care îl ține fără drept
(2) Instanța de tutelă poate respinge cererea numai dacă înapoierea este vădit contrară interesului superior al copilului
(3) Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile. Locuința copilului
Art. 496. -
(1) Copilul minor locuiește la părinții săi
(2) Dacă părinții nu locuiesc împreună, aceștia vor stabili, de comun acord, locuința copilului
(3) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă hotărăște,
luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și
ascultându-i pe părinți și pe
copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile
(4) Locuința copilului, stabilită potrivit prezentului articol, nu
poate fi schimbată fără acordul părinților decât în cazurile prevăzute
expres de lege
(5) Părintele la care copilul nu locuiește în mod statornic are dreptul
de a avea legături personale cu minorul, la locuința acestuia. Instanța
de tutelă poate limita
exercițiul acestui drept, dacă aceasta este în interesul superior al copilului. Schimbarea locuinței copilului
Art. 497. -
(1) Dacă afectează exercițiul autorității sau al unor drepturi
părintești, schimbarea locuinței copilului, împreună cu părintele la
care locuiește, nu poate avea loc decât
cu acordul prealabil al celuilalt părinte
(2) În caz de neînțelegere între părinți, hotărăște instanța de tutelă
potrivit interesului superior al copilului, luând în considerare
concluziile raportului de anchetă
psihosocială și ascultându-i pe părinți. Ascultarea copilului este
obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile. Schimbarea felului
învățăturii ori al pregătirii
profesionale
Art. 498. -
(1) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere părinților să
își schimbe felul învățăturii sau al pregătirii profesionale ori
locuința necesară desăvârșirii învățăturii
ori pregătirii sale profesionale
(2) Dacă părinții se opun, copilul poate sesiza instanța de tutelă, iar
aceasta hotărăște pe baza raportului de anchetă psihosocială.
Ascultarea copilului este
obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile. Obligația de întreținere
Art. 499. -
(1) Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere
copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și
educația, învățătura și pregătirea sa
profesională
(2) Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător,
părinții au obligația de a-i asigura condițiile necesare pentru
creșterea, educarea și pregătirea sa
profesională
(3) Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major,
dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar
fără a depăși vârsta de 26 de ani
(4) În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul
și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre
părinți se stabilesc de instanța de
tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială. Independența patrimonială
Art. 500. - Părintele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului și
nici copilul asupra bunurilor părintelui, în afară de dreptul la
moștenire și la întreținere.
Administrarea bunurilor copilului
Art. 501. -
(1) Părinții au dreptul și îndatorirea de a administra bunurile
copilului lor minor, precum și de a-l reprezenta în actele juridice
civile ori de a-i încuviința aceste acte,
după caz
(2) După împlinirea vârstei de 14 ani minorul își exercită drepturile
și își execută obligațiile singur, în condițiile legii, însă numai cu
încuviințarea părinților și, după caz,
a instanței de tutelă. Alte dispoziții aplicabile
Art. 502. -
(1) Drepturile și îndatoririle părinților cu privire la bunurile
copilului sunt aceleași cu cele ale tutorelui, dispozițiile care
reglementează tutela fiind aplicabile în mod
corespunzător
(2) Cu toate acestea, nu se întocmește inventarul prevăzut la art. 140,
în cazul în care copilul nu are alte bunuri decât cele de uz personal.
CAPITOLUL III Exercitarea autorității părintești
Modul de exercitare a autorității părintești
Art. 503. -
(1) Părinții exercită împreună și în mod egal autoritatea părintească
(2) Față de terții de bună-credință, oricare dintre părinți, care
îndeplinește singur un act curent pentru exercitarea drepturilor și
îndeplinirea îndatoririlor părintești,
este prezumat că are și consimțământul celuilalt părinte. Exercitarea autorității părintești în caz de divorț
Art. 504. - Dacă părinții sunt divorțați, autoritatea părintească se
exercită potrivit dispozițiilor referitoare la efectele divorțului în
raporturile dintre părinți și copii.
Copilul din afara căsătoriei
Art. 505. -
(1) În cazul copilului din afara căsătoriei a cărui filiație a fost
stabilită concomitent sau, după caz, succesiv față de ambii părinți,
autoritatea părintească se exercită în
comun și în mod egal de către părinți, dacă aceștia conviețuiesc
(2) Dacă părinții copilului din afara căsătoriei nu conviețuiesc, modul
de exercitare a autorității părintești se stabilește de către instanța
de tutelă, fiind aplicabile prin
asemănare dispozițiile privitoare la divorț
(3) Instanța sesizată cu o cerere privind stabilirea filiației este
obligată să dispună asupra modului de exercitare a autorității
părintești, fiind aplicabile prin asemănare
dispozițiile privitoare la divorț. Învoiala părinților
Art. 506. - Cu încuviințarea instanței de tutelă părinții se pot
înțelege cu privire la exercitarea autorității părintești sau cu privire
la luarea unei măsuri de protecție a
copilului, dacă este respectat interesul superior al acestuia.
Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind
aplicabile. Exercitarea autorității părintești
de către un singur părinte
Art. 507. - Dacă unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin
hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul
drepturilor părintești sau
dacă, din orice motiv, se află în neputință de a-și exprima voința, celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească.
CAPITOLUL IV Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Condiții
Art. 508. -
(1) Instanța de tutelă, la cererea autorităților administrației publice
cu atribuții în domeniul protecției copilului, poate pronunța decăderea
din exercițiul drepturilor
părintești dacă părintele pune în pericol viața, sănătatea sau
dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin
consumul de alcool sau stupefiante,
prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea
obligațiilor părintești ori prin atingerea gravă a interesului superior
al copilului
(2) Cererea se judecă de urgență, cu citarea părinților și pe baza
raportului de anchetă psihosocială. Participarea procurorului este
obligatorie. Întinderea decăderii
Art. 509. -
(1) Decăderea din exercițiul drepturilor părintești este totală și se
întinde asupra tuturor copiilor născuți la data pronunțării hotărârii
(2) Cu toate acestea, instanța poate dispune decăderea numai cu privire
la anumite drepturi părintești ori la anumiți copii, dar numai dacă, în
acest fel, nu sunt
primejduite creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională a copiilor. Obligația de întreținere
Art. 510. - Decăderea din exercițiul drepturilor părintești nu scutește
părintele de obligația sa de a da întreținere copilului. Instituirea
tutelei
Art. 511. - În cazul în care, după decăderea din exercițiul drepturilor
părintești, copilul se află în situația de a fi lipsit de îngrijirea
ambilor părinți, se instituie tutela.
Redarea exercițiului drepturilor părintești
Art. 512. -
(1) Instanța redă părintelui exercițiul drepturilor părintești, dacă au
încetat împrejurările care au dus la decăderea din exercițiul acestora
și dacă părintele nu mai
pune în pericol viața, sănătatea și dezvoltarea copilului
(2) Până la soluționarea cererii, instanța poate îngădui părintelui să
aibă legături personale cu copilul, dacă aceasta este în interesul
superior al copilului.
TITLUL V Obligația de întreținere
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Caracterul legal al obligației de întreținere
Art. 513. - Obligația de întreținere există numai între persoanele
prevăzute de lege. Ea se datorează numai dacă sunt întrunite condițiile
cerute de lege. Caracterul
personal al obligației de întreținere
Art. 514. -
(1) Obligația de întreținere are caracter personal
(2) Ea se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligației de întreținere, dacă prin lege nu se prevede altfel
(3) Dreptul la întreținere nu poate fi cedat și nu poate fi urmărit
decât în condițiile prevăzute de lege. Inadmisibilitatea renunțării la
întreținere
Art. 515. - Nimeni nu poate renunța pentru viitor la dreptul său la întreținere.
CAPITOLUL II Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Subiectele obligației de întreținere
Art. 516. -
(1) Obligația de întreținere există între soț și soție, rudele în linie
dreaptă, între frați și surori, precum și între celelalte persoane
anume prevăzute de lege
(2) Dispozițiile alin. (1) privind obligația de întreținere între
rudele în linie dreaptă, precum și între frați și surori sunt aplicabile
și în cazul adopției
(3) Obligația de întreținere există între foștii soți, în condițiile
prevăzute de lege. Întreținerea copilului de către soțul părintelui său
Art. 517. -
(1) Soțul care a contribuit la întreținerea copilului celuilalt soț
este obligat să presteze întreținere copilului cât timp acesta este
minor, însă numai dacă părinții săi
firești au murit, sunt dispăruți ori sunt în nevoie
(2) La rândul său, copilul poate fi obligat să dea întreținere celui
care l-a întreținut astfel timp de 10 ani. Obligația de întreținere
aparținând moștenitorilor
Art. 518. -
(1) Moștenitorii persoanei care a fost obligată la întreținerea unui
minor sau care i-a dat întreținere fără a avea obligația legală sunt
ținuți, în măsura valorii bunurilor
moștenite, să continue întreținerea, dacă părinții minorului au murit,
sunt dispăruți sau sunt în nevoie, însă numai cât timp cel întreținut
este minor
(2) În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, obligația este
solidară, fiecare dintre ei contribuind la întreținerea minorului
proporțional cu valoarea bunurilor
moștenite. Ordinea de plată a întreținerii
Art. 519. - Întreținerea se datorează în ordinea următoare:
a) soții și foștii soți își datorează întreținere înaintea celorlalți obligați;
b) descendentul este obligat la întreținere înaintea ascendentului, iar
dacă sunt mai mulți descendenți sau mai mulți ascendenți, cel în grad
mai apropiat înaintea
celui mai îndepărtat;
c) frații și surorile își datorează întreținere după părinți, însă
înaintea bunicilor. Întreținerea în cazul desfacerii adopției
Art. 520. - După încetarea adopției, adoptatul poate cere întreținere
numai de la rudele sale firești sau, după caz, de la soțul său.
Pluralitatea de debitori
Art. 521. -
(1) În cazul în care mai multe dintre persoanele prevăzute la art. 516
sunt obligate să întrețină aceeași persoană, ele vor contribui la plata
întreținerii, proporțional cu
mijloacele pe care le au
(2) Dacă părintele are drept la întreținere de la mai mulți copii, el
poate, în caz de urgență, să pornească acțiunea numai împotriva unuia
dintre ei. Cel care a plătit
întreținerea se poate întoarce împotriva celorlalți obligați pentru partea fiecăruia. Obligația subsidiară
Art. 522. - În cazul în care cel obligat în primul rând la întreținere
nu are mijloace îndestulătoare pentru a acoperi nevoile celui care o
cere, instanța de tutelă le poate
obliga pe celelalte persoane îndatorate la întreținere să o completeze,
în ordinea stabilită la art. 519. Divizibilitatea întreținerii
Art. 523. - Când cel obligat nu poate presta, în același timp,
întreținere tuturor celor îndreptățiți să o ceară, instanța de tutelă,
ținând seama de nevoile fiecăreia
dintre aceste persoane, poate hotărî fie ca întreținerea să se
plătească numai uneia dintre ele, fie ca întreținerea să se împartă
între mai multe sau toate persoanele
îndreptățite să o ceară. În acest caz, instanța hotărăște, totodată,
modul în care se împarte întreținerea între persoanele care urmează a o
primi.
CAPITOLUL III Condițiile obligației de întreținere
Creditorul întreținerii
Art. 524. - Are drept la întreținere numai cel care se află în nevoie,
neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale. Dreptul la
întreținere al minorului
Art. 525. -
(1) Minorul care cere întreținere de la părinții săi se află în nevoie
dacă nu se poate întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri
(2) Cu toate acestea, în cazul în care părinții n-ar putea presta
întreținerea fără a-și primejdui propria lor existență, instanța de
tutelă poate încuviința ca întreținerea
să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu
excepția celor de strictă necesitate. Comportamentul necorespunzător
Art. 526. -
(1) Nu poate pretinde întreținere acela care s-a făcut vinovat față de
cel obligat la întreținere de fapte grave, contrare legii sau bunelor
moravuri
(2) Acela care se află în stare de nevoie din culpa sa poate cere numai
întreținerea de strictă necesitate. Debitorul întreținerii
Art. 527. -
(1) Poate fi obligat la întreținere numai cel care are mijloacele
pentru a o plăti sau are posibilitatea de a dobândi aceste mijloace
(2) La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreținerea se ține
seama de veniturile și bunurile acestuia, precum și de posibilitățile
de realizare a acestora; de
asemenea, vor fi avute în vedere celelalte obligații ale sale. Dovada stării de nevoie
Art. 528. - Starea de nevoie a persoanei îndreptățite la întreținere,
precum și mijloacele celui care datorează întreținere pot fi dovedite
prin orice mijloc de probă.
CAPITOLUL IV Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Cuantumul întreținerii
Art. 529. -
(1) Întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti
(2) Când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până
la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2
copii și o jumătate
pentru 3 sau mai mulți copii
(3) Cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea
datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din
venitul net lunar al celui
obligat. Modalitățile de executare
Art. 530. -
(1) Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea
celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare,
învățătură și pregătire profesională
(2) Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură,
instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de
întreținere, stabilită în bani
(3) Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau
într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează
întreținere. Dispozițiile art.
529 alin. (2) și (3) rămân aplicabile. Modificarea și încetarea pensiei de întreținere
Art. 531. -
(1) Dacă se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui
care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de
tutelă, potrivit
împrejurărilor, poate mări sau micșora pensia de întreținere sau poate hotărî încetarea plății ei
(2) Pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de
drept, trimestrial, în funcție de rata inflației. Data de la care se
datorează pensia de întreținere
Art. 532. -
(1) Pensia de întreținere se datorează de la data cererii de chemare în judecată
(2) Cu toate acestea, pensia poate fi acordată și pentru o perioadă
anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost
întârziată din culpa debitorului.
Plata pensiei de întreținere
Art. 533. -
(1) Pensia de întreținere se plătește în rate periodice, la termenele
convenite de părți sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin
hotărâre judecătorească
(2) Chiar dacă creditorul întreținerii a decedat în perioada
corespunzătoare unei rate, întreținerea este datorată în întregime
pentru acea perioadă
(3) De asemenea, părțile pot conveni sau, dacă sunt motive temeinice,
instanța de tutelă poate hotărî ca întreținerea să se execute prin plata
anticipată a unei sume
globale care să acopere nevoile de întreținere ale celui îndreptățit pe
o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se
datorează întreținerea, în
măsura în care debitorul întreținerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligații. Restituirea întreținerii nedatorate
Art. 534. - Dacă, din orice motiv, se dovedește că întreținerea
prestată, de bunăvoie sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești, nu
era datorată, cel care a executat
obligația poate să ceară restituirea de la cel care a primit-o sau de
la cel care avea, în realitate, obligația să o presteze, în acest din
urmă caz, pe temeiul îmbogățirii
fără justă cauză. CARTEA a III-a Despre bunuri*)
TITLUL I Bunurile și drepturile reale în general
CAPITOLUL I Despre bunuri în general
SECȚIUNEA 1
Despre distincția bunurilor Noțiune
Art. 535. - Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care
constituie obiectul unui drept patrimonial. Bunurile mobile și imobile
Art. 536. - Bunurile sunt mobile sau imobile. Bunurile imobile
Art. 537. - Sunt imobile terenurile, izvoarele și cursurile de apă,
plantațiile prinse în rădăcini, construcțiile și orice alte lucrări
fixate în pământ cu caracter permanent,
platformele și alte instalații de exploatare a resurselor submarine
situate pe platoul continental, precum și tot ceea ce, în mod natural
sau artificial, este încorporat în
acestea cu caracter permanent. Bunurile care rămân sau devin imobile
Art. 538. -
(1) Rămân bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un
imobil, pentru a fi din nou întrebuințate, atât timp cât sunt păstrate
în aceeași formă, precum
și părțile integrante ale unui imobil care sunt temporar detașate de acesta, dacă sunt destinate spre a fi reintegrate
(2) Materialele aduse pentru a fi întrebuințate în locul celor vechi
devin bunuri imobile din momentul în care au dobândit această
destinație. Bunurile mobile
Art. 539. -
(1) Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile
(2) Sunt bunuri mobile și undele electromagnetice sau asimilate
acestora, precum și energia de orice fel produse, captate și transmise,
în condițiile legii, de orice
persoană și puse în serviciul său, indiferent de natura mobiliară sau
imobiliară a sursei acestora. Bunurile mobile prin anticipație
Art. 540. -
(1) Bogățiile de orice natură ale solului și subsolului, fructele
neculese încă, plantațiile și construcțiile încorporate în sol devin
mobile prin anticipație, atunci când, prin
voința părților, sunt privite în natura lor individuală în vederea detașării lor
(2) Pentru opozabilitate față de terți, este necesară notarea în cartea funciară. Universalitatea de fapt
Art. 541. -
(1) Constituie o universalitate de fapt ansamblul bunurilor care
aparțin aceleiași persoane și au o destinație comună stabilită prin
voința acesteia sau prin lege
(2) Bunurile care alcătuiesc universalitatea de fapt pot, împreună sau
separat, să facă obiectul unor acte sau raporturi juridice distincte.
Regulile aplicabile drepturilor
purtând asupra bunurilor
Art. 542. -
(1) Dacă nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobile și drepturile reale asupra acestora
(2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, în limitele prevăzute
de lege, regulilor referitoare la bunurile mobile. Bunurile fungibile și
bunurile nefungibile
Art. 543. -
(1) Bunurile sunt fungibile sau nefungibile
(2) Sunt fungibile bunurile determinabile după număr, măsură sau
greutate, astfel încât pot fi înlocuite unele prin altele în executarea
unei obligații
(3) Prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi
considerat ca nefungibil. Bunurile consumptibile și bunurile
neconsumptibile
Art. 544. -
(1) Bunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile
(2) Sunt consumptibile bunurile mobile a căror întrebuințare obișnuită implică înstrăinarea sau consumarea substanței
(3) Un bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil
dacă, prin act juridic, i se schimbă întrebuințarea. Bunurile divizibile
și bunurile indivizibile
Art. 545. -
(1) Bunurile sunt divizibile sau indivizibile
(2) Bunurile care nu pot fi împărțite în natură fără a li se schimba destinația sunt bunuri indivizibile
(3) Prin act juridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi
considerat indivizibil. Bunurile principale și bunurile accesorii
Art. 546. -
(1) Bunul care a fost destinat, în mod stabil și exclusiv,
întrebuințării economice a altui bun este accesoriu atât timp cât
satisface această utilizare
(2) Destinația comună poate să fie stabilită numai de proprietarul ambelor bunuri
(3) Dacă nu se prevede altfel, bunul accesoriu urmează situația
juridică a bunului principal, inclusiv în caz de înstrăinare sau de
grevare a bunului principal
(4) Încetarea calității de bun accesoriu nu poate fi însă opusă unui
terț care a dobândit anterior drepturi privitoare la bunul principal
(5) Separarea temporară a unui bun accesoriu de bunul principal nu îi înlătură această calitate
(6) Drepturile unui terț privitoare la un bun nu pot fi încălcate prin
transformarea acestuia în bun accesoriu. SECȚIUNEA a 2-a Produsele
bunurilor Produsele
bunurilor
Art. 547. - Produsele bunurilor sunt fructele și productele. Fructele
Art. 548. -
(1) Fructele reprezintă acele produse care derivă din folosirea unui
bun, fără a diminua substanța acestuia. Fructele sunt: naturale,
industriale și civile. Fructele civile
se numesc și venituri
(2) Fructele naturale sunt produsele directe și periodice ale unui bun,
obținute fără intervenția omului, cum ar fi acelea pe care pământul le
produce de la sine,
producția și sporul animalelor
(3) Fructele industriale sunt produsele directe și periodice ale unui
bun, obținute ca rezultat al intervenției omului, cum ar fi recoltele de
orice fel
(4) Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de
către o altă persoană în virtutea unui act juridic, precum chiriile,
arenzile, dobânzile, venitul
rentelor și dividendele. Productele
Art. 549. - Productele sunt produsele obținute dintr-un bun cu
consumarea sau diminuarea substanței acestuia, precum copacii unei
păduri, piatra dintr-o carieră și
altele asemenea. Dobândirea fructelor și a productelor
Art. 550. -
(1) Fructele și productele se cuvin proprietarului, dacă prin lege nu se dispune altfel
(2) Dreptul de proprietate asupra fructelor naturale și industriale se dobândește la data separării de bunul care le-a produs
(3) Dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dobândește zi cu zi
(4) Cel care, fără acordul proprietarului, avansează cheltuielile
necesare pentru producerea și perceperea fructelor sau productelor poate
cere restituirea cheltuielilor
(5) În acest caz, produsele sau contravaloarea acestora pot fi reținute
până la restituirea cheltuielilor. Cu toate acestea, proprietarul poate
cere obligarea posesorului
la predarea produselor ori a contravalorii acestora dacă furnizează o garanție îndestulătoare.
CAPITOLUL II Drepturile reale în general
Drepturile reale
Art. 551. - Sunt drepturi reale:
1. dreptul de proprietate;
2. dreptul de superficie;
3. dreptul de uzufruct;
4. dreptul de uz;
5. dreptul de abitație;
6. dreptul de servitute;
7. dreptul de administrare;
8. dreptul de concesiune;
9. dreptul de folosință;
10. drepturile reale de garanție;
11. alte drepturi cărora legea le recunoaște acest caracter. Formele de proprietate
Art. 552. - Proprietatea este publică sau privată. Proprietatea privată
Art. 553. -
(1) Sunt obiect al proprietății private toate bunurile de uz sau de
interes privat aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice de
drept privat sau de drept public,
inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale
(2) Moștenirile vacante se constată prin certificat de vacanță
succesorală și intră în domeniul privat al comunei, orașului sau
municipiului, după caz, fără înscriere în
cartea funciară. Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul
de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere
în cartea funciară, de comună,
oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local
(3) Moștenirile vacante și imobilele menționate la alin. (2), aflate în străinătate, se cuvin statului român
(4) Bunurile obiect al proprietății private, indiferent de titular,
sunt și rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel.
Ele pot fi înstrăinate, pot face
obiectul unei urmăriri silite și pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege. Proprietatea publică
Art. 554. -
(1) Bunurile statului și ale unităților administrativ-teritoriale care,
prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz sau de interes
public formează obiectul
proprietății publice, însă numai dacă au fost legal dobândite de către acestea
(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, dispozițiile aplicabile
dreptului de proprietate privată se aplică și dreptului de proprietate
publică, însă numai în măsura în care
sunt compatibile cu acesta din urmă.
TITLUL II Proprietatea privată
CAPITOLUL I Dispoziții generale
SECȚIUNEA 1
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată Conținutul dreptului de proprietate privată
Art. 555. -
(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi
și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele
stabilite de lege
(2) În condițiile legii, dreptul de proprietate privată este
susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz. Limitele
exercitării dreptului de proprietate privată
Art. 556. -
(1) Dreptul de proprietate poate fi exercitat în limitele materiale ale
obiectului său. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care
formează obiectul dreptului de
proprietate, cu îngrădirile stabilite prin lege
(2) Prin lege poate fi limitată exercitarea atributelor dreptului de proprietate
(3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitată și prin
voința proprietarului, cu excepțiile prevăzute de lege. Dobândirea
dreptului de proprietate
Art. 557. -
(1) Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condițiile legii, prin
convenție, moștenire legală sau testamentară, accesiune, uzucapiune, ca
efect al posesiei de
bună-credință în cazul bunurilor mobile și al fructelor, prin
ocupațiune, tradițiune, precum și prin hotărâre judecătorească, atunci
când ea este translativă de
proprietate prin ea însăși
(2) În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act administrativ
(3) Prin lege se pot reglementa și alte moduri de dobândire a dreptului de proprietate
(4) Cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege, în cazul bunurilor
imobile dreptul de proprietate se dobândește prin înscriere în cartea
funciară, cu respectarea
dispozițiilor prevăzute la art. 888. Riscul pieirii bunului
Art. 558. - Proprietarul suportă riscul pieirii bunului, dacă acesta
n-a fost asumat de o altă persoană sau dacă prin lege nu se dispune
altfel. Întinderea dreptului de
proprietate asupra terenurilor
Art. 559. -
(1) Proprietatea terenului se întinde și asupra subsolului și a
spațiului de deasupra terenului, cu respectarea limitelor legale
(2) Proprietarul poate face, deasupra și în subsolul terenului, toate
construcțiile, plantațiile și lucrările pe care le găsește de cuviință,
în afară de excepțiile stabilite de
lege, și poate trage din ele toate foloasele pe care acestea le-ar
produce. El este ținut să respecte, în condițiile și în limitele
determinate de lege, drepturile terților
asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor și apelor
subterane, lucrărilor și instalațiilor subterane și altora asemenea
(3) Apele de suprafață și albiile acestora aparțin proprietarului
terenului pe care se formează sau curg, în condițiile prevăzute de lege.
Proprietarul unui teren are, de
asemenea, dreptul de a apropria și de a utiliza, în condițiile legii,
apa izvoarelor și a lacurilor aflate pe terenul respectiv, apa freatică,
precum și apele pluviale.
Obligația de grănițuire
Art. 560. - Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligați să
contribuie la grănițuire prin reconstituirea hotarului și fixarea
semnelor corespunzătoare, suportând, în
mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta. Dreptul de îngrădire
Art. 561. - Orice proprietar poate să își îngrădească proprietatea,
suportând, în condițiile legii, cheltuielile ocazionate. Stingerea
dreptului de proprietate
Art. 562. -
(1) Dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului, dar
nu se stinge prin neuz. El poate fi însă dobândit de altul prin
uzucapiune sau într-un alt mod, în
cazurile și condițiile anume determinate de lege
(2) Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunța, prin
declarație autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil,
înscris în cartea
funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar
dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în
condițiile legii, a declarației de
renunțare
(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate
publică stabilită potrivit legii, cu justă și prealabilă despăgubire,
fixată de comun acord între
proprietar și expropriator. În caz de divergență asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabilește pe cale judecătorească
(4) Nu pot fi supuse confiscării decât bunurile destinate sau folosite
pentru săvârșirea unei infracțiuni ori contravenții sau cele rezultate
din acestea. SECȚIUNEA a 2-a
Apărarea dreptului de proprietate privată Acțiunea în revendicare
Art. 563. -
(1) Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor
sau de la o altă persoană care îl deține fără drept. El are, de
asemenea, dreptul la despăgubiri,
dacă este cazul
(2) Dreptul la acțiunea în revendicare este imprescriptibil, cu excepția cazurilor în care prin lege se dispune altfel
(3) Dreptul de proprietate dobândit cu bună-credință, în condițiile legii, este pe deplin recunoscut
(4) Hotărârea judecătorească prin care s-a admis acțiunea în
revendicare este opozabilă și poate fi executată și împotriva terțului
dobânditor, în condițiile Codului de
procedură civilă. Acțiunea negatorie
Art. 564. -
(1) Proprietarul poate intenta acțiunea negatorie contra oricărei
persoane care pretinde că este titularul vreunui drept real, altul decât
cel de proprietate, asupra
bunului său
(2) Dreptul la acțiunea negatorie este imprescriptibil. Proba dreptului
de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară
Art. 565. - În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada
dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Efectele
admiterii acțiunii în
revendicare
Art. 566. -
(1) Pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri
dacă bunul a pierit din culpa sa ori a fost înstrăinat. În aceleași
condiții, pârâtul va fi obligat la
restituirea productelor sau a contravalorii acestora. În toate
cazurile, despăgubirile vor fi evaluate în raport cu momentul
restituirii
(2) Posesorul de rea-credință sau detentorul precar va fi obligat, la
cerere, și la restituirea fructelor produse de bun până la înapoierea
acestuia către proprietar
(3) Proprietarul poate fi obligat, la cerere, să restituie posesorului cheltuielile necesare pe care acesta le-a făcut
(4) Cheltuielile utile se restituie, la cerere, în limita sporului de valoare, dacă prin lege nu se prevede altfel
(5) De asemenea, proprietarul va putea fi obligat, la cerere, la
restituirea cheltuielilor necesare pentru producerea și culegerea
fructelor sau a productelor
(6) Pârâtul are un drept de retenție asupra produselor până la
restituirea cheltuielilor făcute pentru producerea și culegerea
acestora, cu excepția cazului în care
proprietarul furnizează pârâtului o garanție îndestulătoare
(7) Dreptul de retenție nu poate fi exercitat în niciun caz asupra
bunului frugifer sau când intrarea în stăpânirea materială a bunului s-a
făcut prin violență ori fraudă
sau când produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse, ca urmare a
trecerii unei perioade scurte de timp, unei scăderi semnificative a
valorii lor
(8) Proprietarul nu este dator să acopere cheltuielile voluptuare.
Posesorul are dreptul de a-și însuși lucrările efectuate cu aceste
cheltuieli numai dacă prin aceasta
bunul nu se deteriorează
(9) Dispozițiile alin. (3), (4) și (8) se aplică numai în acele
situații în care cheltuielile nu se concretizează într-o lucrare nouă,
caz în care sunt incidente dispozițiile
corespunzătoare din materia accesiunii imobiliare artificiale.
CAPITOLUL II Accesiunea
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune
Art. 567. - Prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a
tot ce se alipește cu bunul ori se încorporează în acesta, dacă legea
nu prevede altfel. Formele
accesiunii
Art. 568. - Accesiunea este naturală, când unirea sau încorporarea este
urmarea unui eveniment natural, ori artificială, când rezultă din fapta
proprietarului ori a unei
alte persoane. SECȚIUNEA a 2-a Accesiunea imobiliară naturală Aluviunile
Art. 569. - Adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare revin
proprietarului fondului riveran, numai dacă ele se formează treptat.
Terenul lăsat de apele
curgătoare
Art. 570. - Proprietarul fondului riveran dobândește, de asemenea,
terenul lăsat de apele curgătoare care s-au retras treptat de la țărmul
respectiv. Terenul lăsat de
apele stătătoare
Art. 571. -
(1) Proprietarul terenului înconjurat de heleșteie, iazuri, canale și
alte asemenea ape stătătoare nu devine proprietarul terenurilor apărute
prin scăderea temporară a
acestor ape sub înălțimea de scurgere
(2) Tot astfel, proprietarul acestor ape nu dobândește niciun drept
asupra terenului acoperit ca urmare a unor revărsări sporadice.
Avulsiunea
Art. 572. - Proprietarul terenului de la care o apă curgătoare a smuls
brusc o porțiune de mal din teren, alipind-o la terenul altui proprietar
riveran, nu pierde dreptul
de proprietate asupra părții desprinse dacă o revendică în termen de un
an de la data faptului. Albiile râurilor, insulele și prundișurile
Art. 573. -
(1) Albiile râurilor aparțin proprietarilor riverani, cu excepția
acelora care, potrivit legii, fac obiectul proprietății publice
(2) Insulele și prundișurile care nu sunt în legătură cu terenurile
având malul la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei
(3) Dacă insula aparține proprietarilor riverani și trece peste
jumătatea apei, fiecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra
părții de insulă ce se întinde spre el
pornind de la jumătatea apei. Dreptul de proprietate asupra insulelor nou-formate
Art. 574. - În cazul în care o apă curgătoare, formându-și un braț nou,
înconjoară terenul unui proprietar riveran, el rămâne proprietar asupra
insulei astfel create.
Albiile părăsite de apele curgătoare
Art. 575. - Albia părăsită de o apă curgătoare care și-a format un nou
curs va avea regimul juridic stabilit în legea specială. Accesiunea
naturală asupra animalelor
Art. 576. -
(1) Animalele domestice rătăcite pe terenul altuia îi revin acestuia
din urmă dacă proprietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la
data declarației făcute la
primărie de către proprietarul terenului
(2) Porumbeii, iepurii, peștii și alte asemenea animale care trec pe
fondul altui proprietar aparțin acestuia cât timp rămân pe fond, cu
excepția cazului în care
trecerea a fost provocată prin fraudă sau prin artificii
(3) Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului
acestuia numai dacă proprietarul roiului nu îl urmărește sau încetează
să îl urmărească timp de două
zile. SECȚIUNEA a 3-a Accesiunea imobiliară artificială §1. Dispoziții
comune Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Art. 577. -
(1) Construcțiile, plantațiile și orice alte lucrări efectuate asupra
unui imobil, denumite în continuare lucrări, revin proprietarului acelui
imobil dacă prin lege sau act
juridic nu se prevede altfel
(2) Când lucrarea este realizată de proprietarul imobilului cu
materialele sale sau cu materialele altuia, dreptul de proprietate
asupra lucrării se naște în favoarea
proprietarului imobilului din momentul începerii lucrării, pe măsura
realizării ei, dacă prin lege sau act juridic nu se prevede altfel.
Categoriile de lucrări
Art. 578. -
(1) Lucrările pot fi autonome sau adăugate, cu caracter durabil sau provizoriu
(2) Lucrările autonome sunt construcțiile, plantațiile și orice alte
lucrări cu caracter de sine stătător realizate asupra unui imobil
(3) Lucrările adăugate nu au caracter de sine stătător. Ele pot fi:
a) necesare, atunci când în lipsa acestora imobilul ar pieri sau s-ar deteriora;
b) utile, atunci când sporesc valoarea economică a imobilului;
c) voluptuare, atunci când sunt făcute pentru simpla plăcere a celui
care le-a realizat, fără a spori valoarea economică a imobilului.
Prezumțiile în favoarea
proprietarului imobilului
Art. 579. -
(1) Orice lucrare este prezumată a fi făcută de proprietarul
imobilului, cu cheltuiala sa și că este a lui, până la proba contrară
(2) Proba contrară se poate face când s-a constituit un drept de
superficie, când proprietarul imobilului nu și-a intabulat dreptul de
proprietate asupra lucrării noi sau
în alte cazuri prevăzute de lege. §2. Realizarea lucrării cu materialele altuia Regimul juridic
Art. 580. -
(1) În cazul în care a realizat lucrarea cu materialele altuia,
proprietarul imobilului devine proprietarul lucrării, neputând fi
obligat la desființarea acesteia și nici la
restituirea materialelor întrebuințate
(2) Proprietarul materialelor are numai dreptul la contravaloarea
materialelor, precum și la repararea, în condițiile legii, a oricăror
alte prejudicii cauzate. §3.
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului
altuia Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună-credință
Art. 581. - În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter
durabil asupra imobilului altuia este de bună-credință, proprietarul
imobilului are dreptul:
a) să ceară instanței să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca
proprietar al lucrării, plătind, la alegerea sa, autorului lucrării fie
valoarea materialelor și a
manoperei, fie sporul de valoare adus imobilului prin efectuarea lucrării; sau
b) să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la
valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar
fi efectuat. Lucrările autonome cu
caracter durabil efectuate cu rea-credință
Art. 582. -
(1) În cazul în care autorul lucrării autonome cu caracter durabil
asupra imobilului altuia este de rea-credință, proprietarul imobilului
are dreptul:
a) să ceară instanței să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca
proprietar al lucrării, cu plata, la alegerea sa, către autorul
lucrării, a jumătate din valoarea
materialelor și a manoperei ori din sporul de valoare adus imobilului; sau
b) să ceară obligarea autorului lucrării la desființarea acesteia; sau
c) să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la
valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar
fi efectuat
(2) Desființarea lucrării se face, cu respectarea dispozițiilor legale
în materie, pe cheltuiala autorului acesteia, care este ținut totodată
să repare orice prejudicii
cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosință. §4. Realizarea unei
lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia Lucrările
adăugate necesare
Art. 583. -
(1) Proprietarul imobilului dobândește dreptul de proprietate asupra
lucrării adăugate necesare din momentul efectuării acesteia, plătind
autorului cheltuielile
rezonabile făcute de acesta, chiar dacă imobilul nu mai există
(2) În cazul în care lucrarea a fost efectuată cu rea-credință, din
suma datorată de proprietarul imobilului se va putea deduce valoarea
fructelor imobilului diminuată
cu costurile necesare obținerii acestora. Lucrările adăugate utile
Art. 584. -
(1) În cazul în care autorul lucrării utile este de bună-credință,
proprietarul imobilului devine proprietarul lucrării din momentul
efectuării acesteia, cu plata, la
alegerea sa:
a) a valorii materialelor și a manoperei; sau
b) a sporului de valoare adus imobilului
(2) În cazul în care autorul lucrării utile este de rea-credință, proprietarul imobilului are dreptul:
a) să devină proprietarul lucrării, în funcție de regimul acesteia, cu
sau fără înscriere în cartea funciară, după caz, plătind, la alegerea
sa, autorului lucrării fie jumătate
din valoarea materialelor și a manoperei, fie jumătate din sporul de valoare adus imobilului; sau
b) să ceară obligarea autorului lucrării la desființarea acesteia, cu
repunerea imobilului în situația anterioară și plata de daune-interese
(3) În ambele cazuri, când valoarea lucrării este considerabilă,
proprietarul imobilului poate cere obligarea autorului să îl cumpere la
valoarea de circulație pe care
imobilul ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat. Lucrările adăugate voluptuare
Art. 585. -
(1) În cazul lucrării voluptuare, proprietarul imobilului are dreptul:
a) să devină proprietarul lucrării, fără înscriere în cartea funciară și fără nicio obligație către autorul lucrării;
b) să ceară obligarea autorului de rea-credință al lucrării la
desființarea acesteia, cu readucerea imobilului în situația anterioară
și plata de daune-interese
(2) Autorul de bună-credință al lucrării poate să o ridice înainte de
restituirea imobilului către proprietar, cu condiția de a readuce
imobilul în situația anterioară. §5.
Înțelesul unor termeni Buna-credință a autorului lucrării
Art. 586. -
(1) Autorul lucrării este de bună-credință dacă se întemeiază fie pe
cuprinsul cărții funciare în care, la data realizării lucrării, era
înscris ca proprietar al imobilului, fie
pe un mod de dobândire nesupus înscrierii în cartea funciară, dacă, în
ambele cazuri, nu rezulta din cartea funciară și nu a cunoscut pe nicio
altă cale viciul titlului său
(2) Cu toate acestea, nu poate invoca buna-credință cel care
construiește în lipsa sau cu nerespectarea autorizațiilor cerute de lege
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și autorului lucrării
care se întemeiază pe un drept de superficie sau pe orice alt drept
care, potrivit legii, îi permite,
realizând o lucrare asupra imobilului altuia, să devină proprietarul
acesteia. §6. Dispoziții speciale Lucrările realizate parțial asupra
imobilului autorului
Art. 587. -
(1) În cazul lucrării cu caracter durabil realizate cu bună-credință
parțial asupra imobilului autorului și parțial pe terenul proprietarului
vecin, acesta din urmă poate
cere înscrierea într-o nouă carte funciară a unui drept de
coproprietate al vecinilor asupra imobilului rezultat, incluzând terenul
aferent, în raport cu valoarea
contribuției fiecăruia
(2) Dacă lucrarea a fost realizată cu rea-credință, proprietarul
terenului vecin poate opta între a cere ridicarea lucrării de pe teren,
cu obligarea autorului acesteia la
plata de daune-interese, dacă este cazul, și a cere înscrierea în
cartea funciară a unui drept de coproprietate al vecinilor. La
stabilirea cotelor-părți se va ține seama
de valoarea terenului proprietarului vecin și de jumătate din valoarea contribuției autorului lucrării
(3) În caz de neînțelegere între părți, instanța de judecată va stabili
valoarea contribuției fiecăreia la imobilul rezultat, respectiv a
cotelor-părți din dreptul de
proprietate. Lucrările provizorii
Art. 588. - Când lucrarea are caracter provizoriu, în absența unei
înțelegeri contrare, autorul ei va fi obligat să o desființeze, cu
respectarea dispozițiilor legale în
materie, și, dacă este de rea-credință, să plătească despăgubiri pentru
prejudiciile cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosință. Înscrierea
dreptului de proprietate în
cartea funciară
Art. 589. - Ori de câte ori dobândirea dreptului de proprietate,
exclusivă sau pe cote-părți, este condiționată, potrivit reglementărilor
din prezenta secțiune, de
înscrierea în cartea funciară, înscrierea se face în temeiul convenției
părților, încheiată în formă autentică, sau, după caz, al hotărârii
judecătorești. Dreptul autorului
lucrării la ridicarea materialelor
Art. 590. -
(1) Până la data încheierii convenției sau a introducerii acțiunii de
către cel îndreptățit la înscrierea în cartea funciară, autorul lucrării
își poate ridica materialele
(2) Dacă lucrarea a fost efectuată cu rea-credință, autorul acesteia va
putea fi obligat, dacă este cazul, la plata de daune-interese. Regulile
privind exercitarea
dreptului autorului lucrării la indemnizație
Art. 591. -
(1) Prescripția dreptului la acțiune al autorului lucrării privind
plata indemnizației nu curge cât timp el este lăsat de proprietar să
dețină imobilul
(2) Autorul lucrării de bună-credință are un drept de ipotecă legală
asupra imobilului pentru plata indemnizației și poate cere înscrierea
dreptului de ipotecă în baza
convenției încheiate în formă autentică sau a unei hotărâri
judecătorești, potrivit dispozițiilor art. 589. Regulile privind
obligarea autorului lucrării la cumpărarea
imobilului
Art. 592. -
(1) Ori de câte ori proprietarul optează pentru obligarea autorului
lucrării la cumpărarea imobilului, în absența înțelegerii părților,
proprietarul poate cere instanței
judecătorești stabilirea prețului și pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare
(2) Proprietarul inițial al imobilului are un drept de ipotecă legală
asupra acestuia pentru plata prețului de către autorul lucrării.
Pasivitatea proprietarului pe durata
realizării lucrării
Art. 593. - Autorul de rea-credință al lucrării nu poate să opună
proprietarului terenului pasivitatea pe care ar fi vădit-o pe durata
realizării lucrării. Autorul lucrării
care folosește materialele altuia
Art. 594. - Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru
dobândirea bunurilor mobile prin posesia de bună-credință, cel care
realizează o lucrare asupra imobilului
altuia folosind materialele unui terț este obligat la plata
contravalorii materialelor, precum și la repararea, în condițiile legii,
a oricăror alte prejudicii cauzate.
Stabilirea indemnizației sau a despăgubirii
Art. 595. - Ori de câte ori, în aplicarea unei dispoziții din prezenta
secțiune, instanța este învestită să stabilească întinderea
indemnizației sau a despăgubirii, ea va
ține seama de valoarea de circulație a bunului calculată la data hotărârii judecătorești. Cazurile speciale de accesiune
Art. 596. -
(1) Titularul dreptului de superficie ori al altui drept real asupra
imobilului altuia care îi permite să dobândească proprietatea asupra
lucrării realizate asupra acelui
imobil va avea, în caz de accesiune, în mod corespunzător, drepturile
și obligațiile reglementate pentru proprietarul imobilului, dacă nu s-a
prevăzut altfel în
momentul constituirii dreptului real
(2) Dispozițiile art. 582 și art. 587 alin. (2) se aplică, în mod
corespunzător, și lucrărilor autonome cu caracter durabil efectuate de
titularul unui drept real asupra
imobilului altuia care nu îi permite să dobândească proprietatea asupra lucrării realizate asupra acelui imobil
(3) Pentru lucrările adăugate efectuate de titularul unui drept real
asupra imobilului altuia care nu îi permite să dobândească proprietatea
lucrării realizate asupra
acelui imobil se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile art. 716,
în lipsa unei prevederi contrare. Lucrările efectuate de un detentor
precar
Art. 597. - Lucrările făcute de un detentor precar sunt supuse, în mod
corespunzător, regulilor aplicabile autorului de rea-credință. SECȚIUNEA
a 4-a Accesiunea
mobiliară Accesiunea mobiliară
Art. 598. -
(1) Bunul mobil produs cu materialele altuia aparține celui care l-a
confecționat sau, după caz, proprietarului materialelor, în funcție de
raportul dintre manoperă și
valoarea materialelor, determinat la data confecționării bunului
(2) Proprietarul bunului datorează despăgubiri egale cu valoarea
manoperei sau, după caz, cu valoarea materialelor. Raportul dintre
valoarea manoperei și valoarea
materialelor
Art. 599. - În toate cazurile în care valoarea materialelor este egală
cu manopera sau există o diferență nesemnificativă, proprietatea asupra
bunului este comună și
se exercită în condițiile secțiunii a 2-a a cap. IV din prezentul titlu. Unirea a două bunuri mobile
Art. 600. - În cazul în care se unesc două bunuri mobile având
proprietari diferiți, fiecare poate pretinde separarea bunurilor dacă
prin aceasta celălalt proprietar nu
ar suferi un prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea bunului său.
Regulile aplicabile în cazul imposibilității de separare a bunurilor
unite
Art. 601. - Dacă nu se poate obține separarea bunurilor mobile unite
sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 598 și 599.
CAPITOLUL III Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
SECȚIUNEA 1
Limite legale §1. Dispoziții comune Interesul public și interesul privat
Art. 602. -
(1) Legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate fie în interes public, fie în interes privat
(2) Limitele legale în interes privat pot fi modificate ori desființate
temporar prin acordul părților. Pentru opozabilitate față de terți este
necesară îndeplinirea
formalităților de publicitate prevăzute de lege. Regulile privind protecția mediului și buna vecinătate
Art. 603. - Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor
privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la
respectarea celorlalte sarcini
care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. §2. Folosirea apelor Regulile privind curgerea firească a apelor
Art. 604. -
(1) Proprietarul fondului inferior nu poate împiedica în niciun fel curgerea firească a apelor provenite de pe fondul superior
(2) Dacă această curgere cauzează prejudicii fondului inferior,
proprietarul acestuia poate cere autorizarea justiției spre a face pe
fondul său lucrările necesare
schimbării direcției apelor, suportând toate cheltuielile ocazionate
(3) La rândul său, proprietarul fondului superior este obligat să nu
efectueze nicio lucrare de natură să agraveze situația fondului
inferior. Regulile privind curgerea
provocată a apelor
Art. 605. -
(1) Proprietarul fondului inferior nu poate împiedica nici curgerea
provocată de proprietarul fondului superior sau de alte persoane, așa
cum este cazul apelor care
țâșnesc pe acest din urmă fond datorită unor lucrări subterane
întreprinse de proprietarul acestuia, al apelor provenite din secarea
terenurilor mlăștinoase, al apelor
folosite într-un scop casnic, agricol sau industrial, însă numai dacă
această curgere precedă vărsarea într-un curs de apă sau într-un șanț
(2) În acest caz, proprietarul fondului superior este obligat să aleagă
calea și mijloacele de scurgere de natură să aducă prejudicii minime
fondului inferior, rămânând
dator la plata unei despăgubiri juste și prealabile către proprietarul acestui din urmă fond
(3) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică atunci când pe fondul
inferior se află o construcție, împreună cu grădina și curtea aferentă,
sau un cimitir. Cheltuielile
referitoare la irigații
Art. 606. -
(1) Proprietarul care vrea să folosească pentru irigarea terenului său
apele naturale și artificiale de care poate dispune în mod efectiv are
dreptul ca, pe cheltuiala sa
exclusivă, să facă pe terenul riveranului opus lucrările necesare pentru captarea apei
(2) Dispozițiile art. 605 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător. Obligația proprietarului căruia îi prisosește apa
Art. 607. -
(1) Proprietarul căruia îi prisosește apa pentru necesitățile curente
este obligat ca, în schimbul unei juste și prealabile compensații, să
ofere acest surplus pentru
proprietarul care nu și-ar putea procura apa necesară pentru fondul său decât cu o cheltuială excesivă
(2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligația prevăzută la alin. (1)
pretinzând că ar putea acorda surplusului de apă o altă destinație
decât satisfacerea necesităților
curente. El poate însă cere despăgubiri suplimentare proprietarului
aflat în nevoie, cu condiția de a dovedi existența reală a destinației
pretinse. Întrebuințarea
izvoarelor
Art. 608. -
(1) Proprietarul poate acorda orice întrebuințare izvorului ce ar
exista pe fondul său, sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor
dobândite de proprietarul
fondului inferior
(2) Proprietarul fondului pe care se află izvorul nu poate să îi
schimbe cursul dacă prin această schimbare ar lipsi locuitorii unei
localități de apa necesară pentru
satisfacerea nevoilor curente. Despăgubirile datorate proprietarului fondului pe care se află izvorul
Art. 609. -
(1) Proprietarul fondului pe care se află izvorul poate cere repararea
prejudiciilor cauzate de persoana care, prin lucrările efectuate, a
secat, a micșorat ori a alterat
apele sale
(2) Dacă starea de fapt o permite, proprietarul fondului poate pretinde
restabilirea situației anterioare atunci când apa era indispensabilă
pentru exploatarea
fondului său
(3) În cazul în care izvorul se întinde pe două fonduri învecinate,
dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător, ținând
seama de întinderea izvorului pe
fiecare fond. Regulile speciale privind folosirea apelor
Art. 610. - Dispozițiile prezentului paragraf se completează cu
reglementările speciale în materia regimului apelor. §3. Picătura
streșinii Picătura streșinii
Art. 611. - Proprietarul este obligat să își facă streașina casei sale
astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul
proprietarului vecin. §4. Distanța și
lucrările intermediare cerute pentru anumite construcții, lucrări și plantații Distanța minimă în construcții
Art. 612. - Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de
către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de
60 de cm față de linia de
hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de
urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor
proprietarului vecin. Orice derogare de
la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic. Distanța minimă pentru arbori
Art. 613. -
(1) În lipsa unor dispoziții cuprinse în lege, regulamentul de urbanism
sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiți la o distanță de cel
puțin 2 metri de linia de hotar,
cu excepția acelora mai mici de 2 metri, a plantațiilor și a gardurilor vii
(2) În caz de nerespectare a distanței, proprietarul vecin este
îndreptățit să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălțimea
cuvenită, a arborilor, plantațiilor ori a
gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate
(3) Proprietarul fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile
arborilor aparținând proprietarului vecin are dreptul de a le tăia,
precum și dreptul de a păstra
fructele căzute în mod natural pe fondul său. §5. Vederea asupra
proprietății vecinului Fereastra sau deschiderea în zidul comun
Art. 614. - Nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul
comun decât cu acordul proprietarilor. Distanța minimă pentru fereastra
de vedere
Art. 615. -
(1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între
fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și
fereastra pentru vedere,
balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond
(2) Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări
neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o
distanță mai mică de un metru
(3) Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de
hotar, existent pe fața zidului în care s-a deschis vederea sau, după
caz, pe linia exterioară a
balconului, până la linia de hotar. Distanța, și în cazul lucrărilor
neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat
al lucrării de linia de hotar și
până la această linie. Fereastra de lumină
Art. 616. - Dispozițiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de
a-și deschide, fără limită de distanță, ferestre de lumină dacă sunt
astfel construite încât să
împiedice vederea spre fondul învecinat. §6. Dreptul de trecere Dreptul de trecere
Art. 617. -
(1) Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică
are dreptul să i să permită trecerea pe fondul vecinului său pentru
exploatarea fondului propriu
(2) Trecerea trebuie să se facă în condiții de natură să aducă o minimă
stânjenire exercitării dreptului de proprietate asupra fondului ce are
acces la calea publică; în
cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la calea publică,
trecerea se va face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puține
prejudicii
(3) Dreptul de trecere este imprescriptibil. El se stinge în momentul
în care fondul dominant dobândește un alt acces la calea publică.
Exercitarea dreptului de trecere
în situații speciale
Art. 618. -
(1) Dacă lipsa accesului provine din vânzare, schimb, partaj sau
dintr-un alt act juridic, trecerea nu va putea fi cerută decât celor
care au dobândit partea de teren pe
care se făcea anterior trecerea
(2) Când lipsa accesului este imputabilă proprietarului care pretinde
trecerea, aceasta poate fi stabilită numai cu consimțământul
proprietarului fondului care are
acces la calea publică și cu plata dublului despăgubirii. Întinderea și modul de stabilire a dreptului de trecere
Art. 619. - Întinderea și modul de exercitare a dreptului de trecere
sunt determinate prin înțelegerea părților, prin hotărâre judecătorească
sau printr-o folosință
continuă pe timp de 10 ani. Prescripția acțiunii în despăgubire și restituirea despăgubirii încasate
Art. 620. -
(1) Termenul de prescripție pentru dreptul la acțiunea în despăgubire
pe care o are proprietarul fondului aservit împotriva proprietarului
fondului dominant începe să
curgă din momentul stabilirii dreptului de trecere
(2) În cazul în care încetează dreptul de trecere, proprietarul
fondului aservit este dator să restituie despăgubirea încasată, cu
deducerea pagubei suferite în raport cu
durata efectivă a dreptului de trecere. §7. Alte limite legale Dreptul de trecere pentru utilități
Art. 621. -
(1) Proprietarul este obligat să permită trecerea prin fondul său a
rețelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeași
zonă, de natura conductelor de
apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor și a cablurilor electrice,
subterane ori aeriene, după caz, precum și a oricăror alte instalații
sau materiale cu același scop
(2) Această obligație subzistă numai pentru situația în care trecerea
prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare
(3) În toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei
despăgubiri juste. Dacă este vorba despre utilități noi, despăgubirea
trebuie să fie și prealabilă
(4) Clădirile, curțile și grădinile acestora sunt exceptate de la acest
drept de trecere, dacă ea are ca obiect conducte și canale subterane,
în cazul în care acestea sunt
utilități noi. Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări
Art. 622. -
(1) De asemenea, proprietarul este obligat să permită folosirea
fondului său pentru efectuarea unor lucrări necesare fondului învecinat,
precum și accesul vecinului
pe terenul său pentru tăierea crengilor și culegerea fructelor, în schimbul unei despăgubiri, dacă este cazul
(2) Dispozițiile art. 621 alin. (2) sunt aplicabile. Dreptul de trecere pentru reintrarea în posesie
Art. 623. -
(1) Proprietarul unui fond nu poate împiedica accesul altuia pentru a
redobândi posesia unui bun al său, ajuns întâmplător pe fondul
respectiv, dacă a fost înștiințat în
prealabil
(2) În toate cazurile, proprietarul fondului are dreptul la o justă
despăgubire pentru prejudiciile ocazionate de reintrarea în posesie,
precum și pentru cele pe care
bunul le-a cauzat fondului. Starea de necesitate
Art. 624. -
(1) În cazul în care o persoană a folosit sau a distrus un bun al
altuia pentru a se apăra pe sine ori pe altul de un pericol iminent,
proprietarul bunului are dreptul să
ceară o despăgubire echitabilă numai de la cel care a fost salvat
(2) Nu poate pretinde nicio despăgubire proprietarul care a provocat sau a favorizat apariția pericolului. Reguli speciale
Art. 625. - Îngrădirile cuprinse în prezenta secțiune se completează cu
dispozițiile legilor speciale privind regimul juridic al anumitor
bunuri, cum ar fi terenurile și
construcțiile de orice fel, pădurile, bunurile din patrimoniul
național-cultural, bunurile sacre ale cultelor religioase, precum și
altele asemenea. SECȚIUNEA a 2-a
Limite convenționale Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridice
Art. 626. - Proprietarul poate să consimtă la limitarea dreptului său
prin acte juridice, dacă nu încalcă ordinea publică și bunele moravuri.
Clauza de inalienabilitate.
Condiții. Domeniu de aplicare
Art. 627. -
(1) Prin convenție sau testament se poate interzice înstrăinarea unui
bun, însă numai pentru o durată de cel mult 49 de ani și dacă există un
interes serios și legitim.
Termenul începe să curgă de la data dobândirii bunului
(2) Dobânditorul poate fi autorizat de către instanță să dispună de bun
dacă interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a bunului a
dispărut sau dacă un
interes superior o impune
(3) Nulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate într-un contract
atrage nulitatea întregului contract dacă a fost determinantă la
încheierea acestuia. În contractele cu
titlu oneros, caracterul determinant se prezumă, până la proba contrară
(4) Clauza de inalienabilitate este subînțeleasă în convențiile din
care se naște obligația de a transmite în viitor proprietatea către o
persoană determinată sau
determinabilă
(5) Transmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprită prin stipularea inalienabilității. Condiții de opozabilitate
Art. 628. -
(1) Clauza de inalienabilitate nu poate fi invocată împotriva
dobânditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului care s-a
obligat să nu înstrăineze decât dacă este
valabilă și îndeplinește condițiile de opozabilitate
(2) Pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate trebuie să fie
supusă formalităților de publicitate prevăzute de lege, dacă este cazul
(3) În cazul bunurilor mobile, sunt aplicabile, în mod corespunzător,
regulile prevăzute pentru dobândirea proprietății prin posesia de
bună-credință
(4) În cazul în care clauza de inalienabilitate a fost prevăzută
într-un contract cu titlu gratuit, ea este opozabilă și creditorilor
anteriori ai dobânditorului
(5) Neîndeplinirea condițiilor de opozabilitate nu îl lipsește pe
beneficiarul clauzei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde
daune-interese proprietarului care nu
se conformează acestei obligații. Sancțiunile pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate
Art. 629. -
(1) Înstrăinătorul poate să ceară rezoluțiunea contractului în cazul încălcării clauzei de inalienabilitate de către dobânditor
(2) Atât înstrăinătorul, cât și terțul, dacă inalienabilitatea s-a
stipulat în favoarea acestuia, pot să ceară anularea actului de
înstrăinare subsecvent încheiat cu
nerespectarea clauzei
(3) Nu pot fi supuse urmăririi bunurile pentru care s-a stipulat
inalienabilitatea, cât timp clauza produce efecte, dacă prin lege nu se
prevede altfel. SECȚIUNEA a 3-a
Limite judiciare Depășirea inconvenientelor normale ale vecinătății
Art. 630. -
(1) Dacă proprietarul cauzează, prin exercitarea dreptului său,
inconveniente mai mari decât cele normale în relațiile de vecinătate,
instanța de judecată poate, din
considerente de echitate, să îl oblige la despăgubiri în folosul celui
vătămat, precum și la restabilirea situației anterioare atunci când
acest lucru este posibil
(2) În cazul în care prejudiciul cauzat ar fi minor în raport cu
necesitatea sau utilitatea desfășurării activității prejudiciabile de
către proprietar, instanța va putea
încuviința desfășurarea acelei activități. Cel prejudiciat va avea însă dreptul la despăgubiri
(3) Dacă prejudiciul este iminent sau foarte probabil, instanța poate
să încuviințeze, pe cale de ordonanță președințială, măsurile necesare
pentru prevenirea
pagubei.
CAPITOLUL IV Proprietatea comună
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune
Art. 631. - Dispozițiile prezentului capitol se aplică ori de câte ori,
în temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobândire prevăzut de
lege, dreptul de proprietate
privată are 2 sau mai mulți titulari. Formele proprietății comune
Art. 632. -
(1) Formele proprietății comune sunt următoarele:
a) proprietatea pe cote-părți (coproprietatea);
b) proprietatea în devălmășie (devălmășia)
(2) Coproprietatea poate fi obișnuită sau forțată
(3) Coproprietatea forțată nu poate înceta prin partaj judiciar. Prezumția de coproprietate
Art. 633. - Dacă bunul este stăpânit în comun, coproprietatea se
prezumă, până la proba contrară. SECȚIUNEA a 2-a Coproprietatea
obișnuită Întinderea cotelor-părți
Art. 634. -
(1) Fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-părți din
dreptul de proprietate și poate dispune în mod liber de aceasta în
lipsă de stipulație contrară
(2) Cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară.
Dacă bunul a fost dobândit prin act juridic, proba contrară nu se va
putea face decât prin înscrisuri.
Repartizarea beneficiilor și a sarcinilor între coproprietari
Art. 635. - Coproprietarii vor împărți beneficiile și vor suporta
sarcinile coproprietății, proporțional cu cota lor parte din drept.
Exercitarea în comun a dreptului de
folosință
Art. 636. -
(1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun în măsura
în care nu schimbă destinația și nu aduce atingere drepturilor
celorlalți coproprietari
(2) Cel care, împotriva voinței celorlalți proprietari, exercită în mod
exclusiv folosința bunului comun poate fi obligat la despăgubiri.
Fructele bunului comun
Art. 637. - Fructele produse de bunul comun se cuvin tuturor
coproprietarilor, proporțional cu cota lor parte din drept. Dreptul la
restituirea cheltuielilor
Art. 638. -
(1) Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile producerii sau
culegerii fructelor are dreptul la restituirea acestor cheltuieli de
către coproprietari, în proporție
cu cotele lor părți
(2) Fructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun
însușite de un coproprietar fac parte din masa partajabilă cât timp ele
nu au fost consumate ori
înstrăinate sau nu au pierit și pot fi identificate distinct. În caz
contrar, coproprietarul interesat are dreptul la despăgubiri, cu
excepția cazului în care fructele au pierit
în mod fortuit. Dreptul la acțiunea în despăgubiri este supus prescripției, potrivit dreptului comun
(3) Dreptul de a reclama fructele civile ale bunului comun însușite de
un coproprietar este supus prescripției, potrivit dreptului comun. Modul
de folosire a bunului
comun
Art. 639. - Modul de folosire a bunului comun se stabilește prin
acordul coproprietarilor, iar în caz de neînțelegere, prin hotărâre
judecătorească. Actele de
conservare
Art. 640. - Fiecare coproprietar poate să facă acte de conservare cu
privire la bunul comun fără acordul celorlalți coproprietari. Actele de
administrare și de dispoziție
Art. 641. -
(1) Actele de administrare, precum încheierea sau denunțarea unor
contracte de locațiune, cesiunile de venituri imobiliare și altele
asemenea, cu privire la bunul
comun pot fi făcute numai cu acordul coproprietarilor ce dețin majoritatea cotelor-părți
(2) Actele de administrare care limitează în mod substanțial
posibilitatea unui coproprietar de a folosi bunul comun în raport cu
cota sa parte ori care impun acestuia
o sarcină excesivă prin raportare la cota sa parte sau la cheltuielile
suportate de către ceilalți coproprietari nu vor putea fi efectuate
decât cu acordul acestuia
(3) Coproprietarul sau coproprietarii interesați pot cere instanței să
suplinească acordul coproprietarului aflat în imposibilitate de a-și
exprima voința sau care se
opune în mod abuziv la efectuarea unui act de administrare indispensabil menținerii utilității sau valorii bunului
(4) Orice acte juridice de dispoziție cu privire la bunul comun, actele
de folosință cu titlu gratuit, cesiunile de venituri imobiliare și
locațiunile încheiate pe termen mai
mare de 3 ani, precum și actele care urmăresc exclusiv înfrumusețarea
bunului nu se pot încheia decât cu acordul tuturor coproprietarilor.
Orice act juridic cu titlu
gratuit va fi considerat act de dispoziție. Sancțiunile
Art. 642. -
(1) Actele juridice făcute cu nerespectarea regulilor prevăzute la art.
641 sunt inopozabile coproprietarului care nu a consimțit, expres ori
tacit, la încheierea actului
(2) Coproprietarului vătămat i se recunoaște dreptul ca, înainte de
partaj, să exercite acțiunile posesorii împotriva terțului care ar fi
intrat în posesia bunului comun în
urma încheierii actului. În acest caz, restituirea posesiei bunului se
va face în folosul tuturor coproprietarilor, cu daune-interese, dacă
este cazul, în sarcina celor care
au participat la încheierea actului. Acțiunile în justiție
Art. 643. -
(1) Fiecare coproprietar poate sta singur în justiție, indiferent de
calitatea procesuală, în orice acțiune privitoare la coproprietate,
inclusiv în cazul acțiunii în
revendicare
(2) Hotărârile judecătorești pronunțate în folosul coproprietății
profită tuturor coproprietarilor. Hotărârile judecătorești potrivnice
unui coproprietar nu sunt
opozabile celorlalți coproprietari
(3) Când acțiunea nu este introdusă de toți coproprietarii, pârâtul
poate cere instanței de judecată introducerea în cauză a celorlalți
coproprietari în calitate de
reclamanți, în termenul și condițiile prevăzute în Codul de procedură
civilă pentru chemarea în judecată a altor persoane. Contractele de
administrare a
coproprietății
Art. 644. -
(1) Se poate deroga de la dispozițiile art. 635, 636, 641 și art. 642
alin. (1) printr-un contract de administrare a coproprietății încheiat
cu acordul tuturor
coproprietarilor
(2) În cazul în care oricare dintre coproprietari denunță contractul de
administrare, acesta își încetează existența, rămânând aplicabile
regulile din prezenta secțiune
(3) În cazul în care, printre bunurile aflate în coproprietate, se află
și bunuri imobile, contractele de administrare a coproprietății și
declarațiile de denunțare a
acestora vor fi notate în cartea funciară, la cererea oricăruia dintre
coproprietari. Regulile aplicabile în cazul cotitularilor altor drepturi
reale
Art. 645. - Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod
corespunzător și în cazul exercitării împreună, de către două sau mai
multe persoane, a unui alt drept real
principal. SECȚIUNEA a 3-a Coproprietatea forțată §1. Dispoziții comune Cazurile de coproprietate forțată
Art. 646. - Se află în coproprietate forțată:
1. bunurile prevăzute la art. 649, 660, 687 și 1.141;
2. bunurile comune necesare sau utile pentru folosirea a două imobile
vecine, situate pe linia de hotar între acestea, cum ar fi potecile,
fântânile, drumurile și
izvoarele;
3. bunurile comune afectate utilizării a două sau a mai multor fonduri,
cum ar fi o centrală termică sau alte instalații care deservesc două
sau mai multe clădiri, un
drum comun într-un cartier de locuințe sau alte asemenea bunuri;
4. orice alt bun comun prevăzut de lege. Regimul juridic general
Art. 647. -
(1) Fiecare coproprietar poate exercita folosința bunului comun, cu
condiția să respecte destinația acestuia și să permită exercitarea
folosinței de către ceilalți
coproprietari
(2) Când bunul comun are caracter accesoriu în raport cu un bun
principal, fiecare coproprietar poate să dispună cu privire la cota sa
parte din dreptul de proprietate
asupra bunului comun numai odată cu exercitarea dreptului de dispoziție asupra bunului principal
(3) Cheltuielile pentru întreținerea și conservarea bunului comun se
suportă în mod proporțional cu cota-parte din drept a fiecărui
coproprietar. Când bunul comun
are caracter accesoriu, în absența unei convenții contrare, cota-parte
din drept a fiecărui coproprietar se stabilește în funcție de întinderea
bunului principal. §2.
Coproprietatea asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
I. Părțile comune Noțiune
Art. 648. -
(1) Dacă într-o clădire sau într-un ansamblu rezidențial există spații
cu destinație de locuință sau cu altă destinație având proprietari
diferiți, părțile din clădire care,
fiind destinate întrebuințării spațiilor respective, nu pot fi folosite
decât în comun sunt obiectul unui drept de coproprietate forțată
(2) Părțile comune sunt bunuri accesorii în raport cu spațiile
locative, care constituie bunurile principale în sensul art. 546.
Părțile comune
Art. 649. -
(1) Sunt considerate părți comune, în măsura în care prin lege ori prin act juridic nu se prevede altfel:
a) terenul pe care se află clădirea, compus atât din suprafața
construită, cât și din cea neconstruită necesară, potrivit naturii sau
destinației construcției, pentru a
asigura exploatarea normală a acesteia; pentru eventuala suprafață
excedentară proprietarii sunt titularii unei coproprietăți obișnuite;
b) fundația, curtea interioară, structura, structura de rezistență,
pereții perimetrali și despărțitori dintre proprietăți și/sau spațiile
comune, acoperișul, terasele,
scările și casa scărilor, holurile, pivnițele și subsolurile
necompartimentate, rezervoarele de apă, centralele termice proprii și
ascensoarele;
c) instalațiile de apă și canalizare, electrice, de telecomunicații, de
încălzire și de gaze de la branșament/racord până la punctul de
distribuție către părțile aflate în
proprietate exclusivă, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, precum și alte asemenea părți;
d) alte bunuri care, potrivit legii sau voinței părților, sunt în folosință comună
(2) Coșurile de fum și de aerisire, precum și spațiile pentru
spălătorii și uscătorii sunt considerate părți comune exclusiv pentru
coproprietarii care utilizează aceste
utilități în conformitate cu proiectul clădirii. Atribuirea în folosință exclusivă a părților comune
Art. 650. -
(1) Părțile comune pot fi atribuite coproprietarilor în folosință
exclusivă numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalți
coproprietari
(2) Decizia de atribuire în folosință exclusivă trebuie adoptată cu o
majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor și al
cotelor-părți. În clădirile unde sunt
constituite asociații de proprietari, decizia se adoptă de către
adunarea generală, cu aceeași majoritate. Actele juridice privind
cotele-părți
Art. 651. - Cota-parte din dreptul de proprietate asupra părților
comune are caracter accesoriu în raport cu dreptul de proprietate asupra
spațiului din clădire care
constituie bunul principal; înstrăinarea sau ipotecarea cotei-părți nu
se va putea face decât odată cu dreptul asupra spațiului care constituie
bunul principal. Stabilirea
cotelor-părți
Art. 652. - În lipsa unei stipulații contrare existente în titlurile de
proprietate, cotele-părți se stabilesc prin raportarea suprafeței utile
a fiecărui spațiu locativ la totalul
suprafeței utile a spațiilor locative din clădire.
II. Drepturile și obligațiile coproprietarilor Exercitarea dreptului de folosință
Art. 653. - Fiecare coproprietar poate folosi, în condițiile acordului
de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și
părțile comune, fără a aduce
atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba
destinația clădirii. În lipsa acordului de asociere, dispozițiile art.
647 rămân aplicabile. Cheltuielile legate de
întreținerea, repararea și exploatarea părților comune
Art. 654. -
(1) În lipsa unor prevederi legale sau înțelegeri contrare, fiecare
coproprietar suportă cheltuielile legate de întreținerea, repararea și
exploatarea părților comune, în
proporție cu cota sa parte
(2) Cu toate acestea, cheltuielile legate de părțile comune folosite
exclusiv de către unii dintre coproprietari cad în sarcina acestora din
urmă. Obligația de conservare
a clădirii
Art. 655. - Proprietarul este obligat să asigure întreținerea spațiului
care constituie bunul principal, astfel încât clădirea să se păstreze
în stare bună. Obligația de a
permite accesul în spațiile care constituie bunurile principale
Art. 656. -
(1) Coproprietarii sunt obligați să permită accesul în spațiile care
constituie bunuri principale pentru efectuarea lucrărilor necesare
conservării clădirii și întreținerii
părților comune
(2) În această situație, pentru prejudiciile cauzate, ei vor fi
despăgubiți de către asociația de proprietari sau, după caz, de către
proprietarul în interesul căruia au fost
efectuate lucrările. Regulile aplicabile în cazul distrugerii clădirii
Art. 657. -
(1) În cazul în care clădirea a fost distrusă în întregime ori într-o
proporție mai mare de jumătate din valoarea ei, orice coproprietar
poate, în lipsa unei înțelegeri
contrare, să solicite vânzarea la licitație publică a terenului și a materialelor de construcție care au rezultat
(2) În caz de distrugere a unei părți mai mici decât cea prevăzută la
alin. (1), coproprietarii vor contribui la refacerea părților comune,
proporțional cu cotele-părți.
Dacă unul sau mai mulți coproprietari refuză sau nu pot să participe la
refacere, ei sunt obligați să cedeze celorlalți coproprietari cotele
lor părți din dreptul de
proprietate. Prețul se stabilește de părți ori, în caz de neînțelegere,
de către instanța judecătorească. Încetarea destinației folosinței
comune
Art. 658. -
(1) Încetarea destinației de folosință comună pentru părțile comune din
clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat cu
o majoritate de două
treimi din numărul coproprietarilor
(2) În acest caz, devin aplicabile dispozițiile privitoare la
coproprietatea obișnuită și temporară. Cu toate acestea, înstrăinarea
sau ipotecarea se poate realiza dacă
există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), coproprietarii care nu
au votat ori, după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au
dreptul la o despăgubire justă stabilită
pe cale convențională ori, în caz de neînțelegere, pe cale judecătorească
(4) Constatarea încetării destinației de folosință comună pentru aceste
părți se face prin hotărâre a adunării generale a asociației de
proprietari adoptată cu o
majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor
(5) Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea
destinației folosinței comune se înscrie în mod corespunzător în cartea
funciară pe baza
documentației cadastrale întocmite în acest scop.
III. Asociația de proprietari Constituirea asociațiilor de proprietari
Art. 659. - În cazul clădirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau
în cazul ansamblurilor rezidențiale formate din locuințe individuale,
amplasate izolat, înșiruit sau
cuplat, în care există proprietăți comune și proprietăți individuale,
se constituie asociația de proprietari, care se organizează și
funcționează în condițiile legii. §3.
Coproprietatea asupra despărțiturilor comune Prezumția de coproprietate asupra despărțiturilor comune
Art. 660. -
(1) Zidul, șanțul, precum și orice altă despărțitură între două fonduri
sunt prezumate a fi în proprietatea comună a vecinilor, dacă nu rezultă
contrariul din titlul de
proprietate, dintr-un semn de necomunitate ori dacă proprietatea comună
nu a devenit proprietate exclusivă prin uzucapiune, în condițiile legii
(2) Dispozițiile art. 651 sunt aplicabile în mod corespunzător. Semnele de necomunitate
Art. 661. -
(1) Există semn de necomunitate a zidului atunci când culmea acestuia
este dreaptă și perpendiculară spre un fond și înclinată spre celălalt
fond. Zidul este prezumat
a fi în proprietatea exclusivă a proprietarului fondului către care este înclinată coama zidului
(2) Există semn de necomunitate a șanțului atunci când pământul este
aruncat ori înălțat exclusiv pe o parte a șanțului. Șanțul este prezumat
a fi în proprietatea
exclusivă a proprietarului fondului pe care este aruncat pământul
(3) Vor fi considerate semne de necomunitate orice alte semne care fac
să se prezume că zidul a fost construit exclusiv de unul dintre
proprietari. Obligația de
construire a despărțiturilor comune
Art. 662. -
(1) Oricare dintre vecini îi poate obliga pe proprietarii fondurilor
învecinate să contribuie la construirea unei despărțituri comune
(2) În lipsa unor dispoziții legale, a regulilor de urbanism sau a
obiceiului locului, înălțimea zidului comun se stabilește de părți, dar
fără a depăși 2 metri, socotindu-se
și coama zidului. Cheltuielile de întreținere și reparare a despărțiturilor comune
Art. 663. -
(1) Coproprietarii sunt ținuți să suporte cheltuielile ocazionate de
întreținerea și repararea despărțiturii comune, proporțional cu dreptul
fiecăruia
(2) Cu toate acestea, fiecare coproprietar poate să nu participe la
cheltuielile de întreținere și reparare, renunțând la dreptul său de
proprietate asupra despărțiturii
comune, dispozițiile în materie de carte funciară fiind aplicabile.
Coproprietarul nu va putea fi apărat de a participa la cheltuieli, în
cazul în care are o construcție
sprijinită de zidul comun ori în cazul în care trage un alt folos din
exploatarea despărțiturii comune. Construcțiile și instalațiile aflate
în legătură cu zidul comun
Art. 664. -
(1) Oricare dintre coproprietari are dreptul să sprijine construcții
ori să instaleze grinzi în zidul comun cu obligația de a lăsa 6
centimetri spre celălalt coproprietar și
fără a afecta dreptul acestuia de a sprijini construcțiile sale ori de a instala propriile grinzi în zidul comun
(2) Un coproprietar va avea dreptul de a scurta grinzile puse de
vecinul său până în jumătatea zidului, în cazul în care ar dori să
instaleze el însuși grinzi ori să
construiască un coș de fum în același loc. Înălțarea zidului comun
Art. 665. -
(1) Oricare dintre coproprietari poate să înalțe zidul, cu îndatorirea
de a suporta singur cheltuielile de înălțare peste limita zidului comun,
precum și cheltuielile de
reparare a părții comune a zidului ca urmare a înălțării acestuia
(2) În cazul în care zidul nu poate rezista înălțării, proprietarul
care dorește să facă această înălțare este dator să reconstruiască zidul
în întregime luând din fondul
său suprafața pentru a asigura grosimea necesară zidului nou-ridicat
(3) Vecinul care nu a contribuit la înălțare poate dobândi
coproprietatea, plătind jumătate din valoarea actualizată a materialelor
și manoperei folosite, precum și,
dacă este cazul, jumătate din valoarea terenului întrebuințat pentru
îngroșarea zidului. Dobândirea coproprietății asupra despărțiturilor
Art. 666. - Vecinul care nu a contribuit la realizarea despărțiturii
comune poate dobândi un drept de coproprietate asupra despărțiturii,
plătind jumătate din valoarea
actualizată a materialelor și manoperei folosite și, după caz, jumătate
din valoarea terenului pe care despărțitura a fost construită.
Dispozițiile în materie de carte
funciară rămân aplicabile. SECȚIUNEA a 4-a Proprietatea comună în devălmășie Proprietatea comună în devălmășie
Art. 667. - Există proprietate în devălmășie atunci când, prin efectul
legii sau în temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate aparține
concomitent mai multor
persoane fără ca vreuna dintre acestea să fie titularul unei cote-părți
determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor
comune. Regulile aplicabile
proprietății devălmașe
Art. 668. -
(1) Dacă se naște prin efectul legii, proprietatea în devălmășie este
supusă dispozițiilor acelei legi care se completează, în mod
corespunzător, cu cele privind regimul
comunității legale
(2) În cazul în care izvorul proprietății în devălmășie este un act
juridic, dispozițiile privitoare la regimul comunității legale se aplică
în mod corespunzător. SECȚIUNEA
a 5-a Partajul Imprescriptibilitatea acțiunii de partaj
Art. 669. - Încetarea coproprietății prin partaj poate fi cerută
oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act
juridic ori hotărâre judecătorească.
Felurile partajului
Art. 670. - Partajul poate fi făcut prin bună învoială sau prin
hotărâre judecătorească, în condițiile legii. Împărțeala părților comune
ale clădirilor
Art. 671. -
(1) Partajul este inadmisibil în cazurile prevăzute de secțiunile a 3-a
și a 4-a din prezentul capitol, precum și în alte cazuri prevăzute de
lege
(2) Cu toate acestea, partajul poate fi cerut în cazul părților comune
din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente atunci când aceste
părți încetează de a mai fi
destinate folosinței comune
(3) În cazul proprietății periodice și în celelalte cazuri de
coproprietate forțată, partajul este posibil numai prin bună învoială.
Convențiile privitoare la suspendarea
partajului
Art. 672. - Convențiile privind suspendarea partajului nu pot fi
încheiate pentru o perioadă mai mare de 5 ani. În cazul imobilelor,
convențiile trebuie încheiate în
formă autentică și supuse formalităților de publicitate prevăzute de
lege. Suspendarea pronunțării partajului prin hotărâre judecătorească
Art. 673. - Instanța sesizată cu cererea de partaj poate suspenda
pronunțarea partajului, pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce
prejudicii grave intereselor
celorlalți coproprietari. Dacă pericolul acestor prejudicii este
înlăturat înainte de împlinirea termenului, instanța, la cererea părții
interesate, va reveni asupra măsurii.
Condițiile speciale privind capacitatea de exercițiu
Art. 674. - Dacă un coproprietar este lipsit de capacitate de exercițiu
ori are capacitate de exercițiu restrânsă, partajul va putea fi făcut
prin bună învoială numai cu
autorizarea instanței de tutelă, precum și, dacă este cazul, a
ocrotitorului legal. Inadmisibilitatea partajului în cazul uzucapiunii
Art. 675. - Partajul poate fi cerut chiar atunci când unul dintre
coproprietari a folosit exclusiv bunul, afară de cazul când acesta l-a
uzucapat, în condițiile legii. Regulile
privitoare la modul de împărțire
Art. 676. -
(1) Partajul bunurilor comune se va face în natură, proporțional cu cota-parte a fiecărui coproprietar
(2) Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face în unul dintre următoarele moduri:
a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora;
b) vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de
neînțelegere, la licitație publică, în condițiile legii, și distribuirea
prețului către coproprietari
proporțional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei. Datoriile născute în legătură cu bunul comun
Art. 677. -
(1) Oricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor
născute în legătură cu coproprietatea și care sunt scadente ori devin
scadente în cursul anului în care
are loc partajul
(2) Suma necesară pentru stingerea acestor obligații va fi preluată, în
lipsa unei stipulații contrare, din prețul vânzării bunului comun cu
ocazia partajului și va fi
suportată de către coproprietari proporțional cu cota-parte a fiecăruia. Executarea silită privitoare la bunul comun
Art. 678. -
(1) Creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din
dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanței împărțeala bunului,
caz în care urmărirea se va
face asupra părții de bun sau, după caz, asupra sumei de bani cuvenite debitorului
(2) În cazul vânzării silite a unei cote-părți din dreptul de
proprietate asupra unui bun, executorul judecătoresc îi va notifica pe
ceilalți coproprietari cu cel puțin două
săptămâni înainte de data stabilită pentru vânzare, înștiințându-i
despre ziua, ora și locul licitației. La preț egal, coproprietarii vor
fi preferați la adjudecarea coteipărți
(3) Creditorii care au un drept de garanție asupra bunului comun ori
cei a căror creanță s-a născut în legătură cu conservarea sau
administrarea acestuia au dreptul să
urmărească silit bunul, în mâinile oricui s-ar găsi, atât înainte, cât și după partaj
(4) Convențiile de suspendare a împărțelii pot fi opuse creditorilor
numai dacă, înainte de nașterea creanțelor, au dobândit dată certă în
cazul bunurilor mobile sau
au fost autentificate în cazul bunurilor imobile și s-au îndeplinit
formalitățile de publicitate prevăzute de lege, dacă este cazul.
Drepturile creditorilor personali ai
coproprietarului
Art. 679. -
(1) Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea,
să intervină, pe cheltuiala lor, în partajul cerut de coproprietari ori
de un alt creditor. Ei nu pot
însă să atace un partaj efectuat, afară numai dacă acesta s-a făcut în
lipsa lor și fără să se țină seama de opoziția pe care au făcut-o,
precum și în cazurile când partajul
a fost simulat ori s-a făcut astfel încât creditorii nu au putut să intervină în proces
(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul creditorilor
care au un drept de garanție asupra bunului comun ori al celor a căror
creanță s-a născut în legătură cu
conservarea sau administrarea acestuia. Efectele juridice ale partajului
Art. 680. -
(1) Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau,
după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu începere
de la data stabilită în actul
de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul
împărțelii voluntare, sau, după caz, de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătorești
(2) În cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc
numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea
judecătorească rămasă
definitivă, după caz, au fost înscrise în cartea funciară. Opozabilitatea unor acte juridice
Art. 681. - Actele încheiate, în condițiile legii, de un coproprietar
cu privire la bunul comun rămân valabile și sunt opozabile celui căruia
i-a fost atribuit bunul în urma
partajului. Strămutarea garanțiilor
Art. 682. - Garanțiile constituite de un coproprietar asupra cotei sale
părți se strămută de drept asupra bunului atribuit acestuia sau, după
caz, a sumelor de bani care
i-au fost atribuite prin partaj. Garanția pentru evicțiune și vicii ascunse
Art. 683. -
(1) Coproprietarii își datorează, în limita cotelor-părți, garanție
pentru evicțiune și vicii ascunse, dispozițiile legale privitoare la
obligația de garanție a vânzătorului
aplicându-se în mod corespunzător
(2) Fiecare este obligat să îl despăgubească pe coproprietarul
prejudiciat prin efectul evicțiunii sau al viciului ascuns. Dacă unul
dintre coproprietari este insolvabil,
partea datorată de acesta se va suporta, proporțional, de către ceilalți coproprietari, inclusiv de coproprietarul prejudiciat
(3) Coproprietarii nu datorează garanție dacă prejudiciul este urmarea
faptei săvârșite de un alt coproprietar sau dacă au fost scutiți prin
actul de partaj. Desființarea
partajului
Art. 684. -
(1) Partajul prin bună învoială poate fi desființat pentru aceleași cauze ca și contractele
(2) Partajul făcut fără participarea tuturor coproprietarilor este lovit de nulitate absolută
(3) Partajul este însă valabil chiar dacă nu cuprinde toate bunurile
comune; pentru bunurile omise se poate face oricând un partaj
suplimentar. Înstrăinarea bunurilor
atribuite
Art. 685. - Nu poate invoca nulitatea relativă a partajului prin bună
învoială coproprietarul care, cunoscând cauza de nulitate, înstrăinează
în tot sau în parte bunurile
atribuite. Regulile aplicabile bunurilor aflate în coproprietate și în devălmășie
Art. 686. - Prevederile prezentei secțiuni sunt aplicabile bunurilor
aflate în coproprietate, indiferent de izvorul său, precum și celor
aflate în devălmășie.
CAPITOLUL V Proprietatea periodică
Proprietatea periodică
Art. 687. - Dispozițiile prezentului capitol se aplică, în absența unei
reglementări speciale, ori de câte ori mai multe persoane exercită
succesiv și repetitiv atributul
folosinței specific dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau
imobil, în intervale de timp determinate, egale sau inegale. Temeiul
proprietății periodice
Art. 688. - Proprietatea periodică se naște în temeiul unui act
juridic, dispozițiile în materie de carte funciară aplicându-se în mod
corespunzător. Valabilitatea actelor
încheiate de coproprietar
Art. 689. -
(1) În privința intervalului de timp ce îi revine, orice coproprietar
poate încheia, în condițiile legii, acte precum închirierea, vânzarea,
ipotecarea și altele asemenea
(2) Actele de administrare sau de dispoziție privind cota-parte din
dreptul de proprietate aferentă unui alt interval de timp sunt
inopozabile titularului cotei-părți
respective. Dispozițiile art. 642 alin. (2) și art. 643 se aplică în mod corespunzător
(3) În raporturile cu terții cocontractanți de bună-credință, actele de
administrare sau de dispoziție menționate la alin. (2) sunt anulabile.
Drepturile și obligațiile
coproprietarilor
Art. 690. -
(1) Fiecare coproprietar este obligat să facă toate actele de
conservare, în așa fel încât să nu împiedice ori să nu îngreuneze
exercitarea drepturilor celorlalți
coproprietari. Pentru reparațiile mari, coproprietarul care avansează
cheltuielile necesare are dreptul la despăgubiri în raport cu valoarea
drepturilor celorlalți
coproprietari
(2) Actele prin care se consumă în tot sau în parte substanța bunului pot fi făcute numai cu acordul celorlalți coproprietari
(3) La încetarea intervalului, coproprietarul este dator să predea
bunul coproprietarului îndreptățit să îl folosească în următorul
interval
(4) Coproprietarii pot încheia un contract de administrare,
dispozițiile art. 644 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
Obligația de despăgubire și excluderea
Art. 691. -
(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul capitol atrage plata de despăgubiri
(2) În cazul în care unul dintre coproprietari tulbură în mod grav
exercitarea proprietății periodice, acesta va putea fi exclus, prin
hotărâre judecătorească, la cererea
coproprietarului vătămat
(3) Excluderea va putea fi dispusă numai dacă unul dintre ceilalți coproprietari sau un terț cumpără cota-parte a celui exclus
(4) În acest scop, se va pronunța, mai întâi, o încheiere de admitere
în principiu a cererii de excludere, prin care se va stabili că sunt
îndeplinite condițiile excluderii,
încheiere care va putea fi atacată cu recurs pe cale separată
(5) După rămânerea definitivă a încheierii de admitere în principiu, în
absența înțelegerii părților, se va stabili prețul vânzării silite pe
bază de expertiză. După
consemnarea prețului la instituția de credit stabilită de instanță, se
va pronunța hotărârea care va ține loc de contract de vânzare-cumpărare
(6) După rămânerea definitivă a acestei hotărâri, dobânditorul își va
putea înscrie dreptul în cartea funciară, iar transmițătorul va putea să
ridice suma consemnată la
instituția de credit stabilită de instanță. Încetarea proprietății periodice
Art. 692. - Proprietatea periodică încetează prin radiere din cartea
funciară în temeiul dobândirii de către o singură persoană a tuturor
cotelor-părți din dreptul de
proprietate periodică, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
TITLUL III Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
CAPITOLUL I Superficia
Noțiune
Art. 693. -
(1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe
terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia
superficiarul dobândește un
drept de folosință
(2) Dreptul de superficie se dobândește în temeiul unui act juridic,
precum și prin uzucapiune sau prin alt mod prevăzut de lege.
Dispozițiile în materie de carte
funciară rămân aplicabile
(3) Superficia se poate înscrie și în temeiul unui act juridic prin
care proprietarul întregului fond a transmis exclusiv construcția ori a
transmis terenul și construcția, în
mod separat, către două persoane, chiar dacă nu s-a stipulat expres constituirea superficiei
(4) În situația în care s-a construit pe terenul altuia, superficia se
poate înscrie pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a
invoca accesiunea, în
favoarea constructorului. De asemenea, ea se poate înscrie în favoarea
unui terț pe baza cesiunii dreptului de a invoca accesiunea. Durata
dreptului de superficie
Art. 694. - Dreptul de superficie se poate constitui pe o durată de cel
mult 99 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate
fi reînnoit. Întinderea și
exercitarea dreptului de superficie
Art. 695. -
(1) Dreptul de superficie se exercită în limitele și în condițiile
actului constitutiv. În lipsa unei stipulații contrare, exercitarea
dreptului de superficie este delimitată de
suprafața de teren pe care urmează să se construiască și de cea
necesară exploatării construcției sau, după caz, de suprafața de teren
aferentă și de cea necesară
exploatării construcției edificate
(2) În cazul prevăzut la art. 693 alin. (3), în absența unei stipulații
contrare, titularul dreptului de superficie nu poate modifica structura
construcției. El o poate însă
demola, dar cu obligația de a o reconstrui în forma inițială
(3) În cazul în care superficiarul modifică structura construcției,
proprietarul terenului poate să ceară, în termen de 3 ani, încetarea
dreptului de superficie sau
repunerea în situația anterioară. În al doilea caz, curgerea termenului
de prescripție de 3 ani este suspendată până la expirarea duratei
superficiei
(4) Titularul poate dispune în mod liber de dreptul său. Cât timp
construcția există, dreptul de folosință asupra terenului se poate
înstrăina ori ipoteca numai odată cu
dreptul de proprietate asupra construcției. Acțiunea confesorie de superficie
Art. 696. -
(1) Acțiunea confesorie de superficie poate fi intentată împotriva
oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului, chiar și a
proprietarului terenului
(2) Dreptul la acțiune este imprescriptibil. Evaluarea prestației superficiarului
Art. 697. -
(1) În cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă
părțile nu au prevăzut alte modalități de plată a prestației de către
superficiar, titularul dreptului de
superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria
stabilită pe piața liberă, ținând seama de natura terenului, de
destinația construcției în cazul în
care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum și de
orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinței
(2) În caz de neînțelegere între părți, suma datorată proprietarului
terenului va fi stabilită pe cale judecătorească. Cazurile de încetare a
superficiei
Art. 698. - Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciară, pentru una dintre următoarele cauze:
a) la expirarea termenului;
b) prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane;
c) prin pieirea construcției, dacă există stipulație expresă în acest sens;
d) în alte cazuri prevăzute de lege. Efectele încetării superficiei prin expirarea termenului
Art. 699. -
(1) În cazul prevăzut la art. 698 lit. a), în absența unei stipulații
contrare, proprietarul terenului dobândește dreptul de proprietate
asupra construcției edificate de
superficiar prin accesiune, cu obligația de a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului
(2) Când construcția nu exista în momentul constituirii dreptului de
superficie, iar valoarea acesteia este egală sau mai mare decât aceea a
terenului, proprietarul
terenului poate cere obligarea constructorului să cumpere terenul la
valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă nu ar fi existat
construcția. Constructorul
poate refuza să cumpere terenul dacă ridică, pe cheltuiala sa,
construcția clădită pe teren și repune terenul în situația anterioară
(3) În absența unei înțelegeri contrare încheiate cu proprietarul
terenului, dezmembrămintele consimțite de superficiar se sting în
momentul încetării dreptului de
superficie. Ipotecile care grevează dreptul de superficie se strămută
de drept asupra sumei primite de la proprietarul terenului în cazul
prevăzut la alin. (1), se extind
de drept asupra terenului în cazul prevăzut la alin. (2) teza I sau se
strămută de drept asupra materialelor în cazul prevăzut la alin. (2)
teza a II-a
(4) Ipotecile constituite cu privire la teren pe durata existenței
superficiei nu se extind cu privire la întregul imobil în momentul
încetării dreptului de superficie în
cazul prevăzut la alin. (1). Ele se strămută de drept asupra sumei de
bani primite de proprietarul terenului în cazul prevăzut la alin. (2)
teza I sau se extind de drept cu
privire la întregul teren în cazul prevăzut la alin. (2) teza a II-a. Efectele încetării superficiei prin consolidare
Art. 700. -
(1) În cazul în care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare,
în absența unei stipulații contrare, dezmembrămintele consimțite de
superficiar se mențin pe
durata pentru care au fost constituite, dar nu mai târziu de împlinirea termenului inițial al superficiei
(2) Ipotecile născute pe durata existenței superficiei se mențin
fiecare în funcție de obiectul asupra căruia s-au constituit. Efectele
încetării superficiei prin pieirea
construcției
Art. 701. -
(1) În cazul stingerii dreptului de superficie prin pieirea
construcției, drepturile reale care grevează dreptul de superficie se
sting, dacă legea nu prevede altfel
(2) Ipotecile născute cu privire la nuda proprietate asupra terenului
pe durata existenței dreptului de superficie se mențin asupra dreptului
de proprietate reîntregit.
Alte dispoziții aplicabile
Art. 702. - Dispozițiile prezentului capitol sunt aplicabile și în
cazul plantațiilor, precum și al altor lucrări autonome cu caracter
durabil.
CAPITOLUL II Uzufructul
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune
Art. 703. - Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și
de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu
îndatorirea de a-i conserva
substanța. Constituirea uzufructului
Art. 704. -
(1) Uzufructul se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte
moduri prevăzute de lege, dispozițiile în materie de carte funciară
fiind aplicabile
(2) Uzufructul se poate constitui numai în favoarea unei persoane existente. Acțiunea confesorie de uzufruct
Art. 705. - Dispozițiile art. 696 alin. (1) se aplică uzufructului în mod corespunzător. Obiectul uzufructului
Art. 706. - Pot fi date în uzufruct orice bunuri mobile sau imobile,
corporale ori incorporale, inclusiv o masă patrimonială, o
universalitate de fapt ori o cotă-parte din
acestea. Accesoriile bunurilor ce formează obiectul uzufructului
Art. 707. - Uzufructul poartă asupra tuturor accesoriilor bunului dat
în uzufruct, precum și asupra a tot ce se unește sau se încorporează în
acesta. Durata
uzufructului
Art. 708. -
(1) Uzufructul în favoarea unei persoane fizice este cel mult viager
(2) Uzufructul constituit în favoarea unei persoane juridice poate avea
durata de cel mult 30 de ani. Atunci când este constituit cu depășirea
acestui termen,
uzufructul se reduce de drept la 30 de ani
(3) Dacă nu s-a prevăzut durata uzufructului, se prezumă că este viager
sau, după caz, că este constituit pe o durată de 30 de ani
(4) Uzufructul constituit până la data la care o altă persoană va
ajunge la o anumită vârstă durează până la acea dată, chiar dacă acea
persoană ar muri înainte de
împlinirea vârstei stabilite. SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și obligațiile
uzufructuarului și ale nudului proprietar §1. Drepturile
uzufructuarului și ale nudului proprietar
Drepturile uzufructuarului
Art. 709. - În lipsă de stipulație contrară, uzufructuarul are
folosința exclusivă a bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele
acestuia. Fructele naturale și industriale
Art. 710. - Fructele naturale și industriale percepute după
constituirea uzufructului aparțin uzufructuarului, iar cele percepute
după stingerea uzufructului revin
nudului proprietar, fără a putea pretinde unul altuia despăgubiri
pentru cheltuielile ocazionate de producerea lor. Fructele civile
Art. 711. - Fructele civile se cuvin uzufructuarului proporțional cu
durata uzufructului, dreptul de a le pretinde dobândindu-se zi cu zi.
Cvasiuzufructul
Art. 712. - Dacă uzufructul cuprinde, printre altele, și bunuri
consumptibile, cum ar fi bani, grâne, băuturi, uzufructuarul are dreptul
de a dispune de ele, însă cu
obligația de a restitui bunuri de aceeași cantitate, calitate și
valoare sau, la alegerea proprietarului, contravaloarea lor la data
stingerii uzufructului. Uzufructul asupra
bunurilor neconsumptibile
Art. 713. -
(1) Dacă uzufructul poartă asupra unor bunuri care, fără a fi
consumptibile, se uzează ca urmare a utilizării lor, uzufructuarul are
dreptul de a le folosi ca un bun
proprietar și potrivit destinației lor
(2) În acest caz, el nu va fi obligat să le restituie decât în starea în care se vor afla la data stingerii uzufructului
(3) Uzufructuarul poate să dispună, ca un bun proprietar, de bunurile
care, fără a fi consumptibile, se deteriorează rapid prin utilizare. În
acest caz, la sfârșitul
uzufructului, uzufructuarul va restitui valoarea pe care ar fi avut-o bunul la această din urmă dată. Cesiunea uzufructului
Art. 714. -
(1) În absența unei prevederi contrare, uzufructuarul poate ceda
dreptul său unei alte persoane fără acordul nudului proprietar,
dispozițiile în materie de carte
funciară fiind aplicabile
(2) Uzufructuarul rămâne dator exclusiv față de nudul proprietar numai
pentru obligațiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea
cesiunii, uzufructuarul și
cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor față de nudul proprietar
(3) După notificarea cesiunii, cesionarul este dator față de nudul
proprietar pentru toate obligațiile născute după notificarea cesiunii.
În acest caz, uzufructuarului i se
aplică, în mod corespunzător, dispozițiile legale din materia fideiusiunii
(4) După cesiune, dreptul de uzufruct continuă, după caz, până la
împlinirea termenului inițial sau până la decesul uzufructuarului
inițial. Contractele de locațiune
Art. 715. -
(1) Uzufructuarul are dreptul de a închiria sau, după caz, de a arenda bunul primit în uzufruct
(2) Locațiunile de imobile încheiate de uzufructuar, înscrise în cartea
funciară, sunt opozabile proprietarului sau moștenitorilor acestuia,
după stingerea uzufructului
prin decesul sau, după caz, încetarea existenței juridice a
uzufructuarului, până la împlinirea termenului lor, dar nu mai mult de 3
ani de la încetarea uzufructului
(3) Reînnoirile de închirieri de imobile sau de arendări făcute de
uzufructuar și înscrise în cartea funciară înainte de expirarea
contractelor inițiale sunt opozabile
proprietarului și moștenitorilor săi pe o perioadă de cel mult 6 luni
ori, după caz, de un an, dacă la data stingerii uzufructului nu au fost
puse în executare. În niciun
caz, locațiunile nu pot dura mai mult de 3 ani de la data stingerii uzufructului
(4) În cazul în care uzufructul s-a stins prin expirarea termenului,
locațiunile încetează, în toate cazurile, odată cu stingerea
uzufructului. Lucrările și îmbunătățirile
Art. 716. -
(1) La încetarea uzufructului, uzufructuarul nu poate pretinde vreo
despăgubire pentru lucrările adăugate unui bun imobil, cu excepția celor
necesare, sau pentru
îmbunătățirile aduse unui bun mobil, chiar atunci când prin acestea s-a sporit valoarea bunului
(2) Dacă lucrările sau îmbunătățirile au fost făcute fără încuviințarea
proprietarului, acesta poate cere obligarea uzufructuarului la
ridicarea lor și la readucerea
bunului în starea în care i-a fost încredințat
(3) Uzufructuarul va putea cere o indemnizație echitabilă pentru
lucrările necesare adăugate. De asemenea, el va putea cere o
indemnizație echitabilă și pentru
celelalte lucrări adăugate sau pentru îmbunătățirile făcute cu
încuviințarea proprietarului, dacă prin acestea s-a sporit valoarea
bunului
(4) În cazul lucrărilor autonome făcute de uzufructuar asupra unui bun
imobil, vor fi aplicabile, în mod corespunzător, în lipsă de stipulație
sau dispoziție legală
contrară, dispozițiile din materia accesiunii imobiliare artificiale. Exploatarea pădurilor tinere
Art. 717. -
(1) Dacă uzufructul cuprinde păduri tinere destinate de proprietarul
lor unor tăieri periodice, uzufructuarul este dator să păstreze ordinea
și câtimea tăierii, potrivit
regulilor stabilite de proprietar în conformitate cu dispozițiile
legale, fără ca uzufructuarul să poată pretinde vreo despăgubire pentru
părțile lăsate netăiate în timpul
uzufructului
(2) Arborii care se scot din pepiniere fără degradarea acestora nu fac
parte din uzufruct decât cu obligația uzufructuarului de a se conforma
dispozițiilor legale în ce
privește înlocuirea lor. Exploatarea pădurilor înalte
Art. 718. -
(1) Uzufructuarul poate, conformându-se dispozițiilor legale și
folosinței obișnuite a proprietarului, să exploateze părțile de păduri
înalte care au fost destinate tăierii
regulate, fie că aceste tăieri se fac periodic pe o întindere de pământ
determinată, fie că se fac numai pentru un număr de arbori aleși pe
toată suprafața fondului
(2) În celelalte cazuri, uzufructuarul nu poate tăia arborii înalți; va
putea însă întrebuința, pentru a face reparațiile la care este obligat,
arbori căzuți accidental; în
acest scop poate chiar să taie arborii trebuincioși, cu îndatorirea
însă de a constata, în prezența nudului proprietar, această trebuință.
Alte drepturi ale
uzufructuarului asupra pădurilor ce fac obiectul uzufructului
Art. 719. - Uzufructuarul poate lua din păduri araci pentru vii; poate,
de asemenea, lua produsele anuale sau periodice ale arborilor, cu
respectarea folosinței
obișnuite a proprietarului, în limitele dispozițiilor legale. Dreptul asupra pomilor fructiferi
Art. 720. - Pomii fructiferi ce se usucă și cei căzuți accidental se
cuvin uzufructuarului cu îndatorirea de a-i înlocui cu alții. Dreptul
asupra carierelor de piatră și de
nisip aflate în exploatare
Art. 721. - În condițiile legii, uzufructuarul se folosește întocmai ca
nudul proprietar de carierele de piatră și de nisip ce sunt în
exploatare la constituirea dreptului de
uzufruct. Situația carierelor de piatră și de nisip nedeschise și a comorilor
Art. 722. - Uzufructuarul nu are niciun drept asupra carierelor
nedeschise încă și nici asupra comorii ce s-ar putea descoperi în timpul
uzufructului. §2. Obligațiile
uzufructuarului și ale nudului proprietar Inventarierea bunurilor
Art. 723. -
(1) Uzufructuarul preia bunurile în starea în care se află la data
constituirii uzufructului; acesta nu va putea intra însă în posesia lor
decât după inventarierea bunurilor
mobile și constatarea stării în care se află imobilele, cu excepția
cazului în care uzufructul unui bun mobil este dobândit prin uzucapiune
(2) Inventarul se întocmește numai în prezența nudului proprietar ori
după notificarea acestuia. Respectarea destinației bunurilor
Art. 724. - În exercitarea dreptului său, uzufructuarul este ținut să
respecte destinația dată bunurilor de nudul proprietar, cu excepția
cazului în care se asigură o
creștere a valorii bunului sau cel puțin nu se prejudiciază în niciun
fel interesele proprietarului. Răspunderea uzufructuarului pentru
prejudicii
Art. 725. - Uzufructuarul este obligat să îl despăgubească pe nudul
proprietar pentru orice prejudiciu cauzat prin folosirea
necorespunzătoare a bunurilor date în
uzufruct. Constituirea garanției pentru îndeplinirea obligațiilor uzufructuarului
Art. 726. -
(1) În lipsa unei stipulații contrare, uzufructuarul este obligat să depună o garanție pentru îndeplinirea obligațiilor sale
(2) Sunt scutiți să depună garanție vânzătorul și donatorul care și-au rezervat dreptul de uzufruct
(3) În cazul în care uzufructuarul este scutit de garanție, instanța
poate dispune depunerea unei garanții sau luarea unei măsuri
conservatorii atunci când
uzufructuarul, prin fapta sa ori prin starea de insolvabilitate în care
se află, pune în pericol drepturile nudului proprietar. Numirea
administratorului
Art. 727. -
(1) Dacă uzufructuarul nu poate oferi o garanție, instanța, la cererea
nudului proprietar, va numi un administrator al imobilelor și va dispune
ca fructele civile încasate
și sumele ce reprezintă contravaloarea fructelor naturale și
industriale percepute să fie depuse la o instituție de credit aleasă de
părți. În acest caz, uzufructuarul va
încasa numai dobânzile aferente
(2) Nudul proprietar poate cere vânzarea bunurilor ce se uzează prin
folosință și depunerea sumelor la o instituție de credit aleasă de
părți. Dobânzile produse în
cursul uzufructului revin uzufructuarului
(3) Cu toate acestea, uzufructuarul va putea cere să îi fie lăsate o
parte din bunurile mobile necesare folosinței sale sau familiei sale, cu
obligația de a le restitui la
stingerea uzufructului. Întârzierea în depunerea garanției
Art. 728. - Întârzierea în depunerea garanției nu afectează dreptul
uzufructuarului de a percepe fructele care i se cuvin de la data
constituirii uzufructului. Modul de
suportare a reparațiilor de către uzufructuar și nudul proprietar
Art. 729. -
(1) Uzufructuarul este obligat să efectueze reparațiile de întreținere a bunului
(2) Reparațiile mari sunt în sarcina nudului proprietar
(3) Sunt reparații mari acelea ce au ca obiect o parte importantă din
bun și care implică o cheltuială excepțională, cum ar fi cele
referitoare la consolidarea ori
reabilitarea construcțiilor privind structura de rezistență, zidurile
interioare și/sau exterioare, acoperișul, instalațiile electrice,
termice ori sanitare aferente acestora,
la înlocuirea sau repararea motorului ori caroseriei unui automobil sau a unui sistem electronic în ansamblul său
(4) Reparațiile mari sunt în sarcina uzufructuarului atunci când sunt
determinate de neefectuarea reparațiilor de întreținere. Efectuarea
reparațiilor mari
Art. 730. -
(1) Uzufructuarul este obligat să îl înștiințeze pe nudul proprietar despre necesitatea reparațiilor mari
(2) Atunci când nudul proprietar nu efectuează la timp reparațiile
mari, uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa, nudul proprietar
fiind obligat să restituie
contravaloarea lor până la sfârșitul anului în curs, actualizată la
data plății. Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit
Art. 731. - Uzufructuarul și nudul proprietar nu sunt obligați să
reconstruiască ceea ce s-a distrus datorită vechimii ori dintr-un caz
fortuit. Uzufructul cu titlu
particular
Art. 732. - Uzufructuarul cu titlu particular nu este obligat la plata
datoriilor pentru care fondul este ipotecat, iar dacă le va plăti, are
acțiune contra nudului
proprietar. Suportarea sarcinilor și a cheltuielilor în caz de litigiu
Art. 733. -
(1) Uzufructuarul suportă toate sarcinile și cheltuielile ocazionate de
litigiile privind folosința bunului, culegerea fructelor ori încasarea
veniturilor
(2) Dacă bunul este asigurat, pe durata uzufructului primele de
asigurare sunt plătite de uzufructuar. Înștiințarea nudului proprietar
Art. 734. - Uzufructuarul este obligat să aducă de îndată la cunoștința
nudului proprietar orice uzurpare a fondului și orice contestare a
dreptului de proprietate, sub
sancțiunea obligării la plata de daune-interese. Suportarea sarcinilor și a cheltuielilor proprietății
Art. 735. -
(1) Cheltuielile și sarcinile proprietății revin nudului proprietar
(2) Atunci când sarcinile și cheltuielile proprietarului au fost
suportate de uzufructuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea
acestora, iar când uzufructul este
cu titlu oneros, nudul proprietar datorează acestuia și dobânda legală. Obligațiile în caz de pieire a turmei
Art. 736. -
(1) Dacă turma dată în uzufruct a pierit în întregime din cauze
neimputabile uzufructuarului, acesta va restitui numai pieile ori
valoarea acestora
(2) Dacă turma nu a pierit în întregime, uzufructuarul este obligat să
înlocuiască animalele pierite cu cele de prăsilă. §3. Dispoziții
speciale Opozabilitatea uzufructului
asupra creanțelor
Art. 737. - Uzufructul asupra unei creanțe este opozabil terților în
aceleași condiții ca și cesiunea de creanță și cu îndeplinirea
formalităților de publicitate prevăzute
de lege. Drepturile și obligațiile în cazul uzufructului asupra creanțelor
Art. 738. -
(1) Uzufructuarul are dreptul să încaseze capitalul și să perceapă
dobânzile creanței și să îndeplinească toate actele necesare pentru
conservarea ori încasarea
dobânzilor. Titularul dreptului de creanță poate face toate actele de
dispoziție care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului
(2) După plata creanței, uzufructul continuă asupra capitalului, cu
obligația uzufructuarului de a-l restitui creditorului la stingerea
uzufructului
(3) Uzufructuarul suportă toate cheltuielile și sarcinile referitoare la dobânzi. Uzufructul rentei viagere
Art. 739. - Uzufructuarul rentei viagere are dreptul de a percepe, pe
durata uzufructului său, veniturile dobândite zi cu zi. Acesta va fi
obligat numai la restituirea
veniturilor încasate cu anticipație. Dreptul de a spori capitalul
Art. 740. -
(1) Dreptul de a spori capitalul care face obiectul uzufructului, cum
ar fi cel de a dobândi valori mobiliare, aparține nudului proprietar,
iar uzufructuarul are numai
dreptul de a exercita uzufructul asupra bunurilor astfel dobândite
(2) Dacă nudul proprietar cedează dreptul său, bunul dobândit în urma
înstrăinării este predat uzufructuarului, care va da socoteală la
sfârșitul uzufructului. Dreptul
de vot
Art. 741. -
(1) Dreptul de vot aferent unei acțiuni sau altei valori mobiliare,
unei părți indivize, unei cote-părți din dreptul de proprietate sau
oricărui alt bun aparține
uzufructuarului
(2) Cu toate acestea, aparține nudului proprietar votul care are ca
efect modificarea substanței bunului principal, cum ar fi capitalul
social sau bunul deținut în
coproprietate, ori schimbarea destinației acestui bun sau încetarea
societății, reorganizarea ori încetarea persoanei juridice sau, după
caz, a unei întreprinderi
(3) Repartizarea exercitării dreptului de vot în alte condiții decât
cele prevăzute la alin. (1) și (2) nu este opozabilă terților, afară de
cazul în care aceștia au cunoscut-o
în mod expres. Dreptul la dividende
Art. 742. - Dividendele a căror distribuire a fost aprobată, în
condițiile legii, de adunarea generală în timpul uzufructului se cuvin
uzufructuarului de la data stabilită
prin hotărârea adunării generale. Obligația nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuar
Art. 743. -
(1) Dacă uzufructuarul universal ori cu titlu universal plătește
datoriile aferente masei patrimoniale sau părții din masa patrimonială
date în uzufruct, nudul proprietar
trebuie să restituie sumele avansate, la stingerea uzufructului, fără nicio dobândă
(2) În cazul în care uzufructuarul nu plătește datoriile prevăzute la
alin. (1), nudul proprietar poate, la alegere, să le plătească el însuși
sau să vândă o parte suficientă
din bunurile date în uzufruct. Dacă însă nudul proprietar plătește
aceste datorii, uzufructuarul datorează dobânzi pe toata durata
uzufructului
(3) Legatarul uzufructului universal ori cu titlu universal este
obligat să achite, în proporție cu obiectul uzufructului și fără niciun
drept de restituire, legatele cu titlu
particular având ca obiect obligații de întreținere sau, după caz,
rente viagere. Dreptul creditorilor asupra bunurilor uzufructului
Art. 744. - Dacă plata datoriilor nu se va face în modul prevăzut la
art. 743, creditorii pot să urmărească bunurile date în uzufruct.
Uzufructul fondului de comerț
Art. 745. - În lipsă de stipulație contrară, uzufructuarul unui fond de
comerț nu poate să dispună de bunurile ce îl compun. În situația în
care dispune de aceste bunuri
are obligația de a le înlocui cu altele similare și de valoare egală.
SECȚIUNEA a 3-a Stingerea uzufructului Cazurile de stingere a
uzufructului
Art. 746. -
(1) Uzufructul se stinge pe cale principală prin:
a) moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalității juridice;
b) ajungerea la termen;
c) consolidare, atunci când calitatea de uzufructuar și de nud proprietar se întrunesc în aceeași persoană;
d) renunțarea la uzufruct;
e) neuzul timp de 10 de ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanțe
(2) Uzufructul se stinge prin decesul ori, după caz, încetarea
existenței juridice a uzufructuarului chiar dacă termenul nu s-a
împlinit
(3) În cazul imobilelor sunt aplicabile dispozițiile în materie de
carte funciară. Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosință
Art. 747. -
(1) Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci când
uzufructuarul abuzează de folosința bunului, aduce stricăciuni acestuia
ori îl lasă să se degradeze
(2) Creditorii uzufructuarului pot interveni în proces pentru
conservarea drepturilor lor; ei se pot angaja să repare stricăciunile și
pot oferi garanții pentru viitor
(3) Instanța poate dispune, după împrejurări, fie stingerea
uzufructului, fie preluarea folosinței bunului de către nudul
proprietar, cu obligația acestuia de a plăti
uzufructuarului o rentă pe durata uzufructului. Când bunul este imobil,
pentru garantarea rentei, instanța poate dispune înscrierea unei
ipoteci în cartea funciară.
Stingerea uzufructului în caz de pieire a bunului
Art. 748. -
(1) Uzufructul se stinge în cazul în care bunul a fost distrus în
întregime dintr-un caz fortuit. Când bunul a fost distrus în parte,
uzufructul continuă asupra părții
rămase
(2) În toate cazurile, uzufructul va continua asupra despăgubirii
plătite de terț sau, după caz, asupra indemnizației de asigurare, dacă
aceasta nu este folosită pentru
repararea bunului. Dispozițiile art. 712 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL III Uzul și abitația
Dreptul de uz
Art. 749. - Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia
și de a-i culege fructele naturale și industriale numai pentru nevoile
proprii și ale familiei sale.
Dreptul de abitație
Art. 750. - Titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui în
locuința nudului proprietar împreună cu soțul și copiii săi, chiar dacă
nu a fost căsătorit sau nu avea
copii la data la care s-a constituit abitația, precum și cu părinții
ori alte persoane aflate în întreținere. Constituirea uzului și a
abitației
Art. 751. - Uzul și abitația se constituie în temeiul unui act juridic
sau prin alte moduri prevăzute de lege. Limitele dreptului de uz și
abitație
Art. 752. - Dreptul de uz ori de abitație nu poate fi cedat, iar bunul
ce face obiectul acestor drepturi nu poate fi închiriat sau, după caz,
arendat. Obligația uzuarului și
a titularului dreptului de abitație
Art. 753. -
(1) Dacă titularul dreptului de uz sau de abitație este îndreptățit să
perceapă toate fructele naturale și industriale produse de bun ori, după
caz, să ocupe întreaga
locuință, este dator să plătească toate cheltuielile de cultură și reparațiile de întreținere întocmai ca și uzufructuarul
(2) Dacă titularul dreptului de uz sau de abitație nu este îndreptățit
să perceapă decât o parte din fructe ori să ocupe decât o parte din
locuință, va suporta
cheltuielile de cultură sau de întreținere în proporție cu partea de care se folosește. Alte dispoziții aplicabile
Art. 754. - Dispozițiile prezentului capitol se completează, în mod corespunzător, cu cele privitoare la uzufruct.
CAPITOLUL IV Servituțile
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune
Art. 755. -
(1) Servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar
(2) Utilitatea rezultă din destinația economică a fondului dominant sau
constă într-o sporire a confortului acestuia. Constituirea servituții
Art. 756. - Servitutea se poate constitui în temeiul unui act juridic
ori prin uzucapiune, dispozițiile în materie de carte funciară rămânând
aplicabile. Acțiunea
confesorie de servitute
Art. 757. - Dispozițiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod
corespunzător. Constituirea servituții în vederea utilității viitoare
Art. 758. - Servitutea se poate constitui în vederea unei utilități
viitoare a fondului dominant. Obligațiile în sarcina proprietarului
fondului aservit
Art. 759. -
(1) Prin actul de constituire se pot impune în sarcina proprietarului
fondului aservit anumite obligații pentru asigurarea uzului și
utilității fondului dominant
(2) În acest caz, sub condiția notării în cartea funciară, obligația se
transmite dobânditorilor subsecvenți ai fondului aservit. Servituțile
aparente și neaparente
Art. 760. -
(1) Servituțile sunt aparente sau neaparente
(2) Servituțile aparente sunt acelea a căror existență este atestată de
un semn vizibil de servitute, cum ar fi o ușă, o fereastră, un apeduct
(3) Servituțile neaparente sunt acelea a căror existență nu este
atestată de vreun semn vizibil de servitute, cum ar fi servitutea de a
nu construi ori de a nu construi
peste o anumită înălțime. Servituțile continue și necontinue
Art. 761. -
(1) Servituțile sunt continue sau necontinue
(2) Servituțile continue sunt acelea al căror exercițiu este sau poate
fi continuu fără a fi necesar faptul actual al omului, cum ar fi
servitutea de vedere ori servitutea
de a nu construi
(3) Servituțile necontinue sunt acelea pentru a căror existență este
necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de trecere cu
piciorul ori cu mijloace de
transport. Servituțile pozitive și negative
Art. 762. -
(1) Servituțile sunt pozitive sau negative
(2) Servituțile pozitive sunt acelea prin care proprietarul fondului
dominant exercită o parte din prerogativele dreptului de proprietate
asupra fondului aservit, cum ar
fi servitutea de trecere
(3) Servituțile negative sunt acelea prin care proprietarul fondului
aservit este obligat să se abțină de la exercitarea unora dintre
prerogativele dreptului său de
proprietate, cum ar fi servitutea de a nu construi. Dobândirea servituții prin uzucapiune
Art. 763. - Prin uzucapiune tabulară poate fi dobândită orice
servitute, iar prin uzucapiune extratabulară pot fi dobândite numai
servituțile pozitive. Alte dispoziții
aplicabile
Art. 764. - Modul de exercițiu al servituții se dobândește în aceleași
condiții ca și dreptul de servitute. SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și
obligațiile proprietarilor Regulile
privind exercitarea și conservarea servituții
Art. 765. -
(1) În lipsa vreunei prevederi contrare, proprietarul fondului dominant
poate lua toate măsurile și poate face, pe cheltuiala sa, toate
lucrările pentru a exercita și
conserva servitutea
(2) Cheltuielile legate de conservarea acestor lucrări revin celor 2
proprietari, proporțional cu avantajele pe care le obțin, în măsura în
care lucrările efectuate pentru
exercițiul servituții sunt necesare și profită inclusiv fondului aservit. Exonerarea de răspundere
Art. 766. - În toate cazurile în care cheltuielile lucrărilor necesare
pentru exercitarea și conservarea servituților revin proprietarului
fondului aservit, acesta se va
putea exonera de obligație renunțând la dreptul de proprietate asupra
fondului aservit în întregime sau asupra părții din fondul aservit
necesare pentru exercitarea
servituții în favoarea proprietarului fondului dominant. Dispozițiile
în materie de carte funciară rămân aplicabile. Schimbarea locului de
exercitare a servituții
Art. 767. -
(1) Proprietarul fondului aservit este obligat să se abțină de la orice
act care limitează ori împiedică exercițiul servituții. Astfel, el nu
va putea schimba starea locurilor
ori strămuta exercitarea servituții în alt loc
(2) Dacă are un interes serios și legitim, proprietarul fondului
aservit va putea schimba locul prin care se exercită servitutea în
măsura în care exercitarea servituții
rămâne la fel de comodă pentru proprietarul fondului dominant. Obligația de a nu agrava situația fondului aservit
Art. 768. - Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situația
fondului aservit și nu poate produce prejudicii proprietarului fondului
aservit prin exercitarea
servituții. Exercitarea servituții în caz de împărțire a fondurilor
Art. 769. -
(1) Dacă fondul dominant se împarte, servitutea va putea fi exercitată
pentru uzul și utilitatea fiecărei părți, fără ca situația fondului
aservit să poată fi agravată
(2) Dacă fondul aservit se împarte, servitutea se poate exercita,
pentru uzul și utilitatea fondului dominant, pe toate părțile rezultate
din împărțire, sub rezerva
prevederilor art. 768
(3) Cu toate acestea, dacă servitutea este exercitată pentru uzul și
utilitatea exclusivă a uneia dintre părțile despărțite din fondul
dominant ori nu se poate exercita
decât pe una dintre părțile despărțite din fondul aservit, servitutea
asupra celorlalte părți se stinge. SECȚIUNEA a 3-a Stingerea
servituților Cauzele de stingere a
servituților
Art. 770. -
(1) Servituțile se sting pe cale principală prin radierea lor din cartea funciară pentru una dintre următoarele cauze:
a) consolidarea, atunci când ambele fonduri ajung să aibă același proprietar;
b) renunțarea proprietarului fondului dominant;
c) ajungerea la termen;
d) răscumpărarea;
e) imposibilitatea definitivă de exercitare;
f) neuzul timp de 10 de ani;
g) dispariția oricărei utilități a acestora
(2) Servitutea se stinge, de asemenea, prin exproprierea fondului
aservit, dacă servitutea este contrară utilității publice căreia îi va
fi afectat bunul expropriat.
Stingerea servituții prin neuz
Art. 771. -
(1) Termenul de 10 de ani prevăzut la art. 770 alin. (1) lit. f) curge
de la data ultimului act de exercițiu al servituților necontinue ori de
la data primului act contrar
servituților continue
(2) Exercitarea servituții de către un coproprietar ori de către
uzufructuar profită și celorlalți coproprietari, respectiv nudului
proprietar. Răscumpărarea servituții de
trecere
Art. 772. -
(1) Servitutea de trecere va putea fi răscumpărată de proprietarul
fondului aservit dacă există o disproporție vădită între utilitatea care
o procură fondului dominant
și inconvenientele sau deprecierea provocată fondului aservit
(2) În caz de neînțelegere între părți, instanța poate suplini
consimțământul proprietarului fondului dominant. La stabilirea prețului
de răscumpărare, instanța va ține
cont de vechimea servituții și de schimbarea valorii celor două fonduri.
TITLUL IV Fiducia
Noțiune
Art. 773. - Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai
mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță,
garanții ori alte drepturi
patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori
viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop
determinat, în folosul unuia
sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă
patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din
patrimoniile fiduciarilor. Izvoarele
fiduciei
Art. 774. -
(1) Fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă
(2) Legea în temeiul căreia este stabilită fiducia se completează cu
dispozițiile prezentului titlu, în măsura în care nu cuprinde dispoziții
contrare. Interdicția
liberalității indirecte
Art. 775. - Contractul de fiducie este lovit de nulitate absolută dacă
prin el se realizează o liberalitate indirectă în folosul
beneficiarului. Părțile contractului de fiducie
Art. 776. -
(1) Orice persoană fizică sau juridică poate fi constituitor în contractul de fiducie
(2) Pot avea calitatea de fiduciari în acest contract numai
instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare a
investițiilor, societățile de servicii de
investiții financiare, societățile de asigurare și de reasigurare legal înființate
(3) De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici și
avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei. Beneficiarul
fiduciei
Art. 777. - Beneficiarul fiduciei poate fi constituitorul, fiduciarul
sau o terță persoană. Reprezentarea intereselor constituitorului
Art. 778. - În absența unei stipulații contrare, constituitorul poate,
în orice moment, să desemneze un terț care să îi reprezinte interesele
în executarea contractului și
care să îi exercite drepturile născute din contractul de fiducie. Conținutul contractului de fiducie
Art. 779. - Contractul de fiducie trebuie să menționeze, sub sancțiunea nulității absolute:
a) drepturile reale, drepturile de creanță, garanțiile și orice alte drepturi patrimoniale transferate;
b) durata transferului, care nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii sale;
c) identitatea constituitorului sau a constituitorilor;
d) identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;
e) identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puțin regulile care permit determinarea acestora;
f) scopul fiduciei și întinderea puterilor de administrare și de
dispoziție ale fiduciarului ori ale fiduciarilor. Înregistrarea fiscală
Art. 780. -
(1) Sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și
modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului,
în termen de o lună de la data încheierii
acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului
(2) Când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale
imobiliare, acestea sunt înregistrate, în condițiile prevăzute de lege,
sub aceeași sancțiune, la
compartimentul de specialitate al autorității administrației publice
locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale
ale unităților
administrativ-teritoriale în raza cărora se află imobilul, dispozițiile de carte funciară rămânând aplicabile
(3) Desemnarea ulterioară a beneficiarului, în cazul în care acesta nu
este precizat chiar în contractul de fiducie, trebuie să fie făcută, sub
aceeași sancțiune, printr-un
act scris înregistrat în aceleași condiții
(4) Dacă pentru transmiterea unor drepturi este necesară îndeplinirea
unor cerințe speciale de formă, se va încheia un act separat cu
respectarea cerințelor legale. În
aceste cazuri, lipsa înregistrării fiscale atrage aplicarea
sancțiunilor administrative prevăzute de lege. Opozabilitatea fiduciei
Art. 781. -
(1) Fiducia este opozabilă terților de la data menționării sale în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
(2) Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanțiilor
reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face și
în cartea funciară, pentru fiecare
drept în parte. Precizarea calității fiduciarului
Art. 782. -
(1) Când fiduciarul acționează în contul masei patrimoniale fiduciare,
el poate să facă mențiune expresă în acest sens, cu excepția cazurilor
în care acest lucru este
interzis prin contractul de fiducie
(2) De asemenea, când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi a
căror transmitere este supusă publicității, în registrul de publicitate
fiduciarul poate solicita să
se menționeze denumirea fiduciarului și calitatea în care acționează
(3) În toate cazurile în care constituitorul sau beneficiarul solicită
acest lucru în conformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul va
trebui să își precizeze calitatea în
care acționează. În caz contrar, dacă actul este păgubitor pentru
constituitor, se va considera că actul a fost încheiat de fiduciar în
nume propriu. Obligația de a da
socoteală
Art. 783. - Contractul de fiducie trebuie să cuprindă condițiile în
care fiduciarul dă socoteală constituitorului cu privire la îndeplinirea
obligațiilor sale. De asemenea,
fiduciarul trebuie să dea socoteală, la intervale precizate în
contractul de fiducie, beneficiarului și reprezentantului
constituitorului, la cererea acestora. Puterile și
remunerarea fiduciarului
Art. 784. -
(1) În raporturile cu terții, se consideră că fiduciarul are puteri
depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acționând ca un veritabil
și unic titular al drepturilor în
cauză, cu excepția cazului în care se dovedește că terții aveau cunoștință de limitarea acestor puteri
(2) Fiduciarul va fi remunerat potrivit înțelegerii părților, iar în
lipsa acesteia, potrivit regulilor care cârmuiesc administrarea
bunurilor altuia. Insolvența fiduciarului
Art. 785. - Deschiderea procedurii insolvenței împotriva fiduciarului
nu afectează masa patrimonială fiduciară. Limitarea răspunderii în
funcție de separația maselor
patrimoniale
Art. 786. -
(1) Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite, în
condițiile legii, de titularii de creanțe născute în legătură cu aceste
bunuri sau de acei creditori ai
constituitorului care au o garanție reală asupra bunurilor acestuia și a
cărei opozabilitate este dobândită, potrivit legii, anterior stabilirii
fiduciei. Dreptul de urmărire
poate fi exercitat și de ceilalți creditori ai constituitorului, însă
numai în temeiul hotărârii judecătorești definitive de admitere a
acțiunii prin care a fost desființat sau
a devenit inopozabil, în orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie
(2) Titularii creanțelor născute în legătură cu bunurile din masa
patrimonială fiduciară nu pot urmări decât aceste bunuri, cu excepția
cazului în care, prin contractul
de fiducie, s-a prevăzut obligația fiduciarului sau/și a
constituitorului de a răspunde pentru o parte sau pentru tot pasivul
fiduciei. În acest caz, va fi urmărit mai întâi
activul masei patrimoniale fiduciare, iar apoi, dacă este necesar,
bunurile fiduciarului sau/și ale constituitorului, în limita și în
ordinea prevăzute în contractul de
fiducie. Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Art. 787. - Pentru prejudiciile cauzate prin actele de conservare sau
administrare a masei patrimoniale fiduciare, fiduciarul răspunde numai
cu celelalte drepturi
cuprinse în patrimoniul său. Înlocuirea fiduciarului
Art. 788. -
(1) Dacă fiduciarul nu își îndeplinește obligațiile sau pune în pericol
interesele care i-au fost încredințate, constituitorul, reprezentantul
său sau beneficiarul poate
cere în justiție înlocuirea fiduciarului
(2) Până la soluționarea cererii de înlocuire, constituitorul,
reprezentantul său sau, în lipsa acestora, beneficiarul va numi un
administrator provizoriu al masei
patrimoniale fiduciare. În cazul în care constituitorul, reprezentantul
său sau beneficiarul desemnează concomitent un administrator
provizoriu, va prevala
desemnarea făcută de constituitorul ori de reprezentantul său legal
(3) Mandatul administratorului provizoriu încetează în momentul
înlocuirii fiduciarului sau în momentul respingerii definitive a cererii
de înlocuire. Soluționarea
cererii de înlocuire a fiduciarului se realizează de urgență și cu precădere
(4) Numirea noului fiduciar și a administratorului provizoriu poate fi
dispusă de instanța de judecată numai cu acordul acestora
(5) În cazul în care instanța de judecată a numit un nou fiduciar,
acesta va avea toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractul
de fiducie
(6) Constituitorul, reprezentatul acestuia, noul fiduciar sau
administratorul provizoriu poate să înregistreze această modificare a
fiduciei, aplicându-se în mod
corespunzător dispozițiile art. 780 și 781. Înlocuirea fiduciarului se
produce numai după această înregistrare. Denunțarea, modificarea și
revocarea contractului de
fiducie
Art. 789. -
(1) Cât timp nu a fost acceptat de către beneficiar, contractul de fiducie poate fi denunțat unilateral de către constituitor
(2) După acceptarea de către beneficiar, contractul nu poate fi
modificat sau revocat de către părți ori denunțat unilateral de către
constituitor decât cu acordul
beneficiarului sau, în absența acestuia, cu autorizarea instanței judecătorești. Încetarea contractului de fiducie
Art. 790. -
(1) Contractul de fiducie încetează prin împlinirea termenului sau prin
realizarea scopului urmărit când aceasta intervine înainte de
împlinirea termenului
(2) El încetează, de asemenea, în cazul în care toți beneficiarii
renunță la fiducie, iar în contract nu s-a precizat cum vor continua
raporturile fiduciare într-o asemenea
situație. Declarațiile de renunțare sunt supuse acelorași formalități
de înregistrare ca și contractul de fiducie. Încetarea se produce la
data finalizării formalităților de
înregistrare pentru ultima declarație de renunțare
(3) Contractul de fiducie încetează și în momentul în care s-a dispus
deschiderea procedurii insolvenței împotriva fiduciarului sau în
momentul în care se produc,
potrivit legii, efectele reorganizării persoanei juridice. Efectele încetării contractului de fiducie
Art. 791. -
(1) Când contractul de fiducie încetează, masa patrimonială fiduciară
existentă în acel moment se transferă la beneficiar, iar în absența
acestuia, la constituitor
(2) Contopirea masei patrimoniale fiduciare în patrimoniul
beneficiarului sau al constituitorului se va produce numai după plata
datoriilor fiduciare.
TITLUL V Administrarea bunurilor altuia
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Calitatea de administrator al bunurilor altuia
Art. 792. -
(1) Persoana care este împuternicită, prin legat sau convenție, cu
administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a
unui patrimoniu care nu
îi aparține are calitatea de administrator al bunurilor altuia
(2) Împuternicirea prin legat produce efecte dacă este acceptată de administratorul desemnat
(3) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile oricărei administrări
a bunurilor altuia, cu excepția cazului în care legea, actul
constitutiv sau împrejurările concrete
impun aplicarea unui alt regim juridic de administrare
(4) Administratorul persoană fizică trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu. Remunerația administratorului
Art. 793. -
(1) Cu excepția cazului în care, potrivit legii, actului constitutiv
sau înțelegerii ulterioare a părților ori împrejurărilor concrete,
administrarea se realizează cu titlu
gratuit, administratorul are dreptul la o remunerație stabilită prin
actul constitutiv sau prin înțelegerea ulterioară a părților, prin lege
ori, în lipsă, prin hotărâre
judecătorească. În acest ultim caz, se va ține seama de uzanțe și, în
lipsa unui asemenea criteriu, de valoarea serviciilor prestate de
administrator
(2) Persoana care acționează fără a avea acest drept sau fără a fi
autorizată în acest sens nu are dreptul la remunerație, rămânând
aplicabile, dacă este cazul, regulile
de la gestiunea de afaceri. Domeniul de aplicare
Art. 794. - În absența unor dispoziții legale speciale, prevederile
prezentului titlu se aplică în toate cazurile de administrare a
bunurilor altuia.
CAPITOLUL II Formele de administrare
SECȚIUNEA 1
Administrarea simplă Noțiune
Art. 795. - Persoana împuternicită cu administrarea simplă este ținută
să efectueze toate actele necesare pentru conservarea bunurilor, precum
și actele utile pentru
ca acestea să poată fi folosite conform destinației lor obișnuite. Atribuțiile administratorului
Art. 796. -
(1) Cel împuternicit cu administrarea simplă este ținut să culeagă
fructele bunurilor și să exercite drepturile aferente administrării
acestora
(2) Administratorul încasează creanțele administrate, eliberând în mod
valabil chitanțele corespunzătoare, și exercită drepturile aferente
valorilor mobiliare pe care
le are în administrare, precum dreptul de vot, de conversie și de răscumpărare. Menținerea destinației bunurilor
Art. 797. - Administratorul este obligat să continue modul de folosire
sau de exploatare a bunurilor frugifere fără a schimba destinația
acestora, cu excepția cazului în
care este autorizat de către beneficiar sau, în caz de împiedicare a
acestuia, de către instanța judecătorească. Investirea sumelor de bani
Art. 798. -
(1) Administratorul este obligat să investească sumele de bani aflate
în administrarea sa în conformitate cu dispozițiile prezentului titlu
referitoare la plasamentele
considerate sigure
(2) Administratorul poate, totodată, să modifice investițiile efectuate
anterior dobândirii de către acesta a calității sale ori efectuate de
el însuși în calitate de
administrator. Autorizarea actelor de dispoziție
Art. 799. -
(1) Când administrarea are ca obiect un bun individual determinat,
administratorul va putea să înstrăineze cu titlu oneros bunul sau să îl
greveze cu o garanție reală,
atunci când este necesar pentru conservarea valorii bunului, achitarea
datoriilor ori menținerea modului de folosință potrivit destinației
obișnuite a bunului, numai
cu autorizarea beneficiarului sau, în caz de împiedicare a acestuia ori
în cazul în care acesta nu a fost încă determinat, a instanței
judecătorești
(2) Un bun supus pericolului deprecierii sau pieirii imediate poate fi înstrăinat fără această autorizare
(3) Când administrarea are ca obiect o masă patrimonială sau un
patrimoniu, administratorul poate să înstrăineze un bun individual
determinat sau să îl greveze cu o
garanție reală ori de câte ori este necesar pentru buna administrare a
universalității. În celelalte cazuri, este necesară autorizarea
prealabilă a beneficiarului sau, după
caz, a instanței judecătorești
(4) Încheierea actului de înstrăinare în lipsa autorizării prealabile
cerute potrivit prezentului articol atrage, în cazul în care cauzează
prejudicii, obligația de reparare
integrală și reprezintă motiv de înlocuire a administratorului.
SECȚIUNEA a 2-a Administrarea deplină Atribuțiile administratorului
Art. 800. - Persoana împuternicită cu administrarea deplină este ținută
să conserve și să exploateze în mod profitabil bunurile, să sporească
patrimoniul sau să
realizeze afectațiunea masei patrimoniale, în măsura în care aceasta
este în interesul beneficiarului. Întinderea puterilor administratorului
Art. 801. - Pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor sale,
administratorul va putea să înstrăineze, cu titlu oneros, bunurile sau
să le greveze cu un drept real ori
chiar să le schimbe destinația, precum și să efectueze orice alte acte necesare sau utile, inclusiv orice formă de investiție.
CAPITOLUL III Regimul juridic al administrării
SECȚIUNEA 1
Obligațiile administratorului față de beneficiar Limitele răspunderii administratorului
Art. 802. -
(1) Administratorul bunurilor altuia acționează numai în limitele
puterilor ce îi sunt conferite și este ținut, în exercitarea
atribuțiilor sale, să respecte obligațiile ce îi
incumbă potrivit legii, actului constitutiv sau înțelegerii ulterioare a părților
(2) Administratorul nu va fi răspunzător pentru pieirea bunurilor
pricinuită de forța majoră, vechimea sau natura perisabilă a bunurilor
ori de folosirea obișnuită și
autorizată a acestora. Obligația de diligență, onestitate și loialitate
Art. 803. -
(1) Administratorul trebuie să acționeze cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale
(2) Administratorul trebuie, totodată, să acționeze cu onestitate și
loialitate în vederea realizării optime a intereselor beneficiarului sau
a scopului urmărit. Evitarea
conflictului de interese
Art. 804. -
(1) Administratorul nu își poate exercita atribuțiile în interesul său propriu sau al unei terțe persoane
(2) Administratorul este obligat să evite apariția unui conflict între
interesul său propriu și obligațiile sale de administrator
(3) În măsura în care administratorul însuși este și beneficiar, acesta
este ținut să își exercite atribuțiile în interesul comun al tuturor
beneficiarilor, prin acordarea
unui tratament egal interesului său și celui al celorlalți beneficiari. Anunțarea conflictului de interese
Art. 805. - Administratorul este obligat să îl anunțe de îndată pe
beneficiar despre orice interes pe care l-ar avea într-o anumită
activitate și care este de natură să îl
pună într-o situație de conflict de interese, precum și drepturile pe
care le-ar putea invoca împotriva beneficiarului sau a bunurilor
administrate, indicând, după caz,
natura și valoarea drepturilor respective, cu excepția intereselor și
drepturilor născute din actul constitutiv al administrării. Interdicția
dobândirii de drepturi în
legătură cu bunurile administrate
Art. 806. -
(1) În timpul exercitării calității sale, administratorul nu va putea
deveni parte la niciun contract având ca obiect bunurile administrate
sau să dobândească, altfel
decât prin succesiune, orice fel de drepturi asupra bunurilor respective sau împotriva beneficiarului
(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), administratorul va
putea încheia actele menționate, cu împuternicirea expresă a
beneficiarului sau, în caz de împiedicare a
acestuia sau în cazul în care acesta nu a fost încă determinat, a instanței judecătorești. Separația bunurilor administrate
Art. 807. - Administratorul este obligat să țină o evidență a bunurilor
sale proprii distinctă de cea a bunurilor preluate în administrare.
Această obligație subzistă și în
cazul în care, la preluarea bunurilor beneficiarului administrării, nu a
fost întocmit un inventar. Interdicția folosirii bunurilor administrate
în interes propriu
Art. 808. - În absența acordului beneficiarului sau a împuternicirii
conferite prin lege, prin actul constitutiv ori prin înțelegerea
ulterioară a părților, administratorul
este obligat a nu folosi în propriul său avantaj bunurile administrate,
precum și datele sau informațiile care îi parvin în virtutea
administrării. Interdicția actelor de
dispoziție cu titlu gratuit
Art. 809. - Administratorul nu va putea dispune cu titlu gratuit de
bunurile sau drepturile care îi sunt încredințate, cu excepția cazului
în care interesul unei bune
administrări o impune. Dreptul de a reprezenta în justiție
Art. 810. - Administratorul poate sta în justiție pentru orice cerere
sau acțiune referitoare la administrarea bunurilor și poate interveni în
orice cerere sau acțiune
având drept obiect bunurile administrate. Imparțialitatea administratorului
Art. 811. - Dacă există mai mulți beneficiari, concomitenți sau
succesivi, administratorul este ținut să acționeze cu imparțialitate,
ținând cont de drepturile și
interesele fiecăruia dintre ei. Atenuarea răspunderii administratorului
Art. 812. - În aprecierea limitelor răspunderii administratorului și a
despăgubirilor datorate de acesta, instanța judecătorească va putea
reduce întinderea acestora,
ținând cont de circumstanțele asumării administrării sau de caracterul
gratuit al serviciului administratorului. SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile
administratorului și ale
beneficiarului în raporturile cu terții Răspunderea personală a administratorului
Art. 813. -
(1) Administratorul care, în limitele puterilor conferite, își asumă
obligații în numele beneficiarului sau al fiduciarului, pentru masa
patrimonială fiduciară, nu va fi
ținut personal răspunzător față de terții contractanți
(2) Administratorul este personal răspunzător față de terții cu care
contractează dacă se obligă în nume propriu, sub rezerva drepturilor
deținute de aceștia împotriva
beneficiarului sau, după caz, a fiduciarului, pentru masa patrimonială
fiduciară. Răspunderea personală a administratorului în cazul depășirii
puterilor conferite
Art. 814. - Administratorul care își depășește puterile este ținut
personal față de terții cu care a contractat, în măsura în care aceștia
nu au cunoscut faptul depășirii
puterilor ori beneficiarul nu a ratificat în mod expres sau tacit actul
încheiat de administrator cu depășirea puterilor conferite. Depășirea
puterilor încredințate mai
multor persoane
Art. 815. -
(1) Se consideră o depășire a puterilor conferite fapta
administratorului de a exercita în mod individual atribuțiile pe care
trebuie să le exercite împreună cu altcineva
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu constituie o
încălcare a puterilor exercitarea acestora într-un mod mai avantajos
decât acela care îi era impus prin actul
de împuternicire. Limitarea răspunderii beneficiarului față de terți
Art. 816. -
(1) Beneficiarul răspunde față de terți pentru prejudiciile pricinuite
în mod culpabil de administrator în exercitarea atribuțiilor sale numai
până la concurența
câștigului obținut
(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, în cazul masei patrimoniale fiduciare. Administratorul aparent
Art. 817. - Orice persoană care, având capacitate deplină de exercițiu,
creează aparența despre o altă persoană că este administratorul
bunurilor sale va fi ținută de
toate contractele pe care această din urmă persoană le încheie cu
terții de bună-credință. SECȚIUNEA a 3-a Inventar, garanții și asigurare
Izvorul obligației privind
inventarul, garanțiile și asigurarea
Art. 818. -
(1) Administratorul nu este obligat să facă inventarul, să subscrie o
poliță de asigurare sau să furnizeze o altă garanție pentru buna
executare a îndatoririlor sale, în
absența unei clauze a actului constitutiv, a înțelegerii ulterioare a
părților, a unei dispoziții legale contrare sau a unei hotărâri
judecătorești pronunțate la cererea
beneficiarului sau a oricărei persoane interesate
(2) În cazul în care o asemenea obligație a fost stabilită în sarcina
administratorului prin lege sau prin hotărâre judecătorească,
administratorul va putea solicita
instanței judecătorești, pentru motive temeinice, să fie dispensat de
îndeplinirea ei. Criteriile pentru aprecierea motivelor temeinice
Art. 819. -
(1) În soluționarea cererilor prevăzute la art. 818, instanța
judecătorească va ține seama de valoarea bunurilor, de situația
părților, precum și de alte circumstanțe
(2) Instanța nu va putea admite cererea de stabilire a obligației
administratorului privind inventarul, garanțiile sau asigurarea, dacă pe
această cale s-ar încălca o
clauză contrară din actul constitutiv sau din înțelegerea ulterioară a părților. Cuprinsul inventarului
Art. 820. -
(1) În cazurile în care administratorul este obligat să întocmească un
inventar, acesta trebuie să cuprindă o enumerare completă a bunurilor
încredințate sau a
conținutului masei patrimoniale ori a patrimoniului supus administrării
(2) Inventarul conține, ori de câte ori este cazul:
a) datele de identificare a bunurilor imobile și descrierea bunurilor
mobile, cu indicarea valorii acestora, iar în cazul unei universalități
de bunuri mobile, o identificare
corespunzătoare a universalității respective;
b) identificarea sumelor de bani;
c) lista instrumentelor financiare
(3) De asemenea, în cazul administrării unei mase patrimoniale sau a
unui patrimoniu, inventarul cuprinde lista datoriilor și se încheie cu o
recapitulație a activului și
pasivului
(4) Administratorul are obligația să notifice beneficiarului, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data și locul întocmirii
inventarului
(5) Inventarul se întocmește fie prin înscris autentic, fie prin
înscris sub semnătură privată cuprinzând data și locul întocmirii și
semnat de autor și de beneficiar, iar în
absența acestuia din urmă, de 2 martori. Constatările cu privire la
care beneficiarul nu a făcut obiecțiuni au deplină forță probantă față
de acesta din urmă. Bunurile
de uz personal
Art. 821. - În măsura în care patrimoniul administrat cuprinde bunuri
de uz personal ale titularului sau, după caz, ale defunctului, în
inventar se face o mențiune de
ordin general cu privire la acestea, descriindu-se doar obiectele de
îmbrăcăminte, înscrisurile personale, bijuteriile sau obiectele de uz
curent a căror valoare
individuală depășește echivalentul în lei al sumei de 100 euro. Starea bunurilor indicate în inventar
Art. 822. - Bunurile indicate în inventar sunt prezumate a fi în bună
stare la data întocmirii acestuia, cu excepția cazului în care
inventarul cuprinde o mențiune
contrară agreată de beneficiar sau, în absența acordului
beneficiarului, mențiunea este însoțită de un document doveditor.
Comunicarea și contestarea inventarului
Art. 823. -
(1) O copie a inventarului va fi predată de administrator persoanei
care l-a desemnat și beneficiarului, precum și oricărei alte persoane
interesate despre care acesta
are cunoștință
(2) Inventarul poate fi făcut public numai în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege
(3) Orice persoană interesată poate contesta în justiție inventarul sau
oricare dintre mențiunile conținute de acesta și va putea solicita
întocmirea unui nou inventar,
cu participarea unui expert judiciar. Asigurarea facultativă
Art. 824. -
(1) Chiar în absența unei obligații stabilite prin lege, prin actul
constitutiv sau prin înțelegerea părților ori prin hotărâre
judecătorească, administratorul poate asigura
bunurile încredințate împotriva riscurilor obișnuite, precum furtul sau
incendiul, pe cheltuiala beneficiarului sau a patrimoniului fiduciar
(2) Administratorul poate subscrie totodată o poliță de asigurare profesională pentru buna executare a obligațiilor sale
(3) Cheltuielile prilejuite de asigurarea prevăzută la alin. (2) sunt
în sarcina beneficiarului sau a patrimoniului fiduciar, în cazul în care
administrarea este efectuată cu
titlu gratuit. SECȚIUNEA a 4-a Administrarea colectivă și delegarea Adoptarea hotărârilor
Art. 825. - În cazul în care sunt desemnate mai multe persoane în
calitate de administratori, dacă legea sau actul de desemnare nu prevede
altfel, hotărârile se iau
prin voința majorității acestora. Adoptarea hotărârilor în situații speciale
Art. 826. -
(1) Administratorii vor putea efectua în mod individual acte de conservare
(2) În cazul în care nu se pot lua hotărâri în mod valabil din cauza
opunerii constante a unora dintre administratori, celelalte acte de
administrare a bunurilor altuia
vor putea fi făcute, în caz de urgență, cu autorizarea instanței judecătorești
(3) În măsura în care neînțelegerile dintre administratori persistă,
iar administrarea este serios afectată, instanța va putea dispune, la
solicitarea oricărei persoane
interesate, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
a) stabilirea unui mecanism simplificat de adoptare a hotărârilor;
b) repartizarea atribuțiilor între administratori;
c) conferirea votului decisiv, în caz de paritate de voturi, unuia dintre administratori;
d) înlocuirea administratorului sau, după caz, a administratorilor
cărora le este imputabilă situația creată. Răspunderea solidară
Art. 827. -
(1) Administratorii sunt răspunzători în mod solidar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor
(2) Cu toate acestea, în cazul în care atribuțiile sunt repartizate
prin lege, actul de desemnare sau hotărâre judecătorească, iar
repartizarea a fost respectată, fiecare
administrator este răspunzător doar pentru partea sa de administrare. Prezumția de aprobare a hotărârilor
Art. 828. -
(1) Se prezumă că administratorul a aprobat toate hotărârile adoptate
de ceilalți administratori și va răspunde pentru acestea în solidar cu
ei în măsura în care nu s-a
opus în momentul adoptării hotărârii și nu a notificat această opoziție beneficiarului într-un termen rezonabil
(2) Se prezumă că administratorul a aprobat hotărârea adoptată în
absența sa în măsura în care nu își face cunoscută opoziția celorlalți
administratori și
beneficiarului într-un termen rezonabil de la data la care a luat cunoștință de hotărârea respectivă
(3) Administratorul nu va răspunde în situația în care nu a putut,
pentru motive temeinice, să notifice opoziția sa în condițiile alin.
(1). Delegarea
Art. 829. -
(1) Administratorul își poate delega parțial atribuțiile sau poate
împuternici un terț să îl reprezinte la încheierea unui act determinat
(2) Administratorul nu poate delega unei terțe persoane administrarea
generală sau exercițiul unei puteri discreționare, cu excepția cazului
în care delegarea se face
către un coadministrator
(3) Administratorul răspunde pentru faptele celui substituit în măsura
în care beneficiarul nu a autorizat în mod expres substituirea, iar în
cazul în care autorizarea
există, răspunde numai pentru lipsa de diligență în alegerea și
îndrumarea înlocuitorului. Răspunderea reprezentantului
administratorului
Art. 830. -
(1) Actele prin care reprezentantul administratorului a încălcat
prevederile actului de desemnare sau uzanțele sunt inopozabile
beneficiarului
(2) De asemenea, beneficiarul se poate îndrepta împotriva
reprezentantului administratorului pentru prejudiciile suferite, chiar
dacă era autorizat expres să
încredințeze reprezentarea. SECȚIUNEA a 5-a Plasamentele considerate sigure Categoriile de plasamente considerate sigure
Art. 831. - Sunt prezumate a fi sigure plasamentele stabilite periodic
de Banca Națională a României și de Comisia Națională a Valorilor
Mobiliare. Limitele
prudențiale ale efectuării plasamentelor
Art. 832. -
(1) Administratorul hotărăște cu privire la efectuarea plasamentelor în
funcție de randament și de creșterea estimată a valorii.
Administratorul va căuta să realizeze
un portofoliu diversificat, care să producă venituri fixe și,
respectiv, variabile, într-o proporție stabilită în funcție de
conjunctura economică
(2) Administratorul nu va putea achiziționa mai mult de 5% din
acțiunile aceleiași societăți comerciale și nici nu va putea achiziționa
acțiuni, obligațiuni sau alte valori
mobiliare ale unei persoane juridice care nu și-a îndeplinit obligația
de plată a dividendelor ori dobânzilor sau acorda împrumuturi persoanei
juridice respective.
Plasarea sumelor de bani
Art. 833. -
(1) Administratorul va putea depozita sumele de bani care îi sunt
încredințate la o instituție de credit sau de asigurare ori la un
organism de plasament colectiv, în
măsura în care depozitul este rambursabil la vedere sau în urma unui aviz de maximum 30 de zile
(2) Administratorul va putea efectua totodată depuneri pe perioade mai
lungi în măsura în care acestea sunt garantate integral de Fondul de
garantare a depozitelor
în sistemul bancar sau, după caz, de Fondul de protejare a asiguraților
(3) În lipsa garanției prevăzute la alin. (2), administratorul nu va
putea efectua depuneri pe perioade mai lungi, cu excepția cazului în
care instanța îl autorizează în
acest sens și în conformitate cu regulile determinate de aceasta. Menținerea plasamentelor anterioare
Art. 834. -
(1) Administratorul va putea menține plasamentele existente la data
preluării funcției chiar dacă acestea nu sunt considerate sigure
(2) Administratorul va putea totodată să dețină valori mobiliare care
le înlocuiesc pe cele deținute anterior ca urmare a reorganizării,
lichidării sau fuziunii persoanei
juridice emitente. Obligația de reparare a prejudiciului pentru plasamentele nesigure
Art. 835. -
(1) Se prezumă că un administrator acționează prudent dacă își
îndeplinește atribuțiile în conformitate cu prevederile prezentei
secțiuni
(2) Administratorul care efectuează un alt plasament decât cele
menționate la art. 831 și care nu a fost autorizat expres de către
beneficiar va fi ținut să repare
prejudiciul rezultat fără a se ține seama de existența vreunei culpe. Obligația administratorului de a-și arăta calitatea
Art. 836. -
(1) Administratorul trebuie să indice calitatea sa și persoana
beneficiarului pentru plasamentele făcute în cursul administrării
(2) În caz contrar, plasamentul și profitul aferent vor reveni tot
beneficiarului. Dacă plasamentele sunt nerentabile, administratorul va
acoperi personal pierderile
cauzate beneficiarului. SECȚIUNEA a 6-a Repartiția profiturilor și a pierderilor Repartiția profitului și a pierderilor
Art. 837. -
(1) Repartiția profitului și a pierderilor între beneficiarul fructelor
și cel al capitalului se va realiza în conformitate cu prevederile
actului constitutiv
(2) În lipsa unei indicații exprese în act, repartiția se face
echitabil, ținând seama de obiectul administrării, de circumstanțele
care au dat naștere la administrare,
precum și de practicile contabile general acceptate. Debitarea contului de venituri
Art. 838. -
(1) Contul de venituri se va debita cu sumele reprezentând următoarele
cheltuieli și alte cheltuieli de natură similară, în următoarea ordine:
a) impozitele și taxele plătite, aferente bunurilor administrate;
b) jumătate din remunerația administratorului și din cheltuielile
rezonabile efectuate de acesta pentru administrarea comună a capitalului
și a dobânzilor;
c) primele de asigurare, costurile reparațiilor minore, precum și celelalte cheltuieli obișnuite ale administrării;
d) cheltuielile efectuate pentru conservarea drepturilor beneficiarului
fructelor și jumătate din costurile prilejuite de descărcarea judiciară
de gestiune, în măsura în
care instanța judecătorească nu dispune altfel;
e) costurile amortizării bunurilor, cu excepția celor utilizate în scop personal de către beneficiar
(2) Administratorul va putea repartiza cheltuielile importante pe o
perioadă de timp rezonabilă, pentru a menține veniturile la un nivel
constant. Debitarea contului
de capital
Art. 839. -
(1) Contul de capital se va debita cu sumele reprezentând cheltuieli
care nu sunt trecute în debitul contului de venituri, precum
cheltuielile referitoare la investițiile
de capital, înstrăinarea de bunuri, conservarea drepturilor
beneficiarului capitalului sau a dreptului de proprietate a bunurilor
administrate
(2) Contul de capital se va debita totodată cu sumele reprezentând taxe
și impozite plătite asupra câștigurilor din capital, chiar și atunci
când legea specială le califică
impozite pe venit. Momentul nașterii dreptului beneficiarului la venitul net
Art. 840. - Beneficiarul fructelor este îndreptățit la venitul net
rezultat din administrarea bunurilor începând cu data prevăzută în actul
constitutiv sau, în lipsa unei
asemenea date, de la momentul începerii administrării ori, după caz, al decesului testatorului. Dobândirea fructelor
Art. 841. -
(1) Când beneficiarul este proprietarul bunului frugifer, fructele se
dobândesc potrivit regulilor prevăzute la art. 550 alin. (2) și (3). În
cazul în care beneficiarul este o
terță persoană, se aplică în mod corespunzător regulile prevăzute la art. 710 și 711
(2) Dividendele și distribuțiile unei persoane juridice se datorează de
la data indicată în hotărârea de distribuție sau, în lipsa acesteia, de
la data hotărârii respective.
Beneficiarul nu va avea dreptul la plata dividendelor stabilite
ulterior momentului încetării dreptului său. SECȚIUNEA a 7-a Darea de
seamă anuală Obligația privind
darea de seamă
Art. 842. - Cel puțin o dată pe an administratorul îi va prezenta
beneficiarului o dare de seamă a gestiunii sale. Conținutul și auditarea
dării de seamă
Art. 843. -
(1) Darea de seamă trebuie să cuprindă toate informațiile necesare verificării exactității acesteia
(2) La cererea persoanei interesate, darea de seamă poate fi auditată de către un expert independent
(3) În cazul în care administratorul se opune auditării, persoana
interesată poate să solicite instanței judecătorești desemnarea unui
expert independent pentru a
verifica darea de seamă. Darea de seamă în ipoteza în care sunt mai mulți administratori
Art. 844. - Dacă sunt mai mulți administratori, aceștia vor întocmi o
singură dare de seamă, cu excepția cazului în care atribuțiile lor au
fost repartizate prin lege, prin
actul constitutiv sau de către instanța judecătorească, iar această repartizare a fost respectată. Examinarea registrelor
Art. 845. - Administratorul este obligat să îi permită beneficiarului,
în orice moment, examinarea registrelor și a documentelor justificative
ce au legătură cu
gestiunea sa.
CAPITOLUL IV Încetarea administrării
SECȚIUNEA 1
Cauzele de încetare Cazurile de încetare
Art. 846. - Administrarea încetează:
a) prin stingerea dreptului beneficiarului asupra bunurilor administrate;
b) prin expirarea termenului sau împlinirea condiției stipulate în actul constitutiv;
c) prin îndeplinirea scopului administrării sau prin încetarea cauzei care a dat naștere administrării;
d) prin denunțarea de către beneficiar a actului de desemnare, ca
urmare a solicitării comunicate administratorului, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de
primire, de a restitui bunurile de îndată;
e) prin înlocuirea administratorului de către beneficiar sau de către
instanța judecătorească, la cererea altei persoane interesate;
f) prin decesul, punerea sub interdicție judecătorească, renunțarea
administratorului ori supunerea acestuia la procedura insolvenței;
g) prin punerea sub interdicție judecătorească a beneficiarului sau
supunerea acestuia la procedura insolvenței, în măsura în care aceasta
afectează bunurile
administrate. Notificarea renunțării
Art. 847. -
(1) Administratorul poate renunța la atribuțiile sale, pe baza
notificării adresate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, beneficiarului și, după caz,
celorlalți administratori sau persoanei împuternicite să desemneze un înlocuitor
(2) Notificarea va cuprinde un termen de preaviz rezonabil, care să îi
permită beneficiarului să numească un alt administrator sau să preia el
însuși administrarea
bunurilor. În caz contrar, administratorul va repara prejudiciul cauzat prin renunțarea sa intempestivă
(3) Renunțarea administratorului produce efecte de la data expirării
termenului de preaviz. Moartea sau punerea sub interdicție a
administratorului
Art. 848. -
(1) Moartea sau punerea sub interdicție a administratorului va fi
comunicată beneficiarului și, după caz, celorlalți administratori, de
către moștenitorii acestuia sau
executorul testamentar ori de către tutorele administratorului
(2) Moștenitorii, executorul testamentar și tutorele, după caz, sunt
obligați să întreprindă, în privința oricărei afaceri începute, orice
măsură imediată care este
necesară pentru prevenirea producerii unei pierderi, precum și să dea
socoteală și să predea bunurile către persoana îndreptățită. Obligațiile
asumate ulterior
încetării administrării
Art. 849. -
(1) Obligațiile asumate față de terți, ulterior încetării
administrării, de un administrator de bună-credință sunt pe deplin
valabile și îl obligă pe beneficiar sau, după
caz, pe fiduciar
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul obligațiilor asumate de
administrator ulterior încetării administrării, atunci când aceasta
este o consecință necesară sau o
măsură necesară pentru prevenirea pierderilor
(3) Beneficiarul sau fiduciarul este de asemenea ținut de obligațiile
asumate față de terții care nu au cunoscut faptul încetării
administrării
(4) Fiduciarul răspunde numai în limitele activului masei patrimoniale
fiduciare. SECȚIUNEA a 2-a Darea de seamă și predarea bunurilor Darea de
seamă finală
Art. 850. -
(1) La încetarea raporturilor de administrare, administratorul va
prezenta o dare de seamă finală beneficiarului și, după caz,
administratorului înlocuitor sau celorlalți
administratori. În cazul încetării simultane a raporturilor de
administrare ale mai multor administratori, aceștia vor prezenta o
singură dare de seamă, cu excepția
cazului în care atribuțiile acestora sunt separate
(2) Darea de seamă va cuprinde toate datele necesare pentru a permite
verificarea exactității sale. Registrele și celelalte documente
justificative vor putea fi
consultate de persoanele interesate
(3) Acceptarea dării de seamă de către beneficiar îl descarcă pe administrator. Descărcarea judiciară de gestiune
Art. 851. -
(1) În cazul în care oricare dintre beneficiari nu acceptă darea de
seamă, administratorul poate cere instanței judecătorești să o
încuviințeze
(2) Ori de câte ori se consideră necesar, instanța judecătorească va
dispune efectuarea unei expertize de specialitate. Locul predării
bunurilor
Art. 852. - În lipsa unei stipulații contrare, administratorul predă
bunurile administrate la locul unde se găsesc acestea. Întinderea
obligației de restituire
Art. 853. -
(1) Administratorul este obligat să predea tot ce a primit în
exercitarea atribuțiilor sale, chiar dacă plata primită de la terț este
nedatorată beneficiarului sau, după
caz, fiduciarului, pentru masa patrimonială fiduciară
(2) Administratorul este, de asemenea, obligat să restituie orice
profit sau orice alt avantaj patrimonial realizat în folos personal prin
utilizarea, fără permisiune, a
datelor și a informațiilor obținute în virtutea calității sale
(3) Administratorul care a folosit, fără permisiune, un bun este
obligat să îl indemnizeze pe beneficiar sau, după caz, pe fiduciar, în
contul masei patrimoniale
fiduciare cu echivalentul folosinței bunului. Suportarea cheltuielilor administrării
Art. 854. -
(1) Cheltuielile administrării, inclusiv cele ocazionate de prezentarea
dării de seamă și de predarea bunurilor, sunt în sarcina beneficiarului
sau, după caz, a
fiduciarului, pentru masa patrimonială fiduciară
(2) În cazul renunțării, denunțării actului de desemnare sau al
înlocuirii administratorului, beneficiarul ori fiduciarul, în contul
masei patrimoniale fiduciare, are în
sarcină, pe lângă cheltuielile menționate la alin. (1), și plata
remunerației cuvenite administratorului în raport cu durata activității
sale. Data curgerii dobânzilor
Art. 855. -
(1) Administratorul datorează dobânzi asupra soldului de la data
acceptării ori a încuviințării judiciare a dării de seamă sau, după caz,
de la data notificării prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege
(2) Beneficiarul sau fiduciarul, pentru masa patrimonială fiduciară,
datorează dobânzi pentru sumele cuvenite administratorului doar de la
punerea în întârziere
potrivit alin. (1). Deducerea remunerației
Art. 856. -
(1) Administratorul poate deduce din soldul administrării remunerația
care îi este datorată de beneficiar sau de fiduciar, în contul masei
patrimoniale fiduciare,
pentru activitatea sa
(2) Administratorul are drept de retenție asupra bunului administrat
până la plata integrală a datoriei față de el. Solidaritatea
beneficiarilor
Art. 857. - În caz de pluralitate de beneficiari, aceștia sunt ținuți
solidar la îndeplinirea obligațiilor față de administrator.
TITLUL VI Proprietatea publică
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Definiția dreptului de proprietate publică
Art. 858. - Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce
aparține statului sau unei unități administrativ-teritoriale asupra
bunurilor care, prin natura lor sau prin
declarația legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiția să fie
dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege. Obiectul
proprietății publice. Delimitarea de
domeniul privat
Art. 859. -
(1) Constituie obiect exclusiv al proprietății publice bogățiile de
interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial
energetic valorificabil, de interes
național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei
economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite
prin lege organică
(2) Celelalte bunuri care aparțin statului ori unităților
administrativ-teritoriale fac parte, după caz, din domeniul public sau
din domeniul privat al acestora, însă numai
dacă au fost, la rândul lor, dobândite prin unul dintre modurile prevăzute de lege. Domeniul public național, județean și local
Art. 860. -
(1) Bunurile proprietate publică fac parte din domeniul public național, județean sau, după caz, local
(2) Delimitarea dintre domeniul public național, județean și local se face în condițiile legii
(3) Bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietății publice a
statului sau a unităților administrativ-teritoriale potrivit unei legi
organice nu pot fi trecute din
domeniul public al statului în domeniul public al unității
administrativ-teritoriale sau invers decât ca urmare a modificării legii
organice. În celelalte cazuri, trecerea
unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unității
administrativ-teritoriale și invers se face în condițiile legii.
Caracterele dreptului de proprietate
publică
Art. 861. -
(1) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile
(2) Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz și nu
poate fi dobândită de terți prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia
de bună-credință asupra
bunurilor mobile
(3) În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în
administrare sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate.
Limitele exercitării dreptului de
proprietate publică
Art. 862. -
(1) Dreptul de proprietate publică este susceptibil de orice limite
reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate
privată, în măsura în care
acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate
(2) Incompatibilitatea se constată prin acordul dintre titularul
proprietății publice și persoana interesată sau, în caz de divergență,
pe cale judecătorească
(3) În aceste cazuri, persoana interesată are dreptul la o justă și
promptă despăgubire din partea titularului proprietății publice.
Cazurile de dobândire a dreptului de
proprietate publică
Art. 863. - Dreptul de proprietate publică se dobândește:
a) prin achiziție publică, efectuată în condițiile legii;
b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;
c) prin donație sau legat, acceptat în condițiile legii, dacă bunul,
prin natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori de
interes public;
d) prin convenție cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin
voința dobânditorului, devine de uz ori de interes public;
e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul
public al acestuia sau din domeniul privat al unei unități
administrativ-teritoriale în domeniul
public al acesteia, în condițiile legii;
f) prin alte moduri stabilite de lege. Stingerea dreptului de proprietate publică
Art. 864. - Dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul a
pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau
interesul public, cu respectarea
condițiilor prevăzute de lege. Apărarea dreptului de proprietate publică
Art. 865. -
(1) Obligația apărării în justiție a proprietății publice revine titularului
(2) Titularii drepturilor corespunzătoare proprietății publice sunt obligați:
a) să îl informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică;
b) să îl introducă în proces pe titularul dreptului de proprietate
publică, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
(3) Dispozițiile art. 563 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL II Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice
Art. 866. - Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice sunt
dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință
cu titlu gratuit.
SECȚIUNEA a 2-a Dreptul de administrare Constituirea dreptului de administrare
Art. 867. -
(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local
(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare
a dreptului de administrare. Exercitarea dreptului de administrare
Art. 868. -
(1) Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz,
autorităților administrației publice centrale sau locale și altor
instituții publice de interes
național, județean ori local
(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de
bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este
cazul, de actul de constituire.
Stingerea dreptului de administrare
Art. 869. - Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea
dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în
condițiile legii, dacă interesul
public o impune, de organul care l-a constituit. Apărarea dreptului de administrare
Art. 870. -
(1) Apărarea în justiție a dreptului de administrare revine titularului dreptului
(2) Dispozițiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
SECȚIUNEA a 3-a Dreptul de concesiune Conținutul dreptului de concesiune
Art. 871. -
(1) Concesionarul are dreptul și, în același timp, obligația de
exploatare a bunului, în schimbul unei redevențe și pentru o durată
determinată, cu respectarea
condițiilor prevăzute de lege și a contractului de concesiune
(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică
(3) Procedura de concesionare, precum și încheierea, executarea și
încetarea contractului de concesiune sunt supuse condițiilor prevăzute
de lege. Exercitarea
dreptului de concesiune
Art. 872. -
(1) Concesionarul poate efectua orice acte materiale sau juridice
necesare pentru a asigura exploatarea bunului. Cu toate acestea, sub
sancțiunea nulității absolute,
concesionarul nu poate înstrăina și nici greva bunul dat în concesiune
sau, după caz, bunurile destinate ori rezultate din realizarea
concesiunii și care trebuie, potrivit
legii sau actului constitutiv, să fie predate concedentului la încetarea, din orice motive, a concesiunii
(2) Fructele, precum și, în limitele prevăzute de lege și în actul de
constituire, productele bunului concesionat revin concesionarului
(3) În toate cazurile, exercitarea dreptului de concesiune este supusă
controlului din partea concedentului, în condițiile legii și ale
contractului de concesiune.
Apărarea dreptului de concesiune
Art. 873. -
(1) Apărarea în justiție a dreptului de concesiune revine concesionarului
(2) Dispozițiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
SECȚIUNEA a 4-a Dreptul de folosință cu titlu gratuit Conținutul și
limitele dreptului de folosință cu
titlu gratuit
Art. 874. -
(1) Dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se
acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor
de utilitate publică
(2) În lipsa unor dispoziții contrare în actul de constituire, titularul nu beneficiază de fructele civile ale bunului
(3) Dispozițiile privind constituirea și încetarea dreptului de
administrare se aplică în mod corespunzător. Apărarea dreptului de
folosință cu titlu gratuit
Art. 875. -
(1) Apărarea în justiție a dreptului de folosință cu titlu gratuit revine titularului dreptului
(2) Dispozițiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
TITLUL VII Cartea funciară
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Scopul și obiectul cărții funciare
Art. 876. -
(1) Cartea funciară descrie imobilele și arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri
(2) În cazurile prevăzute de lege pot fi înscrise în cartea funciară și
alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu
imobilele cuprinse în cartea funciară
(3) Prin imobil, în sensul prezentului titlu, se înțelege una sau mai
multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosință,
cu sau fără construcții,
aparținând aceluiași proprietar, situate pe teritoriul unei unități
administrativ-teritoriale și care sunt identificate printr-un număr
cadastral unic. Drepturile tabulare
Art. 877. - Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară
sunt drepturi tabulare. Ele se dobândesc, se modifică și se sting numai
cu respectarea regulilor de
carte funciară. Obiectul drepturilor tabulare
Art. 878. -
(1) Obiectul drepturilor tabulare este imobilul, definit la art. 876
alin. (3), care după înscrierea în cartea funciară nu mai poate să fie
modificat decât cu respectarea
regulilor de carte funciară
(2) Aceeași carte funciară nu poate cuprinde decât un singur imobil
(3) Mai mulți proprietari nu pot fi înscriși în aceeași carte funciară
decât dacă se află în coproprietate pe cote-părți ori în devălmășie.
Modificarea imobilului înscris în
cartea funciară
Art. 879. -
(1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri,
dacă mai multe imobile alăturate se unesc într-un singur imobil sau
dacă se adaugă o parte dintrun
imobil la un alt imobil ori, după caz, se mărește întinderea acestuia
(2) De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică și
prin dezlipiri, dacă se desparte o parte din imobil sau se micșorează
întinderea acestuia
(3) Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate
face decât cu consimțământul titularilor acelor sarcini. Refuzul
titularilor sarcinilor nu trebuie să fie
abuziv, el putând fi cenzurat de către instanța judecătorească
(4) Dacă însă creditorii ipotecari consimt la alipirea sau, după caz,
atât la dezlipirea, cât și la alipirea imobilului grevat la un alt
imobil, în lipsă de convenție contrară,
ipotecile vor lua rang după cele ce grevează imobilul la care s-a făcut alipirea
(5) Operațiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară,
prin alipiri sau dezlipiri, au caracter material și nu implică niciun
transfer de proprietate.
Înscrierile în caz de alipire sau dezlipire
Art. 880. -
(1) În caz de alipire sau dezlipire, imobilele rezultate se vor
transcrie în cărți funciare noi, cu menționarea noului număr cadastral
pentru fiecare imobil, iar cartea
funciară sau, după caz, vechile cărți funciare se vor închide, fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri
(2) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris,
aceasta se va închide și nu va mai putea fi redeschisă pentru noi
înscrieri. Felurile înscrierilor
Art. 881. -
(1) Înscrierile sunt de 3 feluri: intabularea, înscrierea provizorie și notarea
(2) Intabularea și înscrierea provizorie au ca obiect drepturile
tabulare, iar notarea se referă la înscrierea altor drepturi, acte,
fapte sau raporturi juridice în legătură
cu imobilele cuprinse în cartea funciară
(3) Înscrierea provizorie și notarea se fac numai în cazurile anume
prevăzute de lege. Înscrierea drepturilor reale afectate de modalități
Art. 882. -
(1) Drepturile reale sub condiție suspensivă sau rezolutorie nu se intabulează. Ele se pot însă înscrie provizoriu
(2) Termenul extinctiv sau sarcina liberalității se va putea arăta atât
în cuprinsul intabulării, cât și al înscrierii provizorii. Cercetarea
cărții funciare
Art. 883. -
(1) Orice persoană, fără a fi ținută să justifice vreun interes, poate
cerceta orice carte funciară, precum și celelalte documente cu care
aceasta se întregește, potrivit
legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării
înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană
interesată, cu respectarea dispozițiilor
legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
(2) La cerere, se vor elibera extrase sau copii certificate, conforme cu exemplarul original aflat în arhivă
(3) Nimeni nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoștință de
existența vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară sau, după caz, a
unei cereri de înscriere
înregistrate la biroul de cadastru și publicitate imobiliară. Procedura de înscriere
Art. 884. - Procedura de înscriere în cartea funciară se va stabili prin lege specială.
CAPITOLUL II Înscrierea drepturilor tabulare
Dobândirea și stingerea drepturilor reale asupra imobilelor
Art. 885. -
(1) Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, drepturile reale
asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între
părți, cât și față de terți, numai
prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea
(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor
din cartea funciară, cu consimțământul titularului, dat prin înscris
autentic notarial. Acest
consimțământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea
termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin
încetarea existenței juridice a
titularului, dacă acesta era o persoană juridică
(3) Dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei
terțe persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei
persoane, cu excepția cazurilor
anume prevăzute de lege
(4) Hotărârea judecătorească definitivă sau, în cazurile prevăzute de
lege, actul autorității administrative va înlocui acordul de voință sau,
după caz, consimțământul
titularului. Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor
Art. 886. - Modificarea unui drept real imobiliar se face potrivit
regulilor stabilite pentru dobândirea sau stingerea drepturilor reale,
dacă prin lege nu se dispune
altfel. Dobândirea unor drepturi reale fără înscriere
Art. 887. -
(1) Drepturile reale se dobândesc fără înscriere în cartea funciară
când provin din moștenire, accesiune naturală, vânzare silită,
expropriere pentru cauză de utilitate
publică, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege
(2) Cu toate acestea, în cazul vânzării silite, dacă urmărirea
imobilului nu a fost în prealabil notată în cartea funciară, drepturile
reale astfel dobândite nu vor putea fi
opuse terților dobânditori de bună-credință
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), titularul drepturilor astfel
dobândite nu va putea însă dispune de ele prin cartea funciară decât
după ce s-a făcut înscrierea.
Condiții de înscriere
Art. 888. - Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza
înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătorești rămase
definitivă, a certificatului de moștenitor sau
în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, în cazurile
în care legea prevede aceasta. Renunțarea la dreptul de proprietate
Art. 889. -
(1) Proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație
autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate
imobiliară pentru a se înscrie
radierea dreptului
(2) În acest caz, comuna, orașul sau municipiul, după caz, poate cere
înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii
consiliului local, cu
respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale
imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul
uzucapiunii
(3) În situația bunurilor grevate de sarcini reale, unitatea
administrativ-teritorială care a preluat bunul este ținută în limita
valorii bunului. Data producerii efectelor
înscrierilor
Art. 890. -
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, înscrierile în cartea funciară
își vor produce efectele de la data înregistrării cererilor, ținându-se
însă cont de data, ora și
minutul înregistrării acestora în toate cazurile în care cererea a fost
depusă personal, prin mandatar ori notar public sau, după caz,
comunicată prin telefax, poștă
electronică ori prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și
confirmarea primirii cererii de înscriere cu toate documentele
justificative
(2) În cazul drepturilor de ipotecă, ordinea înregistrării cererilor va determina și rangul acestora
(3) Dacă mai multe cereri s-au primit în aceeași zi prin poștă sau
curier, drepturile de ipotecă vor avea același rang, iar celelalte
drepturi vor dobândi numai provizoriu
rang egal, urmând ca instanța să se pronunțe, la cererea oricărei
persoane interesate, asupra rangului și, dacă va fi cazul, asupra
radierii înscrierii nevalabile
(4) În cazul în care două sau mai multe drepturi au primit provizoriu
rang egal, potrivit dispozițiilor alin. (3), va fi preferat, indiferent
de data certă a titlurilor aflate în
concurs, cel care a fost pus în posesia bunului sau, după caz, cel față
de care debitorul și-a executat cel dintâi obligațiile ce îi incumbă,
cu excepția drepturilor de
ipotecă care vor avea același rang. În situația în care niciunul din
dobânditori n-a fost pus în posesia bunului sau, după caz, debitorul nu
și-a executat obligațiile față
de niciunul dintre ei, va fi preferat cel care a sesizat cel dintâi
instanța de judecată în temeiul dispozițiilor prezentului articol
(5) Dispozițiile alin. (3) și (4) se aplică și atunci când, în aceeași
zi, o cerere de înscriere a fost depusă ori comunicată în condițiile
alin. (1), iar alta primită prin poștă
sau curier. Conflictul dintre terții dobânditori de la un autor comun
Art. 891. - În cazul în care două sau mai multe persoane au fost
îndreptățite să dobândească, prin acte încheiate cu același autor,
drepturi asupra aceluiași imobil care
se exclud reciproc, cel care și-a înscris primul dreptul va fi socotit
titularul dreptului tabular, indiferent de data titlului în temeiul
căruia s-a săvârșit înscrierea în cartea
funciară. Situația terțului dobânditor de rea-credință
Art. 892. -
(1) Cel care a fost îndreptățit, printr-un act juridic valabil
încheiat, să înscrie un drept real în folosul său poate cere radierea
din cartea funciară a unui drept concurent
sau, după caz, acordarea de rang preferențial față de înscrierea
efectuată de altă persoană, însă numai dacă sunt întrunite următoarele 3
condiții:
a) actul juridic în temeiul căruia se solicită radierea sau acordarea
rangului preferențial să fie anterior aceluia în baza căruia terțul și-a
înscris dreptul;
b) dreptul reclamantului și cel al terțului dobânditor să provină de la un autor comun;
c) înscrierea dreptului în folosul reclamantului să fi fost împiedicată
de terțul dobânditor prin violență sau viclenie, după caz
(2) Radierea sau acordarea rangului preferențial poate fi cerută și
dacă violența ori viclenia a provenit de la o altă persoană decât terțul
dobânditor, dar numai dacă
acesta din urmă a cunoscut sau, după caz, trebuia să cunoască această
împrejurare la data încheierii contractului în baza căruia a dobândit
dreptul intabulat în folosul
său
(3) Dreptul la acțiune se prescrie în termen de 3 ani de la data
înscrierii de către terț a dreptului în folosul său. Persoanele
împotriva cărora se poate face înscrierea
drepturilor tabulare
Art. 893. - Înscrierea unui drept real se poate efectua numai:
a) împotriva aceluia care, la data înregistrării cererii, este înscris
ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută;
b) împotriva aceluia care, înainte de a fi fost înscris, și-a grevat
dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată. Înscrierea
drepturilor reale în cazul actelor juridice
succesive
Art. 894. - În cazul în care un drept supus înscrierii în cartea
funciară a făcut obiectul unor cesiuni succesive fără ca înscrierile să
fi fost efectuate, cel din urmă
îndreptățit nu va putea cere înscrierea dreptului în folosul său decât
dacă solicită, odată cu înscrierea acestuia, și înscrierea dobândirilor
succesive anterioare pe care
le va dovedi cu înscrisuri originale sau copii legalizate, după caz. Înscrierile întemeiate pe obligațiile defunctului
Art. 895. - Înscrierile întemeiate pe obligațiile defunctului se vor
putea săvârși și după ce dreptul a fost înscris pe numele
moștenitorului, însă numai în măsura în care
moștenitorul este ținut de aceste obligații. Acțiunea în prestație tabulară
Art. 896. -
(1) În cazurile în care cel obligat să transmită, să constituie ori să
modifice în folosul altuia un drept real asupra unui imobil nu își
execută obligațiile necesare pentru
înscrierea în cartea funciară, se va putea cere instanței judecătorești
să dispună înscrierea; dreptul la acțiune este prescriptibil în
condițiile legii
(2) Dacă acțiunea în prestație tabulară a fost notată în cartea
funciară, hotărârea judecătorească se va înscrie, din oficiu, și
împotriva acelora care au dobândit vreun
drept tabular după notare. Efectele acțiunii în prestație tabulară față de terțul dobânditor de rea-credință
Art. 897. -
(1) Acțiunea în prestație tabulară se va putea îndrepta și împotriva
terțului dobânditor înscris anterior în cartea funciară, dacă actul
juridic invocat de reclamant este
anterior celui în temeiul căruia a fost înscris dreptul terțului
dobânditor, iar acesta a fost de rea-credință la data încheierii actului
(2) Dreptul la acțiune împotriva terțului se prescrie în termen de 3
ani de la data înscrierii de către acesta a dreptului în folosul său, cu
excepția cazului în care dreptul
la acțiune al reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris mai înainte. Înscrierea provizorie
Art. 898. - În afara altor cazuri prevăzute de lege, înscrierea provizorie în cartea funciară se va putea cere:
1. dacă dreptul real dobândit este afectat de o condiție suspensivă ori
rezolutorie sau dacă privește ori grevează o construcție viitoare; în
cazul înscrierii provizorii
având ca obiect o construcție viitoare, justificarea acesteia se face în condițiile legii;
2. dacă, în temeiul unei hotărâri care nu este încă definitivă, partea
căzută în pretenții a fost obligată la strămutarea, constituirea sau
stingerea unui drept tabular ori
cel care administrează bunurile unei alte persoane a fost obligat să dea o garanție ipotecară;
3. dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca;
4. dacă se dobândește un drept tabular înscris provizoriu;
5. dacă ambele părți consimt doar pentru efectuarea unei înscrieri provizorii. Efectele înscrierii provizorii
Art. 899. -
(1) Înscrierea provizorie are ca efect dobândirea, modificarea sau
stingerea unui drept tabular de la data înregistrării cererii, sub
condiția și în măsura justificării ei
(2) Justificarea unei înscrieri provizorii se face cu consimțământul
celui împotriva căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, dat în formă
autentică, sau în temeiul unei
hotărâri judecătorești definitive. În acest din urmă caz, dispozițiile
art. 896 și 897 se aplică, în mod corespunzător, și acțiunii în
justificare tabulară
(3) Justificarea radierii dreptului de ipotecă se face în temeiul
hotărârii judecătorești de validare rămase definitivă, al
consimțământului creditorului dat în formă
autentică, al procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc
prin care se constată acceptarea plății sau, după caz, al încheierii
întocmite de acesta prin care se
constată efectuarea plății, rămasă definitivă
(4) Justificarea unei înscrieri provizorii își întinde efectul asupra
tuturor înscrierilor care s-au făcut condiționat de justificarea ei;
nejustificarea unei înscrieri provizorii
atrage, la cererea celui interesat, radierea ei și a tuturor
înscrierilor care s-au făcut condiționat de justificarea ei. Prezumția
existenței sau inexistenței unui drept
tabular
Art. 900. -
(1) Dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei
(2) Dacă un drept real s-a radiat din cartea funciară, se prezumă că acel drept nu există
(3) Dovada contrară se poate face numai în cazurile prevăzute la art.
887, precum și pe calea acțiunii în rectificare. Dobândirea cu
bună-credință a unui drept tabular
Art. 901. -
(1) Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, oricine a dobândit cu
bună-credință vreun drept real înscris în cartea funciară, în temeiul
unui act juridic cu titlu
oneros, va fi socotit titularul dreptului înscris în folosul său, chiar
dacă, la cererea adevăratului titular, dreptul autorului său este
radiat din cartea funciară
(2) T erțul dobânditor este considerat de bună-credință numai dacă, la
data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul său, sunt
îndeplinite următoarele
condiții:
a) nu a fost înregistrată nicio acțiune prin care se contestă cuprinsul cărții funciare;
b) din cuprinsul cărții funciare nu rezultă nicio cauză care să justifice rectificarea acesteia în favoarea altei persoane; și
c) nu a cunoscut, pe altă cale, inexactitatea cuprinsului cărții funciare
(3) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și terțului care a
dobândit cu bună-credință un drept de ipotecă în temeiul unui act
juridic încheiat cu titularul de
carte funciară ori cu succesorul său în drepturi, după caz
(4) Dispozițiile prezentului articol nu pot fi însă opuse de o parte
contractantă celeilalte și nici de succesorii lor universali sau cu
titlu universal, după caz.
CAPITOLUL III Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice
Actele sau faptele supuse notării
Art. 902. -
(1) Drepturile, faptele sau alte raporturi juridice prevăzute la art.
876 alin. (2) devin opozabile terțelor persoane exclusiv prin notare,
dacă nu se dovedește că au fost
cunoscute pe altă cale, în afara cazului în care din lege rezultă că
simpla cunoaștere a acestora nu este suficientă pentru a suplini lipsa
de publicitate. În caz de conflict
de drepturi care provin de la un autor comun, dispozițiile art. 890-892, 896 și 897 se aplică în mod corespunzător
(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, sunt supuse notării în cartea funciară:
1. punerea sub interdicție judecătorească și ridicarea acestei măsuri;
2. cererea de declarare a morții unei persoane fizice, hotărârea
judecătorească de declarare a morții și cererea de anulare sau de
rectificare a hotărârii judecătorești
de declarare a morții;
3. calitatea de bun comun a unui imobil;
4. convenția matrimonială, precum și modificarea sau, după caz, înlocuirea ei;
5. destinația unui imobil de locuință a familiei;
6. locațiunea și cesiunea de venituri;
7. aportul de folosință la capitalul social al unei societăți;
8. interdicția convențională de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris;
9. vânzarea făcută cu rezerva dreptului de proprietate;
10. dreptul de a revoca sau denunța unilateral contractul;
11. pactul comisoriu și declarația de rezoluțiune sau de reziliere unilaterală a contractului;
12. antecontractul și pactul de opțiune;
13. dreptul de preempțiune născut din convenții;
14. intenția de a înstrăina sau de a ipoteca;
15. schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garanții reale asupra creanței ipotecare;
16. deschiderea procedurii insolvenței, ridicarea dreptului de
administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum și închiderea
acestei proceduri;
17. sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale;
18. acțiunea în prestație tabulară, acțiunea în justificare și acțiunea în rectificare;
19. acțiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea
funciară, acțiunea în partaj, acțiunile în desființarea actului juridic
pentru nulitate, rezoluțiune ori alte
cauze de ineficacitate, acțiunea revocatorie, precum și orice alte
acțiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în
legătură cu imobilele înscrise;
20. punerea în mișcare a acțiunii penale pentru o înscriere în cartea
funciară săvârșită printr-o faptă prevăzută de legea penală
(3) În sensul prezentului articol, prin terți se înțelege orice
persoană care a dobândit un drept real sau un alt drept în legătură cu
imobilul înscris în cartea funciară.
Actele sau faptele care pot fi notate în cartea funciară
Art. 903. - Se vor putea nota în cartea funciară, fără însă ca opozabilitatea față de terți să depindă de această înscriere:
1. incapacitatea sau restrângerea, prin efectul legii, a capacității de exercițiu ori de folosință;
2. declarația de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil;
3. orice alte fapte sau raporturi juridice care au legătură cu imobilul
și care sunt prevăzute în acest scop de lege. Notarea intenției de a
înstrăina sau de a ipoteca
Art. 904. -
(1) Proprietarul unui imobil poate cere ca intenția sa de a înstrăina
sau de a ipoteca în folosul unei anumite persoane să fie notată, arătând
în acest din urmă caz și
suma ce corespunde obligației garantate
(2) Dacă înstrăinarea sau ipotecarea se realizează în termen de 3 luni
de la notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca, dreptul înscris
va avea rangul notării.
Pierderea efectului notării
Art. 905. -
(1) Notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca își pierde
efectul prin trecerea unui termen de 3 luni de la data înregistrării
cererii
(2) Anul, luna și ziua în care notarea își pierde efectul vor fi
menționate atât în notare, cât și în încheierea ce a dispus-o. Notarea
antecontractelor și a pactelor de
opțiune
Art. 906. -
(1) Promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de
proprietate asupra imobilului sau un alt drept în legătură cu acesta se
poate nota în cartea
funciară, dacă promitentul este înscris în cartea funciară ca titularul
dreptului care face obiectul promisiunii, iar antecontractul, sub
sancțiunea respingerii cererii de
notare, prevede termenul în care urmează a fi încheiat contractul.
Notarea se poate efectua oricând în termenul stipulat în antecontract
pentru executarea sa, dar nu
mai târziu de 6 luni de la expirarea lui
(2) Promisiunea se va putea radia, dacă cel îndreptățit nu a cerut
instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, în
termen de 6 luni de la trecerea
termenului fixat pentru încheierea lui sau dacă, între timp, imobilul a
fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terț
care nu este ținut să răspundă de
obligațiile promitentului
(3) Radierea se va dispune din oficiu, dacă, până la expirarea
termenului de 6 luni prevăzut la alin. (2), n-a fost cerută înscrierea
dreptului care a făcut obiectul
promisiunii, cu excepția cazului când cel îndreptățit a cerut notarea
în cartea funciară a acțiunii prevăzute la alin. (2). De asemenea,
promisiunea se va radia din oficiu
în toate cazurile când, până la încheierea contractului amintit mai sus
ori până la soluționarea definitivă a acțiunii prevăzute la alin. (2),
imobilul a fost definitiv
adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terț care nu este ținut să răspundă de obligațiile promitentului
(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică prin asemănare și
pactelor de opțiune notate în cartea funciară. În aceste cazuri, dacă,
până la expirarea termenului
stipulat în contract pentru exercitarea opțiunii, beneficiarul pactului
nu solicită, în baza declarației de opțiune și a dovezii comunicării
sale către cealaltă parte,
intabularea dreptului ce urmează a fi dobândit, se va dispune din oficiu radierea pactului înscris în folosul său.
CAPITOLUL IV Rectificarea înscrierilor de carte funciară
Noțiune
Art. 907. -
(1) Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situația juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia
(2) Prin rectificare se înțelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară
(3) Situația juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaștere
făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin
declarație dată în formă autentică
notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată
împotriva acestuia, prin care s-a admis acțiunea de fond. Acțiunea de
fond poate fi, după caz, o
acțiune în anulare, rezoluțiune, reducțiune sau orice altă acțiune
întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic. Rectificarea
intabulării sau înscrierii
provizorii
Art. 908. -
(1) Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări sau înscrieri provizorii, dacă:
1. înscrierea sau încheierea nu este valabilă ori actul în temeiul
căruia a fost efectuată înscrierea a fost desființat, în condițiile
legii, pentru cauze ori motive anterioare
sau concomitente încheierii ori, după caz, emiterii lui;
2. dreptul înscris a fost greșit calificat;
3. nu mai sunt întrunite condițiile de existență a dreptului înscris
sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut
înscrierea;
4. înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanță cu situația juridică reală a imobilului
(2) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe
cale amiabilă, prin declarația autentică notarială a titularului
dreptului ce urmează a fi radiat sau
modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă
(3) Când dreptul înscris în cartea funciară urmează a fi rectificat,
titularul lui este obligat să predea celui îndreptățit, odată cu
consimțământul dat în formă autentică
notarială pentru efectuarea rectificării, și înscrisurile necesare, iar
în caz contrar, persoana interesată va putea solicita instanței să
dispună înscrierea în cartea
funciară. În acest din urmă caz, hotărârea instanței de judecată va
suplini consimțământul la înscriere al părții care are obligația de a
preda înscrisurile necesare
rectificării
(4) Acțiunea în rectificare poate fi introdusă concomitent sau separat,
după ce a fost admisă acțiunea de fond, când este cazul. Ea poate fi
formulată atât împotriva
dobânditorului nemijlocit, cât și împotriva terților dobânditori, cu
titlu oneros sau cu titlu gratuit, în condițiile prevăzute la art. 909,
cu excepția acțiunii întemeiate pe
dispozițiile alin. (1) pct. 3 și 4, care nu poate fi pornită împotriva
terților care și-au înscris vreun drept real, dobândit cu bună-credință
și printr-un act juridic cu titlu
oneros sau, după caz, în temeiul unui contract de ipotecă,
întemeindu-se pe cuprinsul cărții funciare. Termenele de exercitare a
acțiunii în rectificare
Art. 909. -
(1) Sub rezerva prescripției dreptului la acțiunea în fond, acțiunea în
rectificare este imprescriptibilă față de dobânditorul nemijlocit,
precum și față de terțul care a
dobândit cu rea-credință dreptul înscris în folosul său. Dacă acțiunea
de fond introdusă pe cale separată a fost admisă, acțiunea în
rectificare este, de asemenea,
imprescriptibilă atât împotriva celor care au fost chemați în judecată,
cât și împotriva terților care au dobândit un drept real după ce
acțiunea de fond a fost notată în
cartea funciară
(2) Față de terțele persoane care au dobândit cu bună-credință un drept
real prin donație sau legat cu titlu particular, acțiunea în
rectificare, sub rezerva prescripției
dreptului la acțiunea de fond, nu se va putea introduce decât în termen
de 5 ani, socotiți de la înregistrarea cererii lor de înscriere
(3) De asemenea, sub rezerva prescripției dreptului la acțiunea în
fond, acțiunea în rectificare, întemeiată exclusiv pe dispozițiile art.
908 alin. (1) pct. 1 și 2, se va
putea îndrepta și împotriva terțelor persoane care și-au înscris vreun
drept real, dobândit cu bună-credință și printr-un act juridic cu titlu
oneros sau, după caz, în
temeiul unui contract de ipotecă, întemeindu-se pe cuprinsul cărții
funciare. În aceste cazuri, termenul va fi de 3 ani, socotiți de la data
înregistrării cererii de
înscriere formulate de către dobânditorul nemijlocit al dreptului a
cărui rectificare se cere, cu excepția cazului când încheierea, prin
care s-a ordonat înscrierea care
face obiectul acțiunii în rectificare, a fost comunicată celui
îndreptățit, caz în care termenul va fi de un an de la comunicarea
acesteia
(4) Termenele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt termene de decădere. Efectele admiterii acțiunii în rectificare
Art. 910. -
(1) Hotărârea prin care se admite rectificarea unei înscrieri nu va
aduce atingere drepturilor înscrise în folosul celor care nu au fost
părți în cauză
(2) Dacă însă acțiunea în rectificare a fost notată în cartea funciară,
hotărârea judecătorească de admitere se va înscrie, din oficiu, și
împotriva acelora care au
dobândit vreun drept tabular după notare, care se va radia odată cu
dreptul autorului lor. Rectificarea notării în cartea funciară
Art. 911. -
(1) În lipsa consimțământul titularului, orice persoană interesată va
putea cere rectificarea unei notări în cazurile prevăzute la art. 908,
precum și ori de câte ori, din
alte cauze, notarea nu este sau a încetat să fie exactă
(2) Rectificarea se va încuviința în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive; dreptul la acțiune este imprescriptibil
(3) Dispozițiile art. 910 rămân aplicabile. Radierea drepturilor condiționale
Art. 912. -
(1) Dreptul afectat de o condiție suspensivă se va radia din oficiu,
dacă nu se dovedește îndeplinirea condiției care afectează dreptul, în
termen de 5 ani de la
înscriere
(2) Tot astfel se va radia condiția rezolutorie, dacă nu s-a cerut, în
temeiul ei, radierea dreptului înscris sub o asemenea modalitate, timp
de 10 ani de la înscriere.
Îndreptarea erorilor materiale
Art. 913. - Erorile materiale săvârșite cu prilejul înscrierilor
efectuate în cartea funciară, altele decât cele care constituie cazuri
de rectificare, se pot îndrepta la cerere
sau din oficiu. Dispozițiile art. 909-911 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modificarea descrierii imobilului
Art. 914. - Proprietarul imobilului înscris în cartea funciară va putea
cere oricând modificarea mențiunilor din cartea funciară privitoare la
descrierea, destinația sau
suprafața acestuia, în condițiile legii. Răspunderea pentru ținerea defectuoasă a cărții funciare
Art. 915. -
(1) Cel prejudiciat printr-o faptă săvârșită, chiar din culpă, în
păstrarea și administrarea cărții funciare va putea cere obligarea, în
solidar, la plata de despăgubiri a
oficiului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară de la locul
situării imobilului și a persoanei răspunzătoare de prejudiciul astfel
cauzat, dacă prejudiciul nu a
putut fi înlăturat, în tot sau în parte, prin exercitarea acțiunilor și căilor de atac prevăzute de lege
(2) Dreptul la acțiune se prescrie într-un termen de un an, socotit din
ziua în care cel vătămat a cunoscut faptul păgubitor, însă nu mai
târziu de 3 ani de la data când
s-a săvârșit fapta prin care s-a cauzat prejudiciul. Prescripția este
suspendată prin exercitarea acțiunilor și căilor de atac prevăzute de
lege pentru înlăturarea
efectelor faptei păgubitoare.
TITLUL VIII Posesia
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Noțiune
Art. 916. -
(1) Posesia este exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de
proprietate asupra unui bun de către persoana care îl stăpânește și care
se comportă ca un
proprietar
(2) Dispozițiile prezentului titlu se aplică, în mod corespunzător, și
în privința posesorului care se comportă ca un titular al altui drept
real, cu excepția drepturilor
reale de garanție. Exercitarea posesiei
Art. 917. -
(1) Posesorul poate exercita prerogativele dreptului de proprietate
asupra bunului fie în mod nemijlocit, prin putere proprie, fie prin
intermediul unei alte persoane
(2) Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu și persoanele
juridice exercită posesia prin reprezentantul lor legal. Cazurile care
nu constituie posesie
Art. 918. -
(1) Nu constituie posesie stăpânirea unui bun de către un detentor precar, precum:
a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;
b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitație sau servitute, față de nuda proprietate;
c) fiecare coproprietar, în proporție cu cotele-părți ce revin celorlalți coproprietari;
d) orice altă persoană care, deținând temporar un bun al altuia, este
obligată să îl restituie sau care îl stăpânește cu îngăduința acestuia
(2) Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai
în cazurile și limitele prevăzute de lege. Prezumția de posesie și
prezumția de proprietate
Art. 919. -
(1) Până la proba contrară, acela care stăpânește bunul este prezumat posesor
(2) Detenția precară, odată dovedită, este prezumată că se menține până la proba intervertirii sale
(3) Până la proba contrară, posesorul este considerat proprietar, cu
excepția imobilelor înscrise în cartea funciară. Intervertirea
precarității în posesie
Art. 920. -
(1) Intervertirea detenției precare în posesie nu se poate face decât în următoarele cazuri:
a) dacă detentorul precar încheie cu bună-credință un act translativ de
proprietate cu titlu particular cu altă persoană decât cu proprietarul
bunului;
b) dacă detentorul precar săvârșește împotriva posesorului acte de
rezistență neechivoce în privința intenției sale de a începe să se
comporte ca un proprietar; în
acest caz, intervertirea nu se va produce însă mai înainte de împlinirea termenului prevăzut pentru restituirea bunului;
c) dacă detentorul precar înstrăinează bunul, printr-un act translativ
de proprietate cu titlu particular, cu condiția ca dobânditorul să fie
de bună-credință
(2) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dobânditorul este
de bună-credință dacă înscrie dreptul în folosul său întemeindu-se pe
cuprinsul cărții funciare. În
celelalte cazuri, este de bună-credință dobânditorul care nu cunoștea
și nici nu trebuia, după împrejurări, să cunoască lipsa calității de
proprietar a celui de la care a
dobândit bunul. Încetarea posesiei
Art. 921. - Posesia încetează prin:
a) transformarea sa în detenție precară;
b) înstrăinarea bunului;
c) abandonarea bunului mobil sau înscrierea în cartea funciară a
declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun
imobil;
d) pieirea bunului;
e) trecerea bunului în proprietate publică;
f) înscrierea dreptului de proprietate al comunei, orașului sau municipiului, după caz, conform art. 889 alin. (2);
g) deposedare, dacă posesorul rămâne lipsit de posesia bunului mai mult de un an.
CAPITOLUL II Viciile posesiei
Viciile posesiei
Art. 922. -
(1) În afara situațiilor prevăzute de lege, nu poate produce efecte juridice decât posesia utilă
(2) Nu este utilă posesia discontinuă, tulburată sau clandestină. Până
la proba contrară, posesia este prezumată a fi utilă. Discontinuitatea
Art. 923. - Posesia este discontinuă atât timp cât posesorul o exercită
cu intermitențe anormale în raport cu natura bunului. Violența
Art. 924. - Posesia este tulburată atât timp cât este dobândită sau
conservată prin acte de violență, fizică sau morală, care nu au fost
provocate de o altă persoană.
Clandestinitatea
Art. 925. - Posesia este clandestină, dacă se exercită astfel încât nu poate fi cunoscută. Invocarea viciilor posesiei
Art. 926. -
(1) Discontinuitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată
(2) Numai persoana față de care posesia este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii. Încetarea viciilor posesiei
Art. 927. - Posesia viciată devine utilă îndată ce viciul încetează.
CAPITOLUL III Efectele posesiei
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Uzucapiunea și dobândirea fructelor
Art. 928. - În condițiile prezentului capitol, posesorul poate dobândi
proprietatea asupra bunului posedat sau, după caz, asupra fructelor
produse de acesta. Bunurile
care nu pot fi uzucapate
Art. 929. - Nu pot fi uzucapate bunurile care, înainte sau după
intrarea în posesie, au fost declarate prin lege inalienabile. SECȚIUNEA
a 2-a Uzucapiunea imobiliară
Uzucapiunea extratabulară
Art. 930. -
(1) Dreptul de proprietate asupra unui imobil și dezmembrămintele sale
pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul
celui care l-a posedat timp
de 10 ani, dacă:
a) proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, și-a încetat existența;
b) a fost înscrisă în cartea funciară declarația de renunțare la proprietate;
c) imobilul nu era înscris în nicio carte funciară
(2) În toate cazurile, uzucapantul poate dobândi dreptul numai dacă
și-a înregistrat cererea de înscriere în cartea funciară înainte ca o
terță persoană să își fi
înregistrat propria cerere de înscriere a dreptului în folosul său, pe
baza unei cauze legitime, în cursul sau chiar după împlinirea termenului
de uzucapiune.
Uzucapiunea tabulară
Art. 931. -
(1) Drepturile celui care a fost înscris, fără cauză legitimă, în
cartea funciară, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt
drept real, nu mai pot fi contestate când
cel înscris cu bună-credință a posedat imobilul timp de 5 ani după
momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a fost
neviciată
(2) Este suficient ca buna-credință să existe în momentul înregistrării
cererii de înscriere și în momentul intrării în posesie. Curgerea
termenului uzucapiunii
Art. 932. -
(1) În cazurile prevăzute la art. 930 alin. (1) lit. a) și b), termenul
uzucapiunii nu începe să curgă înainte de data decesului sau, după caz,
a încetării existenței juridice a
proprietarului, respectiv înainte de data înscrierii declarației de
renunțare la proprietate, chiar dacă intrarea în posesie s-a produs la o
dată anterioară
(2) Viciile posesiei suspendă cursul uzucapiunii. Joncțiunea posesiilor
Art. 933. -
(1) Fiecare posesor este considerat că începe în persoana sa o nouă
posesie, indiferent dacă bunul a fost transmis cu titlu universal sau
particular
(2) Cu toate acestea, pentru a invoca uzucapiunea, posesorul actual
poate să unească propria posesie cu aceea a autorului său. Alte
dispoziții aplicabile
Art. 934. - Dispozițiile prezentei secțiuni se completează, în mod
corespunzător, cu cele privitoare la prescripția extinctivă. SECȚIUNEA a
3-a Dobândirea proprietății
mobiliare prin posesia de bună-credință Prezumția de titlu de proprietate
Art. 935. - Oricine se află la un moment dat în posesia unui bun mobil
este prezumat că are un titlu de dobândire a dreptului de proprietate
asupra bunului.
Opozabilitatea față de terți
Art. 936. - Cu excepția cazurilor prevăzute de lege, posesia de
bună-credință a bunului mobil asigură opozabilitatea față de terți a
actelor juridice constitutive sau
translative de drepturi reale. Dobândirea proprietății mobiliare prin posesia de bună-credință
Art. 937. -
(1) Persoana care, cu bună-credință, încheie cu un neproprietar un act
translativ de proprietate cu titlu oneros având ca obiect un bun mobil
devine proprietarul
acelui bun din momentul luării sale în posesie efectivă
(2) Cu toate acestea, bunul pierdut sau furat poate fi revendicat de la
posesorul de bună-credință, dacă acțiunea este intentată, sub
sancțiunea decăderii, în termen
de 3 ani de la data la care proprietarul a pierdut stăpânirea materială a bunului
(3) Dacă bunul pierdut sau furat a fost cumpărat dintr-un loc ori de la
o persoană care vinde în mod obișnuit bunuri de același fel ori dacă a
fost adjudecat la o licitație
publică, iar acțiunea în revendicare a fost introdusă înăuntrul
termenului de 3 ani, posesorul de bună-credință poate reține bunul până
la indemnizarea sa integrală
pentru prețul plătit vânzătorului
(4) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică bunurilor mobile care sunt accesorii unui imobil
(5) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și
în legătură cu dobândirea dreptului de uzufruct și a dreptului de uz
asupra unui bun mobil. Bunacredință
Art. 938. -
(1) Este de bună-credință posesorul care nu cunoștea și nici nu
trebuia, după împrejurări, să cunoască lipsa calității de proprietar a
înstrăinătorului
(2) Buna-credință trebuie să existe la data intrării în posesia
efectivă a bunului. Dobândirea bunului mobil în temeiul uzucapiunii
Art. 939. - Acela care posedă bunul altuia timp de 10 ani, în alte
condiții decât cele prevăzute în prezenta secțiune, poate dobândi
dreptul de proprietate, în temeiul
uzucapiunii. Dispozițiile art. 932 alin. (2), art. 933 și 934 se aplică în mod corespunzător. Posesia titlurilor la purtător
Art. 940. - Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică și titlurilor la
purtător, în măsura în care prin legi speciale nu se dispune altfel.
SECȚIUNEA a 4-a Ocupațiunea
Dobândirea bunului prin ocupațiune
Art. 941. -
(1) Posesorul unui lucru mobil care nu aparține nimănui devine
proprietarul acestuia, prin ocupațiune, de la data intrării în posesie,
însă numai dacă aceasta se face în
condițiile legii
(2) Sunt lucruri fără stăpân bunurile mobile abandonate, precum și
bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar, cum sunt animalele
sălbatice, peștele și
resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale, fructele de
pădure, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale
și aromatice și altele asemenea
(3) Lucrurile mobile de valoare foarte mică sau foarte deteriorate care
sunt lăsate într-un loc public, inclusiv pe un drum public sau într-un
mijloc de transport în
comun, sunt considerate lucruri abandonate. Proprietatea bunului găsit
Art. 942. -
(1) Bunul mobil pierdut continuă să aparțină proprietarului său
(2) Găsitorul bunului este obligat ca, în termen de 10 zile, să îl
restituie proprietarului ori, dacă acesta nu poate fi cunoscut, să îl
predea organului de poliție din
localitatea în care a fost găsit. Acesta are obligația de a păstra
bunul timp de 6 luni, fiind aplicabile în acest sens dispozițiile
privitoare la depozitul necesar
(3) Organul de poliție va afișa la sediul său și pe pagina de internet
un anunț privitor la pierderea bunului, cu menționarea tuturor
elementelor de descriere a
acestuia. Proprietatea asupra bunului găsit în loc public
Art. 943. - Dacă bunul a fost găsit într-un loc public, el va fi
predat, pe bază de proces-verbal, persoanei care deține un titlu, altul
decât titlul de proprietate publică,
asupra locului respectiv. În termen de 3 zile de la data preluării
bunului pierdut, această persoană este obligată să îl predea, pe bază de
proces-verbal, organelor de
poliție din localitate. În același termen, anunțul menționat la art.
942 alin. (3) se va afișa la locul unde a fost găsit bunul. Vânzarea
bunului găsit
Art. 944. - Dacă, datorită împrejurărilor sau naturii bunului,
păstrarea sa tinde să îi diminueze valoarea ori devine prea
costisitoare, el va fi vândut prin licitație
publică, conform legii. În acest caz, drepturile și obligațiile legate
de bun se vor exercita în legătură cu prețul obținut în urma vânzării.
Restituirea bunului găsit către
proprietar
Art. 945. -
(1) Bunul sau prețul obținut din valorificarea lui se va remite
proprietarului, dacă acesta îl pretinde, sub sancțiunea decăderii, în
termenul prevăzut la art. 942 alin. (2)
teza a II-a, însă nu mai înainte de a se achita cheltuielile legate de păstrarea bunului
(2) De asemenea, în cazul bunurilor cu valoare comercială, proprietarul
este obligat să plătească găsitorului o recompensă reprezentând a zecea
parte din preț sau
din valoarea actuală a bunului. Obligația de plată a recompensei nu
există în cazul prevăzut la art. 943, dacă găsitorul este persoana care
deține spațiul ori un
reprezentant sau un angajat al acesteia
(3) În cazul în care proprietarul a făcut o ofertă publică de
recompensă, găsitorul are dreptul de a opta între suma la care s-a
obligat proprietarul prin această ofertă și
recompensa fixată de lege ori stabilită de către instanța judecătorească
(4) Dacă bunul ori prețul nu este pretins de proprietarul originar, el
va fi considerat lucru fără stăpân și remis găsitorului pe bază de
proces-verbal. În acest caz,
găsitorul dobândește dreptul de proprietate prin ocupațiune. Dovada
ocupațiunii se poate face prin procesul-verbal menționat sau prin orice
alt mijloc de probă
(5) Dacă găsitorul refuză să preia bunul sau prețul, acesta revine
comunei, orașului sau municipiului pe teritoriul căruia a fost găsit și
intră în domeniul privat al
acestuia. Drepturile asupra tezaurului găsit
Art. 946. -
(1) Tezaurul este orice bun mobil ascuns sau îngropat, chiar
involuntar, în privința căruia nimeni nu poate dovedi că este proprietar
(2) Dreptul de proprietate asupra tezaurului descoperit într-un bun
imobil sau într-un bun mobil aparține, în cote egale, proprietarului
bunului imobil sau al bunului
mobil în care a fost descoperit și descoperitorului
(3) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică bunurilor mobile
culturale, calificate astfel potrivit legii, care sunt descoperite
fortuit sau ca urmare a unor cercetări
arheologice sistematice, și nici acelor bunuri care, potrivit legii,
fac obiectul proprietății publice. Alte dispoziții aplicabile
Art. 947. - Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod
corespunzător și persoanelor care, pe un alt temei, au dreptul la
restituirea bunului pierdut. SECȚIUNEA a 5-
a Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credință Condițiile dobândirii fructelor bunului posedat
Art. 948. -
(1) Posesorul de bună-credință dobândește dreptul de proprietate asupra fructelor bunului posedat
(2) Posesorul trebuie să fie de bună-credință la data perceperii
fructelor. Fructele civile percepute anticipat revin posesorului în
măsura în care buna sa credință se
menține la data scadenței acestora
(3) În cazul fructelor produse de imobile înscrise în cartea funciară,
buna-credință se apreciază în raport cu condițiile cerute terților
dobânditori pentru a respinge
acțiunea în rectificare
(4) În celelalte cazuri, posesorul este de bună-credință atunci când
are convingerea că este proprietarul bunului în temeiul unui act
translativ de proprietate ale cărui
cauze de ineficacitate nu le cunoaște și nici nu ar trebui, după
împrejurări, să le cunoască. Buna-credință încetează din momentul în
care cauzele de ineficacitate îi
sunt cunoscute
(5) Posesorul de rea-credință trebuie să restituie fructele percepute,
precum și contravaloarea acelora pe care a omis să le perceapă.
CAPITOLUL IV Acțiunile posesorii
Acțiunile posesorii
Art. 949. -
(1) Cel care a posedat un bun cel puțin un an poate solicita instanței
de judecată prevenirea ori înlăturarea oricărei tulburări a posesiei
sale sau, după caz, restituirea
bunului. De asemenea, posesorul este îndreptățit să pretindă despăgubiri pentru prejudiciile cauzate
(2) Exercițiul acțiunilor posesorii este recunoscut și detentorului
precar. Persoanele împotriva cărora se pot introduce acțiunile posesorii
Art. 950. -
(1) Acțiunile posesorii pot fi introduse și împotriva proprietarului
(2) Acțiunea posesorie nu poate fi însă introdusă împotriva persoanei
față de care există obligația de restituire a bunului. Termenul de
exercitare a acțiunii posesorii
Art. 951. -
(1) În caz de tulburare ori de deposedare, pașnică sau violentă,
acțiunea se introduce în termenul de prescripție de un an de la data
tulburării sau deposedării
(2) Dacă tulburarea ori deposedarea este violentă, acțiunea poate fi
introdusă și de cel care exercită o posesie viciată, indiferent de
durata posesiei sale. Luarea
măsurilor pentru conservarea bunului posedat
Art. 952. -
(1) Dacă există motive temeinice să se considere că bunul posedat poate
fi distrus ori deteriorat de un lucru aflat în posesia unei alte
persoane sau ca urmare a unor
lucrări, precum ridicarea unei construcții, tăierea unor arbori ori
efectuarea unor săpături pe fondul învecinat, posesorul poate să ceară
luarea măsurilor necesare
pentru evitarea pericolului sau, dacă este cazul, încetarea lucrărilor
(2) Până la soluționarea cererii, posesorul ori, după caz, cealaltă
persoană poate fi obligată la plata unei cauțiuni, lăsate la aprecierea
instanței, numai în următoarele
situații:
a) dacă instanța dispune, în mod provizoriu, deplasarea lucrului ori
încetarea lucrărilor, cauțiunea se stabilește în sarcina posesorului,
astfel încât să se poată repara
prejudiciul ce s-ar cauza pârâtului prin această măsură;
b) dacă instanța încuviințează menținerea lucrului în starea sa actuală
ori continuarea lucrărilor, cauțiunea se stabilește în sarcina
pârâtului astfel încât să se asigure
posesorului sumele necesare pentru restabilirea situației anterioare. CARTEA aIV-a Despre moștenire și liberalități*)
TITLUL I Dispoziții referitoare la moștenire în general
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Noțiune
Art. 953. - Moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane
fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. Deschiderea
moștenirii
Art. 954. -
(1) Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia
(2) Moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada
ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu
hotărârea judecătorească
declarativă de moarte rămasă definitivă
(3) Dacă ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se
află pe teritoriul României, moștenirea se deschide la locul din țară
aflat în circumscripția
notarului public celui dintâi sesizat, cu condiția ca în această
circumscripție să existe cel puțin un bun imobil al celui care lasă
moștenirea. În cazul în care în
patrimoniul succesoral nu există bunuri imobile, locul deschiderii
moștenirii este în circumscripția notarului public celui dintâi sesizat,
cu condiția ca în această
circumscripție să se afle bunuri mobile ale celui ce lasă moștenirea.
Atunci când în patrimoniul succesoral nu există bunuri situate în
România, locul deschiderii
moștenirii este în circumscripția notarului public celui dintâi sesizat
(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător atunci când
primul organ sesizat în vederea desfășurării procedurii succesorale este
instanța judecătorească.
Felurile moștenirii
Art. 955. -
(1) Patrimoniul defunctului se transmite prin moștenire legală, în
măsura în care cel care lasă moștenirea nu a dispus altfel prin
testament
(2) O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin
moștenire testamentară, iar cealaltă parte prin moștenire legală. Actele
juridice asupra moștenirii
nedeschise
Art. 956. - Dacă prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de
nulitate absolută actele juridice având ca obiect drepturi eventuale
asupra unei moșteniri nedeschise
încă, precum actele prin care se acceptă moștenirea sau se renunță la
aceasta, înainte de deschiderea ei, ori actele prin care se înstrăinează
sau se promite
înstrăinarea unor drepturi care s-ar putea dobândi la deschiderea moștenirii.
CAPITOLUL II Condițiile generale ale dreptului de a moșteni
Capacitatea de a moșteni
Art. 957. -
(1) O persoană poate moșteni dacă există la momentul deschiderii moștenirii. Dispozițiile art. 36, 53 și 208 sunt aplicabile
(2) Dacă, în cazul morții mai multor persoane, nu se poate stabili că
una a supraviețuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se moșteni una
pe alta. Nedemnitatea de
drept
Art. 958. -
(1) Este de drept nedemnă de a moșteni:
a) persoana condamnată penal pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenția de a-l ucide pe cel care lasă moștenirea;
b) persoana condamnată penal pentru săvârșirea, înainte de deschiderea
moștenirii, a unei infracțiuni cu intenția de a-l ucide pe un alt
succesibil care, dacă
moștenirea ar fi fost deschisă la data săvârșirii faptei, ar fi
înlăturat sau ar fi restrâns vocația la moștenire a făptuitorului
(2) În cazul în care condamnarea pentru faptele menționate la alin. (1)
este împiedicată prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin
prescripția răspunderii
penale, nedemnitatea operează dacă acele fapte au fost constatate printr-o hotărâre judecătorească civilă definitivă
(3) Nedemnitatea de drept poate fi constatată oricând, la cererea
oricărei persoane interesate sau din oficiu de către instanța de
judecată ori de către notarul public,
pe baza hotărârii judecătorești din care rezultă nedemnitatea. Nedemnitatea judiciară
Art. 959. -
(1) Poate fi declarată nedemnă de a moșteni:
a) persoana condamnată penal pentru săvârșirea, cu intenție, împotriva
celui care lasă moștenirea a unor fapte grave de violență, fizică sau
morală, ori, după caz, a
unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei;
b) persoana care, cu rea-credință, a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat testamentul defunctului;
c) persoana care, prin dol sau violență, l-a împiedicat pe cel care
lasă moștenirea să întocmească, să modifice sau să revoce testamentul
(2) Sub sancțiunea decăderii, orice succesibil poate cere instanței
judecătorești să declare nedemnitatea în termen de un an de la data
deschiderii moștenirii.
Introducerea acțiunii constituie un act de acceptare tacită a moștenirii de către succesibilul reclamant
(3) Dacă hotărârea de condamnare pentru faptele prevăzute la alin. (1)
lit. a) se pronunță ulterior datei deschiderii moștenirii, termenul de
un an se calculează de la
data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare
(4) Atunci când condamnarea pentru faptele menționate la alin. (1) lit.
a) este împiedicată prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau
prin prescripția răspunderii
penale, nedemnitatea se poate declara dacă acele fapte au fost
constatate printr-o hotărâre judecătorească civilă definitivă. În acest
caz, termenul de un an curge de
la apariția cauzei de împiedicare a condamnării, dacă aceasta a intervenit după deschiderea moștenirii
(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), termenul de un an
curge de la data când succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate,
dacă această dată este
ulterioară deschiderii moștenirii
(6) Comuna, orașul sau, după caz, municipiul în a cărui rază
teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii poate
introduce acțiunea prevăzută la alin. (2),
în cazul în care, cu excepția autorului uneia dintre faptele prevăzute
la alin. (1), nu mai există alți succesibili. Dispozițiile alin. (2)-(5)
se aplică în mod corespunzător.
Efectele nedemnității
Art. 960. -
(1) Nedemnul este înlăturat atât de la moștenirea legală, cât și de la cea testamentară
(2) Posesia exercitată de nedemn asupra bunurilor moștenirii este considerată posesie de rea-credință
(3) Actele de conservare, precum și actele de administrare, în măsura
în care profită moștenitorilor, încheiate între nedemn și terți, sunt
valabile. De asemenea, se
mențin și actele de dispoziție cu titlu oneros încheiate între nedemn
și terții dobânditori de bună-credință, regulile din materia cărții
funciare fiind însă aplicabile.
Înlăturarea efectelor nedemnității
Art. 961. -
(1) Efectele nedemnității de drept sau judiciare pot fi înlăturate
expres prin testament sau printr-un act autentic notarial de către cel
care lasă moștenirea. Fără o
declarație expresă, nu constituie înlăturare a efectelor nedemnității
legatul lăsat nedemnului după săvârșirea faptei care atrage nedemnitatea
(2) Efectele nedemnității nu pot fi înlăturate prin reabilitarea
nedemnului, amnistie intervenită după condamnare, grațiere sau prin
prescripția executării pedepsei
penale. Vocația la moștenire
Art. 962. - Pentru a putea moșteni, o persoană trebuie să aibă
calitatea cerută de lege sau să fi fost desemnată de către defunct prin
testament.
TITLUL II Moștenirea legală
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Moștenitorii legali
Art. 963. -
(1) Moștenirea se cuvine, în ordinea și după regulile stabilite în
prezentul titlu, soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, și anume
descendenților, ascendenților și
colateralilor acestuia, după caz
(2) Descendenții și ascendenții au vocație la moștenire indiferent de
gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai până la gradul al
patrulea inclusiv
(3) În lipsa moștenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul
defunctului se transmite comunei, orașului sau, după caz, municipiului
în a cărui rază teritorială se aflau
bunurile la data deschiderii moștenirii. Principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii
Art. 964. -
(1) Rudele defunctului vin la moștenire în următoarea ordine:
a) clasa întâi: descendenții;
b) clasa a doua: ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați;
c) clasa a treia: ascendenții ordinari;
d) clasa a patra: colateralii ordinari
(2) Dacă în urma dezmoștenirii rudele defunctului din clasa cea mai
apropiată nu pot culege întreaga moștenire, atunci partea rămasă se
atribuie rudelor din clasa
subsecventă care îndeplinesc condițiile pentru a moșteni
(3) Înăuntrul fiecărei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu
defunctul înlătură de la moștenire rudele de grad mai îndepărtat, cu
excepția cazurilor pentru care
legea dispune altfel
(4) Între rudele din aceeași clasă și de același grad, moștenirea se împarte în mod egal, dacă legea nu prevede altfel.
CAPITOLUL II Reprezentarea succesorală
Noțiune
Art. 965. - Prin reprezentare succesorală, un moștenitor legal de un
grad mai îndepărtat, numit reprezentant, urcă, în virtutea legii, în
drepturile ascendentului său,
numit reprezentat, pentru a culege partea din moștenire ce i s-ar fi
cuvenit acestuia dacă nu ar fi fost nedemn față de defunct sau decedat
la data deschiderii
moștenirii. Domeniul de aplicare
Art. 966. -
(1) Pot veni la moștenire prin reprezentare succesorală numai
descendenții copiilor defunctului și descendenții fraților sau surorilor
defunctului
(2) În limitele prevăzute la alin. (1) și dacă sunt îndeplinite
condițiile prevăzute la art. 967, reprezentarea operează în toate
cazurile, fără a deosebi după cum
reprezentanții sunt rude de același grad ori de grade diferite în raport cu defunctul. Condiții
Art. 967. -
(1) Poate fi reprezentată persoana lipsită de capacitatea de a moșteni,
precum și nedemnul, chiar aflat în viață la data deschiderii moștenirii
(2) Pentru a veni prin reprezentare succesorală la moștenirea
defunctului, reprezentantul trebuie să îndeplinească toate condițiile
generale pentru a-l moșteni pe
acesta
(3) Reprezentarea operează chiar dacă reprezentantul este nedemn față
de reprezentat sau a renunțat la moștenirea lăsată de acesta ori a fost
dezmoștenit de el.
Efectul general al reprezentării succesorale
Art. 968. -
(1) În cazurile în care operează reprezentarea succesorală, moștenirea se împarte pe tulpină
(2) Prin tulpină se înțelege:
- înăuntrul clasei întâi, descendentul de gradul întâi care culege moștenirea sau este reprezentat la moștenire;
- înăuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea care culege moștenirea sau este reprezentat la moștenire
(3) Dacă aceeași tulpină a produs mai multe ramuri, în cadrul fiecărei
ramuri subdivizarea se face tot pe tulpină, partea cuvenită
descendenților de același grad din
aceeași ramură împărțindu-se între ei în mod egal. Efectul particular al reprezentării succesorale
Art. 969. -
(1) Copiii nedemnului concepuți înainte de deschiderea moștenirii de la
care nedemnul a fost exclus vor raporta la moștenirea acestuia din urmă
bunurile pe care leau
moștenit prin reprezentarea nedemnului, dacă vin la moștenirea lui în
concurs cu alți copii ai săi, concepuți după deschiderea moștenirii de
la care a fost înlăturat
nedemnul. Raportul se face numai în cazul și în măsura în care valoarea
bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului a depășit valoarea
pasivului succesoral pe
care reprezentantul a trebuit să îl suporte ca urmare a reprezentării
(2) Raportul se face potrivit dispozițiilor prevăzute în secțiunea a 2-a a cap. IV din titlul IV al prezentei cărți.
CAPITOLUL III Moștenitorii legali
SECȚIUNEA 1
Soțul supraviețuitor Condiții
Art. 970. - Soțul supraviețuitor îl moștenește pe soțul decedat dacă,
la data deschiderii moștenirii, nu există o hotărâre de divorț
definitivă. Vocația la moștenire a
soțului supraviețuitor
Art. 971. -
(1) Soțul supraviețuitor este chemat la moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali
(2) În absența persoanelor prevăzute la alin. (1) sau dacă niciuna
dintre ele nu vrea ori nu poate să vină la moștenire, soțul
supraviețuitor culege întreaga moștenire.
Cota succesorală a soțului supraviețuitor
Art. 972. -
(1) Cota soțului supraviețuitor este de:
a) un sfert din moștenire, dacă vine în concurs cu descendenții defunctului;
b) o treime din moștenire, dacă vine în concurs atât cu ascendenți
privilegiați, cât și cu colaterali privilegiați ai defunctului;
c) o jumătate din moștenire, dacă vine în concurs fie numai cu
ascendenți privilegiați, fie numai cu colaterali privilegiați ai
defunctului;
d) trei sferturi din moștenire, dacă vine în concurs fie cu ascendenți ordinari, fie cu colaterali ordinari ai defunctului
(2) Cota soțului supraviețuitor în concurs cu moștenitori legali
aparținând unor clase diferite se stabilește ca și când acesta ar fi
venit în concurs numai cu cea mai
apropiată dintre ele
(3) Dacă, în urma căsătoriei putative, două sau mai multe persoane au
situația unui soț supraviețuitor, cota stabilită potrivit alin. (1) și
(2) se împarte în mod egal între
acestea. Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor
Art. 973. -
(1) Soțul supraviețuitor care nu este titular al niciunui drept real de
a folosi o altă locuință corespunzătoare nevoilor sale beneficiază de
un drept de abitație asupra
casei în care a locuit până la data deschiderii moștenirii, dacă această casă face parte din bunurile moștenirii
(2) Dreptul de abitație este gratuit, inalienabil și insesizabil
(3) Oricare dintre moștenitori poate cere fie restrângerea dreptului de
abitație, dacă locuința nu este necesară în întregime soțului
supraviețuitor, fie schimbarea
obiectului abitației, dacă pune la dispoziția soțului supraviețuitor o altă locuință corespunzătoare
(4) Dreptul de abitație se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un
an de la data deschiderii moștenirii. Acest drept încetează, chiar
înainte de împlinirea termenului
de un an, în caz de recăsătorire a soțului supraviețuitor
(5) Toate litigiile cu privire la dreptul de abitație reglementat prin
prezentul articol se soluționează de către instanța competentă să judece
partajul moștenirii, care va
hotărî de urgență, în camera de consiliu. Dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor
Art. 974. - Când nu vine în concurs cu descendenții defunctului, soțul
supraviețuitor moștenește, pe lângă cota stabilită potrivit art. 972,
mobilierul și obiectele de uz
casnic care au fost afectate folosinței comune a soților. SECȚIUNEA a
2-a Descendenții defunctului Dreptul de moștenire al descendenților
Art. 975. -
(1) Descendenții sunt copiii defunctului și urmașii lor în linie dreaptă la nesfârșit
(2) Descendenții defunctului înlătură moștenitorii din celelalte clase
și vin la moștenire în ordinea proximității gradului de rudenie.
Dispozițiile art. 964 alin. (2) se
aplică în mod corespunzător
(3) În concurs cu soțul supraviețuitor, descendenții defunctului,
indiferent de numărul lor, culeg împreună trei sferturi din moștenire
(4) Moștenirea sau partea din moștenire care li se cuvine
descendenților se împarte între aceștia în mod egal, când vin la
moștenire în nume propriu, ori pe tulpină,
când vin la moștenire prin reprezentare succesorală. SECȚIUNEAa 3-a
Ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați Vocația la
moștenire a ascendenților privilegiați
și a colateralilor privilegiați
Art. 976. -
(1) Ascendenții privilegiați sunt tatăl și mama defunctului
(2) Colateralii privilegiați sunt frații și surorile defunctului,
precum și descendenții acestora, până la al patrulea grad inclusiv cu
defunctul
(3) Ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați vin la
moștenire dacă descendenții nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a
moșteni. Dispozițiile art. 963 alin. (2)
se aplică în mod corespunzător. Împărțirea moștenirii între soțul
supraviețuitor, ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați
Art. 977. -
(1) Dacă soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs atât cu
ascendenți privilegiați, cât și cu colaterali privilegiați ai
defunctului, partea cuvenită clasei a doua
este de două treimi din moștenire
(2) Dacă soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs fie numai cu
ascendenți privilegiați, fie numai cu colaterali privilegiați ai
defunctului, partea cuvenită clasei a
doua este de o jumătate din moștenire. Împărțirea moștenirii între ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați
Art. 978. - Moștenirea sau partea din moștenire cuvenită ascendenților
privilegiați și colateralilor privilegiați se împarte între aceștia în
funcție de numărul
ascendenților privilegiați care vin la moștenire, după cum urmează:
a) în cazul în care la moștenire vine un singur părinte, acesta va
culege un sfert, iar colateralii privilegiați, indiferent de numărul
lor, vor culege trei sferturi;
b) în cazul în care la moștenire vin 2 părinți, aceștia vor culege
împreună o jumătate, iar colateralii privilegiați, indiferent de numărul
lor, vor culege cealaltă jumătate.
Absența ascendenților privilegiați sau a colateralilor privilegiați
Art. 979. -
(1) În cazul în care colateralii privilegiați nu îndeplinesc condițiile
necesare pentru a moșteni, ascendenții privilegiați vor culege
moștenirea sau partea din moștenire
cuvenită clasei a doua
(2) În cazul în care ascendenții privilegiați nu îndeplinesc condițiile
necesare pentru a moșteni, colateralii privilegiați vor culege
moștenirea sau partea din moștenire
cuvenită clasei a doua. Împărțirea moștenirii între ascendenții privilegiați
Art. 980. - Moștenirea sau partea din moștenire cuvenită ascendenților
privilegiați se împarte între aceștia în mod egal. Împărțirea moștenirii
între colateralii
privilegiați
Art. 981. -
(1) Moștenirea sau partea din moștenire cuvenită colateralilor privilegiați se împarte între aceștia în mod egal
(2) În cazul în care colateralii privilegiați vin la moștenire prin
reprezentare succesorală, moștenirea sau partea din moștenire ce li se
cuvine se împarte între ei pe
tulpină
(3) În cazul în care colateralii privilegiați sunt rude cu defunctul pe
linii colaterale diferite, moștenirea sau partea din moștenire ce li se
cuvine se împarte, în mod egal,
între linia maternă și cea paternă. În cadrul fiecărei linii, sunt aplicabile dispozițiile alin. (1) și (2)
(4) În ipoteza prevăzută la alin. (3), colateralii privilegiați care
sunt rude cu defunctul pe ambele linii vor culege, pe fiecare dintre
acestea, partea din moștenire ce li se
cuvine. SECȚIUNEA a 4-a Ascendenții ordinari Dreptul de moștenire al ascendenților ordinari
Art. 982. -
(1) Ascendenții ordinari sunt rudele în linie dreaptă ascendentă ale defunctului, cu excepția părinților acestuia
(2) Ascendenții ordinari vin la moștenire dacă descendenții,
ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați nu îndeplinesc
condițiile necesare pentru a moșteni.
Dispozițiile art. 964 alin. (2) se aplică în mod corespunzător
(3) Ascendenții ordinari vin la moștenire în ordinea gradelor de rudenie cu defunctul
(4) În concurs cu soțul supraviețuitor, ascendenții ordinari ai
defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună un sfert din
moștenire
(5) Moștenirea sau partea din moștenire cuvenită ascendenților ordinari
de același grad se împarte între aceștia în mod egal. SECȚIUNEA a 5-a
Colateralii ordinari
Dreptul de moștenire al colateralilor ordinari
Art. 983. -
(1) Colateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului până la
gradul al patrulea inclusiv, cu excepția colateralilor privilegiați
(2) Colateralii ordinari vin la moștenire dacă descendenții,
ascendenții privilegiați, colateralii privilegiați și ascendenții
ordinari nu îndeplinesc condițiile necesare
pentru a moșteni. Dispozițiile art. 964 alin. (2) se aplică în mod corespunzător
(3) Colateralii ordinari vin la moștenire în ordinea gradelor de rudenie cu defunctul
(4) În concurs cu soțul supraviețuitor, colateralii ordinari ai
defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună un sfert din
moștenire
(5) Moștenirea sau partea din moștenire cuvenită colateralilor ordinari de același grad se împarte între aceștia în mod egal.
TITLUL III Liberalitățile
CAPITOLUL I Dispoziții comune
SECȚIUNEA 1
Dispoziții preliminare Noțiune și categorii
Art. 984. -
(1) Liberalitatea este actul juridic prin care o persoană dispune cu
titlu gratuit de bunurile sale, în tot sau în parte, în favoarea unei
alte persoane
(2) Nu se pot face liberalități decât prin donație sau prin legat cuprins în testament. Donația
Art. 985. - Donația este contractul prin care, cu intenția de a
gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun
în favoarea celeilalte părți,
numită donatar. Legatul
Art. 986. - Legatul este dispoziția testamentară prin care testatorul
stipulează ca, la decesul său, unul sau mai mulți legatari să
dobândească întregul său patrimoniu,
o fracțiune din acesta sau anumite bunuri determinate. SECȚIUNEA a 2-a
Capacitatea în materie de liberalități Capacitatea de folosință
Art. 987. -
(1) Orice persoană poate face și primi liberalități, cu respectarea regulilor privind capacitatea
(2) Condiția capacității de a dispune prin liberalități trebuie
îndeplinită la data la care dispunătorul își exprimă consimțământul
(3) Condiția capacității de a primi o donație trebuie îndeplinită la data la care donatarul acceptă donația
(4) Condiția capacității de a primi un legat trebuie îndeplinită la
data deschiderii moștenirii testatorului. Lipsa capacității depline de
exercițiu a dispunătorului
Art. 988. -
(1) Cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de
exercițiu restrânsă nu poate dispune de bunurile sale prin liberalități,
cu excepția cazurilor prevăzute de
lege
(2) Sub sancțiunea nulității relative, nici chiar după dobândirea
capacității depline de exercițiu persoana nu poate dispune prin
liberalități în folosul celui care a avut
calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al său, înainte ca acesta
să fi primit de la instanța de tutelă descărcare pentru gestiunea sa.
Se exceptează situația în care
reprezentantul ori, după caz, ocrotitorul legal este ascendentul dispunătorului. Desemnarea beneficiarului liberalității
Art. 989. -
(1) Sub sancțiunea nulității absolute, dispunătorul trebuie să îl
determine pe beneficiarul liberalității ori cel puțin să prevadă
criteriile pe baza cărora acest beneficiar
să poată fi determinat la data la care liberalitatea produce efecte juridice
(2) Persoana care nu există la data întocmirii liberalității poate
beneficia de o liberalitate dacă aceasta este făcută în favoarea unei
persoane capabile, cu sarcina
pentru aceasta din urmă de a transmite beneficiarului obiectul liberalității îndată ce va fi posibil
(3) Sub sancțiunea nulității absolute, dispunătorul nu poate lăsa unui
terț dreptul de a-l desemna pe beneficiarul liberalității sau de a
stabili obiectul acesteia. Cu
toate acestea, repartizarea bunurilor transmise prin legat unor
persoane desemnate de testator poate fi lăsată la aprecierea unui terț
(4) Este valabilă liberalitatea făcută unei persoane desemnate de
dispunător, cu o sarcină în favoarea unei persoane alese fie de
gratificat, fie de un terț desemnat, la
rândul său, tot de către dispunător. Incapacitățile speciale
Art. 990. -
(1) Sunt anulabile liberalitățile făcute medicilor, farmaciștilor sau
altor persoane, în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi
acordau îngrijiri de specialitate
dispunătorului pentru boala care este cauză a decesului
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
a) liberalitățile făcute soțului, rudelor în linie dreaptă sau colateralilor privilegiați;
b) liberalitățile făcute altor rude până la al patrulea grad inclusiv,
dacă, la data liberalității, dispunătorul nu are soț și nici rude în
linie dreaptă sau colaterali privilegiați
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și în privința
preoților sau a altor persoane care acordau asistență religioasă în
timpul bolii care este cauză a decesului
(4) Dacă dispunătorul a decedat din cauza bolii, termenul de
prescripție a dreptului la acțiunea în anulare curge de la data la care
moștenitorii au luat cunoștință de
existența liberalității
(5) În cazul în care dispunătorul s-a restabilit, legatul devine
valabil, iar acțiunea în anularea donației poate fi introdusă în termen
de 3 ani de la data la care
dispunătorul s-a restabilit. Incapacitățile speciale în materia legatelor
Art. 991. - Sunt anulabile legatele în favoarea:
a) notarului public care a autentificat testamentul;
b) interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului;
c) martorilor, în cazurile prevăzute la art. 1.043 alin. (2) și art. 1.047 alin. (3);
d) agenților instrumentatori, în cazurile prevăzute la art. 1.047;
e) persoanelor care au acordat, în mod legal, asistență juridică la redactarea testamentului. Simulația
Art. 992. -
(1) Sancțiunea nulității relative prevăzute la art. 988 alin. (2), art.
990 și 991 se aplică și liberalităților deghizate sub forma unui
contract cu titlu oneros sau făcute unei
persoane interpuse
(2) Sunt prezumate până la proba contrară ca fiind persoane interpuse
ascendenții, descendenții și soțul persoanei incapabile de a primi
liberalități, precum și
ascendenții și descendenții soțului acestei persoane. SECȚIUNEAa 3-a Substituțiile fideicomisare Noțiune
Art. 993. - Dispoziția prin care o persoană, denumită instituit, este
însărcinată să administreze bunul sau bunurile care constituie obiectul
liberalității și să le transmită
unui terț, denumit substituit, desemnat de dispunător, nu produce
efecte decât în cazul în care este permisă de lege. Substituția
fideicomisară
Art. 994. -
(1) O liberalitate poate fi grevată de o sarcină care constă în
obligația instituitului, donatar sau legatar, de a administra bunurile
care constituie obiectul liberalității și
de a le transmite, la decesul său, substituitului desemnat de dispunător
(2) Instituitului i se aplică în mod corespunzător dispozițiile din prezentul cod referitoare la fiduciar
(3) Incapacitățile de a dispune se apreciază în raport cu dispunătorul,
iar cele de a primi, în raport cu instituitul și cu substituitul.
Efectele cu privire la bunuri
Art. 995. -
(1) Sarcina prevăzută la art. 994 produce efecte numai cu privire la
bunurile care au constituit obiectul liberalității și care la data
decesului instituitului pot fi
identificate și se află în patrimoniul său
(2) Atunci când liberalitatea are ca obiect valori mobiliare, sarcina
produce efecte și asupra valorilor mobiliare care le înlocuiesc
(3) Dacă liberalitatea are ca obiect drepturi supuse formalităților de
publicitate, sarcina trebuie să respecte aceleași formalități. În cazul
imobilelor, sarcina este
supusă notării în cartea funciară. Drepturile substituitului
Art. 996. -
(1) Drepturile substituitului se nasc la moartea instituitului
(2) Substituitul dobândește bunurile care constituie obiectul liberalității ca efect al voinței dispunătorului
(3) Substituitul nu poate fi, la rândul său, supus obligației de
administrare și de transmitere a bunurilor. Garanțiile și asigurările
Art. 997. - În vederea executării sarcinii, dispunătorul poate impune
instituitului constituirea de garanții și încheierea unor contracte de
asigurare. Imputarea sarcinii
asupra cotității disponibile
Art. 998. - Dacă instituitul este moștenitor rezervatar al
dispunătorului, sarcina nu poate încălca rezerva sa succesorală.
Acceptarea donației după decesul
dispunătorului
Art. 999. - Oferta de donație făcută substituitului poate fi acceptată
de acesta și după decesul dispunătorului. Ineficacitatea substituției
Art. 1.000. - Atunci când
substituitul predecedează instituitului sau renunță la beneficiul
liberalității, bunul revine instituitului, cu excepția cazului în care
s-a prevăzut că bunul va fi cules de
moștenitorii substituitului ori a fost desemnat un al doilea
substituit. SECȚIUNEA a 4-a Liberalitățile reziduale Noțiune Art. 1.001.
- Dispunătorul poate stipula ca
substituitul să fie gratificat cu ceea ce rămâne, la data decesului
instituitului, din donațiile sau legatele făcute în favoarea acestuia
din urmă. Dreptul de dispoziție al
instituitului Art. 1.002. - Liberalitatea reziduală nu îl împiedică pe
instituit să încheie acte cu titlu oneros și nici să rețină bunurile ori
sumele obținute în urma
încheierii acestora. Interdicția de a dispune cu titlu gratuit Art. 1.003. -
(1) Instituitul nu poate dispune prin testament de bunurile care au constituit obiectul unei liberalități reziduale
(2) Dispunătorul poate interzice instituitului să dispună de bunuri
prin donație. Cu toate acestea, atunci când este moștenitor rezervatar
al dispunătorului, instituitul
păstrează posibilitatea de a dispune prin acte între vii sau pentru
cauză de moarte de bunurile care au constituit obiectul donațiilor
imputate asupra rezervei sale
succesorale. Independența patrimonială a instituitului Art. 1.004. -
Instituitul nu este ținut să dea socoteală dispunătorului ori
moștenitorilor acestuia. Aplicarea
regulilor substituției fideicomisare Art. 1.005. - Dispozițiile
prevăzute la art. 995, art. 996 alin. (2), art. 997, 999 și 1.000 sunt
aplicabile liberalităților reziduale.
SECȚIUNEA a 5-a Revizuirea condițiilor și sarcinilor Domeniul de
aplicare Art. 1.006. - Dacă, din cauza unor situații imprevizibile și
neimputabile beneficiarului,
survenite acceptării liberalității, îndeplinirea condițiilor sau
executarea sarcinilor care afectează liberalitatea a devenit extrem de
dificilă ori excesiv de oneroasă
pentru beneficiar, acesta poate cere revizuirea sarcinilor sau a condițiilor. Soluționarea cererii de revizuire Art. 1.007. -
(1) Cu respectarea, pe cât posibil, a voinței dispunătorului, instanța
de judecată sesizată cu cererea de revizuire poate să dispună modificări
cantitative sau calitative
ale condițiilor sau ale sarcinilor care afectează liberalitatea ori să
le grupeze cu acelea similare provenind din alte liberalități
(2) Instanța de judecată poate autoriza înstrăinarea parțială sau
totală a obiectului liberalității, stabilind ca prețul să fie folosit în
scopuri conforme cu voința
dispunătorului, precum și orice alte măsuri care să mențină pe cât
posibil destinația urmărită de acesta. Înlăturarea efectelor revizuirii
Art. 1.008. - Dacă motivele
care au determinat revizuirea condițiilor sau a sarcinilor nu mai
subzistă, persoana interesată poate cere înlăturarea pentru viitor a
efectelor revizuirii. SECȚIUNEA a
6-a Dispoziții speciale Clauzele considerate nescrise Art. 1.009. -
(1) Este considerată nescrisă clauza prin care, sub sancțiunea
desființării liberalității sau restituirii obiectului acesteia,
beneficiarul este obligat să nu conteste
validitatea unei clauze de inalienabilitate ori să nu solicite revizuirea condițiilor sau a sarcinilor
(2) De asemenea, este considerată nescrisă dispoziția testamentară prin
care se prevede dezmoștenirea ca sancțiune pentru încălcarea
obligațiilor prevăzute la alin.
(1) sau pentru contestarea dispozițiilor din testament care aduc
atingere drepturilor moștenitorilor rezervatari ori sunt contrare
ordinii publice sau bunelor moravuri.
Confirmarea liberalităților Art. 1.010. - Confirmarea unei liberalități
de către moștenitorii universali ori cu titlu universal ai
dispunătorului atrage renunțarea la dreptul
de a opune viciile de formă sau orice alte motive de nulitate, fără ca
prin această renunțare să se prejudicieze drepturile terților.
CAPITOLUL II Donația
SECȚIUNEA 1
Încheierea contractului Forma donației Art. 1.011. -
(1) Donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute
(2) Nu sunt supuse dispoziției alin. (1) donațiile indirecte, cele deghizate și darurile manuale
(3) Bunurile mobile care constituie obiectul donației trebuie enumerate
și evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub
sancțiunea nulității absolute a
donației
(4) Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot
face obiectul unui dar manual, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
Darul manual se încheie
valabil prin acordul de voințe al părților, însoțit de tradițiunea
bunului. Înregistrarea donației autentice Art. 1.012. - În scop de
informare a persoanelor care justifică
existența unui interes legitim, notarul care autentifică un contract de
donație are obligația să înscrie de îndată acest contract în registrul
național notarial, ținut în
format electronic, potrivit legii. Dispozițiile în materie de carte
funciară rămân aplicabile. Formarea contractului Art. 1.013. -
(1) Oferta de donație poate fi revocată cât timp ofertantul nu a luat
cunoștință de acceptarea destinatarului. Incapacitatea sau decesul
ofertantului atrage
caducitatea acceptării
(2) Oferta nu mai poate fi acceptată după decesul destinatarului ei.
Moștenitorii destinatarului pot însă comunica acceptarea făcută de
acesta
(3) Oferta de donație făcută unei persoane lipsite de capacitate de exercițiu se acceptă de către reprezentantul legal
(4) Oferta de donație făcută unei persoane cu capacitate de exercițiu
restrânsă poate fi acceptată de către aceasta, cu încuviințarea
ocrotitorului legal. Promisiunea
de donație Art. 1.014. -
(1) Sub sancțiunea nulității absolute, promisiunea de donație este supusă formei autentice
(2) În caz de neexecutare din partea promitentului, promisiunea de
donație nu conferă beneficiarului decât dreptul de a pretinde
daune-interese echivalente cu
cheltuielile pe care le-a făcut și avantajele pe care le-a acordat
terților în considerarea promisiunii. Principiul irevocabilității Art.
1.015. -
(1) Donația nu este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce prin voința sa
(2) Astfel, este lovită de nulitate absolută donația care:
a) este afectată de o condiție a cărei realizare depinde exclusiv de voința donatorului;
b) impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar
contracta în viitor, dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată
în contractul de donație;
c) conferă donatorului dreptul de a denunța unilateral contractul;
d) permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă
donatorul moare fără să fi dispus de acel bun. Dacă dreptul de a dispune
vizează doar o parte
din bunurile donate, nulitatea operează numai în privința acestei părți. Întoarcerea convențională Art. 1.016. -
(1) Contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite, fie
pentru cazul când donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul
când atât donatarul, cât și
descendenții săi ar predeceda donatorului
(2) În cazul în care donația are ca obiect bunuri supuse unor
formalități de publicitate, atât dreptul donatarului, cât și dreptul de
întoarcere sunt supuse acestor
formalități. SECȚIUNEA a 2-a Efectele donației Răspunderea donatorului
Art. 1.017. - În executarea donației, dispunătorul răspunde numai pentru
dol și culpă gravă.
Garanția contra evicțiunii Art. 1.018. -
(1) Donatorul nu răspunde pentru evicțiune decât dacă a promis expres
garanția sau dacă evicțiunea decurge din fapta sa ori dintr-o
împrejurare care afectează
dreptul transmis, pe care a cunoscut-o și nu a comunicat-o donatarului la încheierea contractului
(2) În cazul donației cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul
răspunde pentru evicțiune ca și vânzătorul. Garanția contra viciilor
ascunse Art. 1.019. -
(1) Donatorul nu răspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat
(2) Totuși, dacă a cunoscut viciile ascunse și nu le-a adus la
cunoștința donatarului la încheierea contractului, donatorul este ținut
să repare prejudiciul cauzat
donatarului prin aceste vicii
(3) În cazul donației cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul
răspunde pentru viciile ascunse ca și vânzătorul. SECȚIUNEA a 3-a
Revocarea donației §1. Dispoziții
comune Cauzele de revocare Art. 1.020. - Donația poate fi revocată
pentru ingratitudine și pentru neexecutarea fără justificare a
sarcinilor la care s-a obligat
donatarul. Modul de operare Art. 1.021. - Revocarea pentru
ingratitudine și pentru neîndeplinirea sarcinilor nu operează de drept.
Revocarea promisiunii de donație
Art. 1.022. -
(1) Promisiunea de donație se revocă de drept dacă anterior executării
sale se ivește unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine
prevăzute la art. 1023
(2) De asemenea, promisiunea de donație se revocă de drept și atunci
când, anterior executării sale, situația materială a promitentului s-a
deteriorat într-o asemenea
măsură încât executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasă
pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil. §2. Revocarea pentru
ingratitudine Cazuri Art.
1.023. - Donația se revocă pentru ingratitudine în următoarele cazuri:
a) dacă donatarul a atentat la viața donatorului, a unei persoane
apropiate lui sau, știind că alții intenționează să atenteze, nu l-a
înștiințat;
b) dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave față de donator;
c) dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente
donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat,
ținându-se însă seama de starea
în care se afla bunul la momentul donației. Cererea de revocare Art. 1.024. -
(1) Dreptul la acțiunea prin care se solicită revocarea pentru
ingratitudine se prescrie în termen de un an din ziua în care donatorul a
știut că donatarul a săvârșit
fapta de ingratitudine
(2) Acțiunea în revocare pentru ingratitudine poate fi exercitată numai
împotriva donatarului. Dacă donatarul moare după introducerea acțiunii,
aceasta poate fi
continuată împotriva moștenitorilor
(3) Cererea de revocare nu poate fi introdusă de moștenitorii
donatorului, cu excepția cazului în care donatorul a decedat în termenul
prevăzut la alin. (1) fără să îl fi
iertat pe donatar. De asemenea, moștenitorii pot introduce acțiunea în
revocare în termen de un an de la data morții donatorului, dacă acesta a
decedat fără să fi
cunoscut cauza de revocare
(4) Acțiunea pornită de donator poate fi continuată de moștenitorii acestuia. Efectele generale ale revocării Art. 1.025. -
(1) În caz de revocare pentru ingratitudine, dacă restituirea în natură
a bunului donat nu este posibilă, donatarul va fi obligat să plătească
valoarea acestuia, socotită
la data soluționării cauzei
(2) În urma revocării donației pentru ingratitudine, donatarul va fi
obligat să restituie fructele pe care le-a perceput începând cu data
introducerii cererii de revocare
a donației. Efectele speciale ale revocării Art. 1.026. - Revocarea
pentru ingratitudine nu are niciun efect în privința drepturilor reale
asupra bunului donat dobândite
de la donatar, cu titlu oneros, de către terții de bună-credință și
nici asupra garanțiilor constituite în favoarea acestora. În cazul
bunurilor supuse unor formalități de
publicitate, dreptul terțului trebuie să fi fost înscris anterior
înregistrării cererii de revocare în registrele de publicitate aferente.
§3. Revocarea pentru neexecutarea
sarcinii Acțiunile în caz de neexecutare a sarcinii Art. 1.027. -
(1) Dacă donatarul nu îndeplinește sarcina la care s-a obligat,
donatorul sau succesorii săi în drepturi pot cere fie executarea
sarcinii, fie revocarea donației
(2) În cazul în care sarcina a fost stipulată în favoarea unui terț, acesta poate cere numai executarea sarcinii
(3) Dreptul la acțiunea prin care se solicită executarea sarcinii sau
revocarea donației se prescrie în termen de 3 ani de la data la care
sarcina trebuia executată.
Întinderea obligației de executare Art. 1.028. - Donatarul este ținut
să îndeplinească sarcina numai în limita valorii bunului donat,
actualizată la data la care sarcina
trebuia îndeplinită. Efecte Art. 1.029. - Când donația este revocată
pentru neîndeplinirea sarcinilor, bunul reintră în patrimoniul
donatorului liber de orice drepturi
constituite între timp asupra lui, sub rezerva dispozițiilor art.
1.648. SECȚIUNEAa 4-a Donațiile făcute viitorilor soți în vederea
căsătoriei și donațiile între soți
Caducitatea donațiilor Art. 1.030. - Donațiile făcute viitorilor soți
sau unuia dintre ei, sub condiția încheierii căsătoriei, nu produc
efecte în cazul în care căsătoria nu
se încheie. Revocabilitatea donației între soți Art. 1.031. - Orice
donație încheiată între soți este revocabilă numai în timpul căsătoriei.
Nulitatea donației între soți
Art. 1.032. - Nulitatea căsătoriei atrage nulitatea relativă a donației
făcute soțului de rea-credință. Donațiile simulate Art. 1.033. -
(1) Este lovită de nulitate orice simulație în care donația reprezintă
contractul secret în scopul de a eluda revocabilitatea donațiilor între
soți
(2) Este prezumată persoană interpusă, până la proba contrară, orice
rudă a donatarului la a cărei moștenire acesta ar avea vocație în
momentul donației și care nu a
rezultat din căsătoria cu donatorul.
CAPITOLUL III Testamentul
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune Art. 1.034. - Testamentul este actul
unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator,
dispune, în una dintre formele
cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață. Conținutul
testamentului Art. 1.035. - Testamentul conține dispoziții referitoare
la patrimoniul succesoral sau
la bunurile ce fac parte din acesta, precum și la desemnarea directă
sau indirectă a legatarului. Alături de aceste dispoziții sau chiar și
în lipsa unor asemenea
dispoziții, testamentul poate să conțină dispoziții referitoare la
partaj, revocarea dispozițiilor testamentare anterioare, dezmoștenire,
numirea de executori
testamentari, sarcini impuse legatarilor sau moștenitorilor legali și
alte dispoziții care produc efecte după decesul testatorului.
Testamentul reciproc Art. 1.036. - Sub
sancțiunea nulității absolute a testamentului, două sau mai multe
persoane nu pot dispune, prin același testament, una în favoarea
celeilalte sau în favoarea unui
terț. Proba testamentului Art. 1.037. -
(1) Orice persoană care pretinde un drept ce se întemeiază pe un
testament trebuie să dovedească existența și conținutul lui în una
dintre formele prevăzute de lege
(2) Dacă testamentul a dispărut printr-un caz fortuit sau de forță
majoră ori prin fapta unui terț, fie după moartea testatorului, fie în
timpul vieții sale, însă fără ca
acesta să îi fi cunoscut dispariția, valabilitatea formei și cuprinsul
testamentului vor putea fi dovedite prin orice mijloc de probă.
Consimțământul testatorului Art.
1.038. -
(1) Testamentul este valabil numai dacă testatorul a avut discernământ și consimțământul său nu a fost viciat
(2) Dolul poate atrage anularea testamentului chiar dacă manoperele
dolosive nu au fost săvârșite de beneficiarul dispozițiilor testamentare
și nici nu au fost
cunoscute de către acesta. Interpretarea testamentului Art. 1.039. -
(1) Regulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile și
testamentului, în măsura în care sunt compatibile cu caracterele
juridice ale acestuia
(2) Elementele extrinseci înscrisului testamentar pot fi folosite numai în măsura în care se sprijină pe cele intrinseci
(3) Legatul în favoarea creditorului nu este prezumat a fi făcut în
compensația creanței sale. SECȚIUNEA a 2-a Formele testamentului Formele
testamentului ordinar
Art. 1.040. - Testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic.
Testamentul olograf Art. 1.041. - Sub sancțiunea nulității absolute,
testamentul olograf trebuie scris în
întregime, datat și semnat de mâna testatorului. Deschiderea testamentului olograf Art. 1.042. -
(1) Înainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare
(2) În cadrul procedurii succesorale, notarul public procedează, în
condițiile legii speciale, la deschiderea și validarea testamentului
olograf și îl depune în dosarul
succesoral. Deschiderea testamentului și starea în care se găsește se constată prin proces-verbal
(3) Cei interesați pot primi, după vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala lor, copii legalizate ale testamentului olograf
(4) După finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului
se predă legatarilor, potrivit înțelegerii dintre ei, iar în lipsa
acesteia, persoanei desemnate prin
hotărâre judecătorească. Testamentul autentic Art. 1.043. -
(1) Testamentul este autentic dacă a fost autentificat de un notar
public sau de o altă persoană învestită cu autoritate publică de către
stat, potrivit legii
(2) Cu ocazia autentificării, testatorul poate fi asistat de unul sau
de 2 martori. Întocmirea testamentului autentic Art. 1.044. -
(1) Testatorul își dictează dispozițiile în fața notarului, care se
îngrijește de scrierea actului și apoi i-l citește sau, după caz, i-l dă
să îl citească, menționându-se expres
îndeplinirea acestor formalități. Dacă dispunătorul își redactase deja
actul de ultimă voință, testamentul autentic îi va fi citit de către
notar
(2) După citire, dispunătorul trebuie să declare că actul exprimă ultima sa voință
(3) Testamentul este apoi semnat de către testator, iar încheierea de
autentificare de către notar. Autentificarea în situații particulare
Art. 1.045. -
(1) În cazul acelora care, din pricina infirmității, a bolii sau din
orice alte cauze, nu pot semna, notarul public, îndeplinind actul, va
face mențiune despre această
împrejurare în încheierea pe care o întocmește, mențiunea astfel făcută
ținând loc de semnătură. Mențiunea va fi citită testatorului de către
notar, în prezența a 2
martori, această formalitate suplinind absența semnăturii testatorului
(2) Declarația de voință a surdului, mutului sau surdomutului, știutori
de carte, se va da în scris în fața notarului public, prin înscrierea
de către parte, înaintea
semnăturii, a mențiunii „consimt la prezentul act, pe care l-am citit”
(3) Dacă surdul, mutul sau surdomutul este, din orice motiv, în
imposibilitate de a scrie, declarația de voință se va lua prin
interpret, dispozițiile alin. (1) aplicându-se
în mod corespunzător
(4) Pentru a lua consimțământul unui nevăzător, notarul public va
întreba dacă a auzit bine când i s-a citit cuprinsul testamentului,
consemnând aceasta în încheierea
de autentificare. Înregistrarea testamentului autentic Art. 1.046. - În
scop de informare a persoanelor care justifică existența unui interes
legitim, notarul care
autentifică testamentul are obligația să îl înscrie, de îndată, în
Registrul național notarial ținut în format electronic, potrivit legii.
Informații cu privire la existența unui
testament se pot da numai după decesul testatorului. Testamentele privilegiate Art. 1.047. -
(1) Se poate întocmi în mod valabil un testament în următoarele situații speciale:
a) în fața unui funcționar competent al autorității civile locale, în
caz de epidemii, catastrofe, războaie sau alte asemenea împrejurări
excepționale;
b) în fața comandantului vasului sau a celui care îl înlocuiește, dacă
testatorul se află la bordul unui vas sub pavilionul României, în cursul
unei călătorii maritime sau
fluviale. Testamentul întocmit la bordul unei aeronave este supus acelorași condiții;
c) în fața comandantului unității militare ori a celui care îl
înlocuiește, dacă testatorul este militar sau, fără a avea această
calitate, este salariat ori prestează servicii în
cadrul forțelor armate ale României și nu se poate adresa unui notar public;
d) în fața directorului, medicului șef al instituției sanitare sau a
medicului șef al serviciului ori, în lipsa acestora, în fața medicului
de gardă, cât timp dispunătorul este
internat într-o instituție sanitară în care notarul public nu are acces
(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) este obligatoriu ca testamentul să se întocmească în prezența a 2 martori
(3) Testamentul privilegiat se semnează de testator, de agentul
instrumentator și de cei 2 martori. Dacă testatorul sau unul dintre
martori nu poate semna, se va face
mențiune despre cauza care l-a împiedicat să semneze
(4) Dispozițiile alin. (3) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității absolute
(5) Prevederile art. 1.042 se aplică în mod corespunzător și în
privința testamentului privilegiat. Caducitatea testamentelor
privilegiate Art. 1.048. -
(1) Testamentul privilegiat devine caduc la 15 zile de la data când
dispunătorul ar fi putut să testeze în vreuna dintre formele ordinare.
Termenul se suspendă dacă
testatorul a ajuns într-o stare în care nu îi este cu putință să testeze
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică dispoziției testamentare prin
care se recunoaște un copil. Testamentul sumelor și valorilor depozitate
Art. 1.049. -
(1) Dispozițiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau
titlurile de valoare depuse la instituții specializate sunt valabile cu
respectarea condițiilor de formă
prevăzute de legile speciale aplicabile acestor instituții
(2) Instituțiile specializate nu vor putea proceda la predarea
legatului având ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare
decât în baza hotărârii judecătorești
ori a certificatului de moștenitor care constată valabilitatea
dispoziției testamentare și calitatea de legatar, prevederile
referitoare la raport și reducțiune fiind
aplicabile
(3) Instituțiile de credit au obligația ca, la instituirea de către
clienții acestora a unei dispoziții testamentare, să comunice, de
îndată, mențiunea acesteia în registrul
prevăzut la art. 1.046. Conversiunea formei testamentare Art. 1.050. -
Un testament nul din cauza unui viciu de formă produce efecte dacă
îndeplinește condițiile
prevăzute de lege pentru altă formă testamentară. SECȚIUNEA a 3-a
Revocarea voluntară a testamentului Revocarea voluntară expresă Art.
1.051. -
(1) Un testament nu poate fi revocat expres, în tot sau în parte, decât
printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior
(2) Testamentul care revocă un testament anterior poate fi întocmit într-o formă diferită de aceea a testamentului revocat
(3) Revocarea expresă a testamentului făcută printr-un act autentic
notarial sau printr-un testament autentic se va înscrie de îndată de
către notar în registrul
național notarial prevăzut la art. 1.046. Revocarea voluntară tacită Art. 1.052. -
(1) Testatorul poate revoca testamentul olograf și prin distrugerea,
ruperea sau ștergerea sa. Ștergerea unei dispoziții a testamentului
olograf de către testator
implică revocarea acelei dispoziții. Modificările realizate prin ștergere se semnează de către testator
(2) Distrugerea, ruperea sau ștergerea testamentului olograf, cunoscută
de testator, atrage de asemenea revocarea, cu condiția ca acesta să fi
fost în măsură să îl
refacă
(3) Testamentul ulterior nu îl revocă pe cel anterior decât în măsura
în care conține dispoziții contrare sau incompatibile cu acesta.
Efectele revocării nu sunt
înlăturate în caz de caducitate sau revocare a testamentului ulterior. Retractarea revocării Art. 1.053. -
(1) Dispoziția revocatorie poate fi retractată în mod expres prin act autentic notarial sau prin testament
(2) Retractarea unei dispoziții revocatorii înlătură efectele
revocării, cu excepția cazului în care testatorul și-a manifestat voința
în sens contrar sau dacă această
intenție a testatorului rezultă din împrejurările concrete. Dispozițiile art. 1.051 alin. (3) rămân aplicabile
(3) Retractarea unei dispoziții revocatorii făcută printr-un act
autentic notarial sau printr-un testament autentic se va înscrie de
îndată de către notar în registrul
național notarial prevăzut la art. 1.046. SECȚIUNEA a 4-a Legatul §1. Categorii de legate Clasificarea legatelor Art. 1.054. -
(1) Legatele sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular
(2) Legatul poate fi pur și simplu, cu termen, sub condiție sau cu
sarcină. Legatul universal Art. 1.055. - Legatul universal este
dispoziția testamentară care conferă
uneia sau mai multor persoane vocație la întreaga moștenire. Legatul cu titlu universal Art. 1.056. -
(1) Legatul cu titlu universal este dispoziția testamentară care
conferă uneia sau mai multor persoane vocație la o fracțiune a
moștenirii
(2) Prin fracțiune a moștenirii se înțelege:
a) fie proprietatea unei cote-părți din aceasta;
b) fie un dezmembrământ al proprietății asupra totalității sau a unei cote-părți din moștenire;
c) fie proprietatea sau un dezmembrământ asupra totalității ori asupra
unei cote-părți din universalitatea bunurilor determinate după natura
sau proveniența lor.
Legatul cu titlu particular Art. 1.057. - Orice legat care nu este
universal sau cu titlu universal este un legat cu titlu particular. §2.
Efectele legatelor Fructele bunurilor
ce constituie obiectul legatului Art. 1.058. - Legatarul are dreptul la
fructele bunurilor moștenirii care i se cuvin din ziua deschiderii
moștenirii sau din ziua în care
legatul produce efecte în privința sa, cu excepția cazului în care cel
care a posedat bunurile ce constituie obiectul legatului a fost de
bună-credință. Drepturile
legatarului cu titlu particular Art. 1.059. -
(1) Legatarul cu titlu particular al unui bun individual determinat
dobândește proprietatea acestuia de la data deschiderii moștenirii
(2) Legatarul cu titlu particular al unor bunuri de gen este titularul
unei creanțe asupra moștenirii. Dacă testatorul nu a prevăzut altfel,
cel însărcinat cu executarea
acestui legat este obligat a preda bunuri de calitate medie. Sarcina excesivă a legatului cu titlu particular Art. 1.060. -
(1) Dacă legatarul nu poate îndeplini sarcina cu care este grevat
legatul său fără a depăși valoarea bunurilor primite în temeiul
acestuia, se va putea libera predând
beneficiarului sarcinii bunurile ce i-au fost lăsate prin legat sau valoarea lor
(2) Valoarea bunurilor lăsate prin legat și a sarcinilor va fi aceea de
la data deschiderii moștenirii. Accesoriile bunului care constituie
obiectul unui legat cu titlu
particular Art. 1.061. -
(1) Bunul care constituie obiectul unui legat cu titlu particular se
predă cu accesoriile sale, în starea în care se găsește la data
deschiderii moștenirii
(2) Legatul cuprinde și dreptul la acțiunea în despăgubire pentru
prejudiciul adus bunului de către un terț după întocmirea testamentului
(3) Legatul unui bun care, după întocmirea testamentului, a cunoscut
creșteri cantitative, calitative sau valorice prin alipire, lucrări
autonome, lucrări adăugate sau
achiziționarea altor bunuri în cadrul unei universalități se prezumă,
până la proba contrară, a viza întreg bunul ori universalitatea
rezultată. Legatul rentei viagere sau
al unei creanțe de întreținere Art. 1.062. - Când obiectul legatului
cuprinde o rentă viageră sau o creanță de întreținere, executarea
acestuia este datorată din ziua
deschiderii moștenirii. Legatul alternativ Art. 1.063. - În cazul în
care legatarului cu titlu particular i-a fost lăsat fie un bun, fie
altul, dreptul de alegere revine celui
ținut să execute legatul, dacă testatorul nu a conferit acest drept
legatarului sau unui terț. Legatul bunului altuia Art. 1.064. -
(1) Când bunul individual determinat care a făcut obiectul unui legat
cu titlu particular aparține unei alte persoane decât testatorul și nu
este cuprins în patrimoniul
acestuia la data deschiderii moștenirii, atunci se aplică dispozițiile prezentului articol
(2) Dacă, la data întocmirii testamentului, testatorul nu a știut că bunul nu este al său, legatul este anulabil
(3) În cazul în care testatorul a știut că bunul nu este al său, cel
însărcinat cu executarea legatului este obligat, la alegerea sa, să dea
fie bunul în natură, fie valoarea
acestuia de la data deschiderii moștenirii. Legatul conjunctiv Art. 1.065. -
(1) Legatul cu titlu particular este prezumat a fi conjunctiv atunci
când testatorul a lăsat, prin același testament, un bun determinat
individual sau generic mai multor
legatari cu titlu particular, fără a preciza partea fiecăruia
(2) În cazul legatului conjunctiv, dacă unul dintre legatari nu vrea
sau nu poate să primească legatul, partea lui va profita celorlalți
legatari
(3) Prevederile alin. (2) se aplică și atunci când obiectul legatului
conjunctiv îl constituie un dezmembrământ al dreptului de proprietate.
Cheltuielile predării legatului
Art. 1.066. - În lipsa unei dispoziții testamentare sau legale
contrare, cheltuielile predării legatului sunt în sarcina moștenirii,
fără ca prin aceasta să se aducă atingere
rezervei succesorale. Dreptul de preferință al creditorilor moștenirii față de legatari Art. 1.067. -
(1) Creditorii moștenirii au dreptul să fie plătiți cu prioritate față de legatari
(2) Dacă legatele cu titlu particular depășesc activul net al
moștenirii, ele vor fi reduse în măsura depășirii, la cererea
creditorilor moștenirii sau a celui care este
obligat să le execute
(3) În cazul în care, fără a se cunoaște anumite datorii sau sarcini
ale moștenirii, a fost executat un legat, moștenitorul legal sau
testamentar, creditorii sau orice
persoană interesată poate solicita restituirea de la legatarul plătit,
în măsura în care legatul urmează a fi redus. §3. Ineficacitatea
legatelor Revocarea voluntară a
legatului Art. 1.068. -
(1) Legatele sunt supuse dispozițiilor privind revocarea voluntară a testamentului
(2) Orice înstrăinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu
titlu particular, consimțită de către testator, chiar dacă este afectată
de modalități, revocă implicit
legatul pentru tot ceea ce s-a înstrăinat
(3) Ineficacitatea înstrăinării nu afectează revocarea decât dacă:
a) este determinată de incapacitatea sau vicierea voinței testatorului; ori
b) înstrăinarea reprezintă o donație în favoarea beneficiarului
legatului și nu s-a făcut sub condiții sau cu sarcini substanțial
diferite de acelea care afectează legatul
(4) Distrugerea voluntară de către testator a bunului ce constituie
obiectul legatului cu titlu particular revocă implicit legatul.
Revocarea judecătorească Art. 1.069. -
(1) Revocarea judecătorească a legatului poate fi cerută în cazul
neîndeplinirii, fără justificare, a sarcinii instituite de testator.
Neîndeplinirea fortuită a sarcinii poate
atrage revocarea numai dacă, potrivit voinței testatorului, eficacitatea legatului este condiționată de executarea sarcinii
(2) Revocarea judecătorească a legatului poate fi solicitată și pentru ingratitudine în următoarele cazuri:
a) dacă legatarul a atentat la viața testatorului, a unei persoane
apropiate lui sau, știind că alții intenționează să atenteze, nu l-a
înștiințat;
b) dacă legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii
grave față de testator ori de injurii grave la adresa memoriei
testatorului. Termenul de prescripție
Art. 1.070. - Dreptul la acțiunea în revocarea judecătorească a
legatului se prescrie în termen de un an de la data la care moștenitorul
a cunoscut fapta de
ingratitudine sau, după caz, de la data la care sarcina trebuia
executată. Caducitatea legatului Art. 1.071. - Orice legat devine caduc
atunci când:
a) legatarul nu mai este în viață la data deschiderii moștenirii;
b) legatarul este incapabil de a primi legatul la data deschiderii moștenirii;
c) legatarul este nedemn;
d) legatarul renunță la legat;
e) legatarul decedează înaintea împlinirii condiției suspensive ce
afectează legatul, dacă aceasta avea un caracter pur personal;
f) bunul ce formează obiectul legatului cu titlu particular a pierit în
totalitate din motive care nu țin de voința testatorului, în timpul
vieții testatorului sau înaintea
împlinirii condiției suspensive ce afectează legatul. Destinația
bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace Art. 1.072. -
Ineficacitatea legatului din cauza
nulității, revocării, caducității sau desființării pentru nerealizarea
condiției suspensive ori pentru îndeplinirea condiției rezolutorii
profită moștenitorilor ale căror
drepturi succesorale ar fi fost micșorate sau, după caz, înlăturate
prin existența legatului sau care aveau obligația să execute legatul.
Regimul legatului-sarcină Art.
1.073. - Cu excepția cazului prevăzut la art. 1.071 lit. f),
caducitatea sau revocarea judecătorească a unui legat grevat cu un
legat-sarcină în favoarea unui terț nu
atrage ineficacitatea acestui din urmă legat. Moștenitorii care
beneficiază de ineficacitatea legatului sunt obligați să execute
legatul-sarcină. SECȚIUNEA a 5-a
Dezmoștenirea Noțiune Art. 1.074. -
(1) Dezmoștenirea este dispoziția testamentară prin care testatorul îi
înlătură de la moștenire, în tot sau în parte, pe unul sau mai mulți
dintre moștenitorii săi legali
(2) Dezmoștenirea este directă atunci când testatorul dispune prin
testament înlăturarea de la moștenire a unuia sau mai multor moștenitori
legali și indirectă atunci
când testatorul instituie unul sau mai mulți legatari. Efectele Art. 1.075. -
(1) În cazul dezmoștenirii soțului supraviețuitor, moștenitorii din
clasa cu care acesta vine în concurs culeg partea din moștenire rămasă
după atribuirea cotei
cuvenite soțului supraviețuitor ca urmare a dezmoștenirii
(2) Dacă, în urma dezmoștenirii, pe lângă soțul supraviețuitor, vin la
moștenire atât cel dezmoștenit, cât și acela care beneficiază de
dezmoștenire, acesta din urmă
culege partea rămasă după atribuirea cotei soțului supraviețuitor și a cotei celui dezmoștenit
(3) Atunci când, în urma dezmoștenirii, un moștenitor primește o cotă
inferioară cotei sale legale, moștenitorul cu care vine în concurs
culege partea care ar fi revenit
celui dezmoștenit
(4) Dacă, în urma dezmoștenirii, o persoană este înlăturată total de la
moștenire, cota ce i s-ar fi cuvenit se atribuie moștenitorilor cu care
ar fi venit în concurs sau, în
lipsa acestora, moștenitorilor subsecvenți
(5) Dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(4) nu pot profita persoanelor incapabile de a primi legate. Nulitatea Art. 1.076. -
(1) Dispoziția testamentară prin care moștenitorii legali au fost
dezmoșteniți este supusă cauzelor de nulitate, absolută sau relativă,
prevăzute de lege
(2) Termenul de prescripție a dreptului la acțiunea în anulare curge de
la data la care cei dezmoșteniți au luat cunoștință de dispoziția
testamentară prin care au fost
înlăturați de la moștenire, dar nu mai devreme de data deschiderii
moștenirii. SECȚIUNEA a 6-a Execuțiunea testamentară Desemnarea și
misiunea executorului Art.
1.077. -
(1) Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le
împuternicirea necesară executării dispozițiilor testamentare.
Executorul testamentar poate fi
desemnat și de către un terț determinat prin testament
(2) Dacă au fost desemnați mai mulți executori testamentari, oricare
dintre ei poate acționa fără concursul celorlalți, cu excepția cazului
în care testatorul a dispus
altfel sau le-a împărțit atribuțiile
(3) Puterile executorului testamentar pot fi exercitate de la data
acceptării misiunii prin declarație autentică notarială. Capacitatea
executorului Art. 1.078. - Persoana
lipsită de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu
restrânsă nu poate fi executor testamentar. Dreptul de administrare Art.
1.079. -
(1) Executorul testamentar are dreptul să administreze patrimoniul
succesoral pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data deschiderii
moștenirii, chiar dacă testatorul
nu i-a conferit în mod expres acest drept
(2) Prin testament, dreptul de administrare poate fi restrâns doar la o
parte din patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt
(3) Termenul de 2 ani poate fi prelungit de instanța de judecată,
pentru motive temeinice, prin acordarea unor termene succesive de câte
un an. Puterile
executorului Art. 1.080. -
(1) Executorul testamentar:
a) va cere, în condițiile legii, punerea sigiliilor, dacă printre
moștenitori sunt și minori, persoane puse sub interdicție judecătorească
sau dispărute;
b) va stărui a se face inventarul bunurilor moștenirii în prezența sau cu citarea moștenitorilor;
c) va cere instanței să încuviințeze vânzarea bunurilor, în lipsă de
sume suficiente pentru executarea legatelor. Instanța va putea
încuviința vânzarea imobilelor
succesorale numai dacă nu există moștenitori rezervatari;
d) va depune diligențe pentru executarea testamentului, iar în caz de contestație, pentru a apăra validitatea sa;
e) va plăti datoriile moștenirii dacă a fost împuternicit în acest sens
prin testament. În lipsa unei asemenea împuterniciri, executorul
testamentar va putea achita
datoriile numai cu încuviințarea instanței;
f) va încasa creanțele moștenirii
(2) Testatorul poate dispune ca executorul testamentar să procedeze la
partajarea bunurilor moștenirii. Partajul produce efecte numai dacă
proiectul prezentat de
către executor a fost aprobat de toți moștenitorii. Transmiterea execuțiunii Art. 1.081. -
(1) Puterile executorului testamentar nu pot fi transmise
(2) Misiunea executorului testamentar numit în considerarea unei
funcții determinate poate fi continuată de către persoana care preia
acea funcție. Obligația de a da
socoteală și răspunderea executorului Art. 1.082. -
(1) La sfârșitul fiecărui an și la încetarea misiunii sale, executorul
testamentar este obligat să dea socoteală pentru gestiunea sa, chiar
dacă nu există moștenitori
rezervatari. Această obligație se transmite moștenitorilor executorului
(2) Executorul testamentar răspunde ca un mandatar în legătură cu executarea dispozițiilor testamentare
(3) Dacă au fost desemnați mai mulți executori testamentari,
răspunderea acestora este solidară, cu excepția cazului în care
testatorul le-a împărțit atribuțiile și
fiecare dintre ei s-a limitat la misiunea încredințată. Remunerația
executorului Art. 1.083. - Misiunea executorului testamentar este
gratuită, dacă testatorul nu a
stabilit o remunerație în sarcina moștenirii. Suportarea cheltuielilor
Art. 1.084. - Cheltuielile făcute de executorul testamentar în
exercitarea puterilor sale sunt în
sarcina moștenirii. Încetarea execuțiunii Art. 1.085. - Execuțiunea testamentară poate înceta:
a) prin îndeplinirea sau imposibilitatea aducerii la îndeplinire a misiunii primite;
b) prin renunțare în forma unei declarații autentice notariale;
c) prin decesul executorului testamentar;
d) prin punerea sub interdicție judecătorească a executorului testamentar;
e) prin revocarea de către instanță a executorului testamentar care nu
își îndeplinește misiunea ori o îndeplinește în mod necorespunzător;
f) prin expirarea termenului în care se exercită dreptul de
administrare, afară de cazul în care instanța decide prelungirea
termenului.
CAPITOLUL IV Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive
SECȚIUNEA 1
Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă Noțiunea de rezervă
succesorală Art. 1.086. - Rezerva succesorală este partea din bunurile
moștenirii la care moștenitorii
rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinței
defunctului, manifestată prin liberalități ori dezmoșteniri.
Moștenitorii rezervatari Art. 1.087. - Sunt
moștenitori rezervatari soțul supraviețuitor, descendenții și
ascendenții privilegiați ai defunctului. Întinderea rezervei succesorale
Art. 1.088. - Rezerva succesorală a
fiecărui moștenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală
care, în absența liberalităților sau dezmoștenirilor, i s-ar fi cuvenit
ca moștenitor legal. Noțiunea
de cotitate disponibilă Art. 1.089. - Cotitatea disponibilă este partea
din bunurile moștenirii care nu este rezervată prin lege și de care
defunctul putea dispune în
mod neîngrădit prin liberalități. Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor Art. 1.090. -
(1) Liberalitățile neraportabile făcute soțului supraviețuitor, care
vine la moștenire în concurs cu alți descendenți decât cei comuni lor,
nu pot depăși un sfert din
moștenire și nici partea descendentului care a primit cel mai puțin
(2) Dacă defunctul nu a dispus prin liberalități de diferența dintre
cotitatea disponibilă stabilită potrivit art. 1.089 și cotitatea
disponibilă specială, atunci această
diferență revine descendenților
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător atunci
când descendentul menționat la alin. (1) a fost dezmoștenit direct, iar
de această dezmoștenire ar
beneficia soțul supraviețuitor. SECȚIUNEA a 2-a Reducțiunea
liberalităților excesive Stabilirea rezervei succesorale și a cotității
disponibile Art. 1.091. -
(1) Valoarea masei succesorale, în funcție de care se determină rezerva
succesorală și cotitatea disponibilă, se stabilește astfel:
a) determinarea activului brut al moștenirii, prin însumarea valorii
bunurilor existente în patrimoniul succesoral la data deschiderii
moștenirii;
b) determinarea activului net al moștenirii, prin scăderea pasivului succesoral din activul brut;
c) reunirea fictivă, doar pentru calcul, la activul net, a valorii donațiilor făcute de cel care lasă moștenirea
(2) În vederea aplicării alin. (1) lit. c), se ia în considerare
valoarea la data deschiderii moștenirii a bunurilor donate, ținându-se
însă cont de starea lor în momentul
donației, din care se scade valoarea sarcinilor asumate prin
contractele de donație. Dacă bunurile au fost înstrăinate de donatar, se
ține seama de valoarea lor la data
înstrăinării. Dacă bunurile donate au fost înlocuite cu altele, se ține
cont de valoarea, la data deschiderii moștenirii, a bunurilor intrate
în patrimoniu și de starea lor la
momentul dobândirii. Totuși, dacă devalorizarea bunurilor intrate în
patrimoniu era inevitabilă la data dobândirii, în virtutea naturii lor,
înlocuirea bunurilor nu este
luată în considerare. În măsura în care bunul donat sau cel care l-a
înlocuit pe acesta a pierit fortuit, indiferent de data pieirii, donația
nu se va supune reunirii fictive.
Sumele de bani sunt supuse indexării în raport cu indicele inflației,
corespunzător perioadei cuprinse între data intrării lor în patrimoniul
donatarului și data
deschiderii moștenirii
(3) Nu se va ține seama în stabilirea rezervei de darurile obișnuite,
de donațiile remuneratorii și, în măsura în care nu sunt excesive, nici
de sumele cheltuite pentru
întreținerea sau, dacă este cazul, pentru formarea profesională a
descendenților, a părinților sau a soțului și nici de cheltuielile de
nuntă
(4) Până la dovada contrară, înstrăinarea cu titlu oneros către un
descendent ori un ascendent privilegiat sau către soțul supraviețuitor
este prezumată a fi donație
dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, uzului ori
abitației sau în schimbul întreținerii pe viață ori a unei rente
viagere. Prezumția operează numai în
favoarea descendenților, ascendenților privilegiați și a soțului
supraviețuitor ai defunctului, dacă aceștia nu au consimțit la
înstrăinare
(5) Rezerva succesorală și cotitatea disponibilă se calculează în
funcție de valoarea stabilită potrivit alin. (1). La stabilirea rezervei
nu se ține seama de cei care au
renunțat la moștenire, cu excepția celor obligați la raport, potrivit
art. 1.147 alin. (2). Modul de operare Art. 1.092. - După deschiderea
moștenirii, liberalitățile care
încalcă rezerva succesorală sunt supuse reducțiunii, la cerere.
Persoanele care pot cere reducțiunea Art. 1.093. - Reducțiunea
liberalităților excesive poate fi cerută
numai de către moștenitorii rezervatari, de succesorii lor, precum și
de către creditorii chirografari ai moștenitorilor rezervatari. Căile de
realizare a reducțiunii Art.
1.094. -
(1) Reducțiunea liberalităților excesive se poate realiza prin buna învoială a celor interesați
(2) În lipsa unei asemenea învoieli, reducțiunea poate fi invocată în
fața instanței de judecată pe cale de excepție sau pe cale de acțiune,
după caz
(3) În cazul pluralității de moștenitori rezervatari, reducțiunea
operează numai în limita cotei de rezervă cuvenite celui care a cerut-o
și profită numai acestuia.
Termenul de prescripție Art. 1.095. -
(1) Dreptul la acțiunea în reducțiune a liberalităților excesive se
prescrie în termen de 3 ani de la data deschiderii moștenirii sau, după
caz, de la data la care
moștenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor care formează obiectul liberalităților
(2) În cazul liberalităților excesive a căror existență nu a fost
cunoscută de moștenitorii rezervatari, termenul de prescripție începe să
curgă de la data când au
cunoscut existența acestora și caracterul lor excesiv
(3) Excepția de reducțiune este imprescriptibilă extinctiv. Ordinea reducțiunii Art. 1.096. -
(1) Legatele se reduc înaintea donațiilor
(2) Legatele se reduc toate deodată și proporțional, afară dacă
testatorul a dispus că anumite legate vor avea preferință, caz în care
vor fi reduse mai întâi celelalte
legate
(3) Donațiile se reduc succesiv, în ordinea inversă a datei lor, începând cu cea mai nouă
(4) Donațiile concomitente se reduc toate deodată și proporțional,
afară dacă donatorul a dispus că anumite donații vor avea preferință,
caz în care vor fi reduse mai
întâi celelalte donații
(5) Dacă beneficiarul donației care ar trebui redusă este insolvabil,
se va proceda la reducțiunea donației anterioare. Efectele reducțiunii
Art. 1.097. -
(1) Reducțiunea are ca efect ineficacitatea legatelor sau, după caz,
desființarea donațiilor în măsura necesară întregirii rezervei
succesorale
(2) Întregirea rezervei, ca urmare a reducțiunii, se realizează în natură
(3) Reducțiunea se realizează prin echivalent în cazul în care, înainte
de deschiderea moștenirii, donatarul a înstrăinat bunul ori a
constituit asupra lui drepturi reale,
precum și atunci când bunul a pierit dintr-o cauză imputabilă donatarului
(4) Când donația supusă reducțiunii a fost făcută unui moștenitor
rezervatar care nu este obligat la raportul donației, acesta va putea
păstra în contul rezervei sale
partea care depășește cotitatea disponibilă
(5) Dacă donatarul este un succesibil obligat la raport, iar partea
supusă reducțiunii reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea bunului
donat, donatarul
rezervatar poate păstra bunul, iar reducțiunea necesară întregirii
rezervei celorlalți moștenitori rezervatari se va face prin luare mai
puțin sau prin echivalent bănesc
(6) În cazul întregirii rezervei în natură, gratificatul păstrează
fructele părții din bun care depășește cotitatea disponibilă, percepute
până la data la care cei
îndreptățiți au cerut reducțiunea. Reducțiunea unor liberalități speciale Art. 1.098. -
(1) Dacă donația sau legatul are ca obiect un uzufruct, uz ori abitație
sau o rentă ori întreținere viageră, moștenitorii rezervatari au
facultatea fie de a executa
liberalitatea astfel cum a fost stipulată, fie de a abandona
proprietatea cotității disponibile în favoarea beneficiarului
liberalității, fie de a solicita reducțiunea potrivit
dreptului comun
(2) Dacă moștenitorii rezervatari nu se înțeleg asupra opțiunii,
reducțiunea se va face potrivit dreptului comun. Imputarea
liberalităților Art. 1.099. -
(1) Dacă beneficiarul liberalității nu este moștenitor rezervatar,
liberalitatea primită se impută asupra cotității disponibile, iar dacă o
depășește, este supusă
reducțiunii
(2) Dacă gratificatul este moștenitor rezervatar și liberalitatea nu
este supusă raportului, ea se impută asupra cotității disponibile. Dacă
este cazul, excedentul se
impută asupra cotei de rezervă la care are dreptul gratificatul și, dacă o depășește, este supus reducțiunii
(3) Dacă gratificatul este moștenitor rezervatar și liberalitatea este
supusă raportului, ea se impută asupra rezervei celui gratificat, iar
dacă există, excedentul se
impută asupra cotității disponibile, afară de cazul în care
dispunătorul a stipulat imputarea sa asupra rezervei globale. În acest
ultim caz, numai partea care excedează
rezervei globale se impută asupra cotității disponibile. În toate
cazurile, dacă se depășește cotitatea disponibilă, liberalitatea este
supusă reducțiunii
(4) Dacă există mai multe liberalități, imputarea se face potrivit
alin. (1)-(3), ținând seama și de ordinea reducțiunii liberalităților
excesive.
TITLUL IV Transmisiunea și partajul moștenirii
CAPITOLUL I Transmisiunea moștenirii
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiunile de opțiune succesorală și de succesibil Art. 1.100. -
(1) Cel chemat la moștenire în temeiul legii sau al voinței defunctului poate accepta moștenirea sau poate renunța la ea
(2) Prin succesibil se înțelege persoana care îndeplinește condițiile
prevăzute de lege pentru a putea moșteni, dar care nu și-a exercitat
încă dreptul de opțiune
succesorală. Caracterele juridice ale opțiunii Art. 1.101. - Sub
sancțiunea nulității absolute, opțiunea succesorală este indivizibilă și
nu poate fi afectată de nicio
modalitate. Vocația multiplă la moștenire Art. 1.102. -
(1) Moștenitorul care, în baza legii sau a testamentului, cumulează mai
multe vocații la moștenire are, pentru fiecare dintre ele, un drept de
opțiune distinct
(2) Legatarul chemat la moștenire și ca moștenitor legal își va putea
exercita opțiunea în oricare dintre aceste calități. Dacă, deși nu a
fost încălcată rezerva, din
testament rezultă că defunctul a dorit să diminueze cota ce i s-ar fi
cuvenit legatarului ca moștenitor legal, acesta din urmă poate opta doar
ca legatar. Termenul de
opțiune succesorală Art. 1.103. -
(1) Dreptul de opțiune succesorală se exercită în termen de un an de la data deschiderii moștenirii
(2) Termenul de opțiune curge:
a) de la data nașterii celui chemat la moștenire, dacă nașterea s-a produs după deschiderea moștenirii;
b) de la data înregistrării morții în registrul de stare civilă, dacă
înregistrarea se face în temeiul unei hotărâri judecătorești de
declarare a morții celui care lasă
moștenirea, afară numai dacă succesibilul a cunoscut faptul morții sau
hotărârea de declarare a morții la o dată anterioară, caz în care
termenul curge de la această
din urmă dată;
c) de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia să cunoască
legatul său, dacă testamentul cuprinzând acest legat este descoperit
după deschiderea moștenirii;
d) de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia să cunoască
legătura de rudenie pe care se întemeiază vocația sa la moștenire, dacă
această dată este
ulterioară deschiderii moștenirii
(3) Termenului prevăzut la alin. (1) i se aplică prevederile cuprinse
în cartea a VI-a referitoare la suspendarea și repunerea în termenul de
prescripție extinctivă.
Prorogarea termenului Art. 1.104. -
(1) În cazul în care succesibilul a cerut întocmirea inventarului
anterior exercitării dreptului de opțiune succesorală, termenul de
opțiune nu se va împlini mai
devreme de două luni de la data la care i se comunică procesul-verbal de inventariere
(2) Pe durata efectuării inventarului, succesibilul nu poate fi
considerat moștenitor, cu excepția cazului în care a acceptat
moștenirea. Retransmiterea dreptului de
opțiune Art. 1.105. -
(1) Moștenitorii celui care a decedat fără a fi exercitat dreptul de
opțiune succesorală îl exercită separat, fiecare pentru partea sa, în
termenul aplicabil dreptului de
opțiune privind moștenirea autorului lor
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), partea succesibilului care renunță
profită celorlalți moștenitori ai autorului său. SECȚIUNEA a 2-a
Acceptarea moștenirii Libertatea
acceptării moștenirii Art. 1.106. - Nimeni nu poate fi obligat să
accepte o moștenire ce i se cuvine. Acceptarea moștenirii de către
creditori Art. 1.107. - Creditorii
succesibilului pot accepta moștenirea, pe cale oblică, în limita îndestulării creanței lor. Felurile acceptării Art. 1.108. -
(1) Acceptarea poate fi expresă sau tacită
(2) Acceptarea este expresă când succesibilul își însușește explicit
titlul sau calitatea de moștenitor printr-un înscris autentic sau sub
semnătură privată
(3) Acceptarea este tacită când succesibilul face un act sau fapt pe
care nu ar putea să îl facă decât în calitate de moștenitor.
Înregistrarea actelor de acceptare Art.
1.109. - În situația în care acceptarea este făcută printr-un înscris
autentic, declarația de acceptare se va înscrie în registrul național
notarial, ținut în format
electronic, potrivit legii. Actele cu valoare de acceptare tacită Art. 1.110. -
(1) Actele de dispoziție juridică privind o parte sau totalitatea
drepturilor asupra moștenirii atrag acceptarea tacită a acesteia. Sunt
astfel de acte:
a) înstrăinarea, cu titlu gratuit sau oneros, de către succesibil a drepturilor asupra moștenirii;
b) renunțarea, chiar gratuită, în folosul unuia sau mai multor moștenitori determinați;
c) renunțarea la moștenire, cu titlu oneros, chiar în favoarea tuturor comoștenitorilor sau moștenitorilor subsecvenți
(2) De asemenea, pot avea valoare de acceptare tacită a moștenirii
actele de dispoziție, administrare definitivă ori folosință a unor
bunuri din moștenire
(3) Actele de conservare, supraveghere și de administrare provizorie nu
valorează acceptare, dacă din împrejurările în care acestea s-au
efectuat nu rezultă că
succesibilul și-a însușit prin ele calitatea de moștenitor
(4) Sunt considerate a fi de administrare provizorie actele de natură
urgentă a căror îndeplinire este necesară pentru normala punere în
valoare, pe termen scurt, a
bunurilor moștenirii. Declarația de neacceptare Art. 1.111. -
Succesibilul care intenționează să îndeplinească un act ce poate avea
semnificația acceptării moștenirii,
dar care dorește ca prin aceasta să nu fie considerat acceptant,
trebuie să dea în acest sens, anterior îndeplinirii actului, o
declarație autentică notarială. Prezumția de
renunțare Art. 1.112. -
(1) Este prezumat, până la proba contrară, că a renunțat la moștenire
succesibilul care, deși cunoștea deschiderea moștenirii și calitatea lui
de succesibil, ca urmare a
citării sale în condițiile legii, nu acceptă moștenirea în termenul
prevăzut la art. 1.103. Citația trebuie să cuprindă, sub sancțiunea
nulității acesteia, pe lângă
elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, și precizarea că,
dacă succesibilul nu își exercită dreptul de a accepta moștenirea în
termenul prevăzut la art.
1.103, va fi prezumat că renunță la moștenire
(2) Prezumția de renunțare operează numai dacă citația i-a fost
comunicată succesibilului cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea
termenului de opțiune
succesorală. Reducerea termenului de opțiune Art. 1.113. -
(1) Pentru motive temeinice, la cererea oricărei persoane interesate,
un succesibil poate fi obligat, cu aplicarea procedurii prevăzute de
lege pentru ordonanța
președințială, să își exercite dreptul de opțiune succesorală înăuntrul
unui termen stabilit de instanța judecătorească, mai scurt decât cel
prevăzut la art. 1.103
(2) Succesibilul care nu optează în termenul stabilit de instanța
judecătorească este considerat că a renunțat la moștenire. Efectele
acceptării Art. 1.114. -
(1) Acceptarea consolidează transmisiunea moștenirii realizată de plin drept la data decesului
(2) Moștenitorii legali și legatarii universali sau cu titlu universal
răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii numai cu bunurile din
patrimoniul succesoral,
proporțional cu cota fiecăruia
(3) Legatarul cu titlu particular nu este obligat să suporte datoriile
și sarcinile moștenirii. Prin excepție, el răspunde pentru pasivul
moștenirii, însă numai cu bunul sau
bunurile ce formează obiectul legatului, dacă:
a) testatorul a dispus în mod expres în acest sens;
b) dreptul lăsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o
moștenire culeasă de către testator și nelichidată încă; în acest caz,
legatarul răspunde pentru
pasivul acelei universalități;
c) celelalte bunuri ale moștenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor și sarcinilor moștenirii
(4) În cazul înstrăinării bunurilor moștenirii după deschiderea
acesteia, bunurile intrate în patrimoniul succesoral prin efectul
subrogației pot fi afectate stingerii
datoriilor și sarcinilor moștenirii. Întocmirea inventarului Art. 1.115. -
(1) Succesibilii, creditorii moștenirii și orice persoană interesată
pot cere notarului competent să dispună efectuarea unui inventar al
bunurilor din patrimoniul
succesoral, toate cheltuielile care se vor face în acest scop fiind în sarcina moștenirii
(2) Dacă succesibilii sau persoanele care dețin bunuri din patrimoniul
succesoral se opun, efectuarea inventarului este dispusă de către
instanța judecătorească de la
locul deschiderii moștenirii
(3) Inventarul se efectuează de către persoana desemnată prin acordul
succesibililor și al creditorilor sau, în lipsa unui asemenea acord, de
către persoana desemnată
fie de notar, fie, după caz, de instanța de judecată competentă. Procesul-verbal de inventariere Art. 1.116. -
(1) Procesul-verbal de inventariere cuprinde enumerarea, descrierea și
evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau în posesia defunctului la
data deschiderii
moștenirii
(2) Bunurile a căror proprietate este contestată se vor menționa separat
(3) În inventar se cuprind mențiuni privind pasivul succesoral
(4) Bunurile moștenirii care se găsesc în posesia altei persoane vor fi
inventariate cu precizarea locului unde se află și a motivului pentru
care se găsesc acolo
(5) În cazul în care, cu ocazia inventarierii, se va găsi vreun
testament lăsat de defunct, acesta va fi vizat spre neschimbare și va fi
depus în depozit la biroul notarului
public
(6) Inventarul se semnează de cel care l-a întocmit, de succesibilii
aflați la locul inventarului, iar în lipsa acestora sau în cazul
refuzului lor de a semna, inventarul va fi
semnat de 2 martori. Măsurile speciale de conservare a bunurilor Art. 1.117. -
(1) Dacă există pericol de înstrăinare, pierdere, înlocuire sau
distrugere a bunurilor, notarul va putea pune bunurile sub sigiliu sau
le va preda unui custode
(2) Poate fi numit custode, cu acordul tuturor celor interesați, unul
dintre succesibili, iar în caz contrar, o altă persoană aleasă de către
notar
(3) În cazul în care conservarea bunurilor moștenirii necesită anumite
cheltuieli, acestea vor fi făcute, cu încuviințarea notarului, de către
custodele prevăzut la alin.
(1) sau, în lipsa custodelui, de un curator special, numit de notar pentru administrarea bunurilor
(4) Bunurile date în custodie sau în administrare se predau pe bază de
proces-verbal semnat de notar și de custode sau curator. Dacă predarea
are loc concomitent
cu inventarierea, se va face mențiune în procesul-verbal, un exemplar al acestuia predându-se custodelui sau curatorului
(5) Custodele sau curatorul este obligat să restituie bunurile și să
dea socoteală notarului asupra cheltuielilor de conservare sau
administrare a acestor bunuri la
finalizarea procedurii succesorale sau atunci când notarul consideră necesar
(6) Oricine se consideră vătămat prin inventarul întocmit sau prin
măsurile de conservare și administrare luate de notarul public poate
face plângere la instanța
judecătorească competentă. Măsurile speciale privind sumele de bani și alte valori Art. 1.118. -
(1) Dacă în timpul efectuării inventarului se vor găsi sume de bani,
hârtii de valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune în depozitul
notarial sau la o instituție
specializată, făcându-se mențiune despre aceasta și în procesul-verbal de inventariere
(2) Din sumele de bani găsite la inventariere se vor lăsa
moștenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul și gospodăreau
împreună cu acesta sumele necesare
pentru:
a) întreținerea persoanelor ce erau în sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;
b) plata sumelor datorate în baza contractelor individuale de muncă sau pentru plata asigurărilor sociale;
c) acoperirea cheltuielilor pentru conservarea și administrarea bunurilor moștenirii. Acceptarea forțată Art. 1.119. -
(1) Succesibilul care, cu rea-credință, a sustras ori a ascuns bunuri
din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donație supusă raportului ori
reducțiunii este considerat
că a acceptat moștenirea, chiar dacă anterior renunțase la ea. El nu va
avea însă niciun drept cu privire la bunurile sustrase sau ascunse și,
după caz, va fi obligat să
raporteze ori să reducă donația ascunsă fără a participa la distribuirea bunului donat
(2) Moștenitorul aflat în situația prevăzută la alin. (1) este ținut să
plătească datoriile și sarcinile moștenirii proporțional cu cota sa din
moștenire, inclusiv cu propriile
sale bunuri. SECȚIUNEA a 3-a Renunțarea la moștenire Forma renunțării Art. 1.120. -
(1) Renunțarea la moștenire nu se presupune, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 1.112 și art. 1.113 alin. (2)
(2) Declarația de renunțare se face în formă autentică la orice notar
public sau, după caz, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale
României, în condițiile și
limitele prevăzute de lege
(3) Pentru informarea terților, declarația de renunțare se va înscrie,
pe cheltuiala renunțătorului, în registrul național notarial, ținut în
format electronic, potrivit legii.
Efectele renunțării Art. 1.121. -
(1) Succesibilul care renunță este considerat că nu a fost niciodată moștenitor
(2) Partea renunțătorului profită moștenitorilor pe care i-ar fi
înlăturat de la moștenire sau celor a căror parte ar fi diminuat-o dacă
ar fi acceptat moștenirea.
Renunțarea frauduloasă Art. 1.122. -
(1) Creditorii succesibilului care a renunțat la moștenire în frauda
lor pot cere instanței revocarea renunțării în ceea ce îi privește, însă
numai în termen de 3 luni de la
data la care au cunoscut renunțarea
(2) Admiterea acțiunii în revocare produce efectele acceptării
moștenirii de către succesibilul debitor numai în privința creditorului
reclamant și în limita creanței
acestuia. Revocarea renunțării Art. 1.123. -
(1) În tot cursul termenului de opțiune, renunțătorul poate revoca
renunțarea, dacă moștenirea nu a fost deja acceptată de alți succesibili
care au vocație la partea
care i-ar reveni, dispozițiile art. 1.120 aplicându-se în mod corespunzător
(2) Revocarea renunțării valorează acceptare, bunurile moștenirii fiind
preluate în starea în care se găsesc și sub rezerva drepturilor
dobândite de terți asupra acelor
bunuri. Termenul de prescripție Art. 1.124. - Dreptul la acțiunea în
anularea acceptării sau renunțării se prescrie în termen de 6 luni,
calculat în caz de violență de la
încetarea acesteia, iar în celelalte cazuri din momentul în care
titularul dreptului la acțiune a cunoscut cauza de nulitate relativă.
SECȚIUNEA a 4-a Sezina Noțiune Art.
1.125. - Pe lângă stăpânirea de fapt exercitată asupra patrimoniului
succesoral, sezina le conferă moștenitorilor sezinari și dreptul de a
administra acest patrimoniu și
de a exercita drepturile și acțiunile defunctului. Moștenitorii
sezinari Art. 1.126. - Sunt moștenitori sezinari soțul supraviețuitor,
descendenții și ascendenții
privilegiați. Dobândirea sezinei de către moștenitorii legali nesezinari Art. 1.127. -
(1) Moștenitorii legali nesezinari dobândesc sezina numai prin
eliberarea certificatului de moștenitor, dar cu efect retroactiv din
ziua deschiderii moștenirii
(2) Până la intrarea în stăpânirea de fapt a moștenirii, moștenitorul
legal nesezinar nu poate fi urmărit în calitate de moștenitor. Intrarea
legatarului universal sau cu
titlu universal în stăpânirea moștenirii Art. 1.128. -
(1) Legatarul universal poate cere intrarea în stăpânirea de fapt a
moștenirii de la moștenitorii rezervatari. Dacă asemenea moștenitori nu
există sau refuză, legatarul
universal intră în stăpânirea moștenirii prin eliberarea certificatului de moștenitor
(2) Legatarul cu titlu universal poate cere intrarea în stăpânirea de
fapt a moștenirii de la moștenitorii rezervatari sau, după caz, de la
legatarul universal intrat în
stăpânirea moștenirii ori de la moștenitorii legali nerezervatari care
au intrat în stăpânirea moștenirii, fie de drept, fie prin eliberarea
certificatului de moștenitor.
Dacă asemenea moștenitori nu există sau refuză, legatarul cu titlu
universal intră în stăpânirea moștenirii prin eliberarea certificatului
de moștenitor. Predarea
legatului cu titlu particular Art. 1.129. - Legatarul cu titlu
particular intră în posesia obiectului legatului din ziua în care acesta
i-a fost predat de bunăvoie sau, în lipsă,
din ziua depunerii la instanță a cererii de predare. SECȚIUNEA a 5-a
Petiția de ereditate Persoanele care pot obține recunoașterea calității
de moștenitor Art. 1.130. -
Moștenitorul cu vocație universală sau cu titlu universal poate obține
oricând recunoașterea calității sale de moștenitor contra oricărei
persoane care, pretinzând că
se întemeiază pe titlul de moștenitor, posedă toate sau o parte din
bunurile din patrimoniul succesoral. Efectele recunoașterii calității de
moștenitor Art. 1.131. -
(1) Recunoașterea calității de moștenitor îl obligă pe deținătorul fără
titlu al bunurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor
bunuri cu aplicarea regulilor
prevăzute la art. 1.635-1.649
(2) În privința actelor juridice încheiate între deținătorul fără titlu
al bunurilor succesorale și terți, dispozițiile art. 960 alin. (3) se
aplică în mod corespunzător.
SECȚIUNEA a 6-a Certificatul de moștenitor Noțiune Art. 1.132. -
Certificatul de moștenitor se eliberează de către notarul public și
cuprinde constatări referitoare la
patrimoniul succesoral, numărul și calitatea moștenitorilor și cotele
ce le revin din acest patrimoniu, precum și alte mențiuni prevăzute de
lege. Efecte Art. 1.133. -
(1) Certificatul de moștenitor face dovada calității de moștenitor,
legal sau testamentar, precum și dovada dreptului de proprietate al
moștenitorilor acceptanți
asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia
(2) În vederea stabilirii componenței patrimoniului succesoral, notarul
public procedează, mai întâi, la lichidarea regimului matrimonial.
Nulitatea Art. 1.134. - Cei
care se consideră vătămați în drepturile lor prin eliberarea
certificatului de moștenitor pot cere instanței judecătorești
constatarea sau, după caz, declararea nulității
acestuia și stabilirea drepturilor lor, conform legii.
CAPITOLUL II Moștenirea vacantă
Noțiune Art. 1.135. -
(1) Dacă nu sunt moștenitori legali sau testamentari, moștenirea este vacantă
(2) Dacă prin legat s-a atribuit numai o parte a moștenirii și nu
există moștenitori legali ori vocația acestora a fost restrânsă ca efect
al testamentului lăsat de defunct,
partea din moștenire rămasă neatribuită este vacantă. Administrarea provizorie a bunurilor moștenirii Art. 1.136. -
(1) Cât timp moștenirea nu a fost acceptată sau dacă succesibilul nu
este cunoscut, notarul public competent poate să numească un curator
special al moștenirii,
pentru apărarea drepturilor moștenitorului eventual, având drepturile
și îndatoririle de administrare prevăzute la art. 1.117 alin. (3)-(5)
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), acțiunile împotriva moștenirii
se vor îndrepta împotriva unui curator special, numit de notarul public
competent, la cererea
reclamantului
(3) Dacă există indicii că moștenirea urmează a fi declarată vacantă,
notarul public competent încunoștințează și organul care reprezintă
comuna, orașul sau, după
caz, municipiul. Somarea succesibililor Art. 1.137. -
(1) Dacă în termen de un an și 6 luni de la deschiderea moștenirii nu
s-a înfățișat niciun succesibil, notarul, la cererea oricărei persoane
interesate, îi va soma pe toți
succesibilii, printr-o publicație făcută la locul deschiderii
moștenirii, la locul unde se află imobilele din patrimoniul succesoral,
precum și într-un ziar de largă circulație,
pe cheltuiala moștenirii, să se înfățișeze la biroul său în termen de cel mult două luni de la publicare
(2) Dacă niciun succesibil nu se prezintă în termenul fixat în
publicație, notarul va constata că moștenirea este vacantă. Dreptul de a
culege moștenirea vacantă Art.
1.138. - Moștenirile vacante revin comunei, orașului sau, după caz,
municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data
deschiderii moștenirii și intră în
domeniul lor privat. Este considerată nescrisă orice dispoziție
testamentară care, fără a stipula transmiterea bunurilor moștenirii,
urmărește să înlăture această
regulă. Intrarea în stăpânirea moștenirii vacante și răspunderea pentru pasiv Art. 1.139. -
(1) Comuna, orașul sau, după caz, municipiul intră în stăpânirea de
fapt a moștenirii de îndată ce toți succesibilii cunoscuți au renunțat
la moștenire ori, la împlinirea
termenului prevăzut la art. 1.137, dacă niciun moștenitor nu este
cunoscut. Moștenirea se dobândește retroactiv de la data deschiderii
sale
(2) Comuna, orașul sau, după caz, municipiul suportă pasivul moștenirii
vacante numai în limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral.
Desființarea vacanței
moștenirii Art. 1.140. - Dacă, deși s-a constatat vacanța moștenirii,
există moștenitori, atunci aceștia pot exercita petiția de ereditate
împotriva comunei, orașului sau,
după caz, municipiului.
CAPITOLUL III Amintirile de familie
Bunurile care constituie amintiri de familie Art. 1.141. -
(1) Constituie amintiri de familie bunurile ce au aparținut membrilor familiei și stau mărturie istoriei acesteia
(2) Sunt incluse în această categorie bunuri precum corespondența
purtată de membrii familiei, arhivele familiale, decorațiile, armele de
colecție, portretele de
familie, documentele, precum și orice alte bunuri cu semnificație
morală deosebită pentru respectiva familie. Regimul juridic al
amintirilor de familie Art. 1.142. -
(1) Moștenitorii pot ieși din indiviziune cu privire la bunurile care constituie amintiri de familie numai prin partaj voluntar
(2) În cazul în care nu se realizează partajul voluntar, bunurile care constituie amintiri de familie rămân în indiviziune
(3) Pe durata indiviziunii, prin acordul moștenitorilor sau, în lipsa
acestuia, prin hotărârea instanței, amintirile de familie sunt
depozitate în interesul familiei la unul
ori mai mulți dintre moștenitori sau în locul convenit de ei
(4) Moștenitorul desemnat ca depozitar poate revendica bunurile care
constituie amintiri de familie de la cel care le deține pe nedrept, dar
nu le poate înstrăina,
împrumuta sau da în locațiune fără acordul unanim al coindivizarilor.
CAPITOLUL IV Partajul succesoral și raportul
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale referitoare la partajul succesoral Starea de indiviziune Art. 1.143. -
(1) Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Moștenitorul
poate cere oricând ieșirea din indiviziune, chiar și atunci când există
convenții sau clauze
testamentare care prevăd altfel
(2) Dispozițiile art. 669-686 se aplică și partajului succesoral în
măsura în care nu sunt incompatibile cu acesta. Partajul voluntar Art.
1.144. -
(1) Dacă toți moștenitorii sunt prezenți și au capacitate de exercițiu
deplină, partajul se poate realiza prin bună învoială, în forma și prin
actul pe care părțile le convin.
Dacă printre bunurile succesorale se află imobile, convenția de partaj
trebuie încheiată în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute
(2) Dacă nu sunt prezenți toți moștenitorii ori dacă printre ei se află
minori sau persoane puse sub interdicție judecătorească ori persoane
dispărute, atunci se vor
pune sigilii pe bunurile moștenirii în cel mai scurt termen, iar
partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la
protecția persoanelor lipsite de
capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă ori
privitoare la persoanele dispărute. Măsuri conservatorii Art. 1.145. -
Bunurile moștenirii pot să facă
obiectul unor măsuri conservatorii, în tot sau în parte, la cererea
persoanelor interesate, în condițiile legii. SECȚIUNEA a 2-a Raportul
donațiilor Noțiune Art. 1.146. -
(1) Raportul donațiilor este obligația pe care o au între ei soțul
supraviețuitor și descendenții defunctului care vin efectiv și împreună
la moștenirea legală de a
readuce la moștenire bunurile care le-au fost donate fără scutire de raport de către cel ce lasă moștenirea
(2) În lipsă de stipulație contrară din partea donatorului, cei
menționați la alin. (1) sunt obligați la raport numai dacă ar fi avut
vocație concretă la moștenirea
defunctului în cazul în care aceasta s-ar fi deschis la data donației.
Scutirea de raport a renunțătorului la moștenirea legală Art. 1.147. -
(1) În caz de renunțare la moștenirea legală, descendentul sau soțul
supraviețuitor nu mai are obligația de raport, putând păstra
liberalitatea primită în limitele
cotității disponibile
(2) Prin stipulație expresă în contractul de donație, donatarul poate
fi obligat la raportul donației și în cazul renunțării la moștenire. În
acest caz, donatarul va readuce
la moștenire numai valoarea bunului donat care depășește partea din
bunurile defunctului la care ar fi avut dreptul ca moștenitor legal.
Persoanele care pot cere
raportul donației Art. 1.148. - Dreptul de a cere raportul îl au numai
descendenții și soțul supraviețuitor, precum și, pe cale oblică,
creditorii personali ai acestora.
Caracterul personal al obligației de raport Art. 1.149. -
(1) Moștenitorul datorează raportul numai pentru donațiile pe care le-a primit personal de la donator
(2) Dacă descendentul donatarului vine în nume propriu la moștenirea
donatorului, nu este obligat să raporteze donația făcută ascendentului
său, chiar dacă a
acceptat moștenirea acestuia din urmă
(3) Descendentul care vine la moștenire prin reprezentare succesorală
este obligat să raporteze donația primită de la defunct de către
ascendentul său pe care îl
reprezintă, chiar dacă nu l-a moștenit pe acesta din urmă. Excepțiile de la obligația de rapor t Art. 1.150. -
(1) Nu sunt supuse raportului:
a) donațiile pe care defunctul le-a făcut cu scutire de raport.
Scutirea poate fi făcută prin chiar actul de donație sau printr-un act
ulterior, întocmit în una dintre
formele prevăzute pentru liberalități;
b) donațiile deghizate sub forma unor înstrăinări cu titlu oneros sau
efectuate prin persoane interpuse, cu excepția cazului în care se
dovedește că cel care a lăsat
moștenirea a urmărit un alt scop decât scutirea de raport;
c) darurile obișnuite, donațiile remuneratorii și, în măsura în care nu
sunt excesive, sumele cheltuite pentru întreținerea sau, dacă este
cazul, pentru formarea
profesională a descendenților, a părinților sau a soțului și nici
cheltuielile de nuntă, în măsura în care cel care lasă moștenirea nu a
dispus altfel;
d) fructele culese, veniturile scadente până în ziua deschiderii
moștenirii și echivalentul bănesc al folosinței exercitate de donatar
asupra bunului donat
(2) De asemenea, raportul nu este datorat nici în cazul în care bunul
donat a pierit fără culpa donatarului. Cu toate acestea, dacă bunul a
fost reconstituit prin
folosirea unei indemnizații încasate ca urmare a pieirii sale,
donatarul este ținut să facă raportul bunului în măsura în care
indemnizația a servit la reconstituirea
acelui bun. În cazul în care indemnizația nu a fost utilizată în acest
scop, ea însăși este supusă raportului. Dacă indemnizația rezultă
dintr-un contract de asigurare,
aceasta se raportează numai în măsura în care depășește cuantumul total
al primelor plătite de donatar. Modul de efectuare a raportului Art.
1.151. -
(1) Raportul se face prin echivalent. Este considerată ca nescrisă dispoziția care impune donatarului raportul în natură
(2) Cu toate acestea, donatarul poate efectua raportul în natură dacă
la data cererii de raport este încă proprietarul bunului și nu l-a
grevat cu o sarcină reală și nici
nu l-adat în locațiune pentru o perioadă mai mare de 3 ani
(3) Raportul prin echivalent se poate realiza prin preluare, prin imputație sau în bani
(4) Raportul prin preluare se realizează prin luarea din masa
succesorală de către moștenitorii îndreptățiți la raport a unor bunuri,
pe cât posibil de aceeași natură și
calitate cu cele care au format obiectul donației, ținând seama de cotele succesorale ale fiecăruia
(5) În cazul raportului prin imputație, valoarea donației se scade din partea moștenitorului obligat la raport
(6) În cazul raportului în bani, cel obligat la raport va depune la
dispoziția celorlalți moștenitori o sumă de bani care reprezintă
diferența dintre valoarea bunului
donat și partea din această valoare ce corespunde cotei sale succesorale. Căile de realizare a raportului Art. 1.152. -
(1) Raportul se realizează în cadrul partajului, prin bună învoială sau pe cale judecătorească
(2) Raportul cerut de unul dintre moștenitori profită și celorlalți
moștenitori îndreptățiți să solicite raportul, cu excepția celor care au
renunțat în mod expres la
raport. Evaluarea bunului în cazul raportului prin echivalent Art. 1.153. -
(1) În vederea efectuării raportului prin echivalent, se ia în
considerare valoarea bunului donat la momentul judecății, ținându-se
însă cont de starea lui în momentul
donației, din care se scade valoarea, la momentul judecății, a sarcinilor asumate prin contractul de donație
(2) Dacă bunul a fost înstrăinat de donatar anterior cererii de raport,
se ține seama de valoarea lui la data înstrăinării. Dacă bunul donat a
fost înlocuit cu altul, se ține
cont de valoarea, la data raportului, a bunului intrat în patrimoniu și
de starea lui la momentul dobândirii. Totuși, dacă devalorizarea
bunului intrat în patrimoniu era
inevitabilă la data dobândirii, în virtutea naturii sale, înlocuirea bunului nu este luată în considerare
(3) Sumele de bani sunt supuse indexării în raport cu indicele
inflației, corespunzător perioadei cuprinse între data intrării lor în
patrimoniul donatarului și data
realizării raportului. Ameliorările și degradările bunului donat în cazul raportului în natură Art. 1.154. -
(1) Donatarul are dreptul să recupereze, proporțional cu cotele
succesorale, cheltuielile rezonabile pe care le-a făcut cu lucrările
adăugate, precum și cu lucrările
autonome necesare și utile până la data raportului
(2) Totodată, donatarul este răspunzător de toate degradările și
deteriorările care au micșorat valoarea bunului ca urmare a faptei sale
culpabile
(3) Donatarul poate reține bunul până la plata efectivă a sumelor ce îi
sunt datorate pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1), afară de
cazul în care creanța lui se
compensează cu despăgubirile pe care le datorează potrivit alin. (2).
SECȚIUNEA a 3-a Plata datoriilor Plata pasivului. Excepțiile de la
divizarea de drept a pasivului
moștenirii Art. 1.155. -
(1) Moștenitorii universali și cu titlu universal contribuie la plata
datoriilor și sarcinilor moștenirii proporțional cu cota succesorală ce
îi revine fiecăruia
(2) Înainte de partajul succesoral, creditorii ale căror creanțe provin
din conservarea sau din administrarea bunurilor moștenirii ori s-au
născut înainte de deschiderea
moștenirii pot cere să fie plătiți din bunurile aflate în indiviziune.
De asemenea, ei pot solicita executarea silită asupra acestor bunuri
(3) Regula divizării de drept a pasivului succesoral nu se aplică dacă:
a) obligația este indivizibilă;
b) obligația are ca obiect un bun individual determinat ori o prestație determinată asupra unui astfel de bun;
c) obligația este garantată cu o ipotecă sau o altă garanție reală, caz
în care moștenitorul care primește bunul afectat garanției va fi
obligat pentru tot, însă numai în
limita valorii acelui bun, iar participarea sa la restul pasivului moștenirii se reduce corespunzător;
d) unul dintre moștenitori este însărcinat, prin titlu, să execute
singur obligația. În acest caz, dacă titlul îl reprezintă testamentul,
scutirea celorlalți moștenitori
constituie o liberalitate, supusă reducțiunii dacă este cazul. Situația creditorilor personali ai moștenitorilor Art. 1.156. -
(1) Înainte de partajul succesoral, creditorii personali ai unui
moștenitor nu pot urmări partea acestuia din bunurile moștenirii
(2) Creditorii personali ai moștenitorilor și orice persoană ce
justifică un interes legitim pot să ceară partajul în numele debitorului
lor, pot pretinde să fie prezenți la
partajul prin bună învoială sau pot să intervină în procesul de partaj
(3) Ceilalți moștenitori pot obține respingerea acțiunii de partaj
introduse de către creditor, plătind datoria în numele și pe seama
moștenitorului debitor
(4) Creditorii pot solicita revocarea partajului fără a fi obligați să
dovedească frauda copărtașilor numai dacă, deși au cerut să fie
prezenți, partajul s-a realizat în lipsa
lor și fără să fi fost convocați. În toate celelalte cazuri, acțiunea
în revocarea partajului rămâne supusă dispozițiilor art. 1.562
(5) Din bunurile moștenirii atribuite la partaj, precum și din cele
care le iau locul în patrimoniul moștenitorului, creditorii moștenirii
vor fi plătiți cu preferință față de
creditorii personali ai moștenitorului
(6) Dispozițiile alin. (5) sunt aplicabile și legatarilor cu titlu
particular ori de câte ori obiectul legatului nu constă într-un bun
individual determinat. Regresul între
moștenitori. Insolvabilitatea unuia dintre moștenitori Art. 1.157. -
(1) Moștenitorul universal sau cu titlu universal care, din cauza
garanției reale sau din orice altă cauză, a plătit din datoria comună
mai mult decât partea sa are drept
de regres împotriva celorlalți moștenitori, însă numai pentru partea
din datoria comună ce revenea fiecăruia, chiar și atunci când
moștenitorul care a plătit datoria ar
fi fost subrogat în drepturile creditorilor
(2) Când unul dintre moștenitorii universali sau cu titlu universal
este insolvabil, partea lui din pasivul moștenirii se împarte între toți
ceilalți în proporție cu cotele
succesorale ale fiecăruia
(3) Moștenitorul are dreptul de a cere plata creanțelor pe care le are
față de moștenire de la ceilalți moștenitori, ca orice alt creditor al
moștenirii. În privința părții
din datorie care îi revine ca moștenitor, dispozițiile art. 1.620-1.624 sunt aplicabile. Raportul datoriilor Art. 1.158. -
(1) Dacă, la data partajului succesoral, un moștenitor are o datorie
certă și lichidă față de moștenire, aceasta se lichidează prin luare mai
puțin
(2) Dacă moștenitorul are mai multe datorii față de moștenire care nu
sunt acoperite cu partea sa din bunurile moștenirii, aceste datorii se
sting proporțional prin
raport în limita părții respective
(3) Raportul nu operează în privința creanței pe care un moștenitor o
are față de moștenire. Însă moștenitorul care este atât creditor, cât și
debitor al moștenirii se
poate prevala de compensația legală, chiar dacă nu ar fi întrunite condițiile acesteia
(4) Prin acordul tuturor moștenitorilor, raportul datoriilor se poate
realiza și înainte de partajul succesoral. Titlurile executorii obținute
împotriva defunctului Art.
1.159. - Titlurile executorii obținute împotriva defunctului pot fi
executate și împotriva moștenitorilor săi, în condițiile prevăzute de
Codul de procedură civilă.
SECȚIUNEA a 4-a Partajul de ascendent Subiecte Art. 1.160. -
Ascendenții pot face partajul bunurilor lor între descendenți. Forme
Art. 1.161. -
(1) Partajul de ascendent se poate realiza prin donație sau prin
testament, cu respectarea formelor, condițiilor și regulilor prevăzute
de lege pentru aceste acte
juridice
(2) Partajul realizat prin donație nu poate avea ca obiect decât
bunurile prezente. Cuprins Art. 1.162. - Dacă în partajul de ascendent
nu au fost cuprinse toate
bunurile moștenirii, bunurile necuprinse se vor partaja conform legii. Ineficacitate Art. 1.163. -
(1) Este lovit de nulitate absolută partajul în care nu s-au cuprins
toți descendenții care îndeplinesc condițiile pentru a veni la
moștenire, fie în nume propriu, fie prin
reprezentare succesorală
(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică partajului în care nu a fost
inclus un descendent care vine la moștenire prin reprezentare
succesorală, însă a fost cuprins acela pe
care îl reprezintă
(3) Dacă prin partajul de ascendent se încalcă rezerva succesorală a
vreunui descendent sau a soțului supraviețuitor, sunt aplicabile
dispozițiile privitoare la
reducțiunea liberalităților excesive. CARTEA a V-a Despre obligații*)
TITLUL I Dispoziții generale
Conținutul raportului obligațional Art. 1.164. - Obligația este o
legătură de drept în virtutea căreia debitorul este ținut să procure o
prestație creditorului, iar acesta
are dreptul să obțină prestația datorată. Izvoarele obligațiilor Art.
1.165. - Obligațiile izvorăsc din contract, act unilateral, gestiunea de
afaceri, îmbogățirea fără justă
cauză, plata nedatorată, fapta ilicită, precum și din orice alt act sau fapt de care legea leagă nașterea unei obligații.
TITLUL II Izvoarele obligațiilor
CAPITOLUL I Contractul
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune Art. 1.166. - Contractul este acordul de
voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui,
modifica sau stinge un
raport juridic. Regulile aplicabile contractelor Art. 1.167. -
(1) Toate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol
(2) Regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevăzute
în prezentul cod sau în legi speciale. Regulile aplicabile contractelor
nenumite Art. 1.168. -
Contractelor nereglementate de lege li se aplică prevederile
prezentului capitol, iar dacă acestea nu sunt îndestulătoare, regulile
speciale privitoare la contractul cu
care se aseamănă cel mai mult. Libertatea de a contracta Art. 1.169. -
Părțile sunt libere să încheie orice contracte și să determine
conținutul acestora, în limitele
impuse de lege, de ordinea publică și de bunele moravuri. Buna-credință
Art. 1.170. - Părțile trebuie să acționeze cu bună-credință atât la
negocierea și încheierea
contractului, cât și pe tot timpul executării sale. Ele nu pot înlătura
sau limita această obligație. SECȚIUNEA a 2-a Diferite categorii de
contracte Contractul
sinalagmatic și contractul unilateral Art. 1.171. - Contractul este
sinalagmatic atunci când obligațiile născute din acesta sunt reciproce
și interdependente. În caz
contrar, contractul este unilateral chiar dacă executarea lui presupune
obligații în sarcina ambelor părți. Contractul cu titlu oneros și
contractul cu titlu gratuit Art.
1.172. -
(1) Contractul prin care fiecare parte urmărește să își procure un
avantaj în schimbul obligațiilor asumate este cu titlu oneros
(2) Contractul prin care una dintre părți urmărește să procure
celeilalte părți un beneficiu, fără a obține în schimb vreun avantaj,
este cu titlu gratuit. Contractul
comutativ și contractul aleatoriu Art. 1.173. -
(1) Este comutativ contractul în care, la momentul încheierii sale,
existența drepturilor și obligațiilor părților este certă, iar
întinderea acestora este determinată sau
determinabilă
(2) Este aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin voința
părților, oferă cel puțin uneia dintre părți șansa unui câștig și o
expune totodată la riscul unei
pierderi, ce depind de un eveniment viitor și incert. Contractul consensual, solemn sau real Art. 1.174. -
(1) Contractul poate fi consensual, solemn sau real
(2) Contractul este consensual atunci când se formează prin simplul acord de voință al părților
(3) Contractul este solemn atunci când validitatea sa este supusă îndeplinirii unor formalități prevăzute de lege
(4) Contractul este real atunci când, pentru validitatea sa, este
necesară remiterea bunului. Contractul de adeziune Art. 1.175. -
Contractul este de adeziune atunci
când clauzele sale esențiale sunt impuse ori sunt redactate de una
dintre părți, pentru aceasta sau ca urmare a instrucțiunilor sale,
cealaltă parte neavând decât să le
accepte ca atare. Contractul-cadru Art. 1.176. -
(1) Contractul-cadru este acordul prin care părțile convin să
negocieze, să încheie sau să mențină raporturi contractuale ale căror
elemente esențiale sunt
determinate de acesta
(2) Modalitatea de executare a contractului-cadru, în special termenul
și volumul prestațiilor, precum și, dacă este cazul, prețul acestora
sunt precizate prin convenții
ulterioare. Contractul încheiat cu consumatorii Art. 1.177. -
Contractul încheiat cu consumatorii este supus legilor speciale și, în
completare, dispozițiilor prezentului
cod. SECȚIUNEA a 3-a Încheierea contractului §1. Dispoziții preliminare
Libertatea formei Art. 1.178. - Contractul se încheie prin simplul
acord de voințe al părților
dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa
valabilă. Condițiile esențiale pentru validitatea contractului Art.
1.179. -
(1) Condițiile esențiale pentru validitatea unui contract sunt:
1. capacitatea de a contracta;
2. consimțământul părților;
3. un obiect determinat și licit;
4. o cauză licită și morală
(2) În măsura în care legea prevede o anumită formă a contractului,
aceasta trebuie respectată, sub sancțiunea prevăzută de dispozițiile
legale aplicabile. §2.
Capacitatea părților Capacitatea părților Art. 1.180. - Poate contracta
orice persoană care nu este declarată incapabilă de lege și nici oprită
să încheie anumite
contracte. Reguli aplicabile Art. 1.181. - Regulile privitoare la
capacitatea de a contracta sunt reglementate în principal în cartea I.
§3. Consimțământul
I. Formarea contractului Încheierea contractului Art. 1.182. -
(1) Contractul se încheie prin negocierea lui de către părți sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta
(2) Este suficient ca părțile să se pună de acord asupra elementelor
esențiale ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare
spre a fi convenite ulterior
ori încredințează determinarea acestora unei alte persoane
(3) În condițiile prevăzute la alin. (2), dacă părțile nu ajung la un
acord asupra elementelor secundare ori persoana căreia i-a fost
încredințată determinarea lor nu ia o
decizie, instanța va dispune, la cererea oricăreia dintre părți,
completarea contractului, ținând seama, după împrejurări, de natura
acestuia și de intenția părților.
Buna-credință în negocieri Art. 1.183. -
(1) Părțile au libertatea inițierii, desfășurării și ruperii
negocierilor și nu pot fi ținute răspunzătoare pentru eșecul acestora
(2) Partea care se angajează într-o negociere este ținută să respecte
exigențele bunei-credințe. Părțile nu pot conveni limitarea sau
excluderea acestei obligații
(3) Este contrară exigențelor bunei-credințe, între altele, conduita
părții care inițiază sau continuă negocieri fără intenția de a încheia
contractul
(4) Partea care inițiază, continuă sau rupe negocierile contrar
bunei-credințe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte părți.
Pentru stabilirea acestui prejudiciu se
va ține seama de cheltuielile angajate în vederea negocierilor, de
renunțarea de către cealaltă parte la alte oferte și de orice
împrejurări asemănătoare. Obligația de
confidențialitate în negocierile precontractuale Art. 1.184. - Când o
informație confidențială este comunicată de către o parte în cursul
negocierilor, cealaltă parte
este ținută să nu o divulge și să nu o folosească în interes propriu,
indiferent dacă se încheie sau nu contractul. Încălcarea acestei
obligații atrage răspunderea părții în
culpă. Elementele de care depinde încheierea contractului Art. 1.185. -
Atunci când, în timpul negocierilor, o parte insistă să se ajungă la un
acord asupra unui anumit
element sau asupra unei anumite forme, contractul nu se încheie până nu
se ajunge la un acord cu privire la acestea. Momentul și locul
încheierii contractului Art.
1.186. -
(1) Contractul se încheie în momentul și în locul în care acceptarea
ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoștință de ea din motive
care nu îi sunt imputabile
(2) De asemenea, contractul se consideră încheiat în momentul în care
destinatarul ofertei săvârșește un act sau un fapt concludent, fără a-l
înștiința pe ofertant,
dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părți, al
uzanțelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în
acest mod. Forma ofertei și a
acceptării Art. 1.187. - Oferta și acceptarea trebuie emise în forma
cerută de lege pentru încheierea valabilă a contractului. Oferta de a
contracta Art. 1.188. -
(1) O propunere constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conține
suficiente elemente pentru formarea contractului și exprimă intenția
ofertantului de a se
obliga în cazul acceptării ei de către destinatar
(2) Oferta poate proveni de la persoana care are inițiativa încheierii
contractului, care îi determină conținutul sau, după împrejurări, care
propune ultimul element
esențial al contractului
(3) Dispozițiile art. 1.182-1.203 se aplică în mod corespunzător și
atunci când împrejurările în care se încheie contractul nu permit
identificarea ofertei sau a
acceptării. Propunerea adresată unor persoane nedeterminate Art. 1.189. -
(1) Propunerea adresată unor persoane nedeterminate, chiar dacă este
precisă, nu valorează ofertă, ci, după împrejurări, solicitare de ofertă
sau intenție de
negociere
(2) Cu toate acestea, propunerea valorează ofertă dacă aceasta rezultă
astfel din lege, din uzanțe ori, în mod neîndoielnic, din împrejurări.
În aceste cazuri, revocarea
ofertei adresate unor persoane nedeterminate produce efecte numai dacă
este făcută în aceeași formă cu oferta însăși sau într-o modalitate care
permite să fie
cunoscută în aceeași măsură cu aceasta. Solicitarea de oferte Art.
1.190. - Solicitarea de a formula oferte, adresată uneia sau mai multor
persoane determinate, nu
constituie, prin ea însăși, ofertă de a contracta. Oferta irevocabilă Art. 1.191. -
(1) Oferta este irevocabilă de îndată ce autorul ei se obligă să o
mențină un anumit termen. Oferta este, de asemenea, irevocabilă atunci
când poate fi considerată
astfel în temeiul acordului părților, al practicilor statornicite între
acestea, al negocierilor, al conținutului ofertei ori al uzanțelor
(2) Declarația de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun
efect. Termenul de acceptare Art. 1.192. - Termenul de acceptare curge
din momentul în care
oferta ajunge la destinatar. Oferta fără termen adresată unei persoane absente Art. 1.193. -
(1) Oferta fără termen de acceptare, adresată unei persoane care nu
este prezentă, trebuie menținută un termen rezonabil, după împrejurări,
pentru ca destinatarul
să o primească, să o analizeze și să expedieze acceptarea
(2) Revocarea ofertei nu împiedică încheierea contractului decât dacă
ajunge la destinatar înainte ca ofertantul să primească acceptarea sau,
după caz, înaintea
săvârșirii actului ori faptului care, potrivit prevederilor art. 1.186 alin. (2), determină încheierea contractului
(3) Ofertantul răspunde pentru prejudiciul cauzat prin revocarea
ofertei înaintea expirării termenului prevăzut la alin. (1). Oferta fără
termen adresată unei persoane
prezente Art. 1.194. -
(1) Oferta fără termen de acceptare, adresată unei persoane prezente rămâne fără efecte dacă nu este acceptată de îndată
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul ofertei transmise prin
telefon sau prin alte asemenea mijloace de comunicare la distanță.
Caducitatea ofertei Art. 1.195. -
(1) Oferta devine caducă dacă:
a) acceptarea nu ajunge la ofertant în termenul stabilit sau, în lipsă, în termenul prevăzut la art. 1.193 alin. (1);
b) destinatarul o refuză
(2) Decesul sau incapacitatea ofertantului atrage caducitatea ofertei
irevocabile numai atunci când natura afacerii sau împrejurările o impun.
Acceptarea ofertei Art.
1.196. -
(1) Orice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare dacă
indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la ofertă, astfel cum
aceasta a fost formulată, și
ajunge în termen la autorul ofertei. Dispozițiile art. 1.186 rămân aplicabile
(2) Tăcerea sau inacțiunea destinatarului nu valorează acceptare decât
atunci când aceasta rezultă din lege, din acordul părților, din
practicile statornicite între
acestea, din uzanțe sau din alte împrejurări. Acceptarea necorespunzătoare a ofertei Art. 1.197. -
(1) Răspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci când:
a) cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primite;
b) nu respectă forma cerută anume de ofertant;
c) ajunge la ofertant după ce oferta a devenit caducă
(2) Răspunsul destinatarului, exprimat potrivit alin. (1), poate fi
considerat, după împrejurări, ca o contraofertă. Acceptarea tardivă Art.
1.198. -
(1) Acceptarea tardivă produce efecte numai dacă autorul ofertei îl
înștiințează de îndată pe acceptant despre încheierea contractului
(2) Acceptarea făcută în termen, dar ajunsă la ofertant după expirarea
termenului, din motive neimputabile acceptantului, produce efecte dacă
ofertantul nu îl
înștiințează despre aceasta de îndată. Retragerea ofertei sau a
acceptării Art. 1.199. - Oferta sau acceptarea poate fi retrasă dacă
retragerea ajunge la destinatar
anterior ori concomitent cu oferta sau, după caz, cu acceptarea. Comunicarea ofertei, acceptării și revocării Art. 1.200. -
(1) Oferta, acceptarea, precum și revocarea acestora produc efecte
numai din momentul în care ajung la destinatar, chiar dacă acesta nu ia
cunoștință de ele din
motive care nu îi sunt imputabile
(2) Comunicarea acceptării trebuie făcută prin mijloace cel puțin la
fel de rapide ca cele folosite de ofertant, dacă din lege, din acordul
părților, din practicile
statornicite între acestea sau din alte asemenea împrejurări nu rezultă
contrariul. Clauze externe Art. 1.201. - Dacă prin lege nu se prevede
altfel, părțile sunt ținute
de clauzele extrinseci la care contractul face trimitere. Clauze standard Art. 1.202. -
(1) Sub rezerva prevederilor art. 1.203, dispozițiile prezentei
secțiuni se aplică în mod corespunzător și atunci când la încheierea
contractului sunt utilizate clauze
standard
(2) Sunt clauze standard stipulațiile stabilite în prealabil de una
dintre părți pentru a fi utilizate în mod general și repetat și care
sunt incluse în contract fără să fi fost
negociate cu cealaltă parte
(3) Clauzele negociate prevalează asupra clauzelor standard
(4) Atunci când ambele părți folosesc clauze standard și nu ajung la o
înțelegere cu privire la acestea, contractul se încheie totuși pe baza
clauzelor convenite și a
oricăror clauze standard comune în substanța lor, cu excepția cazului
în care una dintre părți notifică celeilalte părți, fie anterior
momentului încheierii contractului,
fie ulterior și de îndată, că nu intenționează să fie ținută de un
astfel de contract. Clauze neuzuale Art. 1.203. - Clauzele standard care
prevăd în folosul celui care le
propune limitarea răspunderii, dreptul de a denunța unilateral
contractul, de a suspenda executarea obligațiilor sau care prevăd în
detrimentul celeilalte părți
decăderea din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea
dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a contracta cu
alte persoane, reînnoirea tacită
a contractului, legea aplicabilă, clauze compromisorii sau prin care se
derogă de la normele privitoare la competența instanțelor judecătorești
nu produc efecte decât
dacă sunt acceptate, în mod expres, în scris, de cealaltă parte.
II. Valabilitatea consimțământului Condiții Art. 1.204. -
Consimțământul părților trebuie să fie serios, liber și exprimat în
cunoștință de cauză. Lipsa discernământului
Art. 1.205. -
(1) Este anulabil contractul încheiat de o persoană care, la momentul
încheierii acestuia, se afla, fie și numai vremelnic, într-o stare care o
punea în neputință de a-și
da seama de urmările faptei sale
(2) Contractul încheiat de o persoană pusă ulterior sub interdicție
poate fi anulat dacă, la momentul când actul a fost făcut, cauzele
punerii sub interdicție existau și
erau îndeobște cunoscute.
III. Viciile consimțământului Cazuri Art. 1.206. -
(1) Consimțământul este viciat când este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violență
(2) De asemenea, consimțământul este viciat în caz de leziune. Eroarea Art. 1.207. -
(1) Partea care, la momentul încheierii contractului, se afla într-o
eroare esențială poate cere anularea acestuia, dacă cealaltă parte știa
sau, după caz, trebuia să știe
că faptul asupra căruia a purtat eroarea era esențial pentru încheierea contractului
(2) Eroarea este esențială:
1. când poartă asupra naturii sau obiectului contractului;
2. când poartă asupra identității obiectului prestației sau asupra unei
calități a acestuia ori asupra unei alte împrejurări considerate
esențiale de către părți în absența
căreia contractul nu s-ar fi încheiat;
3. când poartă asupra identității persoanei sau asupra unei calități a
acesteia în absența căreia contractul nu s-ar fi încheiat
(3) Eroarea de drept este esențială atunci când privește o normă
juridică determinantă, potrivit voinței părților, pentru încheierea
contractului
(4) Eroarea care privește simplele motive ale contractului nu este
esențială, cu excepția cazului în care prin voința părților asemenea
motive au fost considerate
hotărâtoare. Eroarea nescuzabilă Art. 1.208. -
(1) Contractul nu poate fi anulat dacă faptul asupra căruia a purtat
eroarea putea fi, după împrejurări, cunoscut cu diligențe rezonabile
(2) Eroarea de drept nu poate fi invocată în cazul dispozițiilor legale
accesibile și previzibile. Eroarea asumată Art. 1.209. - Nu atrage
anularea contractului eroarea
care poartă asupra unui element cu privire la care riscul de eroare a
fost asumat de cel care o invocă sau, după împrejurări, trebuia să fie
asumat de acesta. Eroarea
de calcul Art. 1.210. - Simpla eroare de calcul nu atrage anularea
contractului, ci numai rectificarea, afară de cazul în care,
concretizându-se într-o eroare asupra
cantității, a fost esențială pentru încheierea contractului. Eroarea de
calcul trebuie corectată la cererea oricăreia dintre părți. Eroarea de
comunicare sau de
transmitere Art. 1.211. - Dispozițiile privitoare la eroare se aplică
în mod corespunzător și atunci când eroarea poartă asupra declarației de
voință ori când declarația
a fost transmisă inexact prin intermediul unei alte persoane sau prin
mijloace de comunicare la distanță. Invocarea erorii cu bună-credință
Art. 1.212. - Partea care
este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta contrar exigențelor bunei-credințe. Adaptarea contractului Art. 1.213. -
(1) Dacă o parte este îndreptățită să invoce anulabilitatea
contractului pentru eroare, dar cealaltă parte declară că dorește să
execute ori execută contractul așa cum
acesta fusese înțeles de partea îndreptățită să invoce anulabilitatea,
contractul se consideră că a fost încheiat așa cum l-a înțeles această
din urmă parte
(2) În acest caz, după ce a fost informată asupra felului în care
partea îndreptățită să invoce anulabilitatea a înțeles contractul și
înainte ca aceasta să fi obținut
anularea, cealaltă parte trebuie, în termen de cel mult 3 luni de la
data când a fost notificată ori de la data când i s-a comunicat cererea
de chemare în judecată, să
declare că este de acord cu executarea sau să execute fără întârziere
contractul, astfel cum a fost înțeles de partea aflată în eroare
(3) Dacă declarația a fost făcută și comunicată părții aflate în eroare
în termenul prevăzut la alin. (2) sau contractul a fost executat,
dreptul de a obține anularea este
stins și notificarea prevăzută la alin. (2) este considerată lipsită de efecte. Dolul Art. 1.214. -
(1) Consimțământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat
într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părți
ori când aceasta din urmă a
omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie
(2) Partea al cărei consimțământ a fost viciat prin dol poate cere
anularea contractului, chiar dacă eroarea în care s-a aflat nu a fost
esențială
(3) Contractul este anulabil și atunci când dolul provine de la
reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte părți
(4) Dolul nu se presupune. Dolul comis de un terț Art. 1.215. -
(1) Partea care este victima dolului unui terț nu poate cere anularea
decât dacă cealaltă parte a cunoscut sau, după caz, ar fi trebuit să
cunoască dolul la încheierea
contractului
(2) Independent de anularea contractului, autorul dolului răspunde pentru prejudiciile ce ar rezulta. Violența Art. 1.216. -
(1) Poate cere anularea contractului partea care a contractat sub
imperiul unei temeri justificate induse, fără drept, de cealaltă parte
sau de un terț
(2) Există violență când temerea insuflată este de așa natură încât
partea amenințată putea să creadă, după împrejurări, că, în lipsa
consimțământului său, viața,
persoana, onoarea sau bunurile sale ar fi expuse unui pericol grav și iminent
(3) Violența poate atrage anularea contractului și atunci când este
îndreptată împotriva unei persoane apropiate, precum soțul, soția,
ascendenții ori descendenții
părții al cărei consimțământ a fost viciat
(4) În toate cazurile, existența violenței se apreciază ținând seama de
vârsta, starea socială, sănătatea și caracterul celui asupra căruia s-a
exercitat violența, precum și
de orice altă împrejurare ce a putut influența starea acestuia la
momentul încheierii contractului. Amenințarea cu exercițiul unui drept
Art. 1.217. - Constituie
violență și temerea insuflată prin amenințarea cu exercițiul unui drept
făcută cu scopul de a obține avantaje injuste. Starea de necesitate
Art. 1.218. - Contractul
încheiat de o parte aflată în stare de necesitate nu poate fi anulat
decât dacă cealaltă parte a profitat de această împrejurare. Temerea
reverențiară Art. 1.219. -
Simpla temere izvorâtă din respect, fără să fi fost violență, nu atrage
anularea contractului. Violența săvârșită de un terț Art. 1.220. -
(1) Violența atrage anularea contractului și atunci când este
exercitată de un terț, însă numai dacă partea al cărei consimțământ nu a
fost viciat cunoștea sau, după
caz, ar fi trebuit să cunoască violența săvârșită de către terț
(2) Independent de anularea contractului, autorul violenței răspunde pentru prejudiciile ce ar rezulta. Leziunea Art. 1.221. -
(1) Există leziune atunci când una dintre părți, profitând de starea de
nevoie, de lipsa de experiență ori de lipsa de cunoștințe a celeilalte
părți, stipulează în favoarea
sa ori a unei alte persoane o prestație de o valoare considerabil mai
mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestații
(2) Existența leziunii se apreciază și în funcție de natura și scopul contractului
(3) Leziunea poate exista și atunci când minorul își asumă o obligație
excesivă prin raportare la starea sa patrimonială, la avantajele pe care
le obține din contract ori
la ansamblul circumstanțelor. Sancțiune Art. 1.222. -
(1) Partea al cărei consimțământ a fost viciat prin leziune poate cere,
la alegerea sa, anularea contractului sau reducerea obligațiilor sale
cu valoarea daunelorinterese
la care ar fi îndreptățită
(2) Cu excepția cazului prevăzut de art. 1.221 alin. (3), acțiunea în
anulare este admisibilă numai dacă leziunea depășește jumătate din
valoarea pe care o avea, la
momentul încheierii contractului, prestația promisă sau executată de
partea lezată. Disproporția trebuie să subziste până la data cererii de
anulare
(3) În toate cazurile, instanța poate să mențină contractul dacă
cealaltă parte oferă, în mod echitabil, o reducere a propriei creanțe
sau, după caz, o majorare a
propriei obligații. Dispozițiile art. 1.213 privitoare la adaptarea
contractului se aplică în mod corespunzător. Termenul de prescripție
Art. 1.223. -
(1) Dreptul la acțiunea în anulare sau în reducerea obligațiilor pentru
leziune se prescrie în termen de un an de la data încheierii
contractului
(2) Anulabilitatea contractului nu poate să fie opusă pe cale de
excepție când dreptul la acțiune este prescris. Inadmisibilitatea
leziunii Art. 1.224. - Nu pot fi atacate
pentru leziune contractele aleatorii, tranzacția, precum și alte
contracte anume prevăzute de lege. §4. Obiectul contractului Obiectul
contractului Art. 1.225. -
(1) Obiectul contractului îl reprezintă operațiunea juridică, precum
vânzarea, locațiunea, împrumutul și altele asemenea, convenită de părți,
astfel cum aceasta reiese
din ansamblul drepturilor și obligațiilor contractuale
(2) Obiectul contractului trebuie să fie determinat și licit, sub sancțiunea nulității absolute
(3) Obiectul este ilicit atunci când este prohibit de lege sau
contravine ordinii publice ori bunelor moravuri. Obiectul obligației
Art. 1.226. -
(1) Obiectul obligației este prestația la care se angajează debitorul
(2) Sub sancțiunea nulității absolute, el trebuie să fie determinat sau
cel puțin determinabil și licit. Imposibilitatea inițială a obiectului
obligației Art. 1.227. -
Contractul este valabil chiar dacă, la momentul încheierii sale, una
dintre părți se află în imposibilitate de a-și executa obligația, afară
de cazul în care prin lege se
prevede altfel. Bunurile viitoare Art. 1.228. - În lipsa unei prevederi
legale contrare, contractele pot purta și asupra bunurilor viitoare.
Bunurile care nu sunt în
circuitul civil Art. 1.229. - Numai bunurile care sunt în circuitul
civil pot face obiectul unei prestații contractuale. Bunurile care
aparțin altuia Art. 1.230. - Dacă prin
lege nu se prevede altfel, bunurile unui terț pot face obiectul unei
prestații, debitorul fiind obligat să le procure și să le transmită
creditorului sau, după caz, să obțină
acordul terțului. În cazul neexecutării obligației, debitorul răspunde
pentru prejudiciile cauzate. Determinarea calității obiectului Art.
1.231. - Atunci când nu poate fi
stabilită potrivit contractului, calitatea prestației sau a obiectului
acesteia trebuie să fie rezonabilă sau, după împrejurări, cel puțin de
nivel mediu. Determinarea
obiectului de către un terț Art. 1.232. -
(1) Atunci când prețul sau orice alt element al contractului urmează să
fie determinat de un terț, acesta trebuie să acționeze în mod corect,
diligent și echidistant
(2) Dacă terțul nu poate sau nu dorește să acționeze ori aprecierea sa
este în mod manifest nerezonabilă, instanța, la cererea părții
interesate, va stabili, după caz,
prețul sau elementul nedeterminat de către părți. Determinarea prețului
între profesioniști Art. 1.233. - Dacă un contract încheiat între
profesioniști nu stabilește
prețul și nici nu indică o modalitate pentru a-l determina, se
presupune că părțile au avut în vedere prețul practicat în mod obișnuit
în domeniul respectiv pentru
aceleași prestații realizate în condiții comparabile sau, în lipsa unui
asemenea preț, un preț rezonabil. Raportarea la un factor de referință
Art. 1.234. - Atunci când,
potrivit contractului, prețul se determină prin raportare la un factor
de referință, iar acest factor nu există, a încetat să mai existe ori nu
mai este accesibil, el se
înlocuiește, în absența unei convenții contrare, cu factorul de
referință cel mai apropiat. §5. Cauza Noțiune Art. 1.235. - Cauza este
motivul care determină fiecare
parte să încheie contractul. Condiții Art. 1.236. -
(1) Cauza trebuie să existe, să fie licită și morală
(2) Cauza este ilicită când este contrară legii și ordinii publice
(3) Cauza este imorală când este contrară bunelor moravuri. Frauda la
lege Art. 1.237. - Cauza este ilicită și atunci când contractul este
doar mijlocul pentru a eluda
aplicarea unei norme legale imperative. Sancțiune Art. 1.238. -
(1) Lipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului, cu excepția
cazului în care contractul a fost greșit calificat și poate produce alte
efecte juridice
(2) Cauza ilicită sau imorală atrage nulitatea absolută a contractului
dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut-o
sau, după împrejurări,
trebuia s-o cunoască. Proba cauzei Art. 1.239. -
(1) Contractul este valabil chiar atunci când cauza nu este expres prevăzută
(2) Existența unei cauze valabile se prezumă până la proba contrară.
§6. Forma contractului Formele de exprimare a consimțământului Art.
1.240. -
(1) Voința de a contracta poate fi exprimată verbal sau în scris
(2) Voința poate fi manifestată și printr-un comportament care,
potrivit legii, convenției părților, practicilor statornicite între
acestea sau uzanțelor, nu lasă nicio
îndoială asupra intenției de a produce efectele juridice
corespunzătoare. Forma scrisă Art. 1.241. - Înscrisul care constată
încheierea contractului poate fi sub
semnătură privată sau autentic, având forța probantă prevăzută de lege. Sancțiune Art. 1.242. -
(1) Este lovit de nulitate absolută contractul încheiat în lipsa formei
pe care, în chip neîndoielnic, legea o cere pentru încheierea sa
valabilă
(2) Dacă părțile s-au învoit ca un contract să fie încheiat într-o
anumită formă, pe care legea nu o cere, contractul se socotește valabil
chiar dacă forma nu a fost
respectată. Modificarea contractului Art. 1.243. - Dacă prin lege nu se
prevede altfel, orice modificare a contractului este supusă condițiilor
de formă cerute de lege
pentru încheierea sa. Forma cerută pentru înscrierea în cartea funciară
Art. 1.244. - În afara altor cazuri prevăzute de lege, trebuie să fie
încheiate prin înscris
autentic, sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care strămută
sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea
funciară. Forma contractelor
electronice Art. 1.245. - Contractele care se încheie prin mijloace
electronice sunt supuse condițiilor de formă prevăzute de legea
specială. SECȚIUNEA a 4-a Nulitatea
contractului §1. Dispoziții generale Nulitatea Art. 1.246. -
(1) Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege
pentru încheierea sa valabilă este supus nulității, dacă prin lege nu se
prevede o altă sancțiune
(2) Nulitatea poate fi absolută sau relativă
(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatată sau declarată prin acordul părților
(4) Prin acordul părților nu pot fi instituite și nici suprimate cauze
de nulitate. Orice convenție sau clauză contrară este considerată
nescrisă. Nulitatea absolută Art.
1.247. -
(1) Este nul contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general
(2) Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, pe cale de acțiune sau de excepție
(3) Instanța este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolută
(4) Contractul lovit de nulitate absolută nu este susceptibil de
confirmare decât în cazurile prevăzute de lege. Nulitatea relativă Art.
1.248. -
(1) Contractul încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil
(2) Nulitatea relativă poate fi invocată numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată
(3) Nulitatea relativă nu poate fi invocată din oficiu de instanța judecătorească
(4) Contractul anulabil este susceptibil de confirmare. Prescripția Art. 1.249. -
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea absolută poate fi
invocată oricând, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de excepție
(2) Nulitatea relativă poate fi invocată pe cale acțiune numai în
termenul de prescripție stabilit de lege. Cu toate acestea, partea
căreia i se cere executarea
contractului poate opune oricând nulitatea relativă a contractului,
chiar și după împlinirea termenului de prescripție a dreptului la
acțiunea în anulare. §2. Cauzele de
nulitate Cauzele de nulitate absolută Art. 1.250. - Contractul este
lovit de nulitate absolută în cazurile anume prevăzute de lege, precum
și atunci când rezultă
neîndoielnic din lege că interesul ocrotit este unul general. Cauzele
de nulitate relativă Art. 1.251. - Contractul este anulabil când au fost
nesocotite dispozițiile legale
privitoare la capacitatea de exercițiu, când consimțământul uneia
dintre părți a fost viciat, precum și în alte cazuri anume prevăzute de
lege. Prezumția de nulitate
relativă Art. 1.252. - În cazurile în care natura nulității nu este
determinată ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege, contractul este
anulabil. Nulitatea virtuală Art.
1.253. - În afara cazurilor în care legea prevede sancțiunea nulității,
contractul se desființează și atunci când sancțiunea nulității absolute
sau, după caz, relative
trebuie aplicată pentru ca scopul dispoziției legale încălcate să fie
atins. §3. Efectele nulității Desființarea contractului și a actelor
subsecvente Art. 1.254. -
(1) Contractul lovit de nulitate absolută sau anulat este considerat a nu fi fost niciodată încheiat
(2) Desființarea contractului atrage, în condițiile legii, și desființarea actelor subsecvente încheiate în baza lui
(3) În cazul în care contractul este desființat, fiecare parte trebuie
să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, prestațiile
primite, potrivit prevederilor art.
1.639-1.647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu. Nulitatea parțială Art. 1.255. -
(1) Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri și
care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului în
întregul său numai dacă sunt, prin
natura lor, esențiale sau dacă, în lipsa acestora, contractul nu s-ar fi încheiat
(2) În cazul în care contractul este menținut în parte, clauzele nule sunt înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile
(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și clauzelor
care contravin unor dispoziții legale imperative și sunt considerate de
lege nescrise. Nulitatea
contractului plurilateral Art. 1.256. - În cazul contractelor cu mai
multe părți în care prestația fiecărei părți este făcută în considerarea
unui scop comun, nulitatea
contractului în privința uneia dintre părți nu atrage desființarea în
întregime a contractului, afară de cazul în care participarea acesteia
este esențială pentru existența
contractului. Daunele-interese. Reducerea prestațiilor Art. 1.257. - În
caz de violență sau dol, cel al cărui consimțământ este viciat are
dreptul de a pretinde, în afară
de anulare, și daune-interese sau, dacă preferă menținerea
contractului, de a solicita numai reducerea prestației sale cu valoarea
daunelor-interese la care ar fi
îndreptățit. Repararea prejudiciului în cazul nulității contractului
încheiat în formă autentică Art. 1.258. - În cazul anulării sau
constatării nulității contractului încheiat
în formă autentică pentru o cauză de nulitate a cărei existență rezultă
din însuși textul contractului, partea prejudiciată poate cere
obligarea notarului public la
repararea prejudiciilor suferite, în condițiile răspunderii civile
delictuale pentru fapta proprie. Refacerea contractului nul Art. 1.259. -
Contractul nul poate fi refăcut,
în tot sau în parte, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de
lege la data refacerii lui. În toate cazurile, contractul refăcut nu va
produce efecte decât pentru
viitor, iar nu și pentru trecut. Conversiunea contractului nul Art. 1.260. -
(1) Un contract lovit de nulitate absolută va produce totuși efectele
actului juridic pentru care sunt îndeplinite condițiile de fond și de
formă prevăzute de lege
(2) Cu toate acestea, dispozițiile alin. (1) nu se aplică dacă intenția
de a exclude aplicarea conversiunii este stipulată în contractul lovit
de nulitate sau reiese, în chip
neîndoielnic, din scopurile urmărite de părți la data încheierii
contractului. §4. Validarea contractului Cauzele de validare Art. 1.261.
-
(1) Contractul afectat de o cauză de nulitate este validat atunci când nulitatea este acoperită
(2) Nulitatea poate fi acoperită prin confirmare sau prin alte moduri
anume prevăzute de lege. Confirmarea contractului Art. 1.262. -
(1) Confirmarea unui contract anulabil rezultă din voința, expresă sau tacită, de a renunța la dreptul de a invoca nulitatea
(2) Voința de a renunța trebuie să fie certă. Condițiile confirmării Art. 1.263. -
(1) Un contract anulabil poate fi confirmat dacă în momentul confirmării condițiile sale de validitate sunt întrunite
(2) Persoana care poate invoca nulitatea poate confirma contractul
numai cunoscând cauza de nulitate și, în caz de violență, numai după
încetarea acesteia
(3) Persoana chemată de lege să încuviințeze actele minorului poate, în
numele și în interesul acestuia, cere anularea contractului făcut fără
încuviințarea sa ori să
confirme contractul atunci când această încuviințare era suficientă pentru încheierea valabilă a acestuia
(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul actelor încheiate fără autorizarea instanței de tutelă
(5) În lipsa confirmării exprese, este suficient ca obligația să fie
executată în mod voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmată
de către partea interesată
(6) Cel care trebuie să confirme poate să fie pus în întârziere
printr-o notificare prin care partea interesată să îi solicite fie să
confirme contractul anulabil, fie să
exercite acțiunea în anulare, în termen de 6 luni de la notificare, sub
sancțiunea decăderii din dreptul de a cere anularea contractului.
Cuprinsul actului confirmativ
Art. 1.264. - Pentru a fi valabil, actul confirmativ trebuie să
cuprindă obiectul, cauza și natura obligației și să facă mențiune despre
motivul acțiunii în anulare, precum
și despre intenția de a repara viciul pe care se întemeiază acea acțiune. Efectele confirmării Art. 1.265. -
(1) Confirmarea își produce efectele din momentul încheierii
contractului și atrage renunțarea la mijloacele și excepțiile ce puteau
fi opuse, sub rezerva însă a
drepturilor dobândite și conservate de terții de bună-credință
(2) Când fiecare dintre părți poate invoca nulitatea contractului sau
mai multe părți o pot invoca împotriva alteia, confirmarea făcută de una
dintre acestea nu
împiedică invocarea nulității de către celelalte părți
(3) Confirmarea unui contract anulabil pentru vicierea consimțământului
prin dol sau violență nu implică prin ea însăși renunțarea la dreptul
de a cere dauneinterese.
SECȚIUNEA a 5-a Interpretarea contractului Interpretarea după voința concordantă a părților Art. 1.266. -
(1) Contractele se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor
(2) La stabilirea voinței concordante se va ține seama, între altele,
de scopul contractului, de negocierile purtate de părți, de practicile
statornicite între acestea și de
comportamentul lor ulterior încheierii contractului. Interpretarea
sistematică Art. 1.267. - Clauzele se interpretează unele prin altele,
dând fiecăreia înțelesul ce
rezultă din ansamblul contractului. Interpretarea clauzelor îndoielnice Art. 1.268. -
(1) Clauzele susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează în
sensul ce se potrivește cel mai bine naturii și obiectului contractului
(2) Clauzele îndoielnice se interpretează ținând seama, între altele,
de natura contractului, de împrejurările în care a fost încheiat, de
interpretarea dată anterior de
părți, de sensul atribuit în general clauzelor și expresiilor în domeniu și de uzanțe
(3) Clauzele se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul
(4) Contractul nu cuprinde decât lucrul asupra căruia părțile și-au
propus a contracta, oricât de generali ar fi termenii folosiți
(5) Clauzele destinate să exemplifice sau să înlăture orice îndoială
asupra aplicării contractului la un caz particular nu îi restrâng
aplicarea în alte cazuri care nu au fost
expres prevăzute. Regulile subsidiare de interpretare Art. 1.269. -
(1) Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare, contractul rămâne
neclar, acesta se interpretează în favoarea celui care se obligă
(2) Stipulațiile înscrise în contractele de adeziune se interpretează
împotriva celui care le-a propus. SECȚIUNEA a 6-a Efectele contractului
§1. Efectele între părți Forța
obligatorie Art. 1.270. -
(1) Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante
(2) Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților
ori din cauze autorizate de lege. Impreviziunea Art. 1.271. -
(1) Părțile sunt ținute să își execute obligațiile, chiar dacă
executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creșterii costurilor
executării propriei obligații, fie
datorită scăderii valorii contraprestației
(2) Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de
oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar
face vădit injustă
obligarea debitorului la executarea obligației, instanța poate să dispună:
a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între
părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea
împrejurărilor;
b) încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește
(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile numai dacă:
a) schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului;
b) schimbarea împrejurărilor, precum și întinderea acesteia nu au fost
și nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil,
în momentul încheierii
contractului;
c) debitorul nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu
putea fi în mod rezonabil considerat că și-ar fi asumat acest risc;
d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil și cu bună-credință,
negocierea adaptării rezonabile și echitabile a contractului. Conținutul
contractului Art. 1.272. -
(1) Contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres
stipulat, dar și la toate urmările pe care practicile statornicite între
părți, uzanțele, legea sau
echitatea le dau contractului, după natura lui
(2) Clauzele obișnuite într-un contract se subînțeleg, deși nu sunt
stipulate în mod expres. Constituirea și transferul drepturilor reale
Art. 1.273. -
(1) Drepturile reale se constituie și se transmit prin acordul de
voință al părților, chiar dacă bunurile nu au fost predate, dacă acest
acord poartă asupra unor bunuri
determinate, ori prin individualizarea bunurilor, dacă acordul poartă asupra unor bunuri de gen
(2) Fructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobânditorului de
la data transferului proprietății bunului ori, după caz, a cesiunii
dreptului, afară de cazul în care
prin lege sau prin voința părților se dispune altfel
(3) Dispozițiile în materie de carte funciară, precum și dispozițiile
speciale referitoare la transferul anumitor categorii de bunuri mobile
rămân aplicabile. Riscul în
contractul translativ de proprietate Art. 1.274. -
(1) În lipsă de stipulație contrară, cât timp bunul nu este predat,
riscul contractului rămâne în sarcina debitorului obligației de predare,
chiar dacă proprietatea a fost
transferată dobânditorului. În cazul pieirii fortuite a bunului,
debitorul obligației de predare pierde dreptul la contraprestație, iar
dacă a primit-o, este obligat să o
restituie
(2) Cu toate acestea, creditorul pus în întârziere preia riscul pieirii
fortuite a bunului. El nu se poate libera chiar dacă ar dovedi că bunul
ar fi pierit și dacă obligația de
predare ar fi fost executată la timp. Transmiterea succesivă a unui bun mobil Art. 1.275. -
(1) Dacă cineva a transmis succesiv către mai multe persoane
proprietatea unui bun mobil corporal, cel care a dobândit cu
bună-credință posesia efectivă a bunului
este titular al dreptului, chiar dacă titlul său are dată ulterioară
(2) Este de bună-credință dobânditorul care, la data intrării în
posesie, nu a cunoscut și nici nu putea să cunoască obligația asumată
anterior de înstrăinător
(3) Dacă niciunul dintre dobânditori nu a obținut posesia efectivă a
bunului mobil corporal și creanța fiecăruia de predare a bunului este
exigibilă, va fi preferat cel
care a sesizat cel dintâi instanța de judecată. Denunțarea unilaterală Art. 1.276. -
(1) Dacă dreptul de a denunța contractul este recunoscut uneia dintre
părți, acesta poate fi exercitat atât timp cât executarea contractului
nu a început
(2) În contractele cu executare succesivă sau continuă, acest drept
poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz,
chiar și după începerea
executării contractului, însă denunțarea nu produce efecte în privința
prestațiilor executate sau care se află în curs de executare
(3) Dacă s-a stipulat o prestație în schimbul denunțării, aceasta produce efecte numai atunci când prestația este executată
(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică în lipsă de convenție
contrară. Contractul pe durată nedeterminată Art. 1.277. - Contractul
încheiat pe durată
nedeterminată poate fi denunțat unilateral de oricare dintre părți cu
respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauză contrară sau
stipularea unei prestații
în schimbul denunțării contractului se consideră nescrisă. Pactul de opțiune Art. 1.278. -
(1) Atunci când părțile convin ca una dintre ele să rămână legată de
propria declarație de voință, iar cealaltă să o poată accepta sau
refuza, acea declarație se
consideră o ofertă irevocabilă și produce efectele prevăzute la art. 1.191
(2) Dacă părțile nu au convenit un termen pentru acceptare, acesta
poate fi stabilit de instanță prin ordonanță președințială, cu citarea
părților
(3) Pactul de opțiune trebuie să conțină toate elementele contractului
pe care părțile urmăresc să îl încheie, astfel încât acesta să se poată
încheia prin simpla
acceptare a beneficiarului opțiunii
(4) Contractul se încheie prin exercitarea opțiunii în sensul
acceptării de către beneficiar a declarației de voință a celeilalte
părți, în condițiile convenite prin pact
(5) Atât pactul de opțiune, cât și declarația de acceptare trebuie
încheiate în forma prevăzută de lege pentru contractul pe care părțile
urmăresc să îl încheie.
Promisiunea de a contracta Art. 1.279. -
(1) Promisiunea de a contracta trebuie să conțină toate acele clauze
ale contractului promis, în lipsa cărora părțile nu ar putea executa
promisiunea
(2) În caz de neexecutare a promisiunii, beneficiarul are dreptul la daune-interese
(3) De asemenea, dacă promitentul refuză să încheie contractul promis,
instanța, la cererea părții care și-a îndeplinit propriile obligații,
poate să pronunțe o hotărâre
care să țină loc de contract, atunci când natura contractului o
permite, iar cerințele legii pentru validitatea acestuia sunt
îndeplinite. Prevederile prezentului alineat
nu sunt aplicabile în cazul promisiunii de a încheia un contract real, dacă prin lege nu se prevede altfel
(4) Convenția prin care părțile se obligă să negocieze în vederea
încheierii sau modificării unui contract nu constituie promisiune de a
contracta. §2. Efectele față de
terți
I. Dispoziții generale Relativitatea efectelor contractului Art. 1.280.
- Contractul produce efecte numai între părți, dacă prin lege nu se
prevede altfel. Opozabilitatea
efectelor contractului Art. 1.281. - Contractul este opozabil terților,
care nu pot aduce atingere drepturilor și obligațiilor născute din
contract. Terții se pot prevala de
efectele contractului, însă fără a avea dreptul de a cere executarea
lui, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Transmisiunea drepturilor
și obligațiilor către
succesori Art. 1.282. -
(1) La moartea unei părți, drepturile și obligațiile contractuale ale
acesteia se transmit succesorilor săi universali sau cu titlu universal,
dacă din lege, din stipulația
părților ori din natura contractului nu rezultă contrariul
(2) Drepturile, precum și, în cazurile prevăzute de lege, obligațiile
contractuale în strânsă legătură cu un bun se transmit, odată cu acesta,
succesorilor cu titlu
particular ai părților.
II. Promisiunea faptei altuia Efecte Art. 1.283. -
(1) Cel care se angajează la a determina un terț să încheie sau să
ratifice un act este ținut să repare prejudiciul cauzat dacă terțul
refuză să se oblige sau, atunci când
s-a obligat și ca fideiusor, dacă terțul nu execută prestația promisă
(2) Cu toate acestea, promitentul nu răspunde dacă asigură executarea
obligației terțului, fără a se produce vreun prejudiciu creditorului
(3) Intenția promitentului de a se angaja personal nu se prezumă, ci
trebuie să reiasă neîndoielnic din contract sau din împrejurările în
care acesta a fost încheiat.
III. Stipulația pentru altul Efecte Art. 1.284. -
(1) Oricine poate stipula în numele său, însă în beneficiul unui terț
(2) Prin efectul stipulației, beneficiarul dobândește dreptul de a cere
direct promitentului executarea prestației. Condițiile privind terțul
beneficiar Art. 1.285. -
Beneficiarul trebuie să fie determinat sau, cel puțin, determinabil la
data încheierii stipulației și să existe în momentul în care promitentul
trebuie să își execute
obligația. În caz contrar, stipulația profită stipulantului, fără a
agrava însă sarcina promitentului. Acceptarea stipulației Art. 1.286. -
(1) Dacă terțul beneficiar nu acceptă stipulația, dreptul său se consideră a nu fi existat niciodată
(2) Stipulația poate fi revocată cât timp acceptarea beneficiarului nu a
ajuns la stipulant sau la promitent. Stipulația poate fi acceptată și
după decesul stipulantului
sau al promitentului. Revocarea stipulației Art. 1.287. -
(1) Stipulantul este singurul îndreptățit să revoce stipulația,
creditorii sau moștenitorii săi neputând să o facă. Stipulantul nu poate
însă revoca stipulația fără acordul
promitentului dacă acesta din urmă are interesul să o execute
(2) Revocarea stipulației produce efecte din momentul în care ajunge la
promitent. Dacă nu a fost desemnat un alt beneficiar, revocarea profită
stipulantului sau
moștenitorilor acestuia, fără a agrava însă sarcina promitentului.
Mijloacele de apărare ale promitentului Art. 1.288. - Promitentul poate
opune beneficiarului numai
apărările întemeiate pe contractul care cuprinde stipulația.
IV. Simulația Efecte între părți Art. 1.289. -
(1) Contractul secret produce efecte numai între părți și, dacă din
natura contractului ori din stipulația părților nu rezultă contrariul,
între succesorii lor universali sau
cu titlu universal
(2) Cu toate acestea, contractul secret nu produce efecte nici între
părți dacă nu îndeplinește condițiile de fond cerute de lege pentru
încheierea sa valabilă. Efecte
față de terți Art. 1.290. -
(1) Contractul secret nu poate fi invocat de părți, de către succesorii
lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular și nici de
către creditorii înstrăinătorului
aparent împotriva terților care, întemeindu-se cu bună-credință pe
contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent
(2) Terții pot invoca împotriva părților existența contractului secret,
atunci când acesta le vatămă drepturile. Raporturile cu creditorii Art.
1.291. -
(1) Existența contractului secret nu poate fi opusă de părți
creditorilor dobânditorului aparent care, cu bună-credință, au notat
începerea urmăririi silite în cartea
funciară sau au obținut sechestru asupra bunurilor care au făcut obiectul simulației
(2) Dacă există un conflict între creditorii înstrăinătorului aparent
și creditorii dobânditorului aparent, sunt preferați cei dintâi, în
cazul în care creanța lor este
anterioară contractului secret. Proba simulației Art. 1.292. - Dovada
simulației poate fi făcută de terți sau de creditori cu orice mijloc de
probă. Părțile pot dovedi și
ele simulația cu orice mijloc de probă, atunci când pretind că aceasta
are caracter ilicit. Actele unilaterale Art. 1.293. - Dispozițiile
referitoare la simulație se aplică în
mod corespunzător și actelor juridice unilaterale destinate unei
persoane determinate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul
actului și destinatarul său.
Actele nepatrimoniale Art. 1.294. - Dispozițiile referitoare la
simulație nu se aplică actelor juridice nepatrimoniale. SECȚIUNEA a 7-a
Reprezentarea Temeiul
reprezentării Art. 1.295. - Puterea de a reprezenta poate rezulta fie
din lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judecătorească,
după caz. Efecte Art. 1.296. -
Contractul încheiat de reprezentant, în limitele împuternicirii, în
numele reprezentatului produce efecte direct între reprezentat și
cealaltă parte. Nearătarea calității
de reprezentant Art. 1.297. -
(1) Contractul încheiat de reprezentant în limita puterilor conferite,
atunci când terțul contractant nu cunoștea și nici nu ar fi trebuit sa
cunoască faptul că
reprezentantul acționa în această calitate, îi obligă numai pe reprezentant și pe terț, dacă prin lege nu se prevede altfel
(2) Cu toate acestea, dacă reprezentantul, atunci când contractează cu
terțul în limita puterilor conferite, pe seama unei întreprinderi,
pretinde că este titularul
acesteia, terțul care descoperă ulterior identitatea adevăratului
titular poate să exercite și împotriva acestuia din urmă drepturile pe
care le are împotriva
reprezentantului. Capacitatea părților Art. 1.298. - În cazul
reprezentării convenționale, atât reprezentatul, cât și reprezentantul
trebuie să aibă capacitatea de a
încheia actul pentru care reprezentarea a fost dată. Viciile de
consimțământ Art. 1.299. - Contractul este anulabil atunci când
consimțământul reprezentantului este
viciat. Dacă însă viciul de consimțământ privește elemente stabilite de
reprezentat, contractul este anulabil numai dacă voința acestuia din
urmă a fost viciată. Bunacredință
Art. 1.300. -
(1) Afară de cazul în care sunt relevante pentru elementele stabilite
de reprezentat, buna sau reaua-credință, cunoașterea sau necunoașterea
unei anumite
împrejurări se apreciază în persoana reprezentantului
(2) Reprezentatul de rea-credință nu poate invoca niciodată
buna-credință a reprezentantului. Forma împuternicirii Art. 1.301. -
Împuternicirea nu produce efecte
decât dacă este dată cu respectarea formelor cerute de lege pentru
încheierea valabilă a contractului pe care reprezentantul urmează să îl
încheie. Justificarea puterii
de a reprezenta Art. 1.302. - Contractantul poate întotdeauna cere
reprezentantului să facă dovada puterilor încredințate de reprezentat
și, dacă reprezentarea este
cuprinsă într-un înscris, să îi remită o copie a înscrisului, semnată
pentru conformitate. Conflictul de interese Art. 1.303. - Contractul
încheiat de un reprezentant aflat
în conflict de interese cu reprezentatul poate fi anulat la cererea
reprezentatului, atunci când conflictul era cunoscut sau trebuia să fie
cunoscut de contractant la
data încheierii contractului. Contractul cu sine însuși și dubla reprezentare Art. 1.304. -
(1) Contractul încheiat de reprezentant cu sine însuși, în nume
propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu excepția
cazului în care reprezentantul a
fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul
contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă
posibilitatea unui conflict de interese
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul dublei reprezentări.
Încetarea împuternicirii Art. 1.305. - Puterea de reprezentare încetează
prin renunțarea de către
reprezentant la împuternicire sau prin revocarea acesteia de către
reprezentat. Modificarea și revocarea împuternicirii Art. 1.306. -
Modificarea și revocarea
împuternicirii trebuie aduse la cunoștința terților prin mijloace
corespunzătoare. În caz contrar, acestea nu sunt opozabile terților
decât dacă se dovedește că aceștia
le cunoșteau ori puteau să le cunoască în momentul încheierii
contractului. Alte cauze de încetare a puterii de a reprezenta Art.
1.307. -
(1) Puterea de a reprezenta încetează prin decesul sau incapacitatea
reprezentantului ori a reprezentatului, dacă din convenție ori din
natura afacerii nu rezultă
contrariul
(2) Dacă reprezentantul sau reprezentatul este persoană juridică,
puterea de a reprezenta încetează la data la care persoana juridică își
încetează existența
(3) În cazul deschiderii procedurii insolvenței asupra reprezentantului
sau reprezentatului, puterea de a reprezenta încetează în condițiile
prevăzute de lege
(4) Încetarea puterii de a reprezenta nu produce efecte în privința
terților care, în momentul încheierii contractului, nu cunoșteau și nici
nu trebuiau să cunoască
această împrejurare. Obligațiile reprezentantului la încetarea împuternicirii Art. 1.308. -
(1) La încetarea puterilor încredințate, reprezentantul este obligat să
restituie reprezentatului înscrisul care constată aceste puteri
(2) Reprezentantul nu poate reține acest înscris drept garanție a
creanțelor sale asupra reprezentatului, dar poate să ceară o copie a
înscrisului, certificată de
reprezentat, cu mențiunea că puterea de reprezentare a încetat. Lipsa sau depășirea puterii de reprezentare Art. 1.309. -
(1) Contractul încheiat de persoana care acționează în calitate de
reprezentant, însă fără a avea împuternicire sau cu depășirea puterilor
conferite, nu produce efecte
între reprezentat și terț
(2) Dacă însă, prin comportamentul său, reprezentatul l-a determinat pe
terțul contractant să creadă în mod rezonabil că reprezentantul are
puterea de a-l
reprezenta și că acționează în limita puterilor conferite,
reprezentatul nu se poate prevala față de terțul contractant de lipsa
puterii de a reprezenta. Răspunderea
reprezentantului Art. 1.310. - Cel care încheie un contract în calitate
de reprezentant, neavând împuternicire ori depășind limitele puterilor
care i-au fost
încredințate, răspunde pentru prejudiciile cauzate terțului contractant
care s-a încrezut, cu bună-credință, în încheierea valabilă a
contractului. Ratificarea Art. 1.311.
-
(1) În cazurile prevăzute la art. 1.309, cel în numele căruia s-a
încheiat contractul poate să îl ratifice, respectând formele cerute de
lege pentru încheierea sa valabilă
(2) Terțul contractant poate, printr-o notificare, să acorde un termen
rezonabil pentru ratificare, după a cărui împlinire contractul nu mai
poate fi ratificat. Efectele
ratificării Art. 1.312. - Ratificarea are efect retroactiv, fără a
afecta însă drepturile dobândite de terți între timp. Transmisiunea
facultății de a ratifica Art. 1.313. -
Facultatea de a ratifica se transmite moștenitorilor. Desființarea
contractului înaintea ratificării Art. 1.314. - Terțul contractant și
cel care a încheiat contractul în
calitate de reprezentant pot conveni desființarea contractului cât timp
acesta nu a fost ratificat. SECȚIUNEA a 8-a Cesiunea contractului
Noțiune Art. 1.315. -
(1) O parte poate să își substituie un terț în raporturile născute
dintr-un contract numai dacă prestațiile nu au fost încă integral
executate, iar cealaltă parte consimte
la aceasta
(2) Sunt exceptate cazurile anume prevăzute de lege. Forma cesiunii
Art. 1.316. - Cesiunea contractului și acceptarea acesteia de către
contractantul cedat trebuie
încheiate în forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat. Momentul cesiunii Art. 1.317. -
(1) Dacă o parte a consimțit în mod anticipat ca partea cealaltă să își
poată substitui un terț în raporturile născute din contract, cesiunea
produce efecte față de acea
parte din momentul în care substituirea îi este notificată ori, după caz, din momentul în care o acceptă
(2) În cazul în care toate elementele contractului rezultă dintr-un
înscris în care este cuprinsă clauza „la ordin” sau o altă mențiune
echivalentă, dacă prin lege nu se
prevede altfel, girarea înscrisului produce efectul substituirii giratarului în toate drepturile și obligațiile girantului
(3) Dispozițiile în materie de carte funciară, precum și dispozițiile
referitoare la transferul ori publicitatea anumitor categorii de bunuri
mobile rămân aplicabile.
Liberarea cedentului Art. 1.318. -
(1) Cedentul este liberat de obligațiile sale față de contractantul
cedat din momentul în care substituirea își produce efectele față de
acesta
(2) În cazul în care a declarat că nu îl liberează pe cedent,
contractantul cedat se poate îndrepta împotriva acestuia atunci când
cesionarul nu își execută obligațiile. În
acest caz, contractantul cedat trebuie, sub sancțiunea pierderii
dreptului de regres împotriva cedentului, să îi notifice neexecutarea
obligațiilor de către cesionar, în
termen de 15 zile de la data neexecutării sau, după caz, de la data la
care a cunoscut faptul neexecutării. Excepțiile contractantului cedat
Art. 1.319. - Contractantul
cedat poate opune cesionarului toate excepțiile ce rezultă din
contract. Contractantul cedat nu poate invoca însă față de cesionar
vicii de consimțământ, precum și
orice apărări sau excepții născute din raporturile sale cu cedentul
decât dacă și-a rezervat acest drept atunci când a consimțit la
substituire. Obligația de garanție Art.
1.320. -
(1) Cedentul garantează validitatea contractului
(2) Atunci când cedentul garantează executarea contractului, acesta va
fi ținut ca un fideiusor pentru obligațiile contractantului cedat.
SECȚIUNEA a 9-a Încetarea
contractului Cauzele de încetare Art. 1.321. - Contractul încetează, în
condițiile legii, prin executare, acordul de voință al părților,
denunțare unilaterală, expirarea
termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției,
imposibilitate fortuită de executare, precum și din orice alte cauze
prevăzute de lege. Efectele
încetării Art. 1.322. - La încetarea contractului părțile sunt liberate
de obligațiile asumate. Ele pot fi însă ținute la repararea
prejudiciilor cauzate și, după caz, la
restituirea, în natură sau prin echivalent, a prestațiilor primite în
urma încheierii contractului. Restituirea prestațiilor Art. 1.323. -
Restituirea prestațiilor primite se
face potrivit dispozițiilor art. 1.635-1.649.
CAPITOLUL II Actul juridic unilateral
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune Art. 1.324. - Este unilateral actul juridic
care presupune numai manifestarea de voință a autorului său. Regimul
juridic Art. 1.325. - Dacă
prin lege nu se prevede altfel, dispozițiile legale privitoare la
contracte se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale. Actele
unilaterale supuse comunicării Art.
1.326. -
(1) Actul unilateral este supus comunicării atunci când constituie,
modifică sau stinge un drept al destinatarului și ori de câte ori
informarea destinatarului este
necesară potrivit naturii actului
(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, comunicarea se poate face în orice modalitate adecvată, după împrejurări
(3) Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea
ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu a luat cunoștință de aceasta
din motive care nu îi
sunt imputabile. SECȚIUNEA a 2-a Actul unilateral ca izvor de obligații Promisiunea unilaterală Art. 1.327. -
(1) Promisiunea unilaterală făcută cu intenția de a se obliga independent de acceptare îl leagă numai pe autor
(2) Destinatarul actului poate să refuze dreptul astfel născut
(3) Dacă autorul actului nu a stipulat expres un termen, promisiunea se
consideră făcută pentru o anumită durată, potrivit cu natura obligației
și cu împrejurările în
care a fost asumată. Promisiunea publică de recompensă Art. 1.328. -
(1) Cel care promite în mod public o recompensă în schimbul executării
unei prestații este obligat să facă plata, chiar dacă prestația a fost
executată fără a se
cunoaște promisiunea
(2) Dacă prestația a fost executată de mai multe persoane împreună,
recompensa se împarte între ele, potrivit contribuției fiecăreia la
obținerea rezultatului, iar dacă
aceasta nu se poate stabili, recompensa se împarte în mod egal
(3) Atunci când prestația a fost executată separat de mai multe
persoane, recompensa se cuvine aceleia care a comunicat cea dintâi
rezultatul. Revocarea promisiunii
publice de recompensă Art. 1.329. -
(1) Promisiunea poate fi revocată în aceeași formă în care a fost făcută publică sau într-o formă echivalentă
(2) Revocarea nu produce efecte față de cel care, mai înainte de publicarea ei, a executat prestația
(3) Dacă revocarea a fost făcută fără justă cauză, autorul promisiunii
datorează o despăgubire echitabilă, care nu va putea depăși recompensa
promisă, celor care
înainte de publicarea revocării au făcut cheltuieli în vederea
executării prestației. Cu toate acestea, promitentul nu datorează
despăgubiri, dacă dovedește că
rezultatul cerut nu putea fi obținut
(4) Dreptul la acțiunea în despăgubire se prescrie în termen de un an de la data publicării revocării.
CAPITOLUL III Faptul juridic licit
SECȚIUNEA 1
Gestiunea de afaceri Condiții Art. 1.330. -
(1) Există gestiune de afaceri atunci când, fără să fie obligată, o
persoană, numită gerant, gestionează în mod voluntar și oportun
afacerile altei persoane, numită
gerat, care nu cunoaște existența gestiunii sau, cunoscând gestiunea,
nu este în măsură să desemneze un mandatar ori să se îngrijească în alt
fel de afacerile sale
(2) Cel care, fără să știe, lucrează în interesul altuia nu este ținut
de obligațiile ce îi revin, potrivit legii, gerantului. El este
îndreptățit la restituire potrivit regulilor
aplicabile îmbogățirii fără justă cauză
(3) Nu există gestiune de afaceri atunci când cel care administrează
afacerile unei alte persoane acționează cu intenția de a o gratifica.
Obligația de înștiințare Art.
1.331. - Gerantul trebuie să îl înștiințeze pe gerat despre gestiunea
începută de îndată ce acest lucru este posibil. Continuarea gestiunii
Art. 1.332. - Gestiunea de
afaceri îl obligă pe gerant să continue gestiunea începută până când o
poate abandona fără riscul vreunei pierderi ori până când geratul,
personal sau prin
reprezentant, ori, după caz, moștenitorii acestuia sunt în măsură să o
preia. Continuarea gestiunii de către moștenitorii gerantului Art.
1.333. - Moștenitorii
gerantului care cunosc gestiunea sunt ținuți să continue afacerile
începute de acesta din urmă, în aceleași condiții ca și gerantul.
Diligența datorată de gerant Art.
1.334. -
(1) Gerantul este dator să se îngrijească de interesele geratului cu
diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor
sale
(2) Când gestiunea a urmărit să îl apere pe gerat de o pagubă iminentă,
gerantul nu răspunde decât pentru prejudiciile cauzate geratului cu
intenție sau din culpă
gravă. Obligațiile gerantului Art. 1.335. - La încetarea gestiunii,
gerantul trebuie să dea socoteală geratului și să îi remită acestuia
toate bunurile obținute cu ocazia
gestiunii. Actele încheiate de gerant Art. 1.336. -
(1) Gerantul care acționează în nume propriu este ținut față de terții
cu care a contractat, fără a limita dreptul oricăruia dintre aceștia de a
se regresa împotriva
geratului
(2) Atunci când acționează în numele geratului, gerantul nu este ținut
față de terții cu care a contractat decât dacă geratul nu este obligat
față de aceștia. Obligațiile
geratului Art. 1.337. -
(1) Atunci când condițiile gestiunii de afaceri sunt întrunite, chiar
dacă rezultatul nu a fost atins, geratul trebuie să ramburseze
gerantului cheltuielile necesare,
precum și, în limita sporului de valoare, cheltuielile utile făcute de
gerant, împreună cu dobânzile din ziua în care au fost efectuate, și să
îl despăgubească pentru
prejudiciul pe care, fără culpa sa, gerantul l-a suferit din cauza gestiunii
(2) Geratul trebuie să execute și obligațiile născute din actele
necesare și utile care, în numele ori în beneficiul său, au fost
încheiate de gerant
(3) Caracterul necesar sau util al actelor și cheltuielilor se apreciază la momentul la care gerantul le-a făcut
(4) În vederea garantării cheltuielilor necesare, gerantul are dreptul
de a cere instanței, în urma unei expertize dispuse de aceasta cu
procedura prevăzută de lege
pentru ordonanța președințială, înscrierea în cartea funciară a unei
ipoteci legale, în condițiile legii. Împotrivirea beneficiarului
gestiunii Art. 1.338. -
(1) Cel care începe sau continuă o gestiune, cunoscând sau trebuind să
cunoască împotrivirea titularului afacerii, poate cere numai restituirea
cheltuielilor necesare.
În acest caz, instanța, la cererea titularului afacerii, poate acorda un termen pentru executarea obligației de restituire
(2) Cel care ignoră împotrivirea titularului este răspunzător pentru
prejudiciile cauzate chiar și din cea mai ușoară culpă. Gestiunea
inoportună Art. 1.339. - Actele și
cheltuielile care, fără a fi necesare sau utile, au fost efectuate pe
perioada gestiunii îl obligă pe gerat la restituire numai în măsura în
care i-au procurat vreun avantaj.
Ratificarea gestiunii Art. 1.340. - În privința actelor juridice,
gestiunea ratificată produce, de la data când a fost începută, efectele
unui mandat. SECȚIUNEA a 2-a Plata
nedatorată Noțiune Art. 1.341. -
(1) Cel care plătește fără a datora are dreptul la restituire
(2) Nu este supus restituirii ceea ce s-a plătit cu titlu de liberalitate sau gestiune de afaceri
(3) Se prezumă, până la proba contrară, că plata s-a făcut cu intenția
de a stinge o datorie proprie. Plata primită cu bună-credință de
creditor Art. 1.342. -
(1) Restituirea nu poate fi dispusă atunci când, în urma plății, cel
care a primit-o cu bună-credință a lăsat să se împlinească termenul de
prescripție ori s-a lipsit, în
orice mod, de titlul său de creanță sau a renunțat la garanțiile creanței
(2) În acest caz, cel care a plătit are drept de regres împotriva
adevăratului debitor în temeiul subrogației legale în drepturile
creditorului plătit. Restituirea plății
anticipate Art. 1.343. - Ceea ce debitorul a plătit înainte de
împlinirea termenului suspensiv nu se poate restitui decât atunci când
plata s-a făcut prin dol sau violență.
De asemenea, este supusă restituirii și plata făcută înainte de
îndeplinirea condiției suspensive. Reguli aplicabile restituirii Art.
1.344. - Restituirea plății nedatorate se
face potrivit dispozițiilor art. 1.635-1.649. SECȚIUNEA a 3-a
Îmbogățirea fără justă cauză Condiții Art. 1.345. - Cel care, în mod
neimputabil, s-a îmbogățit fără justă
cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura
pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi
ținut dincolo de limita propriei sale
îmbogățiri. Îmbogățirea justificată Art. 1.346. - Îmbogățirea este justificată atunci când rezultă:
a) din executarea unei obligații valabile;
b) din neexercitarea de către cel păgubit a unui drept contra celui îmbogățit;
c) dintr-un act îndeplinit de cel păgubit în interesul său personal și
exclusiv, pe riscul său ori, după caz, cu intenția de a gratifica.
Condițiile și întinderea restituirii Art.
1.347. -
(1) Restituirea nu este datorată decât dacă îmbogățirea subzistă la data sesizării instanței
(2) Cel care s-a îmbogățit este obligat la restituire, în condițiile
prevăzute la art. 1.639 și următoarele. Caracterul subsidiar Art. 1.348.
- Cererea de restituire nu poate
fi admisă, dacă cel prejudiciat are dreptul la o altă acțiune pentru a obține ceea ce îi este datorat.
CAPITOLUL IV Răspunderea civilă
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Răspunderea delictuală Art. 1.349. -
(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe
care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin
acțiunile ori inacțiunile
sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane
(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde
de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral
(3) În cazurile anume prevăzute de lege, o persoană este obligată să
repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele
aflate sub paza sa, precum și
de ruina edificiului
(4) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se
stabilește prin lege specială. Răspunderea contractuală Art. 1.350. -
(1) Orice persoană trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat
(2) Atunci când, fără justificare, nu își îndeplinește această
îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți
și este obligată să repare acest
prejudiciu, în condițiile legii
(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părți nu poate
înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în
favoarea altor reguli care iar
fi mai favorabile. SECȚIUNEA a 2-a Cauze exoneratoare de răspundere Forța majoră și cazul fortuit Art. 1.351. -
(1) Dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul,
răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță
majoră sau de caz fortuit
(2) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil
(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă
evenimentul nu s-ar fi produs
(4) Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere
contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în
caz de forță majoră. Fapta
victimei sau a terțului Art. 1.352. - Fapta victimei înseși și fapta
terțului înlătură răspunderea chiar dacă nu au caracteristicile forței
majore, ci doar pe cele ale cazului
fortuit, însă numai în cazurile în care, potrivit legii sau convenției
părților, cazul fortuit este exonerator de răspundere. Exercițiul
drepturilor Art. 1.353. - Cel care
cauzează un prejudiciu prin chiar exercițiul drepturilor sale nu este
obligat să îl repare, cu excepția cazului în care dreptul este exercitat
abuziv. Alte cauze de
exonerare Art. 1.354. - Victima nu poate obține repararea prejudiciului
cauzat de persoana care i-a acordat ajutor în mod dezinteresat sau de
lucrul, animalul ori
edificiul de care s-a folosit cu titlu gratuit decât dacă dovedește
intenția sau culpa gravă a celui care, potrivit legii, ar fi fost chemat
să răspundă. Clauze privind
răspunderea Art. 1.355. -
(1) Nu se poate exclude sau limita, prin convenții sau acte
unilaterale, răspunderea pentru prejudiciul material cauzat altuia
printr-o faptă săvârșită cu intenție sau
din culpă gravă
(2) Sunt valabile clauzele care exclud răspunderea pentru prejudiciile
cauzate, printr-o simplă imprudență sau neglijență, bunurilor victimei
(3) Răspunderea pentru prejudiciile cauzate integrității fizice sau
psihice ori sănătății nu poate fi înlăturată ori diminuată decât în
condițiile legii
(4) Declarația de acceptare a riscului producerii unui prejudiciu nu
constituie, prin ea însăși, renunțarea victimei la dreptul de a obține
plata despăgubirilor. Anunțuri
privitoare la răspundere Art. 1.356. -
(1) Un anunț care exclude sau limitează răspunderea contractuală,
indiferent dacă este adus ori nu la cunoștința publicului, nu are niciun
efect decât dacă acela care
îl invocă face dovada că cel prejudiciat cunoștea existența anunțului la momentul încheierii contractului
(2) Printr-un anunț nu poate fi exclusă sau limitată răspunderea
delictuală pentru prejudiciile cauzate victimei. Un asemenea anunț poate
avea însă valoarea
semnalării unui pericol, fiind aplicabile, după împrejurări,
dispozițiile art. 1.371 alin. (1). SECȚIUNEA a 3-a Răspunderea pentru
fapta proprie Condițiile răspunderii Art.
1.357. -
(1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare
(2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă.
Criterii particulare de apreciere a vinovăției Art. 1.358. - Pentru
aprecierea vinovăției se va ține seama
de împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana
autorului faptei, precum și, dacă este cazul, de faptul că prejudiciul a
fost cauzat de un
profesionist în exploatarea unei întreprinderi. Repararea prejudiciului
constând în vătămarea unui interes Art. 1.359. - Autorul faptei ilicite
este obligat să repare
prejudiciul cauzat și când acesta este urmare a atingerii aduse unui
interes al altuia, dacă interesul este legitim, serios și, prin felul în
care se manifestă, creează
aparența unui drept subiectiv. Legitima apărare Art. 1.360. -
(1) Nu datorează despăgubire cel care, fiind în legitimă apărare, a cauzat agresorului un prejudiciu
(2) Cu toate acestea, va putea fi obligat la plata unei indemnizații
adecvate și echitabile cel care a săvârșit o infracțiune prin depășirea
limitelor legitimei apărări.
Starea de necesitate Art. 1.361. - Cel care, aflat în stare de
necesitate, a distrus sau a deteriorat bunurile altuia pentru a se apăra
pe sine ori bunurile proprii de un
prejudiciu sau pericol iminent este obligat să repare prejudiciul
cauzat, potrivit regulilor aplicabile îmbogățirii fără justă cauză.
Obligația terțului de reparare a
prejudiciului Art. 1.362. - Dacă, în cazurile prevăzute la art. 1.360
alin. (2) și art. 1.361, fapta păgubitoare a fost săvârșită în interesul
unei terțe persoane, cel
prejudiciat se va îndrepta împotriva acesteia în temeiul îmbogățirii
fără justă cauză. Divulgarea secretului comercial Art. 1.363. - O
persoană se poate exonera de
răspundere pentru prejudiciul cauzat prin divulgarea secretului
comercial dovedind că divulgarea a fost impusă de împrejurări grave ce
priveau sănătatea sau
siguranța publică. Îndeplinirea unei activități impuse ori permise de
lege Art. 1.364. - Îndeplinirea unei activități impuse ori permise de
lege sau ordinul superiorului
nu îl exonerează de răspundere pe cel care putea să își dea seama de
caracterul ilicit al faptei sale săvârșite în asemenea împrejurări.
Efectele hotărârii penale Art.
1.365. - Instanța civilă nu este legată de dispozițiile legii penale și
nici de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului
penal în ceea ce privește
existența prejudiciului ori a vinovăției autorului faptei ilicite.
Răspunderea minorului și a celui pus sub interdicție judecătorească Art.
1.366. -
(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau persoana pusă sub
interdicție judecătorească nu răspunde de prejudiciul cauzat, dacă nu se
dovedește
discernământul său la data săvârșirii faptei
(2) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani răspunde de prejudiciul
cauzat, în afară de cazul în care dovedește că a fost lipsit de
discernământ la data săvârșirii faptei.
Răspunderea altor persoane lipsite de discernământ Art. 1.367. -
(1) Cel care a cauzat un prejudiciu nu este răspunzător dacă în
momentul în care a săvârșit fapta păgubitoare era într-o stare, chiar
vremelnică, de tulburare a minții
care l-a pus în neputință de a-și da seama de urmările faptei sale
(2) Cu toate acestea, cel care a cauzat prejudiciul este răspunzător,
dacă starea vremelnică de tulburare a minții a fost provocată de el
însuși, prin beția produsă de
alcool, de stupefiante sau de alte substanțe. Obligația subsidiară de indemnizare a victimei Art. 1.368. -
(1) Lipsa discernământului nu îl scutește pe autorul prejudiciului de
plata unei indemnizații către victimă ori de câte ori nu poate fi
angajată răspunderea persoanei
care avea, potrivit legii, îndatorirea de a-l supraveghea
(2) Indemnizația va fi stabilită într-un cuantum echitabil, ținându-se
seama de starea patrimonială a părților. Răspunderea altor persoane Art.
1.369. -
(1) Cel care l-a îndemnat sau l-a determinat pe altul să cauzeze un
prejudiciu, l-a ajutat în orice fel să îl pricinuiască sau, cu bună
știință, a tăinuit bunuri ce proveneau
dintr-o faptă ilicită ori a tras foloase din prejudicierea altuia răspunde solidar cu autorul faptei
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în privința celui care, în
orice fel, a împiedicat ori a întârziat chemarea în judecată a autorului
faptei ilicite. Imposibilitatea de
individualizare a autorului faptei ilicite Art. 1.370. - Dacă
prejudiciul a fost cauzat prin acțiunea simultană sau succesivă a mai
multor persoane, fără să se poată stabili
că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi cauzat prin fapta
vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar față de
victimă. Vinovăția comună.
Pluralitatea de cauze Art. 1.371. -
(1) În cazul în care victima a contribuit cu intenție sau din culpă la
cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în
parte, deși putea să o facă, cel
chemat să răspundă va fi ținut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care la cauzarea
prejudiciului au contribuit atât fapta săvârșită de autor, cu intenție
sau din culpă, cât și forța majoră,
cazul fortuit ori fapta terțului pentru care autorul nu este obligat să
răspundă. SECȚIUNEA a 4-a Răspunderea pentru fapta altuia Răspunderea
pentru fapta minorului
sau a celui pus sub interdicție Art. 1.372. -
(1) Cel care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri
judecătorești este obligat să supravegheze un minor sau o persoană pusă
sub interdicție răspunde de
prejudiciul cauzat altuia de către aceste din urme persoane
(2) Răspunderea subzistă chiar în cazul când făptuitorul, fiind lipsit de discernământ, nu răspunde pentru fapta proprie
(3) Cel obligat la supraveghere este exonerat de răspundere numai dacă
dovedește că nu a putut împiedica fapta prejudiciabilă. În cazul
părinților sau, după caz, al
tutorilor, dovada se consideră a fi făcută numai dacă ei probează că
fapta copilului constituie urmarea unei alte cauze decât modul în care
și-au îndeplinit îndatoririle
decurgând din exercițiul autorității părintești. Răspunderea comitenților pentru prepuși Art. 1.373. -
(1) Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepușii
săi ori de câte ori fapta săvârșită de aceștia are legătură cu
atribuțiile sau cu scopul funcțiilor
încredințate
(2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul
legii, exercită direcția, supravegherea și controlul asupra celui care
îndeplinește anumite funcții sau
însărcinări în interesul său ori al altuia
(3) Comitentul nu răspunde dacă dovedește că victima cunoștea sau, după
împrejurări, putea să cunoască, la data săvârșirii faptei
prejudiciabile, că prepusul a
acționat fără nicio legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor
încredințate. Corelația formelor de răspundere pentru fapta altei
persoane Art. 1.374. -
(1) Părinții nu răspund dacă fac dovada că sunt îndeplinite cerințele
răspunderii persoanei care avea obligația de supraveghere a minorului
(2) Nicio altă persoană, în afara comitentului, nu răspunde pentru
fapta prejudiciabilă săvârșită de minorul care avea calitatea de prepus.
Cu toate acestea, în cazul în
care comitentul este părintele minorului care a săvârșit fapta ilicită,
victima are dreptul de a opta asupra temeiului răspunderii. SECȚIUNEA a
5-a Răspunderea pentru
prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri Răspunderea pentru
prejudiciile cauzate de animale Art. 1.375. - Proprietarul unui animal
sau cel care se servește de el
răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal,
chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa. Răspunderea pentru
prejudiciile cauzate de lucruri
Art. 1.376. -
(1) Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa
(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul coliziunii unor
vehicule sau în alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de
cazuri, sarcina reparării tuturor
prejudiciilor va reveni numai celui a cărui faptă culpabilă întrunește,
față de ceilalți, condițiile forței majore. Noțiunea de pază Art.
1.377. - În înțelesul dispozițiilor art.
1.375 și 1.376, are paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel
care, în temeiul unei dispoziții legale sau al unui contract ori chiar
numai în fapt, exercită în mod
independent controlul și supravegherea asupra animalului sau a lucrului
și se servește de acesta în interes propriu. Răspunderea pentru ruina
edificiului Art. 1.378. -
Proprietarul unui edificiu sau al unei construcții de orice fel este
obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin
desprinderea unor părți din ele, dacă
aceasta este urmarea lipsei de întreținere sau a unui viciu de construcție. Alte cazuri de răspundere Art. 1.379. -
(1) Cel care ocupă un imobil, chiar fără niciun titlu, răspunde pentru
prejudiciul cauzat prin căderea sau aruncarea din imobil a unui lucru
(2) Dacă, în cazul prevăzut la alin. (1), sunt îndeplinite și
condițiile răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, victima
are un drept de opțiune în vederea
reparării prejudiciului. Cauze de exonerare Art. 1.380. - În cazurile
prevăzute la art. 1.375, 1.376, 1.378 și 1.379 nu există obligație de
reparare a prejudiciului, atunci
când acesta este cauzat exclusiv de fapta victimei înseși ori a unui
terț sau este urmarea unui caz de forță majoră. SECȚIUNEA a 6-a
Repararea prejudiciului în cazul
răspunderii delictuale Obiectul reparației Art. 1.381. -
(1) Orice prejudiciu dă dreptul la reparație
(2) Dreptul la reparație se naște din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat
(3) Dreptului la reparație îi sunt aplicabile, de la data nașterii
sale, toate dispozițiile legale privind executarea, transmisiunea,
transformarea și stingerea obligațiilor.
Răspunderea solidară Art. 1.382. - Cei care răspund pentru o faptă
prejudiciabilă sunt ținuți solidar la reparație față de cel prejudiciat.
Raporturile dintre debitori Art.
1.383. - Între cei care răspund solidar, sarcina reparației se împarte
proporțional în măsura în care fiecare a participat la cauzarea
prejudiciului ori potrivit cu intenția
sau cu gravitatea culpei fiecăruia, dacă această participare nu poate
fi stabilită. În cazul în care nici astfel nu se poate împărți sarcina
reparației, fiecare va contribui în
mod egal la repararea prejudiciului. Dreptul de regres Art. 1.384. -
(1) Cel care răspunde pentru fapta altuia se poate întoarce împotriva
aceluia care a cauzat prejudiciul, cu excepția cazului în care acesta
din urmă nu este răspunzător
pentru prejudiciul cauzat
(2) Când cel care răspunde pentru fapta altuia este statul, Ministerul
Finanțelor Publice se va întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară,
împotriva aceluia care a
cauzat prejudiciul, în măsura în care acesta din urmă este răspunzător,
potrivit legii speciale, pentru producerea acelui prejudiciu
(3) Dacă prejudiciul a fost cauzat de mai multe persoane, cel care,
fiind răspunzător pentru fapta uneia dintre ele, a plătit despăgubirea
se poate întoarce și împotriva
celorlalte persoane care au contribuit la cauzarea prejudiciului sau,
dacă va fi cazul, împotriva celor care răspund pentru acestea. În toate
cazurile, regresul va fi
limitat la ceea ce depășește partea ce revine persoanei pentru care se
răspunde și nu poate depăși partea din despăgubire ce revine fiecăreia
dintre persoanele
împotriva cărora se exercită regresul
(4) În toate cazurile, cel care exercită regresul nu poate recupera
partea din despăgubire care corespunde propriei sale contribuții la
cauzarea prejudiciului.
Întinderea reparației Art. 1.385. -
(1) Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel
(2) Se vor putea acorda despăgubiri și pentru un prejudiciu viitor dacă producerea lui este neîndoielnică
(3) Despăgubirea trebuie să cuprindă pierderea suferită de cel
prejudiciat, câștigul pe care în condiții obișnuite el ar fi putut să îl
realizeze și de care a fost lipsit,
precum și cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului
(4) Dacă fapta ilicită a determinat și pierderea șansei de a obține un
avantaj sau de a evita o pagubă, reparația va fi proporțională cu
probabilitatea obținerii
avantajului ori, după caz, a evitării pagubei, ținând cont de
împrejurări și de situația concretă a victimei. Formele reparației Art.
1.386. -
(1) Repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea
situației anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putință ori dacă
victima nu este interesată de reparația
în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilite prin acordul părților sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească
(2) La stabilirea despăgubirii se va avea în vedere, dacă prin lege nu se prevede altfel, data producerii prejudiciului
(3) Dacă prejudiciul are un caracter de continuitate, despăgubirea se acordă sub formă de prestații periodice
(4) În cazul prejudiciului viitor, despăgubirea, indiferent de forma în
care s-a acordat, va putea fi sporită, redusă sau suprimată, dacă, după
stabilirea ei, prejudiciul s-a
mărit, s-a micșorat ori a încetat. Vătămarea integrității corporale sau a sănătății Art. 1.387. -
(1) În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății unei
persoane, despăgubirea trebuie să cuprindă, în condițiile art. 1.388 și
1.389, după caz, echivalentul
câștigului din muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este
împiedicat să îl dobândească, prin efectul pierderii sau reducerii
capacității sale de muncă. În
afară de aceasta, despăgubirea trebuie să acopere cheltuielile de
îngrijire medicală și, dacă va fi cazul, cheltuielile determinate de
sporirea nevoilor de viață ale celui
păgubit, precum și orice alte prejudicii materiale
(2) Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câștigului din muncă
se acordă, ținându-se seama și de sporirea nevoilor de viață ale celui
prejudiciat, sub formă
de prestații bănești periodice. La cererea victimei, instanța va putea
acorda despăgubirea, pentru motive temeinice, sub forma unei sume
globale
(3) În toate cazurile, instanța va putea acorda celui păgubit o
despăgubire provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente. Stabilirea
pierderii și a nerealizării câștigului
din muncă Art. 1.388. -
(1) Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câștigului din muncă
se va stabili pe baza venitului mediu lunar net din muncă al celui
păgubit din ultimul an
înainte de pierderea sau reducerea capacității sale de muncă ori, în
lipsă, pe baza venitului lunar net pe care l-ar fi putut realiza,
ținându-se seama de calificarea
profesională pe care o avea sau ar fi avut-o la terminarea pregătirii pe care era în curs să o primească
(2) Cu toate acestea, dacă cel păgubit face dovada posibilității
obținerii unui venit din muncă mai mare în baza unui contract încheiat
în ultimul an, iar acesta nu a fost
pus în executare, se va ține seama în stabilirea despăgubirii de aceste venituri
(3) Dacă cel păgubit nu avea o calificare profesională și nici nu era
în curs să o primească, despăgubirea se va stabili pe baza salariului
minim net pe economie.
Vătămarea minorului Art. 1.389. -
(1) Dacă cel care a suferit vătămarea integrității corporale sau a
sănătății este un minor, despăgubirea stabilită potrivit prevederilor
art. 1.388 alin. (1) va fi datorată
de la data când, în mod normal, minorul și-ar fi terminat pregătirea profesională pe care o primea
(2) Până la acea dată, dacă minorul avea un câștig la momentul
vătămării, despăgubirea se va stabili pe baza câștigului de care a fost
lipsit, iar dacă nu avea un câștig,
potrivit dispozițiilor art. 1.388, care se aplică în mod corespunzător.
Această din urmă despăgubire va fi datorată de la data când minorul a
împlinit vârsta prevăzută
de lege pentru a putea fi parte într-un raport de muncă. Persoana îndreptățită la despăgubire în caz de deces Art. 1.390. -
(1) Despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin decesul unei persoane
se cuvine numai celor îndreptățiți, potrivit legii, la întreținere din
partea celui decedat
(2) Cu toate acestea, instanța, ținând seama de împrejurări, poate
acorda despăgubire și celui căruia victima, fără a fi obligată de lege,
îi presta întreținere în mod
curent
(3) La stabilirea despăgubirii se va ține seama de nevoile celui
păgubit, precum și de veniturile pe care, în mod normal, cel decedat
le-ar fi avut pe timpul pentru care
s-a acordat despăgubirea. Dispozițiile art. 1.387-1.389 se aplică în
mod corespunzător. Repararea prejudiciului nepatrimonial Art. 1.391. -
(1) În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății, poate
fi acordată și o despăgubire pentru restrângerea posibilităților de
viață familială și socială
(2) Instanța judecătorească va putea, de asemenea, să acorde
despăgubiri ascendenților, descendenților, fraților, surorilor și
soțului, pentru durerea încercată prin
moartea victimei, precum și oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existența unui asemenea prejudiciu
(3) Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente
personalității oricărui subiect de drept va putea fi cedat numai în
cazul când a fost stabilit
printr-o tranzacție sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă
(4) Dreptul la despăgubire, recunoscut potrivit dispozițiilor
prezentului articol, nu trece la moștenitori. Aceștia îl pot însă
exercita, dacă acțiunea a fost pornită de
defunct
(5) Dispozițiile art. 253-256 rămân aplicabile. Cheltuieli de îngrijire
a sănătății. Cheltuieli de înmormântare Art. 1.392. - Cel care a făcut
cheltuieli pentru îngrijirea
sănătății victimei sau, în caz de deces al acesteia, pentru
înmormântare are dreptul la înapoierea lor de la cel care răspunde
pentru fapta ce a prilejuit aceste
cheltuieli. Despăgubirea în raport cu ajutorul și pensia Art. 1.393. -
(1) Dacă în cadrul asigurărilor sociale s-a recunoscut dreptul la un
ajutor sau la o pensie, reparația este datorată numai în măsura în care
paguba suferită prin
vătămare sau moarte depășește ajutorul ori pensia
(2) Cât timp ajutorul sau pensia nu a fost efectiv acordată sau, după
caz, refuzată celui păgubit, instanța nu îl poate obliga pe cel chemat
să răspundă decât la o
despăgubire provizorie, în condițiile dispozițiilor art. 1.387 alin.
(3). Prorogarea termenului prescripției Art. 1.394. - În toate cazurile
în care despăgubirea derivă dintrun
fapt supus de legea penală unei prescripții mai lungi decât cea civilă,
termenul de prescripție a răspunderii penale se aplică și dreptului la
acțiunea în răspundere
civilă. Suspendarea prescripției Art. 1.395. - Prescripția dreptului la
acțiune cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea
integrității corporale sau a
sănătății ori prin decesul unei persoane este suspendată până la
stabilirea pensiei sau a ajutoarelor ce s-ar cuveni, în cadrul
asigurărilor sociale, celui îndreptățit la
reparație.
TITLUL III Modalitățile obligațiilor
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Categorii de obligații Art. 1.396. -
(1) Obligațiile pot fi pure și simple, obligații simple sau afectate de modalități
(2) Obligațiile pure și simple nu sunt susceptibile de modalități. Obligații simple Art. 1.397. -
(1) Obligația simplă nu este afectată de termen sau condiție și poate
fi executată imediat, din proprie inițiativă sau la cererea creditorului
(2) Obligația este simplă, iar nu condițională, dacă eficacitatea sau
desființarea ei depinde de un eveniment care, fără ca părțile să știe,
avusese deja loc în momentul
în care debitorul s-a obligat sub condiție. Obligații afectate de
modalități Art. 1.398. - Obligațiile pot fi afectate de termen sau
condiție.
CAPITOLUL II Condiția
Obligația condițională Art. 1.399. - Este afectată de condiție
obligația a cărei eficacitate sau desființare depinde de un eveniment
viitor și nesigur. Condiția suspensivă
Art. 1.400. - Condiția este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa
depinde eficacitatea obligației. Condiția rezolutorie Art. 1.401. -
(1) Condiția este rezolutorie atunci când îndeplinirea ei determină desființarea obligației
(2) Până la proba contrară, condiția se prezumă a fi rezolutorie ori de
câte ori scadența obligațiilor principale precedă momentul la care
condiția s-ar putea îndeplini.
Condiția imposibilă, ilicită sau imorală Art. 1.402. - Condiția
imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri este considerată
nescrisă, iar dacă este însăși cauza
contractului, atrage nulitatea absolută a acestuia. Condiția pur
potestativă Art. 1.403. - Obligația contractată sub o condiție
suspensivă ce depinde exclusiv de voința
debitorului nu produce niciun efect. Constatarea îndeplinirii condiției Art. 1.404. -
(1) Îndeplinirea condiției se apreciază după criteriile stabilite de
părți sau pe care acestea este probabil să le fi avut în vedere după
împrejurări
(2) Când obligația este contractată sub condiția producerii unui
eveniment într-un anumit termen, condiția este socotită neîndeplinită
dacă termenul s-a împlinit fără
ca evenimentul să se producă. În lipsa unui termen, condiția se
consideră neîndeplinită numai atunci când este sigur că evenimentul nu
se va produce
(3) Atunci când obligația este contractată sub condiția că un eveniment
nu se va produce într-un anumit termen, condiția se consideră
îndeplinită dacă este sigur că
evenimentul nu se va produce. În lipsa unui termen, condiția nu se
consideră îndeplinită decât atunci când este sigur că evenimentul nu se
va produce
(4) Partea interesată poate cere oricând instanței să constate
îndeplinirea sau neîndeplinirea condiției. Determinarea îndeplinirii sau
neîndeplinirii condiției Art.
1.405. -
(1) Condiția se consideră îndeplinită dacă debitorul obligat sub această condiție împiedică realizarea ei
(2) Condiția se consideră neîndeplinită dacă partea interesată de
îndeplinirea condiției determină, cu rea-credință, realizarea
evenimentului. Renunțarea la condiție
Art. 1.406. -
(1) Partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiția este
liberă să renunțe unilateral la aceasta atât timp cât condiția nu s-a
îndeplinit
(2) Renunțarea la condiție face ca obligația să fie simplă. Efectele îndeplinirii condiției Art. 1.407. -
(1) Condiția îndeplinită este prezumată a produce efecte retroactiv,
din momentul încheierii contractului, dacă din voința părților, natura
contractului ori dispozițiile
legale nu rezultă contrariul
(2) În cazul contractelor cu executare continuă sau succesivă afectate
de o condiție rezolutorie, îndeplinirea acesteia, în lipsa unei
stipulații contrare, nu are niciun
efect asupra prestațiilor deja executate
(3) Atunci când condiția suspensivă produce efecte retroactive, în caz
de îndeplinire, debitorul este obligat la executare ca și cum obligația
ar fi fost simplă. Actele
încheiate de proprietarul sub condiție suspensivă sunt valabile și, în
cazul îndeplinirii condiției, produc efecte de la data încheierii lor
(4) Atunci când condiția rezolutorie produce efecte retroactive, în caz
de îndeplinire, fiecare dintre părți este obligată să restituie
celeilalte prestațiile pe care le-a
primit în temeiul obligației ca și cum aceasta nu ar fi existat
niciodată. Dispozițiile privitoare la restituirea prestațiilor se aplică
în mod corespunzător. Transmiterea
obligației condiționale Art. 1.408. -
(1) Obligația afectată de condiție este transmisibilă, drepturile dobânditorului fiind însă supuse aceleiași condiții
(2) Obligația afectată de condiție se poate prelua, dispozițiile art.
1.599-1.608 aplicându-se în mod corespunzător. Actele conservatorii Art.
1.409. - Creditorul poate,
chiar înainte de îndeplinirea condiției, să facă orice acte de
conservare a dreptului său. Fructele culese înaintea îndeplinirii
condiției Art. 1.410. - În lipsă de stipulație
sau prevedere legală contrară, fructele culese ori încasate înaintea
îndeplinirii condiției se cuvin proprietarului sub condiție rezolutorie.
CAPITOLUL III Termenul
Obligația afectată de termen Art. 1.411. -
(1) Obligația este afectată de termen atunci când executarea sau stingerea ei depinde de un eveniment viitor și sigur
(2) Termenul poate fi stabilit de părți sau de instanță ori prevăzut de lege. Categorii de termene Art. 1.412. -
(1) Termenul este suspensiv atunci când, până la împlinirea lui, este amânată scadența obligației
(2) Termenul este extinctiv atunci când, la împlinirea lui, obligația se stinge. Beneficiul termenului Art. 1.413. -
(1) Termenul profită debitorului, afară de cazul când din lege, din
voința părților sau din împrejurări rezultă că a fost stipulat în
favoarea creditorului sau a ambelor
părți
(2) Cel ce are beneficiul exclusiv al termenului poate renunța oricând
la acesta, fără consimțământul celeilalte părți. Efectul termenului
suspensiv Art. 1.414. - Ceea ce
este datorat cu termen nu se poate cere înainte de împlinirea acestuia,
dar ceea ce s-a executat de bunăvoie și în cunoștință de cauză înainte
de împlinirea
termenului nu este supus restituirii. Stabilirea judiciară a termenului Art. 1.415. -
(1) Atunci când părțile convin să amâne stabilirea termenului sau lasă
uneia dintre ele sarcina de a-l stabili și când, după o durată
rezonabilă de timp, termenul nu a
fost încă stabilit, instanța poate, la cererea uneia dintre părți, să
fixeze termenul ținând seama de natura obligației, de situația părților
și de orice alte împrejurări
(2) Instanța poate, de asemenea, să fixeze termenul atunci când, prin
natura sa, obligația presupune un termen și nu există nicio convenție
prin care acesta să poată
fi determinat
(3) Cererea pentru stabilirea termenului se soluționează potrivit
regulilor aplicabile ordonanței președințiale, fiind supusă
prescripției, care începe să curgă de la data
încheierii contractului. Calculul termenelor Art. 1.416. - Calculul
termenelor, indiferent de durata și izvorul lor, se face potrivit
regulilor stabilite în titlul III din cartea a
VI-a. Decăderea din beneficiul termenului Art. 1.417. -
(1) Debitorul decade din beneficiul termenului dacă se află în stare de
insolvabilitate sau, după caz, de insolvență declarată în condițiile
legii, precum și atunci când,
cu intenție sau dintr-o culpă gravă, diminuează prin fapta sa
garanțiile constituite în favoarea creditorului sau nu constituie
garanțiile promise
(2) În sensul prevederilor alin. (1), starea de insolvabilitate rezultă
din inferioritatea activului patrimonial ce poate fi supus, potrivit
legii, executării silite, față de
valoarea totală a datoriilor exigibile. Dacă prin lege nu se prevede
altfel, această stare se constată de instanță, care, în acest scop,
poate ține seama de anumite
împrejurări, precum dispariția intempestivă a debitorului, neplata unor
datorii devenite scadente, declanșarea împotriva sa a unei proceduri de
executare silită și
altele asemenea
(3) Decăderea din beneficiul termenului poate fi cerută și atunci când,
din culpa sa, debitorul ajunge în situația de a nu mai satisface o
condiție considerată esențială
de creditor la data încheierii contractului. În acest caz, este necesar
să se fi stipulat expres caracterul esențial al condiției și
posibilitatea sancțiunii decăderii, precum
și să fi existat un interes legitim pentru creditor să considere
condiția respectivă drept esențială. Exigibilitatea anticipată Art.
1.418. - Renunțarea la termen sau
decăderea din beneficiul termenului face ca obligația să devină de
îndată exigibilă. Inopozabilitatea decăderii din termen Art. 1.419. -
Decăderea din beneficiul
termenului a unui debitor, chiar solidar, nu este opozabilă celorlalți
codebitori. Nerealizarea evenimentului Art. 1.420. - Dacă un eveniment
pe care părțile îl
consideră ca fiind un termen nu se realizează, obligația devine
exigibilă în ziua în care evenimentul ar fi trebuit în mod normal să se
producă. În acest caz, sunt
aplicabile prevederile prezentului capitol.
TITLUL IV Obligațiile complexe
CAPITOLUL I Obligațiile divizibile și obligațiile indivizibile
Categorii Art. 1.421. - Obligațiile pot fi divizibile sau indivizibile. Obligația divizibilă Art. 1.422. -
(1) Obligația este divizibilă între mai mulți debitori atunci când
aceștia sunt obligați față de creditor la aceeași prestație, dar fiecare
dintre ei nu poate fi constrâns la
executarea obligației decât separat și în limita părții sale din datorie
(2) Obligația este divizibilă între mai mulți creditori atunci când
fiecare dintre aceștia nu poate să ceară de la debitorul comun decât
executarea părții sale din
creanță. Prezumția de egalitate Art. 1.423. - Dacă prin lege ori prin
contract nu se dispune altfel, debitorii unei obligații divizibile sunt
ținuți față de creditor în părți
egale. Această regulă se aplică, în mod similar, și în privința
creditorilor. Prezumția de divizibilitate. Excepții Art. 1.424. -
Obligația este divizibilă de plin drept, cu
excepția cazului în care indivizibilitatea a fost stipulată în mod
expres ori obiectul obligației nu este, prin natura sa, susceptibil de
divizare materială sau intelectuală.
Efectele obligației indivizibile Art. 1.425. -
(1) Obligația indivizibilă nu se divide între debitori, între creditori și nici între moștenitorii acestora
(2) Fiecare dintre debitori sau dintre moștenitorii acestora poate fi
constrâns separat la executarea întregii obligații și, respectiv,
fiecare dintre creditori sau dintre
moștenitorii acestora poate cere executarea integrală. Solidaritatea și indivizibilitatea Art. 1.426. -
(1) Solidaritatea debitorilor sau creditorilor nu atrage, prin ea însăși, indivizibilitatea obligațiilor
(2) În lipsă de stipulație contrară, creditorii și debitorii unei
obligații indivizibile nu sunt legați solidar. Divizibilitatea
obligației între moștenitori Art. 1.427. - Obligația
divizibilă prin natura ei care nu are decât un singur debitor și un
singur creditor trebuie să fie executată între aceștia ca și cum ar fi
indivizibilă, însă ea rămâne
divizibilă între moștenitorii fiecăruia dintre ei. Executarea în natură
Art. 1.428. - Când executarea obligației indivizibile are loc în
natură, fiecare creditor nu poate cere
și primi prestația datorată decât în întregime. Restituirea
prestațiilor Art. 1.429. - Obligația de restituire a prestațiilor
efectuate în temeiul unei obligații indivizibile
este divizibilă, afară de cazul în care indivizibilitatea obligației de
restituire rezultă din chiar natura ei. Daunele-interese Art. 1.430. -
(1) Obligația de a executa prin echivalent o obligație indivizibilă este divizibilă
(2) Daunele-interese suplimentare nu pot fi cerute decât debitorului
vinovat de neexecutarea obligației. Ele se cuvin creditorilor numai în
proporție cu partea din
creanță ce revine fiecăruia dintre ei. Existența mai multor creditori Art. 1.431. -
(1) Creditorii și debitorii unei obligații indivizibile nu sunt
prezumați a-și fi încredințat reciproc puterea de a acționa pentru
ceilalți în privința creanței
(2) Novația, remiterea de datorie, compensația ori confuziunea
consimțită sau care operează față de un creditor nu stinge obligația
decât pentru partea din creanță
ce revine acestuia. Față de ceilalți creditori, debitorul rămâne obligat pentru tot
(3) Debitorul care a plătit celorlalți creditori este îndreptățit să
primească de la aceștia echivalentul părții din obligație cuvenite
creditorului care a consimțit la
stingerea creanței sau față de care aceasta a operat. Existența mai multor debitori Art. 1.432. -
(1) Novația, remiterea de datorie, compensația ori confuziunea
consimțită sau care operează în privința unui debitor stinge obligația
indivizibilă și îi liberează pe
ceilalți debitori, aceștia rămânând însă ținuți să plătească celui dintâi echivalentul părților lor
(2) Creditorul poate să ceară oricăruia dintre debitori executarea
întregii obligații, oricare ar fi partea din obligație ce revine
acestuia. Creditorul poate, de asemenea,
să ceară ca toți debitorii să efectueze plata în același timp
(3) Debitorul chemat în judecată pentru totalitatea obligației poate
cere un termen pentru a-i introduce în cauză pe ceilalți debitori, cu
excepția cazului în care
prestația nu poate fi realizată decât de cel chemat în judecată, care,
în acest caz, poate fi obligat să execute singur întreaga prestație,
având însă drept de regres
împotriva celorlalți debitori
(4) Punerea în întârziere a unuia dintre debitori, de drept sau la
cererea creditorului, nu produce efecte împotriva celorlalți debitori
(5) Îndată ce cauza indivizibilității încetează, obligația devine divizibilă. Prescripția Art. 1.433. -
(1) Suspendarea prescripției față de unul dintre creditorii sau
debitorii unei obligații indivizibile produce efecte și față de ceilalți
(2) Tot astfel, întreruperea prescripției în privința unuia dintre
creditorii sau debitorii unei obligații indivizibile produce efecte și
față de ceilalți.
CAPITOLUL II Obligațiile solidare
SECȚIUNEA 1
Obligațiile solidare între creditori Solidaritatea dintre creditori Art. 1.434. -
(1) Obligația solidară conferă fiecărui creditor dreptul de a cere
executarea întregii obligații și de a da chitanță liberatorie pentru tot
(2) Executarea obligației în beneficiul unuia dintre creditorii
solidari îl liberează pe debitor în privința celorlalți creditori
solidari. Izvorul solidarității Art. 1.435. -
Solidaritatea dintre creditori nu există decât dacă este stipulată în
mod expres. Reprezentarea reciprocă a creditorilor Art. 1.436. -
(1) Creditorii solidari sunt prezumați a-și fi încredințat reciproc
puterea de a acționa pentru gestionarea și satisfacerea interesului lor
comun
(2) Orice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consimți la
reducerea ori înlăturarea drepturilor, accesoriilor sau beneficiilor
creanței ori ar prejudicia în orice
alt mod interesele celorlalți creditori sunt inopozabile acestora din urmă
(3) Hotărârea judecătorească obținută de unul dintre creditori împotriva debitorului comun profită și celorlalți creditori
(4) Hotărârea judecătorească pronunțată în favoarea debitorului comun
nu poate fi invocată și împotriva creditorilor care nu au fost parte în
proces. Alegerea
debitorului Art. 1.437. - Debitorul poate plăti, la alegerea sa,
oricăruia dintre creditorii solidari, liberându-se astfel față de toți,
însă numai atât timp cât niciunul dintre
creditori nu l-a urmărit în justiție. În acest din urmă caz, debitorul
nu se poate libera decât plătind creditorului reclamant. Compensația
Art. 1.438. - Debitorul poate
opune unui creditor solidar compensația care a operat în raport cu un
alt creditor solidar, însă numai în proporție cu partea din creanță ce
revine acestuia din urmă.
Confuziunea Art. 1.439. - Dacă unul dintre creditorii solidari
dobândește și calitatea de debitor, confuziunea nu stinge creanța
solidară decât în proporție cu partea
din creanță ce îi revine acelui creditor. Ceilalți creditori solidari
își păstrează dreptul de regres împotriva creditorului în persoana
căruia a operat confuziunea,
proporțional cu partea din creanță ce îi revine fiecăruia dintre ei.
Remiterea de datorie Art. 1.440. - Remiterea de datorie consimțită de
unul dintre creditorii solidari
nu îl liberează pe debitor decât pentru partea din creanță ce îi revine acelui creditor. Prescripția Art. 1.441. -
(1) Suspendarea prescripției în folosul unuia dintre creditorii
solidari poate fi invocată și de către ceilalți creditori solidari
(2) Întreruperea prescripției în privința unuia dintre creditorii
solidari profită tuturor creditorilor solidari. Divizibilitatea
obligației între moștenitori Art. 1.442. -
Obligația în favoarea unui creditor solidar se împarte de drept între
moștenitorii săi. SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile solidare între debitori
§1. Dispoziții generale
Solidaritatea dintre debitori Art. 1.443. - Obligația este solidară
între debitori atunci când toți sunt obligați la aceeași prestație,
astfel încât fiecare poate să fie ținut
separat pentru întreaga obligație, iar executarea acesteia de către
unul dintre codebitori îi liberează pe ceilalți față de creditor.
Obligațiile solidare afectate de
modalități Art. 1.444. - Există solidaritate chiar dacă debitorii sunt
obligați sub modalități diferite. Izvoarele solidarității Art. 1.445. -
Solidaritatea dintre debitori nu se
prezumă. Ea nu există decât atunci când este stipulată expres de părți
ori este prevăzută de lege. Prezumție de solidaritate Art. 1.446. -
Solidaritatea se prezumă între
debitorii unei obligații contractate în exercițiul activității unei
întreprinderi, dacă prin lege nu se prevede altfel. §2. Efectele
solidarității în raporturile dintre creditor și
debitorii solidari
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor și debitorii solidari Drepturile creditorului Art. 1.447. -
(1) Creditorul poate cere plata oricăruia dintre debitorii solidari, fără ca acesta să îi poată opune beneficiul de diviziune
(2) Urmărirea pornită contra unuia dintre debitorii solidari nu îl
împiedică pe creditor să se îndrepte împotriva celorlalți codebitori.
Debitorul urmărit poate însă cere
introducerea în cauză a celorlalți codebitori. Excepții și apărări contra creditorului comun Art. 1.448. -
(1) Debitorul solidar poate să opună creditorului toate mijloacele de
apărare care îi sunt personale, precum și pe cele care sunt comune
tuturor codebitorilor. El nu
poate însă folosi mijloacele de apărare care sunt pur personale altui codebitor
(2) Debitorul solidar care, prin fapta creditorului, este lipsit de o
garanție sau de un drept pe care ar fi putut să îl valorifice prin
subrogație este liberat de datorie până
la concurența valorii acelor garanții sau drepturi. Prescripția Art. 1.449. -
(1) Suspendarea și întreruperea prescripției față de unul dintre
debitorii solidari produc efecte și față de ceilalți codebitori
(2) Întreruperea prescripției față de un moștenitor al debitorului
solidar nu produce efecte față de ceilalți codebitori decât pentru
partea acelui moștenitor, chiar
dacă este vorba despre o creanță ipotecară. Compensația Art. 1.450. -
(1) Compensația nu operează între creditor și un debitor solidar decât în limita părții din datorie ce revine acestuia din urmă
(2) În acest caz, ceilalți codebitori nu sunt ținuți solidar decât
pentru partea rămasă din datorie după ce a operat compensația. Remiterea
de datorie Art. 1.451. -
(1) Remiterea de datorie consimțită unuia dintre debitorii solidari nu
îi liberează pe ceilalți codebitori, cu excepția cazului în care
creditorul declară aceasta în mod
expres sau remite de bunăvoie debitorului originalul înscrisului sub
semnătură privată constatator al creanței. Dacă unui codebitor îi este
remis originalul înscrisului
autentic constatator al creanței, creditorul poate dovedi că nu a
consimțit remiterea de datorie decât în privința acelui debitor
(2) Dacă remiterea de datorie s-a făcut numai în favoarea unuia dintre
codebitorii solidari, ceilalți rămân ținuți solidar față de creditor,
dar cu scăderea părții din
datorie pentru care a operat remiterea. Cu toate acestea, ei continuă
să răspundă pentru tot atunci când, la data remiterii de datorie,
creditorul și-a rezervat în mod
expres această posibilitate, caz în care ceilalți codebitori își
păstrează dreptul de regres împotriva debitorului beneficiar al
remiterii de datorie. Confuziunea Art.
1.452. - Confuziunea îi liberează pe ceilalți codebitori solidari
pentru partea aceluia care reunește în persoana sa calitățile de
creditor și debitor al obligației solidare.
Renunțarea la solidaritate Art. 1.453. -
(1) Renunțarea la solidaritate în privința unuia dintre codebitorii
solidari nu afectează existența obligației solidare în raport cu
ceilalți. Codebitorul solidar care
beneficiază de renunțarea la solidaritate rămâne ținut pentru partea sa
atât față de creditor, cât și față de ceilalți codebitori în cazul
regresului acestora din urmă
(2) Renunțarea la solidaritate trebuie să fie expresă
(3) De asemenea, creditorul renunță la solidaritate atunci când:
a) fără a-și rezerva beneficiul solidarității în raport cu debitorul
solidar care a făcut plata, menționează în chitanță că plata reprezintă
partea acestuia din urmă din
obligația solidară. Dacă plata are ca obiect numai o parte din dobânzi,
renunțarea la solidaritate nu se întinde și asupra dobânzilor neplătite
ori asupra capitalului
decât dacă plata separată a dobânzilor, astfel menționată în chitanță, se face timp de 3 ani;
b) îl cheamă în judecată pe unul dintre codebitorii solidari pentru
partea acestuia, iar cererea având acest obiect este admisă.
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor și debitorii
solidari Imposibilitatea executării obligației în natură Art. 1.454. -
(1) Atunci când executarea în natură a unei obligații devine imposibilă
din fapta unuia sau mai multor debitori solidari sau după ce aceștia au
fost puși personal în
întârziere, ceilalți codebitori nu sunt liberați de obligația de a-i
plăti creditorului prin echivalent, însă nu răspund de daunele-interese
suplimentare care i s-ar cuveni
(2) Creditorul nu poate cere daune-interese suplimentare decât
codebitorilor solidari din a căror culpă obligația a devenit imposibil
de executat în natură, precum și
celor care se aflau în întârziere atunci când obligația a devenit
imposibil de executat. Efectele hotărârii judecătorești Art. 1.455. -
(1) Hotărârea judecătorească pronunțată împotriva unuia dintre
codebitorii solidari nu are autoritate de lucru judecat față de ceilalți
codebitori
(2) Hotărârea judecătorească pronunțată în favoarea unuia dintre
codebitorii solidari profită și celorlalți, cu excepția cazului în care
s-a întemeiat pe o cauză ce putea
fi invocată numai de acel codebitor. §3. Efectele solidarității în
raporturile dintre debitori Regresul între codebitori Art. 1.456. -
(1) Debitorul solidar care a executat obligația nu poate cere
codebitorilor săi decât partea din datorie ce revine fiecăruia dintre
ei, chiar dacă se subrogă în drepturile
creditorului
(2) Părțile ce revin codebitorilor solidari sunt prezumate ca fiind
egale, dacă din convenție, lege sau din împrejurări nu rezultă
contrariul. Insolvabilitatea codebitorilor
Art. 1.457. -
(1) Pierderea ocazionată de insolvabilitatea unuia dintre codebitorii
solidari se suportă de către ceilalți codebitori în proporție cu partea
din datorie ce revine
fiecăruia dintre ei
(2) Cu toate acestea, creditorul care renunță la solidaritate sau care
consimte o remitere de datorie în favoarea unuia dintre codebitori
suportă partea din datorie ce
ar fi revenit acestuia. Mijloacele de apărare ale debitorului urmărit
Art. 1.458. - Debitorul urmărit pentru partea sa din datoria plătită
poate opune codebitorului
solidar care a făcut plata toate mijloacele de apărare comună pe care
acesta din urmă nu le-a opus creditorului. Acesta poate, de asemenea, să
opună codebitorului
care a executat obligația mijloacele de apărare care îi sunt personale,
însă nu și pe acelea care sunt pur personale altui codebitor.
Solidaritatea contractată în
interesul unui codebitor Art. 1.459. - Dacă obligația solidară este
contractată în interesul exclusiv al unuia dintre codebitori sau rezultă
din fapta unuia dintre ei,
acesta este ținut singur de întreaga datorie față de ceilalți
codebitori, care, în acest caz, sunt considerați, în raport cu acesta,
fideiusori. Divizibilitatea obligației
solidare între moștenitori Art. 1.460. - Obligația unui debitor solidar
se împarte de drept între moștenitorii acestuia, afară de cazul în care
obligația este indivizibilă.
CAPITOLUL III Obligațiile alternative și facultative
SECȚIUNEA 1
Obligațiile alternative Obligația alternativă Art. 1.461. -
(1) Obligația este alternativă atunci când are ca obiect două prestații
principale, iar executarea uneia dintre acestea îl liberează pe debitor
de întreaga obligație
(2) Obligația rămâne alternativă chiar dacă, la momentul la care se
naște, una dintre prestații era imposibil de executat. Alegerea
prestației Art. 1.462. -
(1) Alegerea prestației prin care se va stinge obligația revine
debitorului, cu excepția cazului în care este acordată în mod expres
creditorului
(2) Dacă partea căreia îi aparține alegerea prestației nu își exprimă
opțiunea în termenul care îi este acordat în acest scop, alegerea
prestației va aparține celeilalte
părți. Limitele alegerii Art. 1.463. - Debitorul nu poate executa și
nici nu poate fi constrâns să execute o parte dintr-o prestație și o
parte din cealaltă. Alegerea
prestației de către debitor Art. 1.464. -
(1) Debitorul care are alegerea prestației este obligat, atunci când
una dintre prestații a devenit imposibil de executat chiar din culpa sa,
să execute cealaltă prestație
(2) Dacă, în același caz, ambele prestații devin imposibil de executat,
iar imposibilitatea cu privire la una dintre prestații este cauzată de
culpa debitorului, acesta este
ținut să plătească valoarea prestației care a devenit ultima imposibil
de executat. Alegerea prestației de către creditor Art. 1.465. - În
cazul în care alegerea prestației
revine creditorului:
a) dacă una dintre prestații a devenit imposibil de executat, fără
culpa vreuneia dintre părți, creditorul este obligat să o primească pe
cealaltă;
b) dacă creditorului îi este imputabilă imposibilitatea de executare a
uneia dintre prestații, el poate fie să pretindă executarea celeilalte
prestații, despăgubindu-l pe
debitor pentru prejudiciile cauzate, fie să îl libereze pe acesta de executarea obligației;
c) dacă debitorului îi este imputabilă imposibilitatea de a executa una
dintre prestații, creditorul poate cere fie despăgubiri pentru
prestația imposibil de executat, fie
cealaltă prestație;
d) dacă debitorului îi este imputabilă imposibilitatea de a executa
ambele prestații, creditorul poate cere despăgubiri pentru oricare
dintre acestea. Stingerea
obligației Art. 1.466. - Obligația se stinge dacă toate prestațiile
devin imposibil de executat fără culpa debitorului și înainte ca acesta
să fi fost pus în întârziere.
Pluralitatea de prestații Art. 1.467. - Dispozițiile acestei secțiuni
se aplică în mod corespunzător în cazul în care obligația alternativă
are ca obiect mai mult de două
prestații principale. SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile facultative Regim juridic Art. 1.468. -
(1) Obligația este facultativă atunci când are ca obiect o singură
prestație principală de care debitorul se poate însă libera executând o
altă prestație determinată
(2) Debitorul este liberat dacă, fără culpa sa, prestația principală devine imposibil de executat.
TITLUL V Executarea obligațiilor
CAPITOLUL I Plata
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune Art. 1.469. -
(1) Obligația se stinge prin plată atunci când prestația datorată este executată de bunăvoie
(2) Plata constă în remiterea unei sume de bani sau, după caz, în
executarea oricărei alte prestații care constituie obiectul însuși al
obligației. Temeiul plății Art. 1.470.
- Orice plată presupune o datorie. Plata obligației naturale Art.
1.471. - Restituirea nu este admisă în privința obligațiilor naturale
care au fost executate de bunăvoie.
SECȚIUNEA a 2-a Subiectele plății Persoanele care pot face plata Art.
1.472. - Plata poate să fie făcută de orice persoană, chiar dacă este un
terț în raport cu acea
obligație. Plata făcută de un incapabil Art. 1.473. - Debitorul care a
executat prestația datorată nu poate cere restituirea invocând
incapacitatea sa la data executării.
Plata obligației de către un terț Art. 1.474. -
(1) Creditorul este dator să refuze plata oferită de terț dacă
debitorul l-a încunoștințat în prealabil că se opune la aceasta, cu
excepția cazului în care un asemenea
refuz l-ar prejudicia pe creditor
(2) În celelalte cazuri, creditorul nu poate refuza plata făcută de un
terț decât dacă natura obligației sau convenția părților impune ca
obligația să fie executată numai
de debitor
(3) Plata făcută de un terț stinge obligația dacă este făcută pe seama
debitorului. În acest caz, terțul nu se subrogă în drepturile
creditorului plătit decât în cazurile și
condițiile prevăzute de lege
(4) Dispozițiile prezentului capitol privind condițiile plății se
aplică în mod corespunzător atunci când plata este făcută de un terț.
Persoanele care pot primi plata Art.
1.475. - Plata trebuie făcută creditorului, reprezentantului său, legal
sau convențional, persoanei indicate de acesta ori persoanei autorizate
de instanță să o
primească. Plata făcută unui incapabil Art. 1.476. - Plata făcută unui
creditor care este incapabil de a o primi nu liberează pe debitor decât
în măsura în care profită
creditorului. Plata făcută unui terț Art. 1.477. -
(1) Plata făcută unei alte persoane decât cele menționate la art. 1.475 este totuși valabilă dacă:
a) este ratificată de creditor;
b) cel care a primit plata devine ulterior titularul creanței;
c) a fost făcută celui care a pretins plata în baza unei chitanțe liberatorii semnate de creditor
(2) Plata făcută în alte condiții decât cele menționate la alin. (1)
stinge obligația numai în măsura în care profită creditorului. Plata
făcută unui creditor aparent Art.
1.478. -
(1) Plata făcută cu bună-credință unui creditor aparent este valabilă,
chiar dacă ulterior se stabilește că acesta nu era adevăratul creditor
(2) Creditorul aparent este ținut să restituie adevăratului creditor
plata primită, potrivit regulilor stabilite pentru restituirea
prestațiilor. Plata bunurilor
indisponibilizate Art. 1.479. - Plata făcută cu nesocotirea unui
sechestru, a unei popriri ori a unei opoziții formulate, în condițiile
legii, pentru a opri efectuarea plății
de către debitor nu îi împiedică pe creditorii care au obținut luarea
unei asemenea măsuri să ceară din nou plata. În acest caz, debitorul
păstrează dreptul de regres
împotriva creditorului care a primit plata nevalabil făcută. SECȚIUNEA a
3-a Condițiile plății Diligența cerută în executarea obligațiilor Art.
1.480. -
(1) Debitorul este ținut să își execute obligațiile cu diligența pe
care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale, afară
de cazul în care prin lege sau
prin contract s-ar dispune altfel
(2) În cazul unor obligații inerente unei activități profesionale,
diligența se apreciază ținând seama de natura activității exercitate.
Obligațiile de mijloace și obligațiile
de rezultat Art. 1.481. -
(1) În cazul obligației de rezultat, debitorul este ținut să procure creditorului rezultatul promis
(2) În cazul obligațiilor de mijloace, debitorul este ținut să
folosească toate mijloacele necesare pentru atingerea rezultatului
promis
(3) Pentru a stabili dacă o obligație este de mijloace sau de rezultat se va ține seama îndeosebi de:
a) modul în care obligația este stipulată în contract;
b) existența și natura contraprestației și celelalte elemente ale contractului;
c) gradul de risc pe care îl presupune atingerea rezultatului;
d) influența pe care cealaltă parte o are asupra executării obligației.
Obligația de a preda bunuri individual determinate Art. 1.482. -
(1) Debitorul unui bun individual determinat este liberat prin predarea
acestuia în starea în care se afla la momentul nașterii obligației
(2) Dacă însă, la data executării, debitorul nu este titularul
dreptului ce trebuia transmis ori cedat sau, după caz, nu poate dispune
de acesta în mod liber, obligația
debitorului nu se stinge, dispozițiile art. 1.230 aplicându-se în mod
corespunzător. Obligația de a strămuta proprietatea Art. 1.483. -
(1) Obligația de a strămuta proprietatea implică și obligațiile de a preda lucrul și de a-l conserva până la predare
(2) În ceea ce privește imobilele înscrise în cartea funciară,
obligația de a strămuta proprietatea o cuprinde și pe aceea de a preda
înscrisurile necesare pentru
efectuarea înscrierii. Cedarea drepturilor sau acțiunilor Art. 1.484. -
Dacă bunul a pierit, s-a pierdut sau a fost scos din circuitul civil,
fără culpa debitorului, acesta este
dator să cedeze creditorului drepturile sau acțiunile în despăgubire pe
care le are cu privire la bunul respectiv. Obligația de a preda un bun
Art. 1.485. - Obligația de a
preda un bun individual determinat o cuprinde și pe aceea de a-l
conserva până la predare. Obligația de a da bunuri de gen Art. 1.486. -
Dacă obligația are ca obiect
bunuri de gen, debitorul are dreptul să aleagă bunurile ce vor fi
predate. El nu este însă liberat decât prin predarea unor bunuri de
calitate cel puțin medie. Obligația
de a constitui o garanție Art. 1.487. - Cel care este ținut să
constituie o garanție, fără ca modalitatea și forma acesteia să fie
determinate, poate oferi, la alegerea sa, o
garanție reală sau personală ori o altă garanție suficientă. Obligația de a da o sumă de bani Art. 1.488. -
(1) Debitorul unei sume de bani este liberat prin remiterea către creditor a sumei nominale datorate
(2) Plata se poate face prin orice mijloc folosit în mod obișnuit în locul unde aceasta trebuie efectuată
(3) Cu toate acestea, creditorul care acceptă în condițiile alin. (2)
un cec ori un alt instrument de plată este prezumat că o face numai cu
condiția ca acesta să fie
onorat. Dobânzile sumelor de bani Art. 1.489. -
(1) Dobânda este cea convenită de părți sau, în lipsă, cea stabilită de lege
(2) Dobânzile scadente produc ele însele dobânzi numai atunci când
legea sau contractul, în limitele permise de lege, o prevede ori, în
lipsă, atunci când sunt cerute
în instanță. În acest din urmă caz, dobânzile curg numai de la data
cererii de chemare în judecată. Plata parțială Art. 1.490. -
(1) Creditorul poate refuza să primească o executare parțială, chiar dacă prestația ar fi divizibilă
(2) Cheltuielile suplimentare cauzate creditorului de faptul executării
parțiale sunt în sarcina debitorului, chiar și atunci când creditorul
acceptă o asemenea
executare. Plata făcută cu bunul altuia Art. 1.491. -
(1) Atunci când, în executarea obligației sale, debitorul predă un bun
care nu îi aparține sau de care nu poate dispune, el nu poate cere
creditorului restituirea bunului
predat decât dacă se angajează să execute prestația datorată cu un alt bun de care acesta poate dispune
(2) Creditorul de bună-credință poate însă restitui bunul primit și
solicita, dacă este cazul, daune-interese pentru repararea prejudiciului
suferit. Darea în plată Art.
1.492. -
(1) Debitorul nu se poate libera executând o altă prestație decât cea
datorată, chiar dacă valoarea prestației oferite ar fi egală sau mai
mare, decât dacă creditorul
consimte la aceasta. În acest din urmă caz, obligația se stinge atunci când noua prestație este efectuată
(2) Dacă prestația oferită în schimb constă în transferul proprietății
sau al unui alt drept, debitorul este ținut de garanția contra
evicțiunii și de garanția contra viciilor
lucrului, potrivit regulilor aplicabile în materia vânzării, cu
excepția cazului în care creditorul preferă să ceară prestația inițială
și repararea prejudiciului. În aceste
cazuri, garanțiile oferite de terți nu renasc. Cesiunea de creanță în locul executării Art. 1.493. -
(1) Atunci când, în locul prestației inițiale, este cedată o creanță,
obligația se stinge în momentul satisfacerii creanței cedate.
Dispozițiile art. 1.568-1.584 sunt
aplicabile în mod corespunzător
(2) Dacă, potrivit înțelegerii părților, obligația în locul căreia
debitorul își cedează propria creanță se stinge încă de la data
cesiunii, dispozițiile art. 1.586 sunt
aplicabile în mod corespunzător, cu excepția cazului în care creditorul
preferă să ceară prestația inițială. Locul plății Art. 1.494. -
(1) În lipsa unei stipulații contrare ori dacă locul plății nu se poate
stabili potrivit naturii prestației sau în temeiul contractului, al
practicilor statornicite între părți ori
al uzanțelor:
a) obligațiile bănești trebuie executate la domiciliul sau, după caz, sediul creditorului de la data plății;
b) obligația de a preda un lucru individual determinat trebuie
executată în locul în care bunul se afla la data încheierii
contractului;
c) celelalte obligații se execută la domiciliul sau, după caz, sediul debitorului la data încheierii contractului
(2) Partea care, după încheierea contractului, își schimbă domiciliul
sau, după caz, sediul determinat, potrivit prevederilor alin. (1), ca
loc al plății, suportă cheltuielile
suplimentare pe care această schimbare le cauzează. Data plății Art. 1.495. -
(1) În lipsa unui termen stipulat de părți sau determinat în temeiul
contractului, al practicilor statornicite între acestea ori al
uzanțelor, obligația trebuie executată de
îndată
(2) Instanța poate stabili un termen atunci când natura prestației sau
locul unde urmează să se facă plata o impune. Plata anticipată Art.
1.496. -
(1) Debitorul este liber să execute obligația chiar înaintea scadenței
dacă părțile nu au convenit contrariul ori dacă aceasta nu rezultă din
natura contractului sau din
împrejurările în care a fost încheiat
(2) Cu toate acestea, creditorul poate refuza executarea anticipată
dacă are un interes legitim ca plata să fie făcută la scadență
(3) În toate cazurile, cheltuielile suplimentare cauzate creditorului
de faptul executării anticipate a obligației sunt în sarcina
debitorului. Data plății prin virament
bancar Art. 1.497. - Dacă plata se face prin virament bancar, data
plății este aceea la care contul creditorului a fost alimentat cu suma
de bani care a făcut obiectul
plății. Cheltuielile plății Art. 1.498. - Cheltuielile plății sunt în
sarcina debitorului, în lipsă de stipulație contrară. SECȚIUNEA a 4-a
Dovada plății Mijloace de dovadă Art.
1.499. - Dacă prin lege nu se prevede altfel, dovada plății se face cu
orice mijloc de probă. Chitanța liberatorie Art. 1.500. -
(1) Cel care plătește are dreptul la o chitanță liberatorie, precum și,
dacă este cazul, la remiterea înscrisului original al creanței
(2) Cheltuielile întocmirii chitanței sunt în sarcina debitorului, în lipsă de stipulație contrară
(3) În cazul în care creditorul refuză, în mod nejustificat, să
elibereze chitanța, debitorul are dreptul să suspende plata. Prezumția
executării prestației accesorii Art.
1.501. - Chitanța în care se consemnează primirea prestației principale
face să se prezume, până la proba contrară, executarea prestațiilor
accesorii. Prezumția
executării prestațiilor periodice Art. 1.502. - Chitanța dată pentru
primirea uneia dintre prestațiile periodice care fac obiectul obligației
face să se prezume, până la
proba contrară, executarea prestațiilor devenite scadente anterior. Remiterea înscrisului original al creanței Art. 1.503. -
(1) Remiterea voluntară a înscrisului original constatator al creanței,
făcută de creditor către debitor, unul din codebitori sau fideiusor,
naște prezumția stingerii
obligației prin plată. Proba contrară revine celui interesat să dovedească stingerea obligației pe altă cale
(2) Dacă înscrisul original remis voluntar este întocmit în formă
autentică, creditorul are dreptul să probeze că remiterea s-a făcut
pentru un alt motiv decât stingerea
obligației
(3) Se prezumă, până la proba contrară, că intrarea persoanelor
menționate la alin. (1) în posesia înscrisului original al creanței s-a
făcut printr-o remitere voluntară
din partea creditorului. Plata prin virament bancar Art. 1.504. -
(1) Dacă plata se face prin virament bancar, ordinul de plată semnat de
debitor și vizat de instituția de credit plătitoare prezumă efectuarea
plății, până la proba
contrară
(2) Debitorul are oricând dreptul să solicite instituției de credit a
creditorului o confirmare, în scris, a efectuării plății prin virament.
Această confirmare face dovada
plății. Liberarea garanțiilor Art. 1.505. - Dacă părțile nu au convenit
că garanțiile vor asigura executarea unei alte obligații, creditorul
care a primit plata trebuie să
consimtă la liberarea bunurilor afectate de garanțiile reale
constituite pentru satisfacerea creanței sale, precum și să restituie
bunurile deținute în garanție, dacă este
cazul. SECȚIUNEA a 5-a Imputația plății Imputația plății făcută prin acordul părților Art. 1.506. -
(1) Plata efectuată de debitorul mai multor datorii față de același
creditor, care au același obiect, se impută asupra acestora conform
acordului părților
(2) În lipsa acordului părților, se aplică dispozițiile prezentei secțiuni. Imputația făcută de debitor Art. 1.507. -
(1) Debitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de același
fel are dreptul să indice, atunci când plătește, datoria pe care
înțelege să o execute. Plata se
impută mai întâi asupra cheltuielilor, apoi asupra dobânzilor și, la urmă, asupra capitalului
(2) Debitorul nu poate, fără consimțământul creditorului, să impute
plata asupra unei datorii care nu este încă exigibilă cu preferință față
de o datorie scadentă, cu
excepția cazului în care s-a prevăzut că debitorul poate plăti anticipat
(3) În cazul plății efectuate prin virament bancar, debitorul face
imputația prin mențiunile corespunzătoare consemnate de el pe ordinul de
plată. Imputația făcută de
creditor Art. 1.508. -
(1) În lipsa unei indicații din partea debitorului, creditorul poate,
într-un termen rezonabil după ce a primit plata, să indice debitorului
datoria asupra căreia aceasta
se va imputa. Creditorul nu poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile ori litigioase
(2) Atunci când creditorul remite debitorului o chitanță liberatorie,
el este dator să facă imputația prin acea chitanță. Imputația legală
Art. 1.509. -
(1) Dacă niciuna dintre părți nu face imputația plății, vor fi aplicate, în ordine, următoarele reguli:
a) plata se impută cu prioritate asupra datoriilor ajunse la scadență;
b) se vor considera stinse, în primul rând, datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai puține garanții;
c) imputația se va face mai întâi asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor;
d) dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum și, în egală
măsură, garantate și oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi;
e) în lipsa tuturor criteriilor menționate la lit. a)-d), imputația se va face proporțional cu valoarea datoriilor
(2) În toate cazurile, plata se va imputa mai întâi asupra
cheltuielilor de judecată și executare, apoi asupra ratelor, dobânzilor
și penalităților, în ordinea cronologică a
scadenței acestora, și, în final, asupra capitalului, dacă părțile nu
convin altfel. SECȚIUNEA a 6-a Punerea în întârziere a creditorului
Cazuri de punere în întârziere a
creditorului Art. 1.510. - Creditorul poate fi pus în întârziere atunci
când refuză, în mod nejustificat, plata oferită în mod corespunzător
sau când refuză să
îndeplinească actele pregătitoare fără de care debitorul nu își poate
executa obligația. Efectele punerii în întârziere a creditorului Art.
1.511. -
(1) Creditorul pus în întârziere preia riscul imposibilității de
executare a obligației, iar debitorul nu este ținut să restituie
fructele culese după punerea în întârziere
(2) Creditorul este ținut la repararea prejudiciilor cauzate prin
întârziere și la acoperirea cheltuielilor de conservare a bunului
datorat. Drepturile debitorului Art.
1.512. - Debitorul poate consemna bunul pe cheltuiala și riscurile
creditorului, liberându-se astfel de obligația sa. Procedură Art. 1.513.
- Procedura ofertei de plată și
a consemnațiunii este prevăzută de Codul de procedură civilă. Vânzarea publică Art. 1.514. -
(1) Dacă natura bunului face imposibilă consemnarea, dacă bunul este
perisabil sau dacă depozitarea lui necesită costuri de întreținere ori
cheltuieli considerabile,
debitorul poate porni vânzarea publică a bunului și poate consemna
prețul, notificând în prealabil creditorului și primind încuviințarea
instanței judecătorești
(2) Dacă bunul este cotat la bursă sau pe o altă piață reglementată,
dacă are un preț curent sau are o valoare prea mică față de cheltuielile
unei vânzări publice,
instanța poate încuviința vânzarea bunului fără notificarea
creditorului. Retragerea bunului consemnat Art. 1.515. - Debitorul are
dreptul să retragă bunul consemnat
cât timp creditorul nu a declarat că acceptă consemnarea sau aceasta nu
a fost validată de instanță. Creanța renaște cu toate garanțiile și
toate celelalte accesorii ale
sale din momentul retragerii bunului.
CAPITOLUL II Executarea silită a obligațiilor
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Drepturile creditorului Art. 1.516. – (1)
Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a
obligației
(2) Atunci când, fără justificare, debitorul nu își execută obligația
și se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa și fără a
pierde dreptul la daune-interese, dacă
i se cuvin:
1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligației;
2. să obțină, dacă obligația este contractuală, rezoluțiunea sau
rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligații
corelative;
3. să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de
lege pentru realizarea dreptului său. Neexecutarea imputabilă
creditorului Art. 1.517. - O parte nu
poate invoca neexecutarea obligațiilor celeilalte părți în măsura în
care neexecutarea este cauzată de propria sa acțiune sau omisiune.
Răspunderea debitorului Art.
1.518. -
(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, debitorul răspunde personal de îndeplinirea obligațiilor sale
(2) Răspunderea debitorului poate fi limitată numai în cazurile și
condițiile prevăzute de lege. Răspunderea pentru fapta terților Art.
1.519. - Dacă părțile nu convin
altfel, debitorul răspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa
persoanei de care se folosește pentru executarea obligațiilor
contractuale. Răspunderea terților Art.
1.520. - Creditorul poate urmări și bunurile care aparțin terților,
dacă acestea sunt afectate pentru plata datoriilor debitorului ori au
făcut obiectul unor acte juridice
care au fost revocate ca fiind încheiate în frauda creditorului.
SECȚIUNEA a 2-a Punerea în întârziere a debitorului Moduri Art. 1.521. -
Punerea în întârziere a
debitorului poate opera de drept sau la cererea creditorului. Punerea în întârziere de către creditor Art. 1.522. -
(1) Debitorul poate fi pus în întârziere fie printr-o notificare scrisă
prin care creditorul îi solicită executarea obligației, fie prin
cererea de chemare în judecată
(2) Dacă prin lege sau prin contract nu se prevede altfel, notificarea
se comunică debitorului prin executor judecătoresc sau prin orice alt
mijloc care asigură dovada
comunicării
(3) Prin notificare trebuie să se acorde debitorului un termen de
executare, ținând seama de natura obligației și de împrejurări. Dacă
prin notificare nu se acordă un
asemenea termen, debitorul poate să execute obligația într-un termen rezonabil, calculat din ziua comunicării notificării
(4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), creditorul
poate suspenda executarea propriei obligații, poate cere daune-interese,
însă nu poate exercita
celelalte drepturi prevăzute la art. 1.516, dacă prin lege nu se
prevede altfel. Creditorul poate exercita aceste drepturi dacă debitorul
îl informează că nu va executa
obligațiile în termenul stabilit sau dacă, la expirarea termenului, obligația nu a fost executată
(5) Cererea de chemare în judecată formulată de creditor, fără ca
anterior debitorul să fi fost pus în întârziere, conferă debitorului
dreptul de a executa obligația întrun
termen rezonabil, calculat de la data când cererea i-a fost comunicată.
Dacă obligația este executată în acest termen, cheltuielile de judecată
rămân în sarcina
creditorului. Întârzierea de drept în executarea obligației Art. 1.523. -
(1) Debitorul se află de drept în întârziere atunci când s-a stipulat
că simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare produce un
asemenea efect
(2) De asemenea, debitorul se află de drept în întârziere în cazurile anume prevăzute de lege, precum și atunci când:
a) obligația nu putea fi executată în mod util decât într-un anumit
timp, pe care debitorul l-a lăsat să treacă, sau când nu a executat-o
imediat, deși exista urgență;
b) prin fapta sa, debitorul a făcut imposibilă executarea în natură a obligației sau când a încălcat o obligație de a nu face;
c) debitorul și-a manifestat în mod neîndoielnic față de creditor
intenția de a nu executa obligația sau când, fiind vorba de o obligație
cu executare succesivă, refuză
ori neglijează să își execute obligația în mod repetat;
d) nu a fost executată obligația de a plăti o sumă de bani, asumată în exercițiul activității unei întreprinderi;
e) obligația se naște din săvârșirea unei fapte ilicite extracontractuale
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), dacă obligația devine
scadentă după decesul debitorului, moștenitorii acestuia nu sunt în
întârziere decât după trecerea a 15
zile de la data la care creditorul i-a notificat sau, după caz, de la
data notificării curatorului desemnat în condițiile art. 1.136
(4) Cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere trebuie
dovedite de creditor. Orice declarație sau stipulație contrară se
consideră nescrisă. Oferta de
executare Art. 1.524. - Debitorul nu este în întârziere dacă a oferit,
când se cuvenea, prestația datorată, chiar fără a respecta formalitățile
prevăzute la art. 1.510-
1.515, însă creditorul a refuzat, fără temei legitim, să o primească.
Efectele întârzierii debitorului Art. 1.525. - Debitorul răspunde, de la
data la care se află în
întârziere, pentru orice pierdere cauzată de un caz fortuit, cu
excepția situației în care cazul fortuit îl liberează pe debitor de
însăși executarea obligației. Cazul
obligațiilor solidare Art. 1.526. -
(1) Notificarea prin care creditorul pune în întârziere pe unul dintre
codebitorii solidari produce efecte și în privința celorlalți
(2) Notificarea făcută de unul dintre creditorii solidari produce, tot
astfel, efecte și în privința celorlalți creditori. SECȚIUNEA a 3-a
Executarea silită în natură Dreptul
la executarea în natură Art. 1.527. -
(1) Creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să
execute obligația în natură, cu excepția cazului în care o asemenea
executare este imposibilă
(2) Dreptul la executare în natură cuprinde, dacă este cazul, dreptul
la repararea sau înlocuirea bunului, precum și orice alt mijloc pentru a
remedia o executare
defectuoasă. Executarea obligației de a face Art. 1.528. -
(1) În cazul neexecutării unei obligații de a face, creditorul poate,
pe cheltuiala debitorului, să execute el însuși ori să facă să fie
executată obligația
(2) Cu excepția cazului în care debitorul este de drept în întârziere,
creditorul poate să exercite acest drept numai dacă îl înștiințează pe
debitor fie odată cu punerea
în întârziere, fie ulterior acesteia. Executarea obligației de a nu
face Art. 1.529. - În cazul neexecutării obligației de a nu face,
creditorul poate cere instanței
încuviințarea să înlăture ori să ridice ceea ce debitorul a făcut cu
încălcarea obligației, pe cheltuiala debitorului, în limita stabilită
prin hotărâre judecătorească.
SECȚIUNEA a 4-a Executarea prin echivalent §1. Dispoziții generale
Dreptul la daune-interese Art. 1.530. - Creditorul are dreptul la
daune-interese pentru repararea
prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat și care este consecința
directă și necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz,
culpabile a obligației. §2. Prejudiciul
I. Evaluarea prejudiciului Repararea integrală Art. 1.531. -
(1) Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării
(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor și
beneficiul de care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii
prejudiciului se ține seama și de cheltuielile
pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului
(3) Creditorul are dreptul și la repararea prejudiciului nepatrimonial. Caracterul cert al prejudiciului Art. 1.532. -
(1) La stabilirea daunelor-interese se ține seama de prejudiciile viitoare, atunci când acestea sunt certe
(2) Prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei șanse de a obține
un avantaj poate fi reparat proporțional cu probabilitatea obținerii
avantajului, ținând cont de
împrejurări și de situația concretă a creditorului
(3) Prejudiciul al cărui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine se
determină de instanța de judecată. Previzibilitatea prejudiciului Art.
1.533. - Debitorul răspunde
numai pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut sau pe care putea să le
prevadă ca urmare a neexecutării la momentul încheierii contractului,
afară de cazul în care
neexecutarea este intenționată ori se datorează culpei grave a
acestuia. Chiar și în acest din urmă caz, daunele-interese nu cuprind
decât ceea ce este consecința
directă și necesară a neexecutării obligației. Prejudiciul imputabil creditorului Art. 1.534. -
(1) Dacă, prin acțiunea sau omisiunea sa culpabilă, creditorul a
contribuit la producerea prejudiciului, despăgubirile datorate de
debitor se vor diminua în mod
corespunzător. Această dispoziție se aplică și atunci când prejudiciul
este cauzat în parte de un eveniment al cărui risc a fost asumat de
creditor
(2) Debitorul nu datorează despăgubiri pentru prejudiciile pe care
creditorul le-ar fi putut evita cu o minimă diligență. Daunele moratorii
în cazul obligațiilor bănești
Art. 1.535. -
(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență,
creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în
momentul plății, în cuantumul
convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui
să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul
să facă dovada că prejudiciul
suferit de creditor ca urmare a întârzierii plății ar fi mai mic
(2) Dacă, înainte de scadență, debitorul datora dobânzi mai mari decât
dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil
înainte de scadență
(3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda
legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la
daune-interese pentru repararea
integrală a prejudiciului suferit. Daunele moratorii în cazul
obligațiilor de a face Art. 1.536. - În cazul altor obligații decât cele
având ca obiect plata unei sume de bani,
executarea cu întârziere dă întotdeauna dreptul la daune-interese egale
cu dobânda legală, calculată de la data la care debitorul este în
întârziere asupra
echivalentului în bani al obligației, cu excepția cazului în care s-a
stipulat o clauză penală ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai
mare cauzat de întârzierea în
executarea obligației. Dovada prejudiciului Art. 1.537. - Dovada
neexecutării obligației nu îl scutește pe creditor de proba
prejudiciului, cu excepția cazului în care prin
lege sau prin convenția părților se prevede altfel.
II. Clauza penală și arvuna Clauza penală Art. 1.538. -
(1) Clauza penală este aceea prin care părțile stipulează că debitorul
se obligă la o anumită prestație în cazul neexecutării obligației
principale
(2) În caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silită în natură a obligației principale, fie clauza penală
(3) Debitorul nu se poate libera oferind despăgubirea convenită
(4) Creditorul poate cere executarea clauzei penale fără a fi ținut să dovedească vreun prejudiciu
(5) Dispozițiile privitoare la clauza penală sunt aplicabile convenției
prin care creditorul este îndreptățit ca, în cazul rezoluțiunii sau
rezilierii contractului din culpa
debitorului, să păstreze plata parțială făcută de acesta din urmă. Sunt
exceptate dispozițiile privitoare la arvună. Cumulul penalității cu
executarea în natură Art.
1.539. - Creditorul nu poate cere atât executarea în natură a
obligației principale, cât și plata penalității, afară de cazul în care
penalitatea a fost stipulată pentru
neexecutarea obligațiilor la timp sau în locul stabilit. În acest din
urmă caz, creditorul poate cere atât executarea obligației principale,
cât și a penalității, dacă nu
renunță la acest drept sau dacă nu acceptă, fără rezerve, executarea obligației. Nulitatea clauzei penale Art. 1.540. -
(1) Nulitatea obligației principale o atrage pe aceea a clauzei penale.
Nulitatea clauzei penale nu o atrage pe aceea a obligației principale
(2) Penalitatea nu poate fi cerută atunci când executarea obligației a
devenit imposibilă din cauze neimputabile debitorului. Reducerea
cuantumului penalității Art.
1.541. -
(1) Instanța nu poate reduce penalitatea decât atunci când:
a) obligația principală a fost executată în parte și această executare a profitat creditorului;
b) penalitatea este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părți la încheierea contractului
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), penalitatea astfel redusă trebuie însă să rămână superioară obligației principale
(3) Orice stipulație contrară se consideră nescrisă. Obligația
principală indivizibilă Art. 1.542. - Atunci când obligația principală
este indivizibilă, fără a fi solidară, iar
neexecutarea acesteia rezultă din fapta unuia dintre codebitori,
penalitatea poate fi cerută fie în totalitate celui care nu a executat,
fie celorlalți codebitori, fiecăruia
pentru partea sa. Aceștia păstrează dreptul de regres în contra celui
care a provocat neexecutarea. Obligația principală divizibilă Art.
1.543. -
(1) Atunci când obligația principală este divizibilă, penalitatea este,
de asemenea, divizibilă, fiind suportată numai de codebitorul care este
vinovat de neexecutare și
numai pentru partea de care acesta este ținut
(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică atunci când clauza penală a
fost stipulată pentru a împiedica o plată parțială, iar unul dintre
codebitori a împiedicat executarea
obligației în totalitate. În acest caz, întreaga penalitate poate fi
cerută acestuia din urmă, iar de la ceilalți codebitori numai
proporțional cu partea fiecăruia din
datorie, fără a limita regresul acestora împotriva celui care nu a executat obligația. Arvuna confirmatorie Art. 1.544. -
(1) Dacă, la momentul încheierii contractului, o parte dă celeilalte,
cu titlu de arvună, o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, în caz de
executare arvuna trebuie
imputată asupra prestației datorate sau, după caz, restituită
(2) Dacă partea care a dat arvuna nu execută obligația fără
justificare, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului,
reținând arvuna. Atunci când
neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte
poate declara rezoluțiunea contractului și poate cere dublul acesteia
(3) Creditorul obligației neexecutate poate însă opta pentru executare
sau pentru rezoluțiunea contractului și repararea prejudiciului potrivit
dreptului comun.
Arvuna penalizatoare Art. 1.545. - Dacă în contract este stipulat
expres dreptul uneia dintre părți sau dreptul ambelor părți de a se
dezice de contract, cel care
denunță contractul pierde arvuna dată sau, după caz, trebuie să
restituie dublul celei primite. Restituirea arvunei Art. 1.546. - Arvuna
se restituie când contractul
încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părți. §3.
Vinovăția debitorului Vinovăția debitorului Art. 1.547. - Debitorul este
ținut să repare
prejudiciul cauzat cu intenție sau din culpă. Prezumția de culpă Art.
1.548. - Culpa debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin
simplul fapt al neexecutării.
SECȚIUNEA a 5-a Rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor Dreptul la rezoluțiune sau reziliere Art. 1.549. -
(1) Dacă nu cere executarea silită a obligațiilor contractuale,
creditorul are dreptul la rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea
contractului, precum și la daune-interese,
dacă i se cuvin
(2) Rezoluțiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai
atunci când executarea sa este divizibilă. De asemenea, în cazul
contractului plurilateral,
neîndeplinirea de către una dintre părți a obligației nu atrage
rezoluțiunea contractului față de celelalte părți, cu excepția cazului
în care prestația neexecutată
trebuia, după circumstanțe, să fie considerată esențială
(3) Dacă nu se prevede altfel, dispozițiile referitoare la rezoluțiune
se aplică și în cazul rezilierii. Modul de operare Art. 1.550. -
(1) Rezoluțiunea poate fi dispusă de instanță, la cerere, sau, după
caz, poate fi declarată unilateral de către partea îndreptățită
(2) De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă părțile
au convenit astfel, rezoluțiunea poate opera de plin drept. Reducerea
prestațiilor Art. 1.551. -
(1) Creditorul nu are dreptul la rezoluțiune atunci când neexecutarea
este de mică însemnătate. În cazul contractelor cu executare succesivă,
creditorul are dreptul la
reziliere, chiar dacă neexecutarea este de mică însemnătate, însă are
un caracter repetat. Orice stipulație contrară este considerată nescrisă
(2) El are însă dreptul la reducerea proporțională a prestației sale dacă, după împrejurări, aceasta este posibilă
(3) Dacă reducerea prestațiilor nu poate avea loc, creditorul nu are
dreptul decât la daune-interese. Rezoluțiunea unilaterală Art. 1.552. -
(1) Rezoluțiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin
notificarea scrisă a debitorului atunci când părțile au convenit astfel,
când debitorul se află de drept în
întârziere ori când acesta nu a executat obligația în termenul fixat prin punerea în întârziere
(2) Declarația de rezoluțiune sau de reziliere trebuie făcută în
termenul de prescripție prevăzut de lege pentru acțiunea corespunzătoare
acestora
(3) În toate cazurile, declarația de rezoluțiune sau de reziliere se
înscrie în cartea funciară ori, după caz, în alte registre publice,
pentru a fi opozabilă terților
(4) Declarația de rezoluțiune este irevocabilă de la data comunicării
ei către debitor sau, după caz, de la data expirării termenului prevăzut
la alin. (1). Pactul
comisoriu Art. 1.553. -
(1) Pactul comisoriu produce efecte dacă prevede, în mod expres,
obligațiile a căror neexecutare atrage rezoluțiunea sau rezilierea de
drept a contractului
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), rezoluțiunea sau rezilierea este
subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care
s-a convenit că ea va rezulta din
simplul fapt al neexecutării
(3) Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în mod
expres condițiile în care pactul comisoriu operează. Efectele
rezoluțiunii și ale rezilierii Art.
1.554. -
(1) Contractul desființat prin rezoluțiune se consideră că nu a fost
niciodată încheiat. Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte
este ținută, în acest caz, să
restituie celeilalte părți prestațiile primite
(2) Rezoluțiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la
soluționarea diferendelor ori asupra celor care sunt destinate să
producă efecte chiar în caz de
rezoluțiune
(3) Contractul reziliat încetează doar pentru viitor. SECȚIUNEA a 6-a
Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale Ordinea
executării obligațiilor Art.
1.555. -
(1) Dacă din convenția părților sau din împrejurări nu rezultă
contrariul, în măsura în care obligațiile pot fi executate simultan,
părțile sunt ținute să le execute în
acest fel
(2) În măsura în care executarea obligației unei părți necesită o
perioadă de timp, acea parte este ținută să execute contractul prima,
dacă din convenția părților sau
din împrejurări nu rezultă altfel. Excepția de neexecutare Art. 1.556. -
(1) Atunci când obligațiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt
exigibile, iar una dintre părți nu execută sau nu oferă executarea
obligației, cealaltă parte
poate, într-o măsură corespunzătoare, să refuze executarea propriei
obligații, afară de cazul în care din lege, din voința părților sau din
uzanțe rezultă că cealaltă
parte este obligată să execute mai întâi
(2) Executarea nu poate fi refuzată dacă, potrivit împrejurărilor și
ținând seama de mica însemnătate a prestației neexecutate, acest refuz
ar fi contrar buneicredințe.
Imposibilitatea de executare Art. 1.557. -
(1) Atunci când imposibilitatea de executare este totală și definitivă
și privește o obligație contractuală importantă, contractul este
desființat de plin drept și fără vreo
notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.
Dispozițiile art. 1.274 alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător
(2) Dacă imposibilitatea de executare a obligației este temporară,
creditorul poate suspenda executarea propriilor obligații ori poate
obține desființarea contractului.
În acest din urmă caz, regulile din materia rezoluțiunii sunt aplicabile în mod corespunzător.
CAPITOLUL III Mijloacele de protecție a drepturilor creditorului
SECȚIUNEA 1
Măsurile conservatorii Măsurile conservatorii Art. 1.558. - Creditorul
poate să ia toate măsurile necesare sau utile pentru conservarea
drepturilor sale, precum
asigurarea dovezilor, îndeplinirea unor formalități de publicitate și
informare pe contul debitorului, exercitarea acțiunii oblice ori luarea
unor măsuri asigurătorii.
Măsurile asigurătorii Art. 1.559. - Principalele măsuri asigurătorii
sunt sechestrul și poprirea asigurătorie. Măsurile asigurătorii se iau
în conformitate cu dispozițiile
Codului de procedură civilă. SECȚIUNEA a 2-a Acțiunea oblică Noțiune Art. 1.560. -
(1) Creditorul a cărui creanță este certă și exigibilă poate să
exercite drepturile și acțiunile debitorului atunci când acesta, în
prejudiciul creditorului, refuză sau
neglijează să le exercite
(2) Creditorul nu va putea exercita drepturile și acțiunile care sunt strâns legate de persoana debitorului
(3) Cel împotriva căruia se exercită acțiunea oblică poate opune
creditorului toate mijloacele de apărare pe care le-ar fi putut opune
debitorului. Efectele admiterii
acțiunii oblice Art. 1.561. - Hotărârea judecătorească de admitere a
acțiunii oblice profită tuturor creditorilor, fără nicio preferință în
favoarea creditorului care a
exercitat acțiunea. SECȚIUNEA a 3-a Acțiunea revocatorie Noțiune Art. 1.562. -
(1) Dacă dovedește un prejudiciu, creditorul poate cere să fie
declarate inopozabile față de el actele juridice încheiate de debitor în
frauda drepturilor sale, cum sunt
cele prin care debitorul își creează sau își mărește o stare de insolvabilitate
(2) Un contract cu titlu oneros sau o plată făcută în executarea unui
asemenea contract poate fi declarată inopozabilă numai atunci când
terțul contractant ori cel
care a primit plata cunoștea faptul că debitorul își creează sau își
mărește starea de insolvabilitate. Condiții privitoare la creanță Art.
1.563. - Creanța trebuie să fie
certă la data introducerii acțiunii. Termen de prescripție Art. 1.564. -
Dacă prin lege nu se prevede altfel, dreptul la acțiune se prescrie în
termen de un an de la data
la care creditorul a cunoscut sau trebuia să cunoască prejudiciul ce
rezultă din actul atacat. Efectele admiterii acțiunii Art. 1.565. -
(1) Actul atacat va fi declarat inopozabil atât față de creditorul care
a introdus acțiunea, cât și față de toți ceilalți creditori care,
putând introduce acțiunea, au
intervenit în cauză. Aceștia vor avea dreptul de a fi plătiți din
prețul bunului urmărit, cu respectarea cauzelor de preferință existente
între ei
(2) Terțul dobânditor poate păstra bunul plătind creditorului căruia
profită admiterea acțiunii o sumă de bani egală cu prejudiciul suferit
de acesta din urmă prin
încheierea actului. În caz contrar, hotărârea judecătorească de
admitere a acțiunii revocatorii indisponibilizează bunul până la
încetarea executării silite a creanței pe
care s-a întemeiat acțiunea, dispozițiile privitoare la publicitatea și
efectele clauzei de inalienabilitate aplicându-se în mod corespunzător.
TITLUL VI Transmisiunea și transformarea obligațiilor
CAPITOLUL I Cesiunea de creanță
SECȚIUNEA 1
Cesiunea de creanță în general Noțiune Art. 1.566. -
(1) Cesiunea de creanță este convenția prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanță împotriva unui terț
(2) Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică:
a) transferului creanțelor în cadrul unei transmisiuni universale sau cu titlu universal;
b) transferului titlurilor de valoare și altor instrumente financiare,
cu excepția dispozițiilor secțiunii a 2-a din prezentul capitol.
Felurile cesiunii Art. 1.567. -
(1) Cesiunea de creanță poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit
(2) Dacă cesiunea este cu titlu gratuit, dispozițiile prezentei
secțiuni se completează în mod corespunzător cu cele din materia
contractului de donație
(3) Dacă cesiunea este cu titlu oneros, dispozițiile prezentului
capitol se completează în mod corespunzător cu cele din materia
contractului de vânzare-cumpărare
sau, după caz, cu cele care reglementează orice altă operațiune
juridică în cadrul căreia părțile au convenit să se execute prestația
constând în transmiterea unei
creanțe. Transferul drepturilor Art. 1.568. -
(1) Cesiunea de creanță transferă cesionarului:
a) toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată;
b) drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate
(2) Cu toate acestea, cedentul nu poate să predea cesionarului, fără
acordul constituitorului, posesia bunului luat în gaj. În cazul în care
constituitorul se opune, bunul
gajat rămâne în custodia cedentului. Creanțe care nu pot fi cedate Art. 1.569. -
(1) Nu pot face obiectul unei cesiuni creanțele care sunt declarate netransmisibile de lege
(2) Creanța ce are ca obiect o altă prestație decât plata unei sume de
bani poate fi cedată numai dacă cesiunea nu face ca obligația să fie, în
mod substanțial, mai
oneroasă. Clauza de inalienabilitate Art. 1.570. -
(1) Cesiunea care este interzisă sau limitată prin convenția cedentului
cu debitorul nu produce efecte în privința debitorului decât dacă:
a) debitorul a consimțit la cesiune;
b) interdicția nu este expres menționată în înscrisul constatator al
creanței, iar cesionarul nu a cunoscut și nu trebuia să cunoască
existența interdicției la momentul
cesiunii;
c) cesiunea privește o creanță ce are ca obiect o sumă de bani
(2) Dispozițiile alin. (1) nu limitează răspunderea cedentului față de
debitor pentru încălcarea interdicției de a ceda creanța. Cesiunea
parțială Art. 1.571. -
(1) Creanța privitoare la o sumă de bani poate fi cedată în parte
(2) Creanța ce are ca obiect o altă prestație nu poate fi cedată în
parte decât dacă obligația este divizibilă, iar cesiunea nu face ca
aceasta să devină, în mod
substanțial, mai oneroasă pentru debitor. Creanțe viitoare Art. 1.572. -
(1) În caz de cesiune a unei creanțe viitoare, actul trebuie să cuprindă elementele care permit identificarea creanței cedate
(2) Creanța se consideră transferată din momentul încheierii contractului de cesiune. Forma cesiunii Art. 1.573. -
(1) Creanța este cedată prin simpla convenție a cedentului și a cesionarului, fără notificarea debitorului
(2) Consimțământul debitorului nu este cerut decât atunci când, după
împrejurări, creanța este legată în mod esențial de persoana
creditorului. Predarea înscrisului
constatator al creanței Art. 1.574. -
(1) Cedentul este obligat să remită cesionarului titlul constatator al
creanței aflat în posesia sa, precum și orice alte înscrisuri
doveditoare ale dreptului transmis
(2) În caz de cesiune parțială a creanței, cesionarul are dreptul la o
copie legalizată a înscrisului constatator al creanței, precum și la
menționarea cesiunii, cu
semnătura părților, pe înscrisul original. Dacă cesionarul dobândește
și restul creanței, devin aplicabile dispozițiile alin. (1). Efectele
cesiunii înainte de notificare Art.
1.575. -
(1) Cesiunea de creanță produce efecte între cedent și cesionar, iar
acesta din urmă poate pretinde tot ceea ce primește cedentul de la
debitor, chiar dacă cesiunea
nu a fost făcută opozabilă debitorului
(2) Cesionarul poate, în aceleași împrejurări, să facă acte de
conservare cu privire la dreptul cedat. Dobânzile scadente și neîncasate
Art. 1.576. - Dacă nu s-a convenit
altfel, dobânzile și orice alte venituri aferente creanței, devenite
scadente, dar neîncasate încă de cedent, se cuvin cesionarului, cu
începere de la data cesiunii.
Costuri suplimentare Art. 1.577. - Debitorul are dreptul să fie
despăgubit de cedent și de cesionar pentru orice cheltuieli suplimentare
cauzate de cesiune.
Comunicarea și acceptarea cesiunii Art. 1.578. -
(1) Debitorul este ținut să plătească cesionarului din momentul în care:
a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă;
b) primește o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în
format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se
identifică în mod rezonabil creanța
cedată și se solicită debitorului să plătească cesionarului. În cazul
unei cesiuni parțiale, trebuie indicată și întinderea cesiunii
(2) Înainte de acceptare sau de primirea comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului
(3) Atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul
îi poate cere acestuia să îi prezinte dovada scrisă a cesiunii
(4) Până la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să suspende plata
(5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a
cesiunii nu este comunicată debitorului. Opozabilitatea cesiunii unei
universalități de creanțe Art.
1.579. - Cesiunea unei universalități de creanțe, actuale sau viitoare,
nu este opozabilă terților decât prin înscrierea cesiunii în arhivă. Cu
toate acestea, cesiunea nu
este opozabilă debitorilor decât din momentul comunicării ei.
Comunicarea odată cu cererea de chemare în judecată Art. 1.580. - Atunci
când cesiunea se comunică
odată cu acțiunea intentată împotriva debitorului, acesta nu poate fi
obligat la cheltuieli de judecată dacă plătește până la primul termen,
afară de cazul în care, la
momentul comunicării cesiunii, debitorul se afla deja în întârziere.
Opozabilitatea cesiunii față de fideiusor Art. 1.581. - Cesiunea nu este
opozabilă fideiusorului decât
dacă formalitățile prevăzute pentru opozabilitatea cesiunii față de
debitor au fost îndeplinite și în privința fideiusorului însuși.
Efectele cesiunii între cesionar și
debitorul cedat Art. 1.582. -
(1) Debitorul poate să opună cesionarului toate mijloacele de apărare
pe care le-ar fi putut invoca împotriva cedentului. Astfel, el poate să
opună plata făcută
cedentului înainte ca cesiunea să îi fi devenit opozabilă, indiferent
dacă are sau nu cunoștință de existența altor cesiuni, precum și orice
altă cauză de stingere a
obligațiilor survenită înainte de acel moment
(2) Debitorul poate, de asemenea, să opună cesionarului plata pe care
el însuși ori fideiusorul său a făcut-o cu bună-credință unui creditor
aparent, chiar dacă au fost
îndeplinite formalitățile cerute pentru a face opozabilă cesiunea debitorului și terților
(3) În cazul în care cesiunea i-a devenit opozabilă prin acceptare,
debitorul cedat nu mai poate opune cesionarului compensația pe care o
putea invoca în raporturile
cu cedentul. Cesiuni succesive Art. 1.583. -
(1) Atunci când cedentul a transmis aceeași creanță mai multor
cesionari succesivi, debitorul se liberează plătind în temeiul cesiunii
care i-a fost comunicată mai întâi
sau pe care a acceptat-o mai întâi printr-un înscris cu dată certă
(2) În raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiași creanțe
este preferat cel care și-a înscris mai întâi cesiunea la arhivă,
indiferent de data cesiunii sau a
comunicării acesteia către debitor. Efectele cesiunii parțiale între
cesionarii creanței Art. 1.584. - În cazul unei cesiuni parțiale,
cedentul și cesionarul sunt plătiți
proporțional cu valoarea creanței fiecăruia dintre ei. Această regulă
se aplică în mod corespunzător cesionarilor care dobândesc împreună
aceeași creanță. Obligația
de garanție Art. 1.585. -
(1) Dacă cesiunea este cu titlu oneros, cedentul are, de drept, obligația de garanție față de cesionar
(2) Astfel, cedentul garantează existența creanței în raport cu data
cesiunii, fără a răspunde și de solvabilitatea debitorului cedat. Dacă
cedentul s-a obligat expres să
garanteze pentru solvabilitatea debitorului cedat, se prezumă, în lipsa
unei stipulații contrare, că s-a avut în vedere numai solvabilitatea de
la data cesiunii
(3) Răspunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se întinde până
la concurența prețului cesiunii, la care se adaugă cheltuielile
suportate de cesionar în legătură
cu cesiunea
(4) De asemenea, dacă cedentul cunoștea, la data cesiunii, starea de
insolvabilitate a debitorului cedat, sunt aplicabile, în mod
corespunzător, dispozițiile legale
privind răspunderea vânzătorului de rea-credință pentru viciile ascunse ale bunului vândut
(5) În lipsă de stipulație contrară, cedentul cu titlu gratuit nu
garantează nici măcar existența creanței la data cesiunii. Răspunderea
cedentului pentru evicțiune Art.
1.586. -
(1) În toate cazurile, cedentul răspunde dacă, prin fapta sa proprie,
singură ori concurentă cu fapta unei alte persoane, cesionarul nu
dobândește creanța în
patrimoniul său ori nu poate să o facă opozabilă terților
(2) Într-un asemenea caz, întinderea răspunderii cedentului se
determină potrivit dispozițiilor art. 1.585 alin. (4). SECȚIUNEA a 2-a
Cesiunea unei creanțe constatate
printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător Noțiune și feluri Art. 1.587. -
(1) Creanțele încorporate în titluri nominative, la ordin ori la
purtător nu se pot transmite prin simplul acord de voință al părților
(2) Regimul titlurilor menționate la alin. (1), precum și al altor
titluri de valoare se stabilește prin lege specială. Modalități de
transmitere Art. 1.588. -
(1) În cazul titlurilor nominative, transmisiunea se menționează atât
pe înscrisul respectiv, cât și în registrul ținut pentru evidența
acestora
(2) Pentru transmiterea titlurilor la ordin este necesar girul, efectuat potrivit dispozițiilor aplicabile în materia cambiilor
(3) Creanța încorporată într-un titlu la purtător se transmite prin
remiterea materială a titlului. Orice stipulație contrară se consideră
nescrisă. Mijloace de apărare
Art. 1.589. -
(1) Debitorul nu poate opune deținătorului titlului alte excepții decât
cele care privesc nulitatea titlului, cele care reies neîndoielnic din
cuprinsul acestuia, precum și
cele care pot fi invocate personal împotriva deținătorului
(2) Cu toate acestea, deținătorul care a dobândit titlul în frauda
debitorului nu se poate prevala de dispozițiile alin. (1). Plata
creanței Art. 1.590. - Debitorul care a
emis titlul la purtător este ținut să plătească creanța constatată prin
acel titlu oricărui deținător care îi remite titlul, cu excepția
cazului în care i s-a comunicat o
hotărâre judecătorească prin care este obligat să refuze plata. Punerea
în circulație fără voia emitentului Art. 1.591. - Debitorul care a emis
titlul la purtător rămâne
ținut față de orice deținător de bună-credință, chiar dacă demonstrează
că titlul a fost pus în circulație împotriva voinței sale. Acțiunea
deținătorului deposedat în
mod nelegitim Art. 1.592. - Cel care a fost deposedat în mod nelegitim
de un titlu la purtător nu îl poate împiedica pe debitor să plătească
creanța celui care îi
prezintă titlul decât prin comunicarea unei hotărâri judecătorești. În
acest caz, instanța se va pronunța pe cale de ordonanță președințială.
CAPITOLUL II Subrogația
Felurile subrogației Art. 1.593. -
(1) Oricine plătește în locul debitorului poate fi subrogat în
drepturile creditorului, fără a putea însă dobândi mai multe drepturi
decât acesta
(2) Subrogația poate fi convențională sau legală
(3) Subrogația convențională poate fi consimțită de debitor sau de
creditor. Ea trebuie să fie expresă și, pentru a fi opusă terților,
trebuie constatată prin înscris.
Subrogația consimțită de creditor Art. 1.594. -
(1) Subrogația este consimțită de creditor atunci când, primind plata
de la un terț, îi transmite acestuia, la momentul plății, toate
drepturile pe care le avea împotriva
debitorului
(2) Subrogația operează fără consimțământul debitorului. Orice
stipulație contrară se consideră nescrisă. Subrogația consimțită de
debitor Art. 1.595. -
(1) Subrogația este consimțită de debitor atunci când acesta se
împrumută spre a-și plăti datoria și, pe această cale, transmite
împrumutătorului drepturile
creditorului față de care avea datoria respectivă
(2) Subrogația este valabilă numai dacă actul de împrumut și chitanța
de plată a datoriei au dată certă, în actul de împrumut se declară că
suma a fost împrumutată
spre a se plăti datoria, iar în chitanță se menționează că plata a fost făcută cu banii împrumutați de noul creditor
(3) Subrogația consimțită de debitor are loc fără consimțământul
creditorului inițial, în lipsă de stipulație contrară. Subrogația legală
Art. 1.596. - În afară de alte
cazuri prevăzute de lege, subrogația se produce de drept:
a) în folosul creditorului, chiar chirografar, care plătește unui creditor care are un drept de preferință, potrivit legii;
b) în folosul dobânditorului unui bun care îl plătește pe titularul creanței însoțite de o garanție asupra bunului respectiv;
c) în folosul celui care, fiind obligat împreună cu alții sau pentru alții, are interes să stingă datoria;
d) în folosul moștenitorului care plătește din bunurile sale datoriile succesiunii;
e) în alte cazuri stabilite de lege. Efectele subrogației Art. 1.597. -
(1) Subrogația își produce efectele din momentul plății pe care terțul o face în folosul creditorului
(2) Subrogația produce efecte împotriva debitorului principal și a
celor care au garantat obligația. Aceștia pot opune noului creditor
mijloacele de apărare pe care le
aveau împotriva creditorului inițial. Subrogația parțială Art. 1.598. -
(1) În caz de subrogație parțială, creditorul inițial, titular al unei
garanții, poate exercita drepturile sale pentru partea neplătită din
creanță cu preferință față de noul
creditor
(2) Cu toate acestea, în cazul în care creditorul inițial s-a obligat
față de noul creditor să garanteze suma pentru care a operat subrogația,
cel din urmă este preferat.
CAPITOLUL III Preluarea datoriei
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Condiții Art. 1.599. - Obligația de a plăti o sumă
de bani ori de a executa o altă prestație poate fi transmisă de debitor
unei alte persoane:
a) fie printr-un contract încheiat între debitorul inițial și noul debitor, sub rezerva dispozițiilor art. 1.605;
b) fie printr-un contract încheiat între creditor și noul debitor, prin
care acesta din urmă își asumă obligația. Efecte Art. 1.600. - Prin
încheierea contractului de
preluare a datoriei, noul debitor îl înlocuiește pe cel vechi, care,
dacă nu s-a stipulat altfel și sub rezerva art. 1.601, este liberat.
Insolvabilitatea noului debitor Art.
1.601. - Debitorul inițial nu este liberat prin preluarea datoriei,
dacă se dovedește că noul debitor era insolvabil la data când a preluat
datoria, iar creditorul a
consimțit la preluare, fără a cunoaște această împrejurare. Accesoriile creanței Art. 1.602. -
(1) Creditorul se poate prevala în contra noului debitor de toate drepturile pe care le are în legătură cu datoria preluată
(2) Preluarea datoriei nu are niciun efect asupra existenței
garanțiilor creanței, afară de cazul când acestea nu pot fi despărțite
de persoana debitorului
(3) Cu toate acestea, obligația fideiusorului sau a terțului care a
constituit o garanție pentru realizarea creanței se va stinge dacă
aceste persoane nu și-au dat acordul
la preluare. Mijloacele de apărare Art. 1.603. -
(1) Dacă din contract nu rezultă altfel, noul debitor poate opune
creditorului toate mijloacele de apărare pe care le-ar fi putut opune
debitorul inițial, în afară de
compensație sau orice altă excepție personală a acestuia din urmă
(2) Noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apărare
întemeiate pe raportul juridic dintre noul debitor și debitorul inițial,
chiar dacă acest raport a fost
motivul determinant al preluării. Ineficacitatea preluării datoriei Art. 1.604. -
(1) Când contractul de preluare este desființat, obligația debitorului
inițial renaște, cu toate accesoriile sale, sub rezerva drepturilor
dobândite de terții de bunăcredință
(2) Creditorul poate, de asemenea, cere daune-interese celui ce a
preluat datoria, afară numai dacă acesta din urmă dovedește că nu poartă
răspunderea desființării
contractului și a prejudiciilor suferite de creditor. SECȚIUNEA a 2-a
Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul Acordul
creditorului Art. 1.605. - Preluarea
datoriei convenită cu debitorul își va produce efectele numai dacă
creditorul își dă acordul. Comunicarea preluării Art. 1.606. -
(1) Oricare dintre contractanți poate comunica creditorului contractul de preluare, cerându-i să își dea acordul
(2) Creditorului nu i se poate cere acordul cât timp nu a primit comunicarea
(3) Cât timp creditorul nu și-a dat acordul, contractanții pot modifica
sau denunța contractul. Termenul de acceptare Art. 1.607. -
(1) Contractantul care comunică preluarea datoriei creditorului îi poate stabili un termen rezonabil pentru răspuns
(2) Dacă ambii contractanți au comunicat creditorului preluarea
datoriei, stabilind termene diferite, răspunsul urmează să fie dat în
termenul care se împlinește cel
din urmă
(3) Preluarea datoriei este considerată refuzată dacă creditorul nu a răspuns în termen. Obligațiile terțului Art. 1.608. -
(1) Cât timp creditorul nu și-a dat acordul sau dacă a refuzat
preluarea, cel care a preluat datoria este obligat să îl libereze pe
debitor, executând la timp obligația
(2) Creditorul nu dobândește un drept propriu împotriva celui obligat
să îl libereze pe debitor, cu excepția cazului în care se face dovada că
părțile contractante au
voit altfel.
CAPITOLUL IV Novația
Noțiune și feluri Art. 1.609. -
(1) Novația are loc atunci când debitorul contractează față de creditor
o obligație nouă, care înlocuiește și stinge obligația inițială
(2) De asemenea, novația se produce atunci când un debitor nou îl
înlocuiește pe cel inițial, care este liberat de creditor, stingându-se
astfel obligația inițială. În acest
caz, novația poate opera fără consimțământul debitorului inițial
(3) Novația are loc și atunci când, ca efect al unui contract nou, un
alt creditor este substituit celui inițial, față de care debitorul este
liberat, stingându-se astfel
obligația veche. Proba novației Art. 1.610. - Novația nu se prezumă.
Intenția de a nova trebuie să fie neîndoielnică. Garanțiile creanței
novate Art. 1.611. -
(1) Ipotecile care garantează creanța inițială nu vor însoți noua creanță decât dacă aceasta s-a prevăzut în mod expres
(2) În cazul novației prin schimbarea debitorului, ipotecile legate de
creanța inițială nu subzistă asupra bunurilor debitorului inițial fără
consimțământul acestuia din
urmă și nici nu se strămută asupra bunurilor noului debitor fără acordul său
(3) Atunci când novația operează între creditor și unul dintre
debitorii solidari, ipotecile legate de vechea creanță nu pot fi
transferate decât asupra bunurilor
codebitorului care contractează noua datorie. Mijloacele de apărare
Art. 1.612. - Atunci când novația are loc prin schimbarea debitorului,
noul debitor nu poate
opune creditorului mijloacele de apărare pe care le avea împotriva
debitorului inițial și nici cele pe care acesta din urmă le avea
împotriva creditorului, cu excepția
situației în care, în acest ultim caz, debitorul poate invoca nulitatea
absolută a actului din care s-a născut obligația inițială. Efectele
novației asupra debitorilor solidari
și fideiusorilor Art. 1.613. -
(1) Novația care operează între creditor și unul dintre debitorii
solidari îi liberează pe ceilalți codebitori cu privire la creditor.
Novația care operează cu privire la
debitorul principal îi liberează pe fideiusori
(2) Cu toate acestea, atunci când creditorul a cerut acordul
codebitorilor sau, după caz, al fideiusorilor ca aceștia să fie ținuți
de noua obligație, creanța inițială
subzistă în cazul în care debitorii sau fideiusorii nu își exprimă
acordul. Efectele novației asupra creditorilor solidari Art. 1.614. -
Novația consimțită de un creditor
solidar nu este opozabilă celorlalți creditori decât pentru partea din creanță ce revine acelui creditor.
TITLUL VII Stingerea obligațiilor
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Moduri de stingere a obligațiilor Art. 1.615. - Obligațiile se sting
prin plată, compensație, confuziune, remitere de datorie, imposibilitate
fortuită de executare,
precum și prin alte moduri expres prevăzute de lege.
CAPITOLUL II Compensația
Noțiune Art. 1.616. - Datoriile reciproce se sting prin compensație
până la concurența celei mai mici dintre ele. Condiții Art. 1.617. -
(1) Compensația operează de plin drept de îndată ce există două datorii
certe, lichide și exigibile, oricare ar fi izvorul lor, și care au ca
obiect o sumă de bani sau o
anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeași natură
(2) O parte poate cere lichidarea judiciară a unei datorii pentru a putea opune compensația
(3) Oricare dintre părți poate renunța, în mod expres ori tacit, la
compensație. Cazuri în care compensația este exclusă Art. 1.618. -
Compensația nu are loc atunci
când:
a) creanța rezultă dintr-un act făcut cu intenția de a păgubi;
b) datoria are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de comodat;
c) are ca obiect un bun insesizabil. Termenul de grație Art. 1.619. -
Termenul de grație acordat pentru plata uneia dintre datorii nu
împiedică realizarea compensației.
Imputația Art. 1.620. - Atunci când mai multe obligații susceptibile de
compensație sunt datorate de același debitor, regulile stabilite pentru
imputația plății se aplică
în mod corespunzător. Fideiusiunea Art. 1.621. -
(1) Fideiusorul poate opune în compensație creanța pe care debitorul
principal o dobândește împotriva creditorului obligației garantate
(2) Debitorul principal nu poate, pentru a se libera față de creditorul
său, să opună compensația pentru ceea ce acesta din urmă datorează
fideiusorului. Efectele
compensației față de terți Art. 1.622. -
(1) Compensația nu are loc și nici nu se poate renunța la ea în detrimentul drepturilor dobândite de un terț
(2) Astfel, debitorul care, fiind terț poprit, dobândește o creanță
asupra creditorului popritor nu poate opune compensația împotriva
acestuia din urmă
(3) Debitorul care putea să opună compensația și care a plătit datoria
nu se mai poate prevala, în detrimentul terților, de privilegiile sau de
ipotecile creanței sale.
Cesiunea sau ipoteca asupra unei creanțe Art. 1.623. -
(1) Debitorul care acceptă pur și simplu cesiunea sau ipoteca asupra
creanței consimțită de creditorul său unui terț nu mai poate opune
acelui terț compensația pe
care ar fi putut să o invoce împotriva creditorului inițial înainte de acceptare
(2) Cesiunea sau ipoteca pe care debitorul nu a acceptat-o, dar care
i-a devenit opozabilă, nu împiedică decât compensația datoriilor
creditorului inițial care sunt
ulterioare momentului în care cesiunea sau ipoteca i-a devenit opozabilă.
CAPITOLUL III Confuziunea
Noțiune Art. 1.624. -
(1) Atunci când, în cadrul aceluiași raport obligațional, calitățile de
creditor și debitor se întrunesc în aceeași persoană, obligația se
stinge de drept prin confuziune
(2) Confuziunea nu operează dacă datoria și creanța se găsesc în
același patrimoniu, dar în mase de bunuri diferite. Confuziunea și
ipoteca Art. 1.625. -
(1) Ipoteca se stinge prin confuziunea calităților de creditor ipotecar și de proprietar al bunului ipotecat
(2) Ea renaște dacă creditorul este evins din orice cauză independentă
de el. Fideiusiunea Art. 1.626. - Confuziunea ce operează prin reunirea
calităților de creditor și
debitor profită fideiusorilor. Cea care operează prin reunirea
calităților de fideiusor și creditor ori de fideiusor și debitor
principal nu stinge obligația principală.
Efectele confuziunii față de terți Art. 1.627. - Confuziunea nu aduce
atingere drepturilor dobândite anterior de terți în legătură cu creanța
stinsă pe această cale.
Desființarea confuziunii Art. 1.628. - Dispariția cauzei care a
determinat confuziunea face să renască obligația cu efect retroactiv.
CAPITOLUL IV Remiterea de datorie
Noțiune Art. 1.629. -
(1) Remiterea de datorie are loc atunci când creditorul îl liberează pe debitor de obligația sa
(2) Remiterea de datorie este totală, dacă nu se stipulează contrariul. Feluri Art. 1.630. -
(1) Remiterea de datorie poate fi expresă sau tacită
(2) Ea poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, potrivit naturii
actului prin care aceasta se realizează. Dovada Art. 1.631. - Dovada
remiterii de datorie se face în
condițiile art. 1.499. Garanții Art. 1.632. - Renunțarea expresă la un
privilegiu sau la o ipotecă făcută de creditor nu prezumă remiterea de
datorie în privința creanței
garantate. Fideiusiunea Art. 1.633. -
(1) Remiterea de datorie făcută debitorului principal liberează pe fideiusor, ca și pe oricare alte persoane ținute pentru el
(2) Remiterea de datorie consimțită în favoarea fideiusorului nu liberează pe debitorul principal
(3) Dacă remiterea de datorie este convenită cu unul dintre fideiusori,
ceilalți rămân obligați să garanteze pentru tot, cu includerea părții
garantate de acesta, numai
dacă au consimțit expres la exonerarea lui
(4) Prestația pe care a primit-o creditorul de la un fideiusor pentru
a-l exonera de obligația de garanție se impută asupra datoriei,
profitând, în proporția valorii acelei
prestații, atât debitorului principal, cât și celorlalți fideiusori.
CAPITOLUL V Imposibilitatea fortuită de executare
Noțiune. Condiții Art. 1.634. -
(1) Debitorul este liberat atunci când obligația sa nu mai poate fi
executată din cauza unei forțe majore, a unui caz fortuit ori a unor
alte evenimente asimilate
acestora, produse înainte ca debitorul să fie pus în întârziere
(2) Debitorul este, de asemenea, liberat, chiar dacă se află în
întârziere, atunci când creditorul nu ar fi putut, oricum, să
beneficieze de executarea obligației din cauza
împrejurărilor prevăzute la alin. (1), afară de cazul în care debitorul a luat asupra sa riscul producerii acestora
(3) Atunci când imposibilitatea este temporară, executarea obligației
se suspendă pentru un termen rezonabil, apreciat în funcție de durata și
urmările evenimentului
care a provocat imposibilitatea de executare
(4) Dovada imposibilității de executare revine debitorului
(5) Debitorul trebuie să notifice creditorului existența evenimentului
care provoacă imposibilitatea de executare a obligațiilor. Dacă
notificarea nu ajunge la creditor
într-un termen rezonabil din momentul în care debitorul a cunoscut sau
trebuia să cunoască imposibilitatea de executare, debitorul răspunde
pentru prejudiciul
cauzat, prin aceasta, creditorului
(6) Dacă obligația are ca obiect bunuri de gen, debitorul nu poate invoca imposibilitatea fortuită de executare.
TITLUL VIII Restituirea prestațiilor
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Cauzele restituirii Art. 1.635. -
(1) Restituirea prestațiilor are loc ori de câte ori cineva este ținut,
în virtutea legii, să înapoieze bunurile primite fără drept ori din
eroare sau în temeiul unui act
juridic desființat ulterior cu efect retroactiv ori ale cărui obligații
au devenit imposibil de executat din cauza unui eveniment de forță
majoră, a unui caz fortuit ori a
unui alt eveniment asimilat acestora
(2) Ceea ce a fost prestat în temeiul unei cauze viitoare, care nu s-a
înfăptuit, este, de asemenea, supus restituirii, afară numai dacă cel
care a prestat a făcut-o știind
că înfăptuirea cauzei este cu neputință sau, după caz, a împiedicat cu știință realizarea ei
(3) Obligația de restituire beneficiază de garanțiile constituite
pentru plata obligației inițiale. Persoana îndreptățită la restituire
Art. 1.636. - Dreptul de restituire
aparține celui care a efectuat prestația supusă restituirii sau, după
caz, unei alte persoane îndreptățite, potrivit legii. Formele
restituirii Art. 1.637. -
(1) Restituirea se face în natură sau prin echivalent
(2) Restituirea prestațiilor are loc chiar dacă, potrivit legii, nu
sunt datorate daune-interese. Restituirea pentru cauză ilicită Art.
1.638. - Prestația primită sau
executată în temeiul unei cauze ilicite sau imorale rămâne întotdeauna supusă restituirii.
CAPITOLUL II Modalitățile de restituire
Restituirea în natură Art. 1.639. - Restituirea prestațiilor se face în
natură, prin înapoierea bunului primit. Restituirea prin echivalent
Art. 1.640. -
(1) Dacă restituirea nu poate avea loc în natură din cauza
imposibilității sau a unui impediment serios ori dacă restituirea
privește prestarea unor servicii deja
efectuate, restituirea se face prin echivalent
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), valoarea prestațiilor se
apreciază la momentul în care debitorul a primit ceea ce trebuie să
restituie. Pieirea sau înstrăinarea
bunului Art. 1.641. - În cazul pieirii totale sau înstrăinării bunului
supus restituirii, debitorul obligației de restituire este ținut să
plătească valoarea bunului,
considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al pierderii
ori al înstrăinării, în funcție de cea mai mică dintre aceste valori.
Dacă debitorul este de rea-credință
ori obligația de restituire provine din culpa sa, atunci restituirea se
face în funcție de valoarea cea mai mare. Pieirea fortuită a bunului
Art. 1.642. - Dacă bunul supus
restituirii a pierit fortuit, debitorul obligației de restituire este
liberat de această obligație, însă el trebuie să cedeze creditorului,
după caz, fie indemnizația încasată
pentru această pieire, fie, atunci când nu a încasat-o încă, dreptul de
a primi această indemnizație. Dacă debitorul este de rea-credință ori
obligația de restituire
provine din culpa sa, el nu este liberat de restituire decât dacă
dovedește că bunul ar fi pierit și în cazul în care, la data pieirii, ar
fi fost deja predat creditorului.
Pierderea parțială Art. 1.643. -
(1) Dacă bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere
parțială, cum este o deteriorare sau o altă scădere de valoare, cel
obligat la restituire este ținut să îl
indemnizeze pe creditor, cu excepția cazului în care pierderea rezultă
din folosința normală a bunului sau dintr-o împrejurare neimputabilă
debitorului
(2) Atunci când cauza restituirii este imputabilă creditorului, bunul
ce face obiectul restituirii trebuie înapoiat în starea în care se
găsește la momentul introducerii
acțiunii, fără despăgubiri, afară de cazul când această stare este
cauzată din culpa debitorului restituirii. Cheltuielile privitoare la
bun Art. 1.644. - Dreptul la
rambursarea cheltuielilor făcute cu bunul ce face obiectul restituirii
este supus regulilor prevăzute în materia accesiunii pentru posesorul de
bună-credință sau, dacă
cel obligat la restituire este de rea-credință ori cauza restituirii îi
este imputabilă, regulilor prevăzute în materia accesiunii pentru
posesorul de rea-credință.
Restituirea fructelor și a contravalorii folosinței bunului Art. 1.645. -
(1) Dacă a fost de bună-credință, cel obligat la restituire dobândește
fructele produse de bunul supus restituirii și suportă cheltuielile
angajate cu producerea lor. El
nu datorează nicio indemnizație pentru folosința bunului, cu excepția
cazului în care această folosință a fost obiectul principal al
prestației și a cazului în care bunul
era, prin natura lui, supus unei deprecieri rapide
(2) Atunci când cel obligat la restituire a fost de rea-credință ori
când cauza restituirii îi este imputabilă, el este ținut, după
compensarea cheltuielilor angajate cu
producerea lor, să restituie fructele pe care le-a dobândit sau putea
să le dobândească și să îl indemnizeze pe creditor pentru folosința pe
care bunul i-a putut-o
procura. Cheltuielile restituirii Art. 1.646. -
(1) Cheltuielile restituirii sunt suportate de părți proporțional cu valoarea prestațiilor care se restituie
(2) Cheltuielile restituirii se suportă integral de cel care este de
rea-credință ori din a cărui culpă contractul a fost desființat.
Restituirea prestațiilor de către incapabili
Art. 1.647. -
(1) Persoana care nu are capacitate de exercițiu deplină nu este ținută
la restituirea prestațiilor decât în limita folosului realizat,
apreciat la data cererii de restituire.
Sarcina probei acestei îmbogățiri incumbă celui care solicită restituirea
(2) Ea poate fi ținută la restituirea integrală atunci când, cu
intenție sau din culpă gravă, a făcut ca restituirea să fie imposibilă.
CAPITOLUL III Efectele restituirii față de terți
Actele de înstrăinare Art. 1.648. -
(1) Dacă bunul supus restituirii a fost înstrăinat, acțiunea în
restituire poate fi exercitată și împotriva terțului dobânditor, sub
rezerva regulilor de carte funciară sau a
efectului dobândirii cu bună-credință a bunurilor mobile ori, după caz, a aplicării regulilor privitoare la uzucapiune
(2) Dacă asupra bunului supus restituirii au fost constituite drepturi
reale, dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător. Situația
altor acte juridice Art. 1.649. -
În afara actelor de dispoziție prevăzute la art. 1.648, toate celelalte
acte juridice făcute în favoarea unui terț de bună-credință sunt
opozabile adevăratului proprietar
sau celui care are dreptul la restituire. Contractele cu executare
succesivă, sub condiția respectării formalităților de publicitate
prevăzute de lege, vor continua să
producă efecte pe durata stipulată de părți, dar nu mai mult de un an de la data desființării titlului constituitorului.
TITLUL IX Diferite contracte speciale
CAPITOLUL I Contractul de vânzare
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale §1. Domeniul de aplicare Noțiune Art. 1.650. -
(1) Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după
caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în
schimbul unui preț pe care
cumpărătorul se obligă să îl plătească
(2) Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al
dreptului de proprietate sau orice alt drept. Aplicarea unor reguli de
la vânzare Art. 1.651. -
Dispozițiile prezentului capitol privind obligațiile vânzătorului se
aplică, în mod corespunzător, obligațiilor înstrăinătorului în cazul
oricărui alt contract având ca efect
transmiterea unui drept, dacă din reglementările aplicabile acelui
contract sau din cele referitoare la obligații în general nu rezultă
altfel. §2. Cine poate cumpăra sau
vinde Principiul capacității Art. 1.652. - Pot cumpăra sau vinde toți
cei cărora nu le este interzis prin lege. Incapacitatea de a cumpăra
drepturi litigioase Art. 1.653. -
(1) Sub sancțiunea nulității absolute, judecătorii, procurorii,
grefierii, executorii, avocații, notarii publici, consilierii juridici
și practicienii în insolvență nu pot cumpăra,
direct sau prin persoane interpuse, drepturi litigioase care sunt de
competența instanței judecătorești în a cărei circumscripție își
desfășoară activitatea
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):
a) cumpărarea drepturilor succesorale ori a cotelor-părți din dreptul
de proprietate de la comoștenitori sau coproprietari, după caz;
b) cumpărarea unui drept litigios în vederea îndestulării unei creanțe
care s-a născut înainte ca dreptul să fi devenit litigios;
c) cumpărarea care s-a făcut pentru apărarea drepturilor celui ce stăpânește bunul în legătură cu care există dreptul litigios
(3) Dreptul este litigios dacă există un proces început și neterminat
cu privire la existența sau întinderea sa. Alte incapacități de a
cumpăra Art. 1.654. -
(1) Sunt incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar și prin licitație publică:
a) mandatarii, pentru bunurile pe care sunt însărcinați să le vândă;
excepția prevăzută la art. 1.304 alin. (1) rămâne aplicabilă;
b) părinții, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, pentru bunurile persoanelor pe care le reprezintă;
c) funcționarii publici, judecătorii-sindici, practicienii în
insolvență, executorii, precum și alte asemenea persoane, care ar putea
influența condițiile vânzării făcute
prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează ori a căror administrare o supraveghează
(2) Încălcarea interdicțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se
sancționează cu nulitatea relativă, iar a celei prevăzute la lit. c) cu
nulitatea absolută. Incapacități de a
vinde Art. 1.655. -
(1) Persoanele prevăzute la art. 1.654 alin. (1) nu pot, de asemenea,
să vândă bunurile proprii pentru un preț care constă într-o sumă de bani
provenită din vânzarea
ori exploatarea bunului sau patrimoniului pe care îl administrează ori a cărui administrare o supraveghează, după caz
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și
contractelor în care, în schimbul unei prestații promise de persoanele
prevăzute la art. 1.654 alin. (1),
cealaltă parte se obligă să plătească o sumă de bani. Inadmisibilitatea
acțiunii în anulare Art. 1.656. - Cei cărora le este interzis să
cumpere ori să vândă nu pot să
ceară anularea vânzării nici în nume propriu, nici în numele persoanei
ocrotite. §3. Obiectul vânzării Bunurile ce pot fi vândute Art. 1.657. -
Orice bun poate fi vândut
în mod liber, dacă vânzarea nu este interzisă ori limitată prin lege
sau prin convenție ori testament. Vânzarea unui bun viitor Art. 1.658. -
(1) Dacă obiectul vânzării îl constituie un bun viitor, cumpărătorul
dobândește proprietatea în momentul în care bunul s-a realizat. În
privința construcțiilor, sunt
aplicabile dispozițiile corespunzătoare în materie de carte funciară
(2) În cazul vânzării unor bunuri dintr-un gen limitat care nu există
la data încheierii contractului, cumpărătorul dobândește proprietatea la
momentul individualizării
de către vânzător a bunurilor vândute. Atunci când bunul sau, după caz,
genul limitat nu se realizează, contractul nu produce niciun efect. Cu
toate acestea, dacă
nerealizarea este determinată de culpa vânzătorului, el este ținut să plătească daune-interese
(3) Când bunul se realizează numai parțial, cumpărătorul are alegerea
fie de a cere desființarea vânzării, fie de a pretinde reducerea
corespunzătoare a prețului.
Aceeași soluție se aplică și în cazul prevăzut la alin. (2) atunci când
genul limitat s-arealizat numai parțial și, din acest motiv, vânzătorul
nu poate individualiza întreaga
cantitate de bunuri prevăzută în contract. Dacă nerealizarea parțială a
bunului sau, după caz, a genului limitat a fost determinată de culpa
vânzătorului, acesta este
ținut să plătească daune-interese
(4) Atunci când cumpărătorul și-a asumat riscul nerealizării bunului
sau genului limitat, după caz, el rămâne obligat la plata prețului
(5) În sensul prezentului articol, bunul este considerat realizat la
data la care devine apt de a fi folosit potrivit destinației în vederea
căreia a fost încheiat contractul.
Vânzarea bunului pierit în întregime sau în parte Art. 1.659. - Dacă în
momentul vânzării unui bun individual determinat acesta pierise în
întregime, contractul nu
produce niciun efect. Dacă bunul pierise numai în parte, cumpărătorul
care nu cunoștea acest fapt în momentul vânzării poate cere fie anularea
vânzării, fie
reducerea corespunzătoare a prețului. Condiții ale prețului Art. 1.660. -
(1) Prețul constă într-o sumă de bani
(2) Acesta trebuie să fie serios și determinat sau cel puțin
determinabil. Prețul determinabil Art. 1.661. - Vânzarea făcută pe un
preț care nu a fost determinat în
contract este valabilă dacă părțile au convenit asupra unei modalități
prin care prețul poate fi determinat ulterior, dar nu mai târziu de data
plății și care nu necesită
un nou acord de voință al părților. Determinarea prețului de către un terț Art. 1.662. -
(1) Prețul poate fi determinat și de către una sau mai multe persoane desemnate potrivit acordului părților
(2) Atunci când persoanele astfel desemnate nu determină prețul în
termenul stabilit de părți sau, în lipsă, în termen de 6 luni de la
încheierea contractului, la cererea
părții interesate, președintele judecătoriei de la locul încheierii
contractului va desemna, de urgență, în camera de consiliu, prin
încheiere definitivă, un expert pentru
determinarea prețului. Remunerația expertului se plătește în cote egale de către părți
(3) Dacă prețul nu a fost determinat în termen de un an de la
încheierea contractului, vânzarea este nulă, afară de cazul în care
părțile au convenit un alt mod de
determinare a prețului. Determinarea prețului în funcție de greutatea
lucrului vândut Art. 1.663. - Când prețul se determină în funcție de
greutatea lucrului vândut, la
stabilirea cuantumului său nu se ține seama de greutatea ambalajului. Lipsa determinării exprese a prețului Art. 1.664. -
(1) Prețul vânzării este suficient determinat dacă poate fi stabilit potrivit împrejurărilor
(2) Când contractul are ca obiect bunuri pe care vânzătorul le vinde în
mod obișnuit, se prezumă că părțile au avut în vedere prețul practicat
în mod obișnuit de
vânzător
(3) În lipsă de stipulație contrară, vânzarea unor bunuri al căror preț
este stabilit pe piețe organizate este presupusă a se fi încheiat
pentru prețul mediu aplicat în ziua
încheierii contractului pe piața cea mai apropiată de locul încheierii
contractului. Dacă această zi a fost nelucrătoare, se ține seama de
ultima zi lucrătoare. Prețul
fictiv și prețul derizoriu Art. 1.665. -
(1) Vânzarea este anulabilă atunci când prețul este stabilit fără intenția de a fi plătit
(2) De asemenea, dacă prin lege nu se prevede altfel, vânzarea este
anulabilă când prețul este într-atât de disproporționat față de valoarea
bunului, încât este
evident că părțile nu au dorit să consimtă la o vânzare. Cheltuielile vânzării Art. 1.666. -
(1) În lipsă de stipulație contrară, cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare sunt în sarcina cumpărătorului
(2) Măsurarea, cântărirea și cheltuielile de predare a bunului sunt în
sarcina vânzătorului, iar cele de preluare și transport de la locul
executării sunt în sarcina
cumpărătorului, dacă nu s-a convenit altfel
(3) În absența unei clauze contrare, cheltuielile aferente
operațiunilor de plată a prețului sunt în sarcina cumpărătorului.
Cheltuielile predării Art. 1.667. - În lipsa
uzanțelor sau a unei stipulații contrare, dacă bunul trebuie
transportat dintr-un loc în altul, vânzătorul trebuie să se ocupe de
expediere pe cheltuiala cumpărătorului.
Vânzătorul este liberat când predă bunul transportatorului ori
expeditorului. Cheltuielile de transport sunt în sarcina cumpărătorului.
§4. Pactul de opțiune privind
contractul de vânzare și promisiunea de vânzare Pactul de opțiune privind contractul de vânzare Art. 1.668. -
(1) În cazul pactului de opțiune privind un contract de vânzare asupra
unui bun individual determinat, între data încheierii pactului și data
exercitării opțiunii sau,
după caz, aceea a expirării termenului de opțiune nu se poate dispune de bunul care constituie obiectul pactului
(2) Atunci când pactul are ca obiect drepturi tabulare, dreptul de opțiune se notează în cartea funciară
(3) Dreptul de opțiune se radiază din oficiu dacă până la expirarea
termenului de opțiune nu s-a înscris o declarație de exercitare a
opțiunii, însoțită de dovada
comunicării sale către cealaltă parte. Promisiunea de vânzare și promisiunea de cumpărare Art. 1.669. -
(1) Când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de
vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă
parte poate cere
pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract, dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite
(2) Dreptul la acțiune se prescrie în termen de 6 luni de la data la care contractul trebuia încheiat
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător în
cazul promisiunii unilaterale de vânzare sau de cumpărare, după caz
(4) În cazul promisiunii unilaterale de cumpărare a unui bun individual
determinat, dacă, mai înainte ca promisiunea să fi fost executată,
creditorul său înstrăinează
bunul ori constituie un drept real asupra acestuia, obligația
promitentului se consideră stinsă. Prețul promisiunii Art. 1.670. - În
lipsă de stipulație contrară, sumele
plătite în temeiul unei promisiuni de vânzare reprezintă un avans din prețul convenit. §5. Obligațiile vânzătorului
I. Dispoziții generale Interpretarea clauzelor vânzării Art. 1.671. -
Clauzele îndoielnice în contractul de vânzare se interpretează în
favoarea cumpărătorului, sub
rezerva regulilor aplicabile contractelor încheiate cu consumatorii și
contractelor de adeziune. Obligațiile principale ale vânzătorului Art.
1.672. - Vânzătorul are
următoarele obligații principale:
1. să transmită proprietatea bunului sau, după caz, dreptul vândut;
2. să predea bunul;
3. să îl garanteze pe cumpărător contra evicțiunii și viciilor bunului.
II. Transmiterea proprietății sau a dreptului vândut Obligația de a transmite dreptul vândut Art. 1.673. -
(1) Vânzătorul este obligat să transmită cumpărătorului proprietatea bunului vândut
(2) Odată cu proprietatea cumpărătorul dobândește toate drepturile și acțiunile accesorii ce au aparținut vânzătorului
(3) Dacă legea nu dispune altfel, dispozițiile referitoare la
transmiterea proprietății se aplică în mod corespunzător și atunci când
prin vânzare se transmite un alt
drept decât dreptul de proprietate. Transmiterea proprietății Art.
1.674. - Cu excepția cazurilor prevăzute de lege ori dacă din voința
părților nu rezultă contrariul,
proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul
încheierii contractului, chiar dacă bunul nu a fost predat ori prețul nu
a fost plătit încă.
Opozabilitatea vânzării Art. 1.675. - În cazurile anume prevăzute de
lege, vânzarea nu poate fi opusă terților decât după îndeplinirea
formalităților de publicitate
respective. Strămutarea proprietății imobilelor Art. 1.676. - În
materie de vânzare de imobile, strămutarea proprietății de la vânzător
la cumpărător este supusă
dispozițiilor de carte funciară. Radierea drepturilor stinse Art.
1.677. - Vânzătorul este obligat să radieze din cartea funciară, pe
cheltuiala sa, drepturile înscrise
asupra imobilului vândut, dacă acestea sunt stinse. Vânzarea bunurilor
de gen Art. 1.678. - Atunci când vânzarea are ca obiect bunuri de gen,
inclusiv bunuri dintr-un
gen limitat, proprietatea se transferă cumpărătorului la data
individualizării acestora prin predare, numărare, cântărire, măsurare
ori prin orice alt mod convenit sau
impus de natura bunului. Vânzarea în bloc a bunurilor Art. 1.679. -
Dacă însă mai multe bunuri sunt vândute în bloc și pentru un preț unic
și global, proprietatea se
strămută cumpărătorului îndată ce contractul s-aîncheiat, chiar dacă
bunurile nu au fost individualizate. Vânzarea după mostră sau model Art.
1.680. - La vânzarea
după mostră sau model, proprietatea se strămută la momentul predării bunului. Vânzarea pe încercate Art. 1.681. -
(1) Vânzarea este pe încercate atunci când se încheie sub condiția
suspensivă ca, în urma încercării, bunul să corespundă criteriilor
stabilite la încheierea contractului
ori, în lipsa acestora, destinației bunului, potrivit naturii sale
(2) Dacă durata încercării nu a fost convenită și din uzanțe nu rezultă
altfel, condiția se consideră îndeplinită în cazul în care cumpărătorul
nu a declarat că bunul este
nesatisfăcător în termen de 30 de zile de la predarea bunului
(3) În cazul în care prin contractul de vânzare părțile au prevăzut că
bunul vândut urmează să fie încercat, se prezumă că s-a încheiat o
vânzare pe încercate. Vânzarea
pe gustate Art. 1.682. -
(1) Vânzarea sub rezerva ca bunul să corespundă gusturilor
cumpărătorului se încheie numai dacă acesta a făcut cunoscut acordul său
în termenul convenit ori
statornicit prin uzanțe. În cazul în care un asemenea termen nu există, se aplică dispozițiile art. 1.681 alin. (2)
(2) Dacă bunul vândut se află la cumpărător, iar acesta nu se pronunță
în termenul prevăzut la alin. (1), vânzarea se consideră încheiată la
expirarea termenului.
Vânzarea bunului altuia Art. 1.683. -
(1) Dacă, la data încheierii contractului asupra unui bun individual
determinat, acesta se află în proprietatea unui terț, contractul este
valabil, iar vânzătorul este
obligat să asigure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul său către cumpărător
(2) Obligația vânzătorului se consideră ca fiind executată fie prin
dobândirea de către acesta a bunului, fie prin ratificarea vânzării de
către proprietar, fie prin orice alt
mijloc, direct ori indirect, care procură cumpărătorului proprietatea asupra bunului
(3) Dacă din lege sau din voința părților nu rezultă contrariul,
proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul dobândirii
bunului de către vânzător
sau al ratificării contractului de vânzare de către proprietar
(4) În cazul în care vânzătorul nu asigură transmiterea dreptului de
proprietate către cumpărător, acesta din urmă poate cere rezoluțiunea
contractului, restituirea
prețului, precum și, dacă este cazul, daune-interese
(5) Atunci când un coproprietar a vândut bunul proprietate comună și
ulterior nu asigură transmiterea proprietății întregului bun către
cumpărător, acesta din urmă
poate cere, pe lângă daune-interese, la alegerea sa, fie reducerea
prețului proporțional cu cota-parte pe care nu a dobândit-o, fie
rezoluțiunea contractului în cazul în
care nu ar fi cumpărat dacă ar fi știut că nu va dobândi proprietatea întregului bun
(6) În cazurile prevăzute la alin. (4) și (5), întinderea
daunelor-interese se stabilește, în mod corespunzător, potrivit art.
1.702 și 1.703. Cu toate acestea, cumpărătorul
care la data încheierii contractului cunoștea că bunul nu aparținea în
întregime vânzătorului nu poate să solicite rambursarea cheltuielilor
referitoare la lucrările
autonome sau voluptuare. Rezerva proprietății Art. 1.684. - Stipulația
prin care vânzătorul își rezervă proprietatea bunului până la plata
integrală a prețului este
valabilă chiar dacă bunul a fost predat. Această stipulație nu poate fi
însă opusă terților decât după îndeplinirea formalităților de
publicitate cerute de lege, după
natura bunului.
III. Predarea bunului Noțiune Art. 1.685. - Predarea se face prin
punerea bunului vândut la dispoziția cumpărătorului, împreună cu tot
ceea ce este necesar, după
împrejurări, pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei. Întinderea obligației de predare Art. 1.686. -
(1) Obligația de a preda bunul se întinde și la accesoriile sale, precum și la tot ce este destinat folosinței sale perpetue
(2) Vânzătorul este, de asemenea, obligat să predea titlurile și documentele privitoare la proprietatea sau folosința bunului
(3) În cazul bunurilor de gen, vânzătorul nu este liberat de obligația
de predare chiar dacă lotul din care făceau parte bunurile respective a
pierit în totalitate, afară
numai dacă lotul era anume prevăzut în convenție. Predarea bunului
imobil Art. 1.687. - Predarea imobilului se face prin punerea acestuia
la dispoziția
cumpărătorului, liber de orice bunuri ale vânzătorului. Predarea
bunului mobil Art. 1.688. - Predarea bunului mobil se poate face fie
prin remiterea materială, fie prin
remiterea titlului reprezentativ ori a unui alt document sau lucru care
îi permite cumpărătorului preluarea în orice moment. Locul predării
Art. 1.689. - Predarea
trebuie să se facă la locul unde bunul se afla în momentul încheierii
contractului, dacă nu rezultă altfel din convenția părților ori, în
lipsa acesteia, din uzanțe. Starea
bunului vândut Art. 1.690. -
(1) Bunul trebuie să fie predat în starea în care se afla în momentul încheierii contractului
(2) Cumpărătorul are obligația ca imediat după preluare să verifice starea bunului potrivit uzanțelor
(3) Dacă în urma verificării se constată existența unor vicii aparente,
cumpărătorul trebuie să îl informeze pe vânzător despre acestea fără
întârziere. În lipsa
informării, se consideră că vânzătorul și-a executat obligația prevăzută la alin. (1)
(4) Cu toate acestea, în privința viciilor ascunse, dispozițiile art.
1.707-1.714 rămân aplicabile. Dezacordul asupra calității Art. 1.691. -
(1) În cazul în care cumpărătorul contestă calitatea sau starea bunului
pe care vânzătorul i l-a pus la dispoziție, președintele judecătoriei
de la locul prevăzut pentru
executarea obligației de predare, la cererea oricăreia dintre părți, va desemna de îndată un expert în vederea constatării
(2) Prin aceeași hotărâre se poate dispune sechestrarea sau depozitarea bunului
(3) Dacă păstrarea bunului ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona
cheltuieli însemnate, se va putea dispune chiar vânzarea pe cheltuiala
proprietarului, în
condițiile stabilite de instanță
(4) Hotărârea de vânzare va trebui comunicată înainte de punerea ei în
executare celeilalte părți sau reprezentantului său, dacă unul dintre
aceștia se află întrolocalitate
situată în circumscripția judecătoriei care a pronunțat hotărârea.
Încazcontrar, hotărârea va fi comunicată în termen de 3 zile de la
executarea ei. Fructele
bunului vândut Art. 1.692. - Dacă nu s-a convenit altfel, fructele
bunului vândut se cuvin cumpărătorului din ziua dobândirii proprietății.
Momentul predării Art.
1.693. - În lipsa unui termen, cumpărătorul poate cere predarea bunului
de îndată ce prețul este plătit. Dacă însă, ca urmare a unor
împrejurări cunoscute
cumpărătorului la momentul vânzării, predarea bunului nu se poate face
decât după trecerea unui termen, părțile sunt prezumate că au convenit
ca predarea să aibă
loc la expirarea acelui termen. Refuzul de a preda bunul Art. 1.694. -
(1) Dacă obligația de plată a prețului este afectată de un termen și,
după vânzare, cumpărătorul a devenit insolvabil ori garanțiile acordate
vânzătorului s-au
diminuat, vânzătorul poate suspenda executarea obligației de predare
cât timp cumpărătorul nu acordă garanții îndestulătoare că va plăti
prețul la termenul stabilit
(2) Dacă însă, la data încheierii contractului, vânzătorul cunoștea
insolvabilitatea cumpărătorului, atunci acesta din urmă păstrează
beneficiul termenului, dacă starea
sa de insolvabilitate nu s-a agravat în mod substanțial.
IV. Garanția contra evicțiunii Condițiile garanției contra evicțiunii Art. 1.695. -
(1) Vânzătorul este de drept obligat să îl garanteze pe cumpărător
împotriva evicțiunii care l-ar împiedica total sau parțial în stăpânirea
netulburată a bunului vândut
(2) Garanția este datorată împotriva evicțiunii ce rezultă din
pretențiile unui terț numai dacă acestea sunt întemeiate pe un drept
născut anterior datei vânzării și care
nu a fost adus la cunoștința cumpărătorului până la acea dată
(3) De asemenea, garanția este datorată împotriva evicțiunii ce provine
din fapte imputabile vânzătorului, chiar dacă acestea s-au ivit
ulterior vânzării. Excepția de
garanție Art. 1.696. - Acela care este obligat să garanteze contra
evicțiunii nu poate să evingă. Indivizibilitatea obligației de garanție
Art. 1.697. - Obligația de garanție
contra evicțiunii este indivizibilă între debitori. Modificarea sau înlăturarea convențională a garanției Art. 1.698. -
(1) Părțile pot conveni să extindă sau să restrângă obligația de
garanție. Acestea pot chiar conveni să îl exonereze pe vânzător de orice
garanție contra evicțiunii
(2) Stipulația prin care obligația de garanție a vânzătorului este
restrânsă sau înlăturată nu îl exonerează pe acesta de obligația de a
restitui prețul, cu excepția cazului
în care cumpărătorul și-a asumat riscul producerii evicțiunii. Limitele
clauzei de nerăspundere pentru evicțiune Art. 1.699. - Chiar dacă s-a
convenit că vânzătorul nu
va datora nicio garanție, el răspunde totuși de evicțiunea cauzată
ulterior vânzării prin faptul său personal ori de cea provenită din
cauze pe care, cunoscându-le în
momentul vânzării, le-a ascuns cumpărătorului. Orice stipulație
contrară este considerată nescrisă. Rezoluțiunea contractului Art.
1.700. -
(1) Cumpărătorul poate cere rezoluțiunea vânzării dacă a fost evins de
întregul bun sau de o parte a acestuia îndeajuns de însemnată încât,
dacă ar fi cunoscut
evicțiunea, el nu ar mai fi încheiat contractul
(2) Odată cu rezoluțiunea, cumpărătorul poate cere restituirea prețului
și repararea prejudiciului suferit. Restituirea prețului Art. 1.701. -
(1) Vânzătorul este ținut să înapoieze prețul în întregime chiar dacă,
la data evicțiunii, valoarea bunului vândut a scăzut sau dacă bunul a
suferit deteriorări
însemnate, fie din neglijența cumpărătorului, fie prin forță majoră
(2) Dacă însă cumpărătorul a obținut un beneficiu în urma
deteriorărilor cauzate bunului, vânzătorul are dreptul să scadă din preț
o sumă corespunzătoare acestui
beneficiu
(3) Dacă lucrul vândut are, la data evicțiunii, o valoare mai mare, din
orice cauză, vânzătorul este dator să plătească cumpărătorului, pe
lângă prețul vânzării, sporul
de valoare acumulat până la data evicțiunii. Întinderea daunelor-interese Art. 1.702. -
(1) Daunele-interese datorate de vânzător cuprind:
a) valoarea fructelor pe care cumpărătorul a fost obligat să le restituie celui care l-a evins;
b) cheltuielile de judecată efectuate de cumpărător în procesul cu cel
ce l-a evins, precum și în procesul de chemare în garanție a
vânzătorului;
c) cheltuielile încheierii și executării contractului de către cumpărător;
d) pierderile suferite și câștigurile nerealizate de către cumpărător din cauza evicțiunii
(2) De asemenea, vânzătorul este ținut să ramburseze cumpărătorului sau
să facă să i se ramburseze de către acela care evinge toate
cheltuielile pentru lucrările
efectuate în legătură cu bunul vândut, fie că lucrările sunt autonome,
fie că sunt adăugate, dar, în acest din urmă caz, numai dacă sunt
necesare sau utile
(3) Dacă vânzătorul a cunoscut cauza evicțiunii la data încheierii
contractului, el este dator să ramburseze cumpărătorului și cheltuielile
făcute pentru efectuarea și,
după caz, ridicarea lucrărilor voluptuare. Efectele evicțiunii parțiale
Art. 1.703. - În cazul în care evicțiunea parțială nu atrage
rezoluțiunea contractului, vânzătorul
trebuie să restituie cumpărătorului o parte din preț proporțională cu
valoarea părții de care a fost evins și, dacă este cazul, să plătească
daune-interese. Pentru
stabilirea întinderii daunelor-interese, se aplică în mod corespunzător
prevederile art. 1.702. Înlăturarea evicțiunii de către cumpărător Art.
1.704. - Atunci când
cumpărătorul a păstrat bunul cumpărat plătind terțului evingător o sumă
de bani sau dându-i un alt bun, vânzătorul este liberat de urmările
garanției, în primul caz
prin rambursarea către cumpărător a sumei plătite cu dobânda legală
calculată de la data plății, iar în al doilea caz prin plata valorii
bunului dat, precum și, în ambele
cazuri, a tuturor cheltuielilor aferente. Chemarea în judecată a vânzătorului Art. 1.705. -
(1) Cumpărătorul chemat în judecată de un terț care pretinde că are
drepturi asupra lucrului vândut trebuie să îl cheme în cauză pe
vânzător. În cazul în care nu a
făcut-o, fiind condamnat printr-o hotărâre intrată în puterea lucrului
judecat, pierde dreptul de garanție dacă vânzătorul dovedește că existau
motive suficiente
pentru a se respinge cererea
(2) Cumpărătorul care, fără a exista o hotărâre judecătorească, a
recunoscut dreptul terțului pierde dreptul de garanție, afară de cazul
în care dovedește că nu
existau motive suficiente pentru a împiedica evicțiunea. Beneficiarii
garanției Art. 1.706. - Vânzătorul este obligat să garanteze contra
evicțiunii față de orice
dobânditor subsecvent al bunului, fără a deosebi după cum dobândirea este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit.
V. Garanția contra viciilor bunului vândut Condiții Art. 1.707. -
(1) Vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse
care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau
care îi micșorează în
asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi
cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic
(2) Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi
descoperit, fără asistență de specialitate, de către un cumpărător
prudent și diligent
(3) Garanția este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului
(4) Vânzătorul nu datorează garanție contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoștea la încheierea contractului
(5) În vânzările silite nu se datorează garanție contra viciilor
ascunse. Modificarea sau înlăturarea convențională a garanției Art.
1.708. -
(1) Dacă părțile nu au convenit altfel, vânzătorul este obligat să
garanteze contra viciilor ascunse, chiar și atunci când nu le-a cunoscut
(2) Clauza care înlătură sau limitează răspunderea pentru vicii este
nulă în privința viciilor pe care vânzătorul le-a cunoscut ori trebuia
să le cunoască la data încheierii
contractului. Denunțarea viciilor Art. 1.709. -
(1) Cumpărătorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este
obligat să le aducă la cunoștința vânzătorului într-un termen rezonabil,
stabilit potrivit cu
împrejurările, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere măsura prevăzută la art. 1.710 alin. (1) lit. d)
(2) În cazul în care cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut
este mobil corporal, termenul prevăzut la alin. (1) este de două zile
lucrătoare
(3) Atunci când viciul apare în mod gradual, termenele prevăzute la
alin. (1) încep să curgă din ziua în care cumpărătorul își dă seama de
gravitatea și întinderea
viciului
(4) Vânzătorul care a tăinuit viciul nu poate invoca prevederile prezentului articol. Efectele garanției Art. 1.710. -
(1) În temeiul obligației vânzătorului de garanție contra viciilor, cumpărătorul poate obține, după caz:
a) înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia;
b) înlocuirea bunului vândut cu un bun de același fel, însă lipsit de vicii;
c) reducerea corespunzătoare a prețului;
d) rezoluțiunea vânzării
(2) La cererea vânzătorului, instanța, ținând seama de gravitatea
viciilor și de scopul pentru care contractul a fost încheiat, precum și
de alte împrejurări, poate
dispune o altă măsură prevăzută la alin. (1) decât cea solicitată de
cumpărător. Viciile care nu afectează toate bunurile vândute Art. 1.711.
-
(1) Dacă numai unele dintre bunurile vândute sunt afectate de vicii și
acestea pot fi separate de celelalte fără pagubă pentru cumpărător, iar
instanța dispune
rezoluțiunea în condițiile art. 1.710, contractul se desființează numai în parte
(2) Rezoluțiunea contractului, în ceea ce privește bunul principal,
atrage rezoluțiunea lui și în privința bunului accesoriu. Întinderea
garanției Art. 1.712. -
(1) În situația în care la data încheierii contractului vânzătorul
cunoștea viciile bunului vândut, pe lângă una dintre măsurile prevăzute
la art. 1.710, vânzătorul este
obligat la plata de daune-interese, pentru repararea întregului prejudiciu cauzat, dacă este cazul
(2) Atunci când vânzătorul nu cunoștea viciile bunului vândut și s-a
dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 1.710 alin. (1) lit. c) și
d), el este obligat să restituie
cumpărătorului doar prețul și cheltuielile făcute cu prilejul vânzării,
în tot sau în parte, după caz. Pierderea sau deteriorarea bunului Art.
1.713. - Pierderea sau
deteriorarea bunului, chiar prin forță majoră, nu îl împiedică pe
cumpărător să obțină aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1.710 alin.
(1). Garanția pentru lipsa
calităților convenite Art. 1.714. - Dispozițiile privitoare la garanția
contra viciilor ascunse se aplică și atunci când bunul vândut nu
corespunde calităților convenite de
către părți. Garanția în cazul vânzării după mostră sau model Art.
1.715. - În cazul vânzării după mostră sau model, vânzătorul garantează
că bunul are calitățile
mostrei sau modelului.
VI. Garanția pentru buna funcționare Condițiile garanției pentru buna funcționare Art. 1.716. -
(1) În afară de garanția contra viciilor ascunse, vânzătorul care a
garantat pentru un timp determinat buna funcționare a bunului vândut
este obligat, în cazul oricărei
defecțiuni ivite înăuntrul termenului de garanție, să repare bunul pe cheltuiala sa
(2) Dacă reparația este imposibilă sau dacă durata acesteia depășește
timpul stabilit prin contract sau prin legea specială, vânzătorul este
obligat să înlocuiască bunul
vândut. În lipsa unui termen prevăzut în contract sau în legea
specială, durata maximă a reparației este de 15 zile de la data când
cumpărătorul a solicitat repararea
bunului
(3) Dacă vânzătorul nu înlocuiește bunul într-un termen rezonabil,
potrivit cu împrejurările, el este obligat, la cererea cumpărătorului,
să îi restituie prețul primit în
schimbul înapoierii bunului. Defecțiunea imputabilă cumpărătorului Art.
1.717. - Garanția nu va fi datorată dacă vânzătorul dovedește că
defecțiunea s-a produs din
pricina modului nepotrivit în care cumpărătorul a folosit sau a păstrat
bunul. Comportamentul cumpărătorului se apreciază și luându-se în
considerare instrucțiunile
scrise care i-au fost comunicate de către vânzător. Comunicarea defecțiunii Art. 1.718. -
(1) Sub sancțiunea decăderii din dreptul de garanție, cumpărătorul
trebuie să comunice defecțiunea înainte de împlinirea termenului de
garanție. Dacă această
comunicare nu a putut fi făcută în termenul de garanție, din motive
obiective, cumpărătorul are obligația să comunice defecțiunea într-un
termen rezonabil de la
data expirării termenului de garanție
(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și în
cazul în care vânzătorul a garantat că bunul vândut va păstra un timp
determinat anumite calități.
§6. Obligațiile cumpărătorului Plata prețului și primirea bunului Art.
1.719. - Cumpărătorul are următoarele obligații principale:
a) să preia bunul vândut;
b) să plătească prețul vânzării. Locul și data plății prețului Art. 1.720. -
(1) În lipsa unei stipulații contrare, cumpărătorul trebuie să
plătească prețul la locul în care bunul se afla în momentul încheierii
contractului și de îndată ce
proprietatea este transmisă
(2) Dacă la data încheierii contractului bunurile se află în tranzit,
în lipsa unei stipulații contrare, plata prețului se face la locul care
rezultă din uzanțe sau, în lipsa
acestora, la locul destinației. Dobânzi asupra prețului Art. 1.721. -
În cazul în care nu s-a convenit altfel, cumpărătorul este ținut să
plătească dobânzi asupra prețului
din ziua dobândirii proprietății, dacă bunul produce fructe civile sau
naturale, ori din ziua predării, dacă bunul nu produce fructe, însă îi
procură alte foloase.
Suspendarea plății prețului Art. 1.722. -
(1) Cumpărătorul care află de existența unei cauze de evicțiune este
îndreptățit să suspende plata prețului până la încetarea tulburării sau
până când vânzătorul oferă
o garanție corespunzătoare
(2) Cumpărătorul nu poate suspenda plata prețului dacă a cunoscut
pericolul evicțiunii în momentul încheierii contractului sau dacă în
contract s-a prevăzut că plata
se va face chiar în caz de tulburare. Garantarea creanței prețului Art.
1.723. - Pentru garantarea obligației de plată a prețului, în cazurile
prevăzute de lege vânzătorul
beneficiază de un privilegiu sau, după caz, de o ipotecă legală asupra
bunului vândut. Sancțiunea neplății prețului Art. 1.724. - Când
cumpărătorul nu a plătit,
vânzătorul este îndreptățit să obțină fie executarea silită a
obligației de plată, fie rezoluțiunea vânzării, precum și, în ambele
situații, daune-interese, dacă este cazul.
Punerea de drept în întârziere Art. 1.725. -
(1) În cazul vânzării bunurilor mobile, cumpărătorul este de drept în
întârziere cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale dacă, la
scadență, nici nu a plătit prețul și nici
nu a preluat bunul
(2) În cazul bunurilor mobile supuse deteriorării rapide sau deselor
schimbări de valoare, cumpărătorul este de drept în întârziere în
privința preluării lor, atunci când
nu le-a preluat în termenul convenit, chiar dacă prețul a fost plătit,
sau atunci când a solicitat predarea, fără să fi plătit prețul.
Executarea directă Art. 1.726. -
(1) Când cumpărătorul unui bun mobil nu își îndeplinește obligația
depreluare sau de plată, vânzătorul are facultatea de a depune lucrul
vândut într-undepozit, la
dispoziția și pe cheltuiala cumpărătorului, sau de a-l vinde
(2) Vânzarea se va face prin licitație publică sau chiar pe prețul
curent, dacă lucrul are un preț la bursă sau în târg ori stabilit de
lege, de către o persoană autorizată
de lege pentru asemenea acte și cu dreptul pentru vânzător la plata
diferenței dintre prețul convenit la prima vânzare și cel efectiv
obținut, precum și la dauneinterese
(3) Dacă vânzarea are ca obiect bunuri fungibile supuse unui preț
curent în sensul alin. (2), iar contractul nu a fost executat din culpa
vânzătorului, cumpărătorul are
dreptul de a cumpăra bunuri de același gen pe cheltuiala vânzătorului, prin intermediul unei persoane autorizate
(4) Cumpărătorul are dreptul de a pretinde diferența dintre suma ce
reprezintă cheltuielile achiziționării bunurilor și prețul convenit cu
vânzătorul, precum și la
daune-interese, dacă este cazul
(5) Partea care va exercita dreptul prevăzut de prezentul articol are
obligația de a încunoștința de îndată cealaltă parte despre aceasta.
Restituirea bunului mobil Art.
1.727. -
(1) Atunci când vânzarea s-a făcut fără termen de plată, iar
cumpărătorul nu a plătit prețul, vânzătorul poate ca, în cel mult 15
zile de la data predării, să declare
rezoluțiunea fără punere în întârziere și să ceară restituirea bunului
mobil vândut, cât timp bunul este încă în posesia cumpărătorului și nu a
suferit transformări
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă acțiunea în restituire nu a
fost introdusă în condițiile stabilite de acesta, vânzătorul nu mai
poate opune celorlalți creditori ai
cumpărătorului efectele rezoluțiunii ulterioare a contractului pentru
neplata prețului. Dispozițiile art. 1.648 sau ale art. 1.649, după caz,
rămân aplicabile. Punerea de
drept în întârziere Art. 1.728. - Atunci când vânzarea are ca obiect un
bun imobil și s-a stipulat că în cazul în care nu se plătește prețul la
termenul convenit
cumpărătorul este de drept în întârziere, acesta din urmă poate să
plătească și după expirarea termenului cât timp nu a primit declarația
de rezoluțiune din partea
vânzătorului. Efectele rezoluțiunii față de terți Art. 1.729. -
Rezoluțiunea vânzării unui imobil are efecte față de terți în condițiile
stabilite la art. 909 și 910. §7. Dreptul
de preempțiune Noțiune și domeniu Art. 1.730. -
(1) În condițiile stabilite prin lege sau contract, titularul dreptului
de preempțiune, numit preemptor, poate să cumpere cu prioritate un bun
(2) Dispozițiile prezentului cod privitoare la dreptul de preempțiune
sunt aplicabile numai dacă prin lege sau contract nu se stabilește
altfel
(3) Titularul dreptului de preempțiune care a respins o ofertă de
vânzare nu își mai poate exercita acest drept cu privire la contractul
ce i-a fost propus. Oferta se
consideră respinsă dacă nu a fost acceptată în termen de cel mult 10
zile, în cazul vânzării de bunuri mobile, sau de cel mult 30 de zile, în
cazul vânzării de bunuri
imobile. În ambele cazuri, termenul curge de la comunicarea ofertei
către preemptor. Vânzarea către un terț a bunurilor supuse preempțiunii
Art. 1.731. - Vânzarea
bunului cu privire la care există un drept de preempțiune legal sau
convențional se poate face către un terț numai sub condiția suspensivă a
neexercitării dreptului de
preempțiune de către preemptor. Condițiile exercitării dreptului de preempțiune Art. 1.732. -
(1) Vânzătorul este obligat să notifice de îndată preemptorului
cuprinsul contractului încheiat cu un terț. Notificarea poate fi făcută
și de acesta din urmă
(2) Această notificare va cuprinde numele și prenumele vânzătorului,
descrierea bunului, sarcinile care îl grevează, termenii și condițiile
vânzării, precum și locul unde
este situat bunul
(3) Preemptorul își poate exercita dreptul prin comunicarea către
vânzător a acordului său de a încheia contractul de vânzare, însoțită de
consemnarea prețului la
dispoziția vânzătorului
(4) Dreptul de preempțiune se exercită, în cazul vânzării de bunuri
mobile, în termen de cel mult 10 zile, iar în cazul vânzării de bunuri
imobile, în termen de cel mult
30 de zile. În ambele cazuri, termenul curge de la comunicarea către
preemptor a notificării prevăzute la alin. (1). Efectele exercitării
preempțiunii Art. 1.733. -
(1) Prin exercitarea preempțiunii, contractul de vânzare se consideră
încheiat între preemptor și vânzător în condițiile cuprinse în
contractul încheiat cu terțul, iar
acest din urmă contract se desființează retroactiv. Cu toate acestea,
vânzătorul răspunde față de terțul de bună-credință pentru evicțiunea ce
rezultă din exercitarea
preempțiunii
(2) Clauzele contractului încheiat cu terțul având drept scop să
împiedice exercitarea dreptului de preempțiune nu produc efecte față de
preemptor. Concursul dintre
preemptori Art. 1.734. -
(1) În cazul în care mai mulți titulari și-au exercitat preempțiunea
asupra aceluiași bun, contractul de vânzare se consideră încheiat:
a) cu titularul dreptului legal de preempțiune, atunci când se află în
concurs cu titulari ai unor drepturi convenționale de preempțiune;
b) cu titularul dreptului legal de preempțiune ales de vânzător, când
se află în concurs cu alți titulari ai unor drepturi legale de
preempțiune;
c) dacă bunul este imobil, cu titularul dreptului convențional de
preempțiune care a fost mai întâi înscris în cartea funciară, atunci
când acesta se află în concurs cu
alți titulari ai unor drepturi convenționale de preempțiune;
d) dacă bunul este mobil, cu titularul dreptului convențional de
preempțiune având data certă cea mai veche, atunci când acesta se află
în concurs cu alți titulari ai
unor drepturi convenționale de preempțiune
(2) Orice clauză care contravine prevederilor alin. (1) este considerată nescrisă. Pluralitate de bunuri vândute Art. 1.735. -
(1) Atunci când preempțiunea se exercită în privința unui bun cumpărat
de terț împreună cu alte bunuri pentru un singur preț, vânzătorul poate
pretinde de la
preemptor numai o parte proporțională din acest preț
(2) În cazul în care s-au vândut și alte bunuri decât acela supus
preempțiunii, dar care nu puteau fi despărțite de acesta fără să îl fi
păgubit pe vânzător, exercitarea
dreptului de preempțiune nu se poate face decât dacă preemptorul
consemnează prețul stabilit pentru toate bunurile vândute. Scadența
obligației de plată a prețului
Art. 1.736. - Atunci când în contractul încheiat cu terțul s-au acordat
termene de plată a prețului, preemptorul nu se poate prevala de aceste
termene. Notarea
dreptului de preempțiune asupra unui imobil Art. 1.737. -
(1) Dreptul convențional de preempțiune în legătură cu un imobil se notează în cartea funciară
(2) Dacă o asemenea notare a fost făcută, acordul preemptorului nu este
necesar pentru ca acela care a cumpărat sub condiție suspensivă să își
poată înscrie dreptul
în cartea funciară, în temeiul contractului de vânzare încheiat cu
proprietarul. Înscrierea se face sub condiția suspensivă ca, în termen
de 30 de zile de la comunicarea
încheierii prin care s-a dispus înscrierea, preemptorul să nu notifice
biroului de carte funciară dovada consemnării prețului la dispoziția
vânzătorului
(3) Notificarea făcută în termen biroului de carte funciară înlocuiește
comunicarea prevăzută la art. 1.732 alin. (3) și are aceleași efecte.
În temeiul acestei notificări,
preemptorul poate cere radierea din cartea funciară a dreptului terțului și înscrierea dreptului său
(4) Dacă preemptorul nu a făcut notificarea în termen, dreptul de
preempțiune se stinge și se radiază din oficiu din cartea funciară.
Exercitarea dreptului de
preempțiune în cadrul executării silite Art. 1.738. - În cazul în care
bunul face obiectul urmăririi silite sau este scos la vânzare silită cu
autorizarea judecătorului-sindic,
dreptul de preempțiune se exercită în condițiile prevăzute de Codul de
procedură civilă. Caractere ale dreptului de preempțiune Art. 1.739. -
Dreptul de preempțiune
este indivizibil și nu se poate ceda. Stingerea dreptului convențional
de preempțiune Art. 1.740. - Dreptul convențional de preempțiune se
stinge prin moartea
preemptorului, cu excepția situației în care a fost constituit pe un
anume termen. În acest din urmă caz, termenul se reduce la 5 ani de la
data constituirii, dacă a fost
stipulat un termen mai lung. SECȚIUNEA a 2-a Vânzarea bunurilor imobile
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor Vânzarea imobilelor
fără indicarea
suprafeței Art. 1.741. - Atunci când se vinde un imobil determinat,
fără indicarea suprafeței, pentru un preț total, nici cumpărătorul și
nici vânzătorul nu pot cere
rezoluțiunea ori modificarea prețului pe motiv că suprafața este mai
mică ori mai mare decât au crezut. Vânzarea unei suprafețe dintr-un
teren mai mare Art. 1.742. -
Atunci când se vinde, cu un anumit preț pe unitatea de măsură, o
anumită suprafață dintr-un teren mai mare, a cărei întindere sau
amplasare nu este determinată,
cumpărătorul poate cere strămutarea proprietății numai după măsurarea
și delimitarea suprafeței vândute. Vânzarea unui imobil determinat cu
indicarea suprafeței
Art. 1.743. -
(1) Dacă, în vânzarea unui imobil cu indicarea suprafeței și a prețului
pe unitatea de măsură, suprafața reală este mai mică decât cea indicată
în contract,
cumpărătorul poate cere vânzătorului să îi dea suprafața convenită.
Atunci când cumpărătorul nu cere sau vânzătorul nu poate să transmită
această suprafață,
cumpărătorul poate obține fie reducerea corespunzătoare a prețului, fie
rezoluțiunea contractului dacă, din cauza diferenței de suprafață,
bunul nu mai poate fi
folosit în scopul pentru care a fost cumpărat
(2) Dacă însă suprafața reală se dovedește a fi mai mare decât cea
stipulată, iar excedentul depășește a douăzecea parte din suprafața
convenită, cumpărătorul va
plăti suplimentul de preț corespunzător sau va putea obține
rezoluțiunea contractului. Atunci când însă excedentul nu depășește a
douăzecea parte din suprafața
convenită, cumpărătorul nu poate obține rezoluțiunea, dar nici nu este
dator să plătească prețul excedentului. Termenul de exercitare a
acțiunii estimatorii sau în
rezoluțiune Art. 1.744. - Acțiunea vânzătorului pentru suplimentul de
preț și aceea a cumpărătorului pentru reducerea prețului sau pentru
rezoluțiunea contractului
trebuie să fie intentate, sub sancțiunea decăderii din drept, în termen
de un an de la încheierea contractului, afară de cazul în care părțile
au fixat o dată pentru
măsurarea imobilului, caz în care termenul de un an curge de la acea
dată. Vânzarea a două fonduri cu precizarea întinderii fiecăruia Art.
1.745. - Când prin același
contract s-au vândut două fonduri cu precizarea întinderii fiecăruia și
pentru un singur preț, dacă întinderea unuia este mai mare, iar a
celuilalt mai mică, se va face
compensația între valoarea surplusului și valoarea lipsei, iar
acțiunea, fie pentru suplimentul de preț, fie pentru scăderea sa, nu
poate fi introdusă decât potrivit
regulilor prevăzute la art. 1.743 și 1.744. Rezoluțiunea contractului
este supusă în acest caz dreptului comun. §2. Vânzarea terenurilor
forestiere Vânzarea terenurilor
forestiere Art. 1.746. - Terenurile din fondul forestier aflate în
proprietate privată se pot vinde cu respectarea, în ordine, a dreptului
de preempțiune al
coproprietarilor sau vecinilor. SECȚIUNEA a 3-a Vânzarea moștenirii Noțiune și formă Art. 1.747. -
(1) În sensul prezentei secțiuni, prin moștenire se înțelege dreptul de a culege o moștenire deschisă sau o cotă din aceasta
(2) Sub sancțiunea nulității absolute a contractului, vânzarea unei
moșteniri se încheie în formă autentică. Garanția Art. 1.748. - Dacă nu
specifică bunurile asupra
cărora se întind drepturile sale, vânzătorul unei moșteniri garantează
numai calitatea sa de moștenitor, afară de cazul când părțile au
înlăturat expres și această
garanție. Obligațiile vânzătorului Art. 1.749. - Dacă nu s-a convenit
altfel, vânzătorul este obligat să remită cumpărătorului toate fructele
pe care le-a cules și toate
plățile primite pentru creanțele moștenirii până la momentul încheierii
contractului, prețul bunurilor vândute din moștenire și orice bun care
înlocuiește un bun al
moștenirii. Obligațiile cumpărătorului Art. 1.750. - Dacă nu s-a
convenit altfel, cumpărătorul este ținut să ramburseze vânzătorului
sumele plătite de acesta din urmă
pentru datoriile și sarcinile moștenirii, precum și sumele pe care
moștenirea i le datorează acestuia din urmă. Răspunderea pentru
datoriile moștenirii Art. 1.751. -
Vânzătorul rămâne răspunzător pentru datoriile moștenirii vândute. Bunurile de familie Art. 1.752. -
(1) Înscrisurile sau portretele de familie, decorațiile sau alte
asemenea bunuri, care nu au valoare patrimonială însemnată, dar care au
pentru vânzător o valoare
afectivă, se prezumă a nu fi cuprinse în moștenirea vândută
(2) Dacă aceste bunuri au valoare patrimonială însemnată, vânzătorul
care nu și le-a rezervat expres datorează cumpărătorului prețul lor la
data vânzării. Formalități
de publicitate Art. 1.753. -
(1) Cumpărătorul unei moșteniri nu dobândește drepturile reale asupra
imobilelor cuprinse în moștenire decât potrivit regulilor privitoare la
cartea funciară
(2) El nu poate opune terțelor persoane dobândirea altor drepturi
cuprinse în moștenire decât dacă a îndeplinit formalitățile cerute de
lege pentru a face opozabilă
dobândirea fiecăruia dintre aceste drepturi. Alte forme de înstrăinare a
moștenirii Art. 1.754. - Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică și
altor forme de înstrăinare, fie
cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, a unei moșteniri. În privința
înstrăinărilor cu titlu gratuit se aplică în mod corespunzător și
dispozițiile privitoare la donații.
SECȚIUNEA a 4-a Alte varietăți de vânzare §1. Vânzarea cu plata
prețului în rate și rezerva proprietății Rezerva proprietății și
riscurile Art. 1.755. - Atunci când, într-o
vânzare cu plata prețului în rate, obligația de plată este garantată cu
rezerva dreptului de proprietate, cumpărătorul dobândește dreptul de
proprietate la data
achitării ultimei rate din preț; riscul bunului este însă transferat
cumpărătorului de la momentul predării acestuia. Neplata unei singure
rate din preț Art. 1.756. - În
lipsa unei înțelegeri contrare, neplata unei singure rate, care nu este
mai mare de o optime din preț, nu dă dreptul la rezoluțiunea
contractului, iar cumpărătorul
păstrează beneficiul termenului pentru ratele succesive. Rezoluțiunea contractului Art. 1.757. -
(1) Când a obținut rezoluțiunea contractului pentru neplata prețului,
vânzătorul este ținut să restituie toate sumele primite, dar este
îndreptățit să rețină, pe lângă
alte daune-interese, o compensație echitabilă pentru folosirea bunului de către cumpărător
(2) Atunci când s-a convenit ca sumele încasate cu titlu de rate să
rămână, în tot sau în parte, dobândite de vânzător, instanța va putea
totuși reduce aceste sume,
aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile referitoare la reducerea de către instanță a cuantumului clauzei penale
(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul contractului de
leasing, precum și al celui de locațiune, dacă, în acest ultim caz, se
convine ca la încetarea contractului
proprietatea bunului să poată fi dobândită de locatar după plata
sumelor convenite. §2. Vânzarea cu opțiune de răscumpărare Noțiune și
condiții Art. 1.758. -
(1) Vânzarea cu opțiune de răscumpărare este o vânzare afectată de
condiție rezolutorie prin care vânzătorul își rezervă dreptul de a
răscumpăra bunul sau dreptul
transmis cumpărătorului
(2) Opțiunea de răscumpărare nu poate fi stipulată pentru un termen mai
mare de 5 ani. Dacă s-a stabilit un termen mai mare, acesta se reduce
de drept la 5 ani.
Exercitarea opțiunii Art. 1.759. -
(1) Exercitarea opțiunii de răscumpărare de către vânzător se poate
face numai dacă acesta restituie cumpărătorului prețul primit și
cheltuielile pentru încheierea
contractului de vânzare și realizarea formalităților de publicitate
(2) Exercitarea opțiunii îl obligă pe vânzător la restituirea către
cumpărător a cheltuielilor pentru ridicarea și transportul bunului, a
cheltuielilor necesare, precum și a
celor utile, însă în acest din urmă caz numai în limita sporului de valoare
(3) În cazul în care vânzătorul nu exercită opțiunea în termenul
stabilit, condiția rezolutorie care afecta vânzarea este considerată a
nu se fi îndeplinit, iar dreptul
cumpărătorului se consolidează. Efecte Art. 1.760. -
(1) Efectele vânzării cu opțiune de răscumpărare se stabilesc potrivit
dispozițiilor privitoare la condiția rezolutorie, care se aplică în mod
corespunzător. Cu toate
acestea, vânzătorul este ținut de locațiunile încheiate de cumpărător
înaintea exercitării opțiunii, dacă au fost supuse formalităților de
publicitate, dar nu mai mult de
3 ani din momentul exercitării
(2) Vânzătorul care intenționează să exercite opțiunea de răscumpărare
trebuie să îi notifice pe cumpărător, precum și pe orice subdobânditor
căruia dreptul de
opțiune îi este opozabil și față de care dorește să își exercite acest drept
(3) În termen de o lună de la data notificării, vânzătorul trebuie să
consemneze sumele menționate la art. 1.759 alin. (1), la dispoziția
cumpărătorului sau, după caz, a
terțului subdobânditor, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a
exercita opțiunea de răscumpărare. Bunul nepartajat Art. 1.761. -
(1) În cazul vânzării cu opțiune de răscumpărare ce are ca obiect o
cotă dintr-un bun, partajul trebuie cerut și în raport cu vânzătorul
dacă acesta nu și-a exercitat încă
opțiunea
(2) Vânzătorul care nu și-a exercitat opțiunea de răscumpărare în
cadrul partajului decade din dreptul de opțiune, chiar și atunci când
bunul este atribuit, în tot sau în
parte, cumpărătorului. Sancțiune Art. 1.762. -
(1) În cazul în care diferența dintre prețul răscumpărării și prețul
plătit pentru vânzare depășește nivelul maxim stabilit de lege pentru
dobânzi, prețul răscumpărării
va fi redus la prețul plătit pentru vânzare
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și vânzărilor în care vânzătorul se obligă să răscumpere bunul vândut.
CAPITOLUL II Contractul de schimb
Noțiune Art. 1.763. - Schimbul este contractul prin care fiecare dintre
părți, denumite copermutanți, transmite sau, după caz, se obligă să
transmită un bun pentru a
dobândi un altul. Aplicabilitatea dispozițiilor de la vânzare Art. 1.764. -
(1) Dispozițiile privitoare la vânzare se aplică, în mod corespunzător, și schimbului
(2) Fiecare dintre părți este considerată vânzător, în ceea ce privește
bunul pe care îl înstrăinează, și cumpărător, în ceea ce privește bunul
pe care îl dobândește.
Cheltuielile schimbului Art. 1.765. - În lipsă de stipulație contrară,
părțile suportă în mod egal cheltuielile pentru încheierea contractului
de schimb.
CAPITOLUL III Contractul de furnizare
Noțiune Art. 1.766. -
(1) Contractul de furnizare este acela prin care o parte, denumită
furnizor, se obligă să transmită proprietatea asupra unei cantități
determinate de bunuri și să le
predea, la unul sau mai multe termene ulterioare încheierii
contractului ori în mod continuu, sau să presteze anumite servicii, la
unul sau mai multe termene
ulterioare ori în mod continuu, iar cealaltă parte, denumită
beneficiar, se obligă să preia bunurile sau să primească prestarea
serviciilor și să plătească prețul lor
(2) În cazul furnizării de bunuri, ca accesoriu al obligației
principale, furnizorul se poate obliga să presteze beneficiarului acele
servicii necesare pentru furnizarea
bunurilor
(3) Dacă prin același contract se convin atât vânzarea unor bunuri, cât
și furnizarea unor bunuri sau servicii, atunci contractul va fi
calificat în funcție de obligația
caracteristică și cea accesorie. Transmiterea dreptului de proprietate. Preluarea și predarea bunurilor Art. 1.767. -
(1) Proprietatea asupra bunurilor se transferă de la furnizor la
beneficiar în momentul predării acestora. Beneficiarul are obligația să
preia bunurile la termenele și în
condițiile prevăzute în contract
(2) Preluarea bunurilor se face prin recepția de către beneficiar,
ocazie cu care se identifică și se constată cantitatea și calitatea
acestora
(3) Când expedierea produselor este în seama furnizorului, produsele
recepționate sunt socotite predate beneficiarului pe data predării lor
către cărăuș. Prețul
produselor sau serviciilor Art. 1.768. -
(1) Prețul datorat de beneficiar este cel prevăzut în contract sau în lege
(2) Dacă în cursul executării contractului se modifică reglementarea
legală a prețului sau mecanismului de determinare a acestuia, între
părți va continua să se aplice
prețul sau mecanismul de determinare a acestuia stabilit inițial în contract, dacă legea nu prevede expres contrariul
(3) Dacă legea prevede expres că prețul sau modalitatea de determinare
pe care le stabilește se va aplica și contractelor în curs, fiecare
dintre părți poate denunța
contractul în 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Pe
durata celor 30 de zile părțile vor aplica prețul stabilit prin
contract. Subcontractarea Art. 1.769. -
(1) Furnizorul poate subcontracta furnizarea bunurilor sau serviciilor
către o terță persoană, cu excepția cazurilor în care contractul are un
caracter strict personal sau
natura contractului nu permite
(2) Există subcontractare ori de câte ori produsul sau serviciul care
face obiectul contractului de furnizare este în fapt furnizat, în tot
sau în parte, de către un terț cu
care furnizorul a subcontractat în acest scop. Răspunderea furnizorului
principal. Dreptul de regres al acestuia Art. 1.770. - În cazul
subcontractării, executarea
contractului de furnizare rămâne sub supravegherea furnizorului și
acesta răspunde față de beneficiar pentru calitatea produselor și a
serviciilor furnizate de terțul
subcontractant, având însă drept de regres împotriva acestuia.
Aplicabilitatea dispozițiilor de la vânzare Art. 1.771. - Dispozițiile
prezentului capitol se întregesc, în
mod corespunzător, cu dispozițiile privitoare la contractul de vânzare,
în măsura în care nu este prevăzută o reglementare specială pentru
contractul de furnizare.
CAPITOLUL IV Contractul de report
Noțiune Art. 1.772. -
(1) Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpără de
la reportat cu plata imediată titluri de credit și valori mobiliare
circulând în comerț și se obligă,
în același timp, să revândă reportatului titluri sau valori mobiliare
de aceeași specie, la o anumită scadență, în schimbul unei sume
determinate
(2) Contractul de report se încheie prin remiterea titlurilor sau
valorilor mobiliare, iar dacă acestea sunt nominative, prin îndeplinirea
formalităților necesare pentru
transmiterea lor. Drepturi accesorii Art. 1.773. - În lipsă de
stipulație contrară, drepturile accesorii conferite de titlurile și
valorile mobiliare date în report, precum
dobânzile și dividendele ajunse la scadență în timpul duratei
reportului, se cuvin reportatorului. Obligația reportatorului de a
exercita opțiunea Art. 1.774. -
(1) Reportatorul este obligat să exercite opțiunea pe seama
reportatului în timpul reportului, dacă titlurile acordă un asemenea
drept, în condițiile legii speciale
(2) Reportatul trebuie să pună la dispoziția reportatorului fondurile
necesare, cu cel puțin 3 zile înainte de scadența termenului de opțiune.
Dacă reportatul nu
îndeplinește această obligație, reportatorul trebuie să vândă dreptul
de opțiune în numele și pe seama reportatului. Efectuarea de vărsăminte
asupra titlurilor Art.
1.775. - Dacă în timpul reportului urmează a se efectua vărsăminte în
contul titlurilor și valorilor mobiliare care fac obiectul reportului,
reportatul trebuie să pună la
dispoziția reportatorului sumele necesare, cu cel puțin 3 zile înainte
de scadența vărsămintelor. În caz contrar, reportatorul poate proceda la
lichidarea silită a
contractului. Lichidarea reportului. Lichidarea diferențelor și reînnoirea reportului Art. 1.776. -
(1) Lichidarea reportului se va face înăuntrul celei de a doua zile de lucru ce urmează scadenței
(2) Dacă la scadența termenului reportului părțile lichidează
diferențele, făcând plata, și reînnoiesc reportul asupra unor titluri
sau valori mobiliare ce diferă prin
calitatea sau specia lor ori pe un alt preț, atunci se consideră că părțile au încheiat un nou contract.
CAPITOLUL V Contractul de locațiune
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale §1. Cuprinsul contractului Noțiune Art. 1.777. -
Locațiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă
să asigure celeilalte părți,
numite locatar, folosința unui bun pentru o anumită perioadă, în
schimbul unui preț, denumit chirie. Felurile locațiunii Art. 1.778. -
(1) Locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește
închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de
arendare
(2) Dispozițiile prezentei secțiuni sunt aplicabile, în mod
corespunzător, închirierii locuințelor și arendării, dacă sunt
compatibile cu regulile particulare prevăzute
pentru aceste contracte
(3) Locațiunea spațiilor destinate exercitării activității unui
profesionist este supusă prevederilor prezentei secțiuni, precum și
dispozițiilor art. 1.824 și 1.828-1.831.
Bunurile ce pot face obiectul locațiunii Art. 1.779. - Toate bunurile,
atât mobile cât și imobile, pot face obiectul locațiunii, dacă dintr-o
prevedere legală sau din natura
lor nu rezultă contrariul. Prețul locațiunii Art. 1.780. -
(1) Chiria poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestații
(2) Dispozițiile privitoare la stabilirea prețului vânzării sunt
aplicabile, în mod corespunzător, și chiriei. Încheierea contractului de
locațiune Art. 1.781. - Contractul de
locațiune se consideră încheiat îndată ce părțile au convenit asupra
bunului și prețului. Locațiuni succesive Art. 1.782. - În situația unor
locațiuni succesive ale căror
perioade se suprapun fie și parțial, conflictul dintre locatari se rezolvă:
a) în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, în favoarea
locatarului care și-anotat dreptul în cartea funciară, dispozițiile art.
902 alin. (1) aplicându-se în mod
corespunzător;
b) în cazul mobilelor supuse unor formalități de publicitate, în
favoarea locatarului care a îndeplinit cel dintâi aceste formalități;
c) în cazul celorlalte bunuri, în favoarea locatarului care a intrat
cel dintâi în folosința bunului, dispozițiile art. 1.275 aplicându-se în
mod corespunzător. Durata
maximă a locațiunii Art. 1.783. - Locațiunile nu se pot încheia pentru o
perioadă mai mare de 49 deani. Dacă părțile stipulează un termen mai
lung, acesta se reduce
de drept la 49 de ani. Incapacități Art. 1.784. -
(1) Dispozițiile privitoare la incapacitățile prevăzute la art. 1.654
și 1.655 sunt aplicabile, în mod corespunzător, și locațiunii
(2) De asemenea, sunt aplicabile, prin analogie, și dispozițiile art.
1.653, inclusiv atunci când există litigiu cu privire la dreptul de
proprietate asupra bunului ce
urmează a face obiectul locațiunii
(3) Dacă legea nu dispune altfel, locațiunile încheiate de persoanele
care, potrivit legii, nu pot face decât acte de administrare nu vor
depăși 5 ani. Locațiunea fără
durată determinată Art. 1.785. - Dacă în contract părțile nu au arătat
durata locațiunii, fără a-și fi dorit să contracteze pe o durată
nedeterminată, în lipsa uzanțelor,
locațiunea se consideră încheiată:
a) pentru un an, în cazul locuințelor nemobilate sau spațiilor pentru exercitarea activității unui profesionist;
b) pe durata corespunzătoare unității de timp pentru care s-a calculat
chiria, în cazul bunurilor mobile ori în acela al camerelor sau
apartamentelor mobilate;
c) pe durata locațiunii imobilului, în cazul bunurilor mobile puse la
dispoziția locatarului pentru folosința unui imobil. §2. Obligațiile
locatorului Obligațiile principale
ale locatorului Art. 1.786. - Locatorul este ținut, chiar fără vreo stipulație expresă:
a) să predea locatarului bunul dat în locațiune;
b) să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata locațiunii;
c) să asigure locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe tot
timpul locațiunii. Predarea bunului Art. 1.787. - Locatorul este
obligat să predea bunul împreună cu
toate accesoriile sale în stare corespunzătoare utilizării acestuia. Sarcina reparațiilor Art. 1.788. -
(1) Locatorul este obligat să efectueze toate reparațiile care sunt
necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de
întrebuințare pe toată durata
locațiunii, conform destinației stabilite potrivit art. 1.799
(2) Sunt în sarcina locatarului reparațiile locative, a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a bunului
(3) Dacă, după încheierea contractului, se ivește nevoia unor reparații
care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă, deși
încunoștințat, nu începe să ia de
îndată măsurile necesare, reparațiile pot fi făcute de locatar. În
acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate
de locatar, dobânzi socotite de
la data efectuării cheltuielilor
(4) În caz de urgență, locatarul îl poate înștiința pe locator și după
începerea reparațiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge
decât de la data înștiințării.
Asigurarea folosinței Art. 1.789. - Locatorul este obligat să
întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant
locatarului folosința liniștită și utilă a
bunului, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica,
diminua sau stânjeni o asemenea folosință. Garanția contra viciilor Art.
1.790. -
(1) Locatorul garantează contra tuturor viciilor lucrului care
împiedică sau micșorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la
încheierea contractului și fără a ține
seama dacă ele existau dinainte ori au survenit în cursul locațiunii
(2) Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data
încheierii contractului și pe care locatarul nu le-a reclamat în
condițiile art. 1.690 alin. (3).
Locatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciile pe care
viciile aparente le cauzează vieții, sănătății sau integrității
corporale a locatarului. Efectele
garanției contra viciilor Art. 1.791. -
(1) Dacă locatorul nu înlătură viciile în cel mai scurt termen,
locatarul are dreptul la o scădere proporțională a chiriei. În cazul în
care viciile sunt atât de grave încât,
dacă le-ar fi cunoscut, locatarul nu ar fi luat bunul în locațiune, el poate rezilia contractul, în condițiile legii
(2) Atunci când aceste vicii aduc vreun prejudiciu locatarului,
locatorul poate fi obligat și la daune-interese, în afară de cazul când
dovedește că nu le-a cunoscut și că,
potrivit împrejurărilor, nu era dator să le cunoască. Garanția pentru
lipsa calităților convenite Art. 1.792. - Dispozițiile privitoare la
garanția contra viciilor ascunse se
aplică și atunci când bunul dat în locațiune nu corespunde calităților
convenite de către părți. Tulburările de fapt Art. 1.793. - Locatorul nu
este ținut să îl garanteze pe
locatar de tulburarea cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde
vreun drept asupra bunului, afară numai dacă tulburările începute
înaintea predării bunului îl
împiedică pe locatar să îl preia, caz în care dispozițiile art. 1.794
alin. (2) sunt aplicabile. Tulburările de drept Art. 1.794. -
(1) Dacă un terț pretinde vreun drept asupra bunului dat în locațiune,
locatorul este dator să îl apere pe locatar chiar și în lipsa unei
tulburări de fapt. Dacă locatarul
este lipsit în tot sau în parte de folosința bunului, locatorul trebuie
să îl despăgubească pentru toate prejudiciile suferite din această
cauză
(2) Indiferent de gravitatea tulburării, dacă i-a comunicat-o
locatorului, fără ca acesta să o înlăture de îndată, locatarul poate
cere o scădere proporțională a chiriei.
Dacă tulburarea este atât de gravă încât, dacă ar fi cunoscut-o,
locatarul nu ar fi contractat, el poate rezilia contractul în condițiile
legii
(3) Locatarul care, la încheierea contractului, cunoștea cauza de
evicțiune nu are dreptul la daune-interese. Introducerea în proces a
locatorului Art. 1.795. -
(1) Dacă locatarul este chemat în judecată de un terț care pretinde un
drept asupra bunului închiriat, inclusiv un drept de servitute, și
există riscul pierderii, în tot sau
în parte, a folosinței bunului, el are dreptul să ceară introducerea în
proces a locatorului, în condițiile Codului de procedură civilă
(2) Locatarul va fi ținut să îl despăgubească pe locator de toate
prejudiciile suferite ca urmare a necomunicării tulburării de către
locatar. El nu va fi însă ținut la
despăgubiri dacă dovedește că locatorul nu ar fi avut câștig de cauză
sau că, având cunoștință de tulburare, nu a acționat. §3. Obligațiile
locatarului Obligațiile
principale Art. 1.796. - Locatarul are următoarele obligații principale:
a) să ia în primire bunul dat în locațiune;
b) să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilite prin contract;
c) să folosească bunul cu prudență și diligență;
d) să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locațiune. Data plății chiriei Art. 1.797. -
(1) În lipsă de stipulație contrară, locatarul este obligat să plătească chiria la termenele stabilite potrivit uzanțelor
(2) Dacă nu există uzanțe și în lipsa unei stipulații contrare, chiria se plătește după cum urmează:
a) în avans pentru toată durata contractului, dacă aceasta nu depășește o lună;
b) în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, dacă durata locațiunii este mai mare de o lună, dar mai mică de un an;
c) în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locațiunii
este de cel puțin un an. Caracterul executoriu Art. 1.798. - Contractele
de locațiune încheiate prin
înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele
fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri
executorii pentru plata chiriei la
termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa
acestora, prin lege. Obligațiile privind folosirea bunului Art. 1.799. -
Locatarul este obligat să folosească
bunul luat în locațiune cu prudență și diligență, potrivit destinației
stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după
anumite împrejurări, cum ar fi
natura bunului, destinația sa anterioară ori cea potrivit căreia
locatarul îl folosește. Schimbarea formei ori destinației bunului.
Folosirea abuzivă Art. 1.800. - Dacă
locatarul modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl
întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator, acesta din urmă
poate cere daune-interese și, după
caz, rezilierea contractului. Înștiințarea locatorului despre nevoia de
reparații Art. 1.801. - Locatarul este obligat, sub sancțiunea plății
de daune-interese și a
suportării oricăror alte cheltuieli, să îi notifice de îndată
locatorului necesitatea efectuării reparațiilor care sunt în sarcina
acestuia din urmă. Reparațiile locative Art.
1.802. - În lipsă de stipulație contrară, reparațiile de întreținere
curentă sunt în sarcina locatarului. Lipsa de folosință în caz de
reparații urgente Art. 1.803. -
(1) Dacă în timpul locațiunii bunul are nevoie de reparații care nu pot
fi amânate până la sfârșitul locațiunii sau a căror amânare ar expune
bunul pericolului de a fi
distrus, locatarul va suporta restrângerea necesară a locațiunii cauzată de aceste reparații
(2) Dacă totuși reparațiile durează mai mult de 10 zile, prețul
locațiunii va fi scăzut proporțional cu timpul și cu partea bunului de
care locatarul a fost lipsit
(3) Dacă reparațiile sunt de așa natură încât, în timpul executării
lor, bunul devine impropriu pentru întrebuințarea convenită, locatarul
poate rezilia contractul.
Obligația de a permite examinarea bunului Art. 1.804. - Locatarul este
obligat să permită examinarea bunului de către locator la intervale de
timp rezonabile în raport
cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să
îl cumpere sau care, la încetarea contractului, doresc să îl ia în
locațiune, fără însă ca prin aceasta
să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinței bunului. §4.
Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune Dreptul de a
subcontracta și de a ceda contractul
Art. 1.805. - Locatarul poate să încheie o sublocațiune, totală sau
parțială, ori chiar să cedeze locațiunea, în tot sau în parte, unei alte
persoane, dacă această
facultate nu i-a fost interzisă în mod expres. Cu toate acestea, dacă
bunul este mobil, sublocațiunea ori cesiunea nu este permisă decât cu
acordul scris al locatorului.
Interdicția sublocațiunii și a cesiunii Art. 1.806. -
(1) Interdicția de a încheia o sublocațiune o include și pe aceea de a
ceda locațiunea. Interdicția de a ceda locațiunea nu o include pe aceea
de a încheia o
sublocațiune
(2) Interdicția de a încheia o sublocațiune privește atât sublocațiunea
totală, cât și pe cea parțială. Interdicția de a ceda locațiunea
privește atât cesiunea totală, cât și
pe cea parțială. Efectele sublocațiunii. Acțiuni împotriva sublocatarului Art. 1.807. -
(1) În caz de neplată a chiriei cuvenite în temeiul locațiunii,
locatorul îl poate urmări pe sublocatar până la concurența chiriei pe
care acesta din urmă o datorează
locatarului principal. Plata anticipată a chiriei către locatarul principal nu poate fi opusă locatorului
(2) Locatorul își păstrează dreptul prevăzut la alin. (1) atunci când
creanța având ca obiect chiria datorată în temeiul sublocațiunii a fost
cedată
(3) Locatorul poate, de asemenea, să se îndrepte direct împotriva
sublocatarului pentru a-l constrânge la executarea celorlalte obligații
asumate prin contractul de
sublocațiune. Efectele cesiunii locațiunii Art. 1.808. -
(1) Prin cesiunea contractului de locațiune de către locatar,
cesionarul dobândește drepturile și este ținut de obligațiile
locatarului izvorâte din contractul de
locațiune
(2) Dispozițiile privind cesiunea contractului se aplică în mod
corespunzător. §5. Expirarea termenului și tacita relocațiune Expirarea
termenului Art. 1.809. -
(1) Contractul de locațiune încetează de drept la expirarea termenului
convenit de părți sau, după caz, prevăzut de lege, fără a fi necesară o
înștiințare prealabilă
(2) În privința obligației de restituire a bunului dat în locațiune,
contractul încheiat pe durată determinată și constatat prin înscris
autentic constituie, în condițiile
legii, titlu executoriu la expirarea termenului
(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și
contractului încheiat pe perioadă determinată prin înscris sub semnătură
privată și înregistrat la organul
fiscal competent. Tacita relocațiune Art. 1.810. -
(1) Dacă, după împlinirea termenului, locatarul continuă să dețină
bunul și să își îndeplinească obligațiile fără vreo împotrivire din
partea locatorului, se consideră
încheiată o nouă locațiune, în condițiile celei vechi, inclusiv în privința garanțiilor
(2) Noua locațiune va fi însă pe durată nedeterminată, dacă prin lege
sau convenția părților nu se prevede altfel. §6. Înstrăinarea bunului
dat în locațiune
Opozabilitatea contractului de locațiune față de dobânditor Art. 1.811.
- Dacă bunul dat în locațiune este înstrăinat, dreptul locatarului este
opozabil dobânditorului,
după cum urmează:
a) în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dacă locațiunea a fost notată în cartea funciară;
b) în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară, dacă data certă a locațiunii este anterioară datei certe a înstrăinării;
c) în cazul mobilelor supuse unor formalități de publicitate, dacă locatarul a îndeplinit aceste formalități;
d) în cazul celorlalte bunuri mobile, dacă la data înstrăinării bunul
se afla în folosința locatarului. Încetarea locațiunii în caz de
înstrăinare Art. 1.812. -
(1) Dacă părțile convin astfel, locațiunea încetează în cazul înstrăinării bunului dat în locațiune
(2) Cu toate acestea, locațiunea rămâne opozabilă dobânditorului chiar
și după ce locatarului i s-a notificat înstrăinarea, pentru un termen de
două ori mai mare
decât cel care s-ar fi aplicat notificării denunțării contractului, conform prevederilor art. 1.816 alin. (2)
(3) Locatarul căruia i s-a comunicat încetarea contractului cu
respectarea prevederilor alin. (2) nu are drept la despăgubire nici
împotriva locatorului, nici împotriva
dobânditorului. Raporturile dintre locatar și dobânditor Art. 1.813. -
(1) În cazurile prevăzute la art. 1.811, dobânditorul se subrogă în
toate drepturile și obligațiile locatorului care izvorăsc din locațiune
(2) Locatorul inițial rămâne răspunzător pentru prejudiciile cauzate
locatarului anterior înstrăinării. Efectele garanțiilor constituite de
locatar Art. 1.814. - Când
locatarul bunului înstrăinat a dat garanții locatorului pentru
îndeplinirea obligațiilor sale, dobânditorul se subrogă în drepturile
izvorând din aceste garanții, în
condițiile legii. Cesiunea și plata anticipată a chiriei Art. 1.815. -
Plata anticipată a chiriei sau cesiunea creanței privind chiria nu poate
fi opusă dobânditorului decât
dacă în privința acestora au fost îndeplinite, înainte ca înstrăinarea
să devină opozabilă locatarului, formalitățile de publicitate prin
înscrierea la arhivă sau, după caz,
în cartea funciară, în funcție de obiectul locațiunii, ori dacă plata
anticipată sau cesiunea a fost cunoscută de dobânditor pe altă cale. §7.
Încetarea contractului
Denunțarea contractului Art. 1.816. -
(1) Dacă locațiunea a fost făcută fără determinarea duratei, oricare dintre părți poate denunța contractul prin notificare
(2) Notificarea făcută cu nerespectarea termenului de preaviz stabilit
de lege sau, în lipsă, de uzanțe nu produce efecte decât de la
împlinirea acelui termen
(3) La împlinirea termenului de preaviz, obligația de restituire a
bunului devine exigibilă, iar contractul de locațiune încheiat în
condițiile prevăzute la art. 1.809 alin.
(2) sau (3), după caz, constituie, în condițiile legii, titlu
executoriu cu privire la această obligație. Rezilierea locațiunii Art.
1.817. - Atunci când, fără justificare, una
dintre părțile contractului de locațiune nu își execută obligațiile
născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia
locațiunea, cu daune-interese, dacă
este cazul, potrivit legii Imposibilitatea folosirii bunului Art. 1.818. -
(1) Dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit
potrivit destinației stabilite, locațiunea încetează de drept
(2) Dacă imposibilitatea folosirii bunului este numai parțială,
locatarul poate, după împrejurări, să ceară fie rezilierea locațiunii,
fie reducerea proporțională a chiriei
(3) Atunci când bunul este doar deteriorat, locațiunea continuă, fiind aplicabile dispozițiile art. 1.788
(4) În toate cazurile în care imposibilitatea totală sau parțială de
folosire a bunului este fortuită, locatarul nu are drept la
daune-interese. Desființarea titlului
locatorului Art. 1.819. -
(1) Desființarea dreptului care permitea locatorului să asigure
folosința bunului închiriat determină încetarea de drept a contractului
de locațiune
(2) Cu toate acestea, locațiunea va continua să producă efecte și după
desființarea titlului locatorului pe durata stipulată de părți, fără a
se depăși un an de la data
desființării titlului locatorului, însă numai dacă locatarul a fost de
bună-credință la încheierea locațiunii. Moartea locatorului sau a
locatarului Art. 1.820. -
(1) Locațiunea nu încetează prin moartea locatorului sau a locatarului
(2) Cu toate acestea, în cazul locațiunii cu durată determinată,
moștenitorii locatarului pot denunța contractul în termen de 60 de zile
de la data la care au luat
cunoștință de moartea locatarului și existența locațiunii. Restituirea bunului Art. 1.821. -
(1) La încetarea locațiunii, locatarul este obligat să restituie bunul
luat în locațiune în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a
pierit sau s-a deteriorat din cauza
vechimii
(2) Până la proba contrară, locatarul este prezumat că a primit bunul
în stare corespunzătoare de întrebuințare potrivit destinației stabilite
(3) Restituirea bunurilor mobile luate în locațiune se face în locul în
care au fost predate. Răspunderea locatarului pentru bunul închiriat
Art. 1.822. -
(1) Locatarul răspunde pentru degradarea bunului închiriat în timpul
folosinței sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedește că a
survenit fortuit
(2) El răspunde inclusiv pentru degradarea cauzată de membrii familiei
sale, de sublocatarul său, ca și de fapta altor persoane cărora le-a
îngăduit în orice mod
folosirea, deținerea sau accesul la bun. Îmbunătățirile făcute de locatar Art. 1.823. -
(1) Locatorul are dreptul de a păstra lucrările adăugate și autonome
efectuate asupra bunului pe durata locațiunii și nu poate fi obligat la
despăgubiri decât dacă
locatarul a efectuat lucrările cu acordul prealabil al locatorului
(2) Dacă lucrările au fost efectuate fără acordul prealabil al
locatorului, acesta poate alege să ceară locatarului aducerea bunului în
starea inițială, precum și plata de
despăgubiri pentru orice pagubă ar fi cauzată bunului de către locatar
(3) În cazul în care nu a avut acordul prealabil al locatorului,
locatarul nu poate invoca, în niciun caz, dreptul de retenție. SECȚIUNEA
a 2-a Reguli particulare în
materia închirierii locuințelor Închirierea făcută fără determinarea duratei Art. 1.824. -
(1) Atunci când contractul de închiriere s-a încheiat fără determinarea
duratei și nu s-a convenit altfel, chiriașul poate denunța contractul
prin notificare, cu
respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât
sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), locatorul poate denunța contractul
prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi
mai mic de:
a) 60 de zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare;
b) 15 zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata
chiriei este mai mic de o lună. Denunțarea închirierii încheiate pe
durată determinată Art. 1.825. -
(1) Dacă închirierea este pe durată determinată, locatarul poate
denunța unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui
termen de preaviz de cel puțin 60
de zile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă
(2) În cazul în care închirierea este pe durată determinată, iar în
contract s-a prevăzut că locatorul poate denunța unilateral contractul
în vederea satisfacerii nevoilor
locative proprii sau ale familiei sale, acestei denunțări i se aplică
termenul de preaviz prevăzut la art. 1.824 alin. (2). Clauze nescrise
Art. 1.826. - Este considerată
nescrisă orice clauză în temeiul căreia:
a) chiriașul este obligat să încheie o asigurare cu un asigurător impus de locator;
b) se prevede răspunderea solidară sau indivizibilă a chiriașilor din
apartamente diferite situate în același imobil, în cazul degradării
elementelor de construcții și a
instalațiilor, obiectelor și dotărilor aferente părților comune ale imobilului;
c) chiriașul se obligă să recunoască sau să plătească în avans, cu
titlu de reparații locative, sume stabilite pe baza estimărilor făcute
exclusiv de locator;
d) locatorul este îndreptățit să diminueze sau să suprime, fără
contraprestație echivalentă, prestațiile la care s-a obligat prin
contract. Vicii care amenință sănătatea
ori integritatea corporală Art. 1.827. -
(1) Dacă imobilul închiriat, prin structură sau prin starea sa,
constituie o primejdie gravă pentru sănătatea celor care lucrează sau
locuiesc în el, chiriașul, chiar dacă a
renunțat la acest drept, va putea rezilia contractul de închiriere, în condițiile legii
(2) Chiriașul are dreptul și la daune-interese dacă, la data încheierii
contractului, nu a cunoscut viciile bunului. Dreptul de preferință al
chiriașului la închiriere Art.
1.828. -
(1) La încheierea unui nou contract de închiriere a locuinței,
chiriașul are, la condiții egale, drept de preferință. El nu are însă
acest drept atunci când nu și-a executat
obligațiile născute în baza închirierii anterioare
(2) Dispozițiile referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune în
materia vânzării sunt aplicabile în mod corespunzător. Folosirea
părților și instalațiilor comune
ale clădirii Art. 1.829. -
(1) În clădirile cu mai multe apartamente, chiriașii au dreptul de a
întrebuința părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii
potrivit cu destinația fiecăreia
(2) Chiriașii sunt obligați să contribuie la cheltuielile pentru
iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință
comună, precum și la orice alte
cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina lor. Rezilierea contractului Art. 1.830. -
(1) În cazul în care, fără justificare, una dintre părțile contractului
de închiriere nu își execută obligațiile născute din acest contract,
cealaltă parte are dreptul la
rezilierea contractului
(2) De asemenea, locatorul poate cere instanței rezilierea contractului
de închiriere și în cazul în care chiriașul, membrii familiei sale sau
alte persoane cărora acesta
din urmă le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul
în locuință fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu
celelalte persoane care
locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie
împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune. Evacuarea
chiriașului Art. 1.831. -
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriașului se face în baza unei hotărâri judecătorești
(2) Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până
la data eliberării efective a locuinței, precum și la repararea
prejudiciilor de orice natură cauzate
locatorului până la acea dată. Alte persoane care locuiesc împreună cu chiriașul Art. 1.832. -
(1) În lipsa unei interdicții stipulate în acest sens, și alte persoane
pot locui împreună cu chiriașul, caz în care vor fi ținute solidar cu
acesta, pe durata folosinței
exercitate, pentru oricare dintre obligațiile izvorâte din contract
(2) Încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, precum și
hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului sunt de drept
opozabile și se execută
împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără titlu,
împreună cu chiriașul. Subînchirierea și cesiunea contractului de
închiriere Art. 1.833. - Chiriașul
poate ceda contractul de închiriere a locuinței sau subînchiria
locuința numai cu acordul scris al locatorului, caz în care, în lipsa
unei stipulații contrare, cesionarul,
respectiv sublocatarul răspunde solidar cu chiriașul pentru obligațiile
asumate față de locator prin contractul de închiriere. Decesul
chiriașului Art. 1.834. -
(1) Contractul de închiriere a locuinței încetează în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului chiriașului
(2) Descendenții și ascendenții chiriașului au dreptul, în termenul
prevăzut la alin. (1), să opteze pentru continuarea contractului de
închiriere până la expirarea
duratei acestuia, dacă sunt menționați în contract și dacă au locuit
împreună cu chiriașul. Dispozițiile art. 323 alin. (3) sunt aplicabile
în privința soțului supraviețuitor
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au cerut continuarea
contractului, desemnează de comun acord persoana sau persoanele care
semnează contractul de
închiriere în locul chiriașului decedat. În cazul în care aceștia nu
ajung la un acord în termen de 30 de zile de la data înregistrării
decesului chiriașului, desemnarea se
face de către locator
(4) Subînchirierea consimțită de chiriaș încetează la expirarea
termenului prevăzut la alin. (1), dacă locațiunea nu continuă în
condițiile alin. (2). În acest ultim caz,
persoana desemnată potrivit alin. (3) semnează contractul de
subînchiriere în locul chiriașului decedat. Locuințe cu destinație
specială Art. 1.835. - Regimul închirierii
prevăzut de legea specială pentru locuințele sociale, locuințele de
necesitate, locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și
locuințele de protocol se întregește cu
prevederile prezentului cod. SECȚIUNEA a 3-a Reguli particulare în
materia arendării Bunuri ce pot fi arendate Art. 1.836. - Pot fi
arendate orice bunuri agricole, cum
ar fi:
a) terenurile cu destinație agricolă, și anume terenuri agricole
productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole,
arbuștii fructiferi, plantațiile de hamei
și duzi, pășunile împădurite, terenurile ocupate cu construcții și
instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri
funciare, drumurile tehnologice,
platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției
agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite
pentru producția agricolă;
b) animalele, construcțiile de orice fel, mașinile, utilajele și alte
asemenea bunuri destinate exploatării agricole. Arendarea făcută pe
durată nedeterminată Art. 1.837.
- Dacă durata nu este determinată, arendarea se consideră a fi făcută
pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul
agricol urmează să le producă
în anul agricol în care se încheie contractul. Condiții de formă Art. 1.838. -
(1) Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute
(2) Sub sancțiunea unei amenzi civile stabilite de instanța de judecată
pentru fiecare zi de întârziere, arendașul trebuie să depună un
exemplar al contractului la
consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole
arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ținut de
secretarul consiliului local
(3) Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai
multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la
fiecare consiliu local în a cărui
rază teritorială sunt situate bunurile arendate
(4) Dispozițiile în materie de carte funciară rămân aplicabile
(5) Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea și
publicitatea contractului de arendare revin arendașului. Schimbarea
categoriei de folosință Art. 1.839. -
Arendașul poate schimba categoria de folosință a terenului arendat
numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar și cu
respectarea dispozițiilor legale în
vigoare. Asigurarea bunurilor arendate Art. 1.840. - Arendașul este
obligat, chiar în lipsă de stipulație expresă, să asigure bunurile
agricole pentru riscul pierderii
recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamități naturale.
Reducerea arendei stabilite în bani în cazul pieirii recoltei Art.
1.841. -
(1) Atunci când, pe durata arendării, întreaga recoltă a unui an sau
cel puțin o jumătate din ea a pierit fortuit, arendașul poate cere
reducerea proporțională a arendei
dacă aceasta a fost stabilită într-o cantitate determinată de produse
agricole, într-o sumă de bani determinată sau într-o sumă de bani
determinabilă în funcție de
valoarea unei cantități determinate de produse agricole
(2) Dacă arendarea este făcută pe mai mulți ani, reducerea nu se va
stabili decât la sfârșitul arendării, când se va face o compensare a
recoltelor tuturor anilor de
folosință. Excepții Art. 1.842. -
(1) Arendașul nu poate obține reducerea arendei în cazul în care pieirea recoltei a avut loc după ce a fost culeasă
(2) Reducerea arendei nu va putea fi cerută nici atunci când cauza
pagubei era cunoscută la data încheierii contractului. Riscul pieirii
fructelor în cazul în care arenda
se plătește în fructe Art. 1.843. -
(1) Atunci când arenda este stabilită într-o cotă din fructe sau într-o
sumă de bani determinabilă în funcție de valoarea unei astfel de cote,
pieirea fortuită, în tot sau
în parte, a fructelor de împărțit este suportată proporțional și nu dă
niciuneia dintre părți acțiune în despăgubire împotriva celeilalte
(2) Dacă însă pieirea s-a produs după culegerea fructelor și una dintre
părți întârzie în mod culpabil predarea sau recepția lor, cota cuvenită
acesteia se reduce cu
fructele pierdute, iar cota celeilalte părți se consideră ca și cum nu
ar fi survenit nicio pierdere, afară numai dacă fructele ar fi pierit
chiar dacă predarea și recepția
fructelor se făceau la timp. Plata arendei în fructe Art. 1.844. -
Atunci când arenda se plătește în fructe, în lipsa altui termen prevăzut
în contract, arendașul este de
drept în întârziere pentru predarea lor de la data culegerii, iar
arendatorul este de drept în întârziere pentru recepție de la data la
care a fost notificat în scris de către
arendaș. Caracterul executoriu Art. 1.845. - Contractele de arendare
încheiate în formă autentică, precum și cele înregistrate la consiliul
local constituie, în condițiile
legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele și în
modalitățile stabilite în contract. Cesiunea arendării Art. 1.846. - Cu
acordul scris al arendatorului,
arendașul poate să cesioneze contractul de arendare soțului care
participă la exploatarea bunurilor arendate sau descendenților săi
majori. Interdicția subarendării
Art. 1.847. -
(1) Nu sunt permise oficiile de arendași
(2) Subarendarea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute. Reînnoirea arendării Art. 1.848. -
(1) Contractul de arendare se reînnoiește de drept, pentru aceeași
durată, dacă niciuna dintre părți nu a comunicat cocontractantului, în
scris, refuzul său cu cel puțin
6 luni înainte de expirarea termenului, iar în cazul terenurilor cu destinație agricolă, cu cel puțin un an
(2) Dacă durata contractului de arendare este de un an sau mai scurtă,
termenele de refuz al reînnoirii prevăzute la alin. (1) se reduc la
jumătate. Dreptul de
preempțiune Art. 1.849. - Arendașul are drept de preempțiune cu privire
la bunurile agricole arendate, care se exercită potrivit art.
1.730-1.739. Cazuri speciale de
încetare a contractului Art. 1.850. - Contractul de arendare încetează prin decesul, incapacitatea sau falimentul arendașului.
CAPITOLUL VI Contractul de antrepriză
SECȚIUNEA 1
Reguli comune privind contractul de antrepriză §1. Dispoziții generale Noțiune Art. 1.851. -
(1) Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe
riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală,
sau să presteze un anumit serviciu
pentru beneficiar, în schimbul unui preț
(2) Dispozițiile prezentei secțiuni sunt aplicabile, în mod
corespunzător, și antreprizei pentru lucrări de construcții, dacă sunt
compatibile cu regulile particulare
prevăzute pentru acest contract. Contractul de subantrepriză Art. 1.852. -
(1) Prin contractul de subantrepriză antreprenorul poate încredința
unuia sau mai multor subantreprenori executarea unor părți ori elemente
ale lucrării sau
serviciilor, afară de cazul în care contractul de antrepriză a fost încheiat în considerarea persoanei sale
(2) În raporturile cu beneficiarul, antreprenorul răspunde pentru fapta subantreprenorului la fel ca pentru propria sa faptă
(3) Subantrepriza este supusă dispozițiilor prevăzute pentru contractul
de antrepriză. Incapacități Art. 1.853. - Dispozițiile art. 1.655 alin.
(1) se aplică în mod
corespunzător și contractului de antrepriză. Prețul Art. 1.854. -
(1) Prețul antreprizei poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestații
(2) Prețul trebuie să fie serios și determinat sau cel puțin determinabil
(3) Atunci când contractul nu cuprinde clauze referitoare la preț,
beneficiarul datorează prețul prevăzut de lege ori calculat potrivit
legii sau, în lipsa unor asemenea
prevederi legale, prețul stabilit în raport cu munca depusă și
cheltuielile necesare pentru executarea lucrării ori prestarea
serviciului, avându-se în vedere și uzanțele
existente. Delimitarea față de vânzare Art. 1.855. - Contractul este de
vânzare, iar nu de antrepriză, atunci când, potrivit intenției
părților, executarea lucrării nu
constituie scopul principal al contractului, avându-se în vedere și
valoarea bunurilor furnizate. Acțiunea directă a lucrătorilor Art.
1.856. - În măsura în care nu au fost
plătite de antreprenor, persoanele care, în baza unui contract încheiat
cu acesta, au desfășurat o activitate pentru prestarea serviciilor sau
executarea lucrării
contractate au acțiune directă împotriva beneficiarului, până la
concurența sumei pe care acesta din urmă o datorează antreprenorului la
momentul introducerii
acțiunii. §2. Obligațiile părților Procurarea, păstrarea și întrebuințarea materialelor Art. 1.857. -
(1) Dacă din lege sau din contract nu rezultă altfel, antreprenorul este obligat să execute lucrarea cu materialele sale
(2) Antreprenorul care lucrează cu materialele sale răspunde pentru
calitatea acestora, potrivit dispozițiilor de la contractul de vânzare
(3) Antreprenorul căruia beneficiarul i-a încredințat materialele este
obligat să le păstreze și să le întrebuințeze potrivit destinației lor,
conform regulilor tehnice
aplicabile, să justifice modul în care acestea au fost întrebuințate și
să restituie ceea ce nu a fost folosit la executarea lucrării.
Informarea beneficiarului Art. 1.858. -
Antreprenorul este obligat să îl informeze fără întârziere pe
beneficiar dacă normala executare a lucrării, trăinicia ei sau folosirea
potrivit cu destinația acesteia ar fi
primejduită din cauza:
a) materialelor procurate sau a celorlalte mijloace pe care, potrivit contractului, beneficiarul le-a pus la dispoziție;
b) instrucțiunilor necorespunzătoare date de beneficiar;
c) existenței sau ivirii unor împrejurări pentru care antreprenorul nu
este ținut să răspundă. Neluarea măsurilor necesare de către beneficiar
Art. 1.859. -
(1) În cazul în care beneficiarul, deși a fost înștiințat de către
antreprenor în condițiile art. 1.858, nu ia măsurile necesare într-un
termen potrivit cu împrejurările,
antreprenorul poate rezilia contractul sau poate continua executarea
acestuia pe riscul beneficiarului, notificându-l în acest sens
(2) Cu toate acestea, dacă lucrarea ar fi de natură să amenințe
sănătatea sau integritatea corporală a persoanelor, antreprenorul este
obligat să ceară rezilierea
contractului, sub sancțiunea de a prelua riscul și de a răspunde pentru
prejudiciile cauzate inclusiv terților. Pieirea lucrării înainte de
recepție Art. 1.860. -
(1) Dacă anterior recepției lucrarea piere ori se deteriorează din
cauze neimputabile beneficiarului, antreprenorul care a procurat
materialul este dator să o refacă pe
cheltuiala sa și cu respectarea condițiilor și termenelor inițiale,
ținând seama, dacă este cazul, de regulile privind suspendarea fortuită a
executării obligației
(2) Atunci când materialul a fost procurat de beneficiar, acesta este
ținut să suporte cheltuielile refacerii lucrării numai dacă pieirea s-a
datorat unui viciu al
materialelor. În celelalte cazuri, beneficiarul este obligat să
furnizeze din nou materialele, dacă pieirea sau deteriorarea nu este
imputabilă antreprenorului
(3) Dispozițiile prezentului articol nu sunt aplicabile atunci când
pieirea sau deteriorarea are loc după recepția lucrării, situație în
care antreprenorul rămâne
răspunzător, dacă este cazul, în temeiul garanției contra viciilor și
pentru calitățile convenite. Controlul executării lucrării Art. 1.861. -
Beneficiarul are dreptul ca, pe
propria sa cheltuială, să controleze lucrarea în cursul executării ei,
fără a-l stânjeni în mod nejustificat pe antreprenor, precum și să îi
comunice acestuia observațiile
sale. Recepția lucrării Art. 1.862. -
(1) De îndată ce a primit comunicarea prin care antreprenorul îl
înștiințează că lucrarea este finalizată, beneficiarul are obligația ca,
într-un termen rezonabil potrivit
naturii lucrării și uzanțelor din domeniu, să o verifice și, dacă
aceasta corespunde condițiilor stabilite prin contract, să o
recepționeze, precum și, atunci când este
cazul, să o ridice
(2) Dacă, fără motive temeinice, beneficiarul nu se prezintă sau nu
comunică neîntârziat antreprenorului rezultatul verificării, lucrarea se
socotește recepționată fără
rezerve
(3) Beneficiarul care a recepționat lucrarea fără rezerve nu mai are
dreptul de a invoca viciile aparente ale lucrării sau lipsa aparentă a
calităților convenite. Garanția
contra viciilor și pentru calitățile convenite Art. 1.863. -
Antreprenorul datorează garanție contra viciilor lucrării și pentru
calitățile convenite, potrivit dispozițiilor
privind garanția contra viciilor lucrului vândut, care se aplică în mod corespunzător. Exigibilitatea prețului Art. 1.864. -
(1) Atunci când obiectul contractului este o lucrare, beneficiarul este
obligat să îi plătească antreprenorului prețul la data și locul
recepției întregii lucrări, dacă prin
lege sau contract nu se prevede altfel
(2) În cazul în care lucrarea a pierit ori s-a deteriorat înainte de
recepție, fără vina beneficiarului, antreprenorul nu are dreptul la preț
atunci când el a dat materialul
sau când pieirea ori deteriorarea a avut o altă cauză decât viciile
materialului dat de beneficiar. În acest caz, contractul rămâne în
ființă, fiind aplicabile dispozițiile art.
1.860. Prețul estimat Art. 1.865. -
(1) Atunci când, cu ocazia încheierii contractului, prețul lucrărilor
sau al serviciilor a făcut obiectul unei estimări, antreprenorul trebuie
să justifice orice creștere a
prețului
(2) Beneficiarul nu este ținut să plătească această creștere decât în
măsura în care ea rezultă din lucrări sau servicii care nu puteau fi
prevăzute de către antreprenor
la momentul încheierii contractului. Prețul stabilit în funcție de
valoarea lucrărilor sau serviciilor Art. 1.866. - Dacă prețul este
stabilit în funcție de valoarea lucrărilor
executate, a serviciilor prestate sau a bunurilor furnizate,
antreprenorul este ținut, la cererea beneficiarului, să îi dea socoteală
despre stadiul lucrărilor, despre
serviciile deja prestate și despre cheltuielile deja efectuate. Prețul forfetar Art. 1.867. -
(1) Atunci când contractul este încheiat pentru un preț global,
beneficiarul trebuie să plătească prețul convenit și nu poate cere o
diminuare a acestuia, motivând că
lucrarea sau serviciul a necesitat mai puțină muncă ori a costat mai puțin decât s-a prevăzut
(2) Tot astfel, antreprenorul nu poate pretinde o creștere a prețului pentru motive opuse celor menționate la alin. (1)
(3) Prețul forfetar rămâne neschimbat, cu toate că s-au adus modificări
cu privire la condițiile de executare inițial prevăzute, dacă părțile
nu au convenit altfel.
Vânzarea bunurilor neridicate în termen Art. 1.868. -
(1) Dacă antreprenorul s-a obligat să execute o lucrare cu materialul
beneficiarului sau să presteze un serviciu cu privire la un bun pe care
beneficiarul i l-a predat în
acest scop, iar acesta din urmă nu ridică bunul în termen de 6 luni
socotit din ziua convenită pentru recepție sau, când lucrarea ori
serviciul s-a finalizat mai târziu, de
la data finalizării, antreprenorul, după ce l-a înștiințat în scris pe
beneficiar, are dreptul să vândă bunul cu diligența unui mandatar cu
titlu gratuit al beneficiarului
(2) După reținerea prețului lucrării și a cheltuielilor de vânzare,
antreprenorul va consemna diferența la dispoziția beneficiarului
(3) Dispozițiile prezentului articol nu sunt aplicabile în cazul în
care beneficiarul introduce împotriva antreprenorului o acțiune
întemeiată pe neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a lucrării. Ipoteca legală Art. 1.869. -
Pentru garantarea plății prețului datorat pentru lucrare, antreprenorul
beneficiază de o ipotecă
legală asupra lucrării, constituită și conservată în condițiile legii.
§3. Încetarea contractului Decesul beneficiarului Art. 1.870. - Decesul
beneficiarului nu determină
încetarea contractului decât dacă aceasta face imposibilă sau inutilă
executarea sa. Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa
contractul Art. 1.871. -
(1) În cazul în care antreprenorul decedează sau devine, fără culpa sa,
incapabil de a finaliza lucrarea sau de a presta serviciul, contractul
încetează dacă a fost
încheiat în considerarea aptitudinilor personale ale antreprenorului
(2) Beneficiarul este ținut să recepționeze partea deja executată, dacă o poate folosi
(3) De asemenea, în cazul prevăzut la alin. (1), beneficiarul este
obligat să plătească, în proporție cu prețul convenit, valoarea
lucrărilor efectuate și a cheltuielilor
făcute în vederea finalizării lucrării, însă numai în măsura în care aceste lucrări și cheltuieli îi sunt de folos
(4) Beneficiarul are dreptul, cu condiția de a plăti o indemnizație
adecvată, să ceară predarea materialelor pregătite și a planurilor pe
cale de a fi puse în executare,
dispozițiile legale privitoare la drepturile de proprietate
intelectuală rămânând aplicabile. Rezoluțiunea sau rezilierea
contractului imputabilă antreprenorului Art.
1.872. - Beneficiarul are dreptul să obțină rezilierea sau, după caz,
rezoluțiunea contractului în cazurile în care, fără justificare:
a) respectarea termenului convenit pentru recepția lucrării a devenit vădit imposibilă;
b) lucrarea sau serviciul nu se execută în modul convenit și într-un
termen stabilit de beneficiar potrivit cu împrejurările, antreprenorul
nu remediază lipsurile
constatate și nu schimbă pentru viitor modul de executare a lucrării sau serviciului;
c) nu se execută alte obligații ce revin antreprenorului potrivit legii
sau în temeiul contractului. Rezoluțiunea sau rezilierea contractului
imputabilă beneficiarului Art.
1.873. - Dacă antreprenorul nu poate începe sau continua executarea
contractului din cauza neîndeplinirii fără justificare de către
beneficiar a propriilor obligații,
antreprenorul este îndreptățit să obțină rezoluțiunea ori rezilierea
contractului, cu daune-interese, dacă este cazul. SECȚIUNEA a 2-a
Contractul de antrepriză pentru
lucrări de construcții Noțiune Art. 1.874. - Prin contractul de
antrepriză pentru lucrări de construcții, antreprenorul se obligă să
execute lucrări care, potrivit legii,
necesită eliberarea autorizației de construire. Obligații accesorii ale beneficiarului Art. 1.875. -
(1) Beneficiarul este obligat să permită antreprenorului, în măsura în
care este necesară pentru executarea lucrării, folosirea căilor de
acces, a instalațiilor proprii de
alimentare cu apă și a altor utilități ce deservesc imobilul
(2) Beneficiarul este obligat să obțină toate autorizațiile cerute de
lege pentru executarea lucrării. În vederea executării acestei
obligații, antreprenorul trebuie să
coopereze cu beneficiarul, furnizându-i informațiile necesare pe care
le deține sau pe care ar trebui să le dețină în considerarea
specializării sale. Controlul executării
lucrărilor Art. 1.876. -
(1) În cursul executării contractului, beneficiarul are dreptul ca,
fără a stânjeni activitatea normală a antreprenorului, să controleze
stadiul de execuție, calitatea și
aspectul lucrărilor efectuate și ale materialelor întrebuințate, precum
și orice alte aspecte referitoare la îndeplinirea de către antreprenor a
obligațiilor sale
contractuale
(2) Beneficiarul comunică antreprenorului constatările și instrucțiunile sale în scris, dacă nu s-a convenit altfel
(3) La finalizarea acelei părți din lucrare ce urmează a fi acoperită
prin executarea ulterioară a altor lucrări sau prin montarea unor
elemente de construcții,
antreprenorul și beneficiarul sunt obligați să constate împreună
existența părții finalizate și conformitatea acesteia cu dispozițiile
legale și clauzele contractului. În
acest scop, dacă nu s-a convenit altfel, antreprenorul îl convoacă pe
beneficiar la locul executării lucrării înăuntrul unui termen rezonabil,
a cărui întindere se
stabilește, potrivit uzanțelor existente, în raport cu natura lucrării
și locul situării acesteia. În cazul în care beneficiarul nu se prezintă
la termenul comunicat în scris
sau pe altă cale convenită de către părți, antreprenorul poate întocmi
singur actul de constatare a lucrării ce urmează a fi acoperită.
Împrejurări care împiedică
executarea lucrărilor Art. 1.877. -
(1) În cazul în care, în cursul executării contractului, constată
greșeli sau lipsuri în lucrările de proiectare în temeiul cărora s-a
încheiat contractul, antreprenorul este
obligat să comunice de îndată beneficiarului și proiectantului
constatările sale, împreună cu propunerile de remediere, în măsura în
care acestea intră în domeniul
pregătirii sale profesionale, precum și să ceară beneficiarului să ia măsurile corespunzătoare
(2) Dacă beneficiarul, luând și avizul proiectantului, nu comunică de
îndată măsurile luate pentru înlăturarea greșelilor sau lipsurilor
semnalate ori dacă măsurile luate
nu sunt corespunzătoare, antreprenorul poate să suspende executarea
lucrărilor, înștiințându-i de îndată despre aceasta pe beneficiar și
proiectant. Recepția
lucrărilor. Riscul contractului Art. 1.878. -
(1) După finalizarea construcției, se va proceda, în condițiile legii,
la recepția provizorie la terminarea lucrării, urmată de recepția finală
(2) Riscurile trec asupra beneficiarului de la data recepției
provizorii la terminarea lucrării. Răspunderea pentru vicii Art. 1.879. -
(1) Termenele de garanție contra viciilor lucrării sunt cele stabilite de legea specială
(2) Arhitectul sau inginerul este exonerat de răspunderea pentru
viciile lucrării numai dacă dovedește că acestea nu rezultă din
deficiențe ale expertizelor sau
planurilor pe care le-a furnizat și, dacă este cazul, din vreo lipsă de diligență în coordonarea sau supravegherea lucrărilor
(3) Antreprenorul este exonerat de răspundere numai dacă dovedește că
viciile rezultă din deficiențe ale expertizelor sau planurilor
arhitectului ori ale inginerului
ales de către beneficiar. Subantreprenorul nu este exonerat decât dacă
dovedește că viciile rezultă din deciziile antreprenorului sau din
expertizele ori planurile
arhitectului sau ale inginerului
(4) Fiecare dintre părțile prevăzute la alin. (2) și (3) poate fi
exonerată de răspundere dacă dovedește că aceste vicii rezultă din
deciziile impuse de beneficiar în
alegerea solului sau a materialelor ori în alegerea subantreprenorilor,
a experților sau a metodelor de construire. Exonerarea de răspundere nu
operează atunci când
aceste vicii, deși puteau să fie prevăzute în cursul executării
lucrării, nu au fost notificate beneficiarului. Prevederile art. 1.859
rămân aplicabile. Începutul prescripției
privind răspunderea pentru vicii Art. 1.880. -
(1) Prescripția dreptului la acțiune pentru vicii aparente începe să
curgă de la data recepției finale sau, după caz, a împlinirii termenului
acordat antreprenorului prin
procesul-verbal de recepție finală, pentru înlăturarea viciilor constatate
(2) Prescripția dreptului la acțiune pentru viciile lucrării de
proiectare începe să curgă odată cu prescripția dreptului la acțiune
pentru viciile lucrărilor executate de
antreprenor, afară numai dacă viciile lucrărilor de proiectare au fost
descoperite mai înainte, caz în care prescripția va începe să curgă de
la data descoperirii
acestora.
CAPITOLUL VII Contractul de societate
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune Art. 1.881. -
(1) Prin contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă
reciproc să coopereze pentru desfășurarea unei activități și să
contribuie la aceasta prin
aporturi bănești, în bunuri, în cunoștințe specifice sau prestații, cu
scopul de a împărți beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar
putea rezulta
(2) Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporțional
cu participarea la distribuția beneficiului, dacă prin contract nu s-a
stabilit altfel
(3) Societatea se poate constitui cu sau fără personalitate juridică. Condiții de validitate Art. 1.882. -
(1) Poate fi asociat orice persoană fizică sau persoană juridică, afară
de cazul în care prin lege se dispune altfel. Un soț nu poate deveni
asociat prin aportarea de
bunuri comune decât cu consimțământul celuilalt soț, dispozițiile art. 349 aplicându-se în mod corespunzător
(2) Orice societate trebuie să aibă un obiect determinat și licit, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri
(3) Fiecare asociat trebuie să contribuie la constituirea societății
prin aporturi bănești, în bunuri, în prestații sau cunoștințe specifice.
Regimul aporturilor Art. 1.883. -
(1) În cazul unei societăți cu personalitate juridică, aporturile intră
în patrimoniul societății, iar în cazul unei societăți fără
personalitate juridică, aporturile devin
coproprietatea asociaților, afară de cazul în care au convenit, în mod expres, că vor trece în folosința lor comună
(2) În cazul aportului unor bunuri imobile sau, după caz, al altor
drepturi reale imobiliare, contractul se încheie în formă autentică
(3) Transferul drepturilor asupra bunurilor aportate este supus
formelor de publicitate prevăzute de lege. Dacă înscrierea dreptului în
registrele de publicitate a fost
făcută înainte de data înmatriculării societății, transferul
drepturilor este, în toate cazurile, afectat de condiția dobândirii
personalității juridice. Forma contractului
Art. 1.884. -
(1) Contractul de societate se încheie în formă scrisă. Dacă prin lege
nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada
contractului
(2) Sub sancțiunea nulității absolute, contractul prin care se
înființează o societate cu personalitate juridică trebuie încheiat în
formă scrisă și trebuie să prevadă
asociații, aporturile, forma juridică, obiectul, denumirea și sediul societății. Durata societății Art. 1.885. -
(1) Durata societății este nedeterminată, dacă prin contract nu se prevede altfel
(2) Asociații pot prelungi durata societății, înainte de expirarea
acesteia. Răspunderea asociaților fondatori și a primilor administratori
Art. 1.886. -
(1) Asociații fondatori și primii administratori numiți prin contract
răspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea unei
condiții de formă a contractului
de societate sau a unei formalități necesare pentru constituirea
societății ori, dacă este cazul, pentru dobândirea personalității
juridice de către aceasta
(2) În cazul modificării contractului, dispozițiile alin. (1) se aplică
administratorilor cu drept de reprezentare a societății aflați în
funcție la data modificării, respectiv la
data la care ar fi trebuit să se îndeplinească formalitățile
referitoare la această modificare. Domeniul de aplicare Art. 1.887. -
(1) Prezentul capitol constituie dreptul comun în materia societăților
(2) Legea poate reglementa diferite tipuri de societăți în considerarea
formei, naturii sau obiectului de activitate. Formele societare Art.
1.888. - După forma lor,
societățile pot fi:
a) simple;
b) în participație;
c) în nume colectiv;
d) în comandită simplă;
e) cu răspundere limitată;
f) pe acțiuni;
g) în comandită pe acțiuni;
h) cooperative;
i) alt tip de societate anume reglementat de lege. Dobândirea personalității juridice Art. 1.889. -
(1) Prin contractul de societate sau printr-un act separat, asociații
pot conveni constituirea unei societăți cu personalitate juridică, cu
respectarea condițiilor
prevăzute de lege. În acest caz, răspunderea lor pentru datoriile
sociale este subsidiară, nelimitată și solidară, dacă prin lege nu se
dispune altfel
(2) Dacă, potrivit voinței asociaților, societatea urmează să aibă
personalitate juridică, indiferent de obiectul de activitate, ea poate
fi constituită numai în forma și
condițiile prevăzute de legea specială care îi conferă personalitate juridică
(3) Societatea dobândește personalitate juridică prin și de la data
înmatriculării în registrul comerțului, dacă prin lege nu se dispune
altfel
(4) Până la data dobândirii personalității juridice, raporturile dintre
asociați sunt guvernate de regulile aplicabile societății simple.
SECȚIUNEA a 2-a Societatea simplă
§1. Î ncheierea contractului de societate Condiții de formă Art. 1.890.
- Contractul de societate nu este supus unor formalități speciale, cu
excepția celor prevăzute la
art. 1.884 alin. (1) și celor care rezultă din natura bunurilor ce
constituie aport. Modificarea contractului de societate Art. 1.891. - În
lipsă de stipulație contrară sau
dacă prin lege nu se dispune altfel, modificarea contractului de
societate se face cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege pentru
încheierea sa valabilă.
Personalitatea juridică Art. 1.892. -
(1) Societatea simplă nu are personalitate juridică
(2) Dacă asociații doresc dobândirea personalității juridice, prin
actul de modificare a contractului de societate vor indica, în mod
expres, forma juridică a acesteia și
vor pune de acord toate clauzele sale cu dispozițiile legale aplicabile societății nou-înființate
(3) În cazul prevăzut la alin. (2) dobândirea personalității juridice
se face fără a se dispune dizolvarea societății simple. Asociații și
societatea nou-înființată răspund
solidar și indivizibil pentru toate datoriile societății născute
înainte de dobândirea personalității juridice. Societățile de fapt Art.
1.893. - Societățile supuse condiției
înmatriculării conform legii și rămase neînmatriculate, precum și
societățile de fapt sunt asimilate societăților simple. §2. Efectele
contractului de societate
I. Drepturile și obligațiile asociaților între ei Formarea capitalului social Art. 1.894. -
(1) Asociații contribuie la formarea capitalului social al societății, prin aporturi bănești sau în bunuri, după caz
(2) Capitalul social subscris se divide în părți egale, numite părți de
interes, care se distribuie asociaților proporțional cu aporturile
fiecăruia, dacă prin lege sau
contractul de societate nu se prevede altfel
(3) Asociații se pot obliga la aport în prestații sau în cunoștințe
specifice, cu titlu de aport societar. În schimbul acestui aport,
asociații participă, potrivit actului
constitutiv, la împărțirea beneficiilor și suportarea pierderilor,
precum și la luarea deciziilor în societate. Realizarea aporturilor Art.
1.895. -
(1) Fiecare dintre asociați răspunde față de societate și față de
ceilalți asociați pentru vărsarea aporturilor la care s-a obligat
(2) Drepturile conferite de părțile de interes sunt suspendate până la
vărsarea aporturilor la capitalul social. Aportul în bunuri Art. 1.896. -
(1) Aportul în bunuri, altele decât cele fungibile, se efectuează prin
transferul drepturilor asupra acestora și predarea efectivă a bunurilor
în stare de funcționare
potrivit destinației sociale
(2) Asociatul care aportează proprietatea sau un alt drept real asupra
unui bun răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui vânzător
față de cumpărător, iar
asociatul care aportează folosința răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui locator față de locatar
(3) Aporturile constând în bunuri fungibile sau consumptibile nu pot fi
subscrise cu titlu de aport în folosință, ci devin, în toate cazurile,
proprietatea asociaților, chiar
dacă în contractul de societate nu s-a stipulat aceasta în mod expres. Aportul în bunuri incorporale Art. 1.897. -
(1) Asociatul care aportează o creanță răspunde pentru existența
creanței la momentul aportului și încasarea acesteia la scadență, fiind
obligat să acopere cuantumul
acesteia, dobânda legală care începe să curgă de la scadență și orice
alte daune ce ar rezulta, dacă creanța nu se încasează în tot sau în
parte
(2) Asociatul care aportează acțiuni sau părți sociale emise de o altă
societate răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui vânzător
față de cumpărător
(3) Asociatul care aportează cambii sau alte titluri de credit care
circulă în comerț răspunde potrivit alin. (1). Aportul în numerar Art.
1.898. - Asociatul care a subscris
ca aport o sumă de bani datorează în caz de neexecutare suma la care
s-a obligat, dobânda legală de la scadență și orice alte daune care ar
rezulta, fiind de drept pus
în întârziere. Aporturile în prestații și cunoștințe specifice Art. 1.899. -
(1) Aportul în prestații sau cunoștințe specifice este datorat în mod
continuu, atât timp cât asociatul care s-a obligat la acesta este membru
al societății, iar asociatul
este ținut față de societate pentru toate câștigurile realizate din activitățile care fac obiectul aportului
(2) Aporturile în prestații sau cunoștințe specifice se efectuează prin
desfășurarea de către asociatul care s-a obligat a unor activități
concrete și prin punerea la
dispoziția societății a unor informații, pentru realizarea obiectului
acesteia, în modalitățile și condițiile stabilite prin contractul de
societate
(3) Neexecutarea aportului în prestații sau cunoștințe specifice dă loc
numai la o acțiune în excludere cu daune-interese, dacă este cazul.
Regimul părților de interes
Art. 1.900. -
(1) Părțile de interes sunt indivizibile
(2) Părțile de interes plătite sau vărsate în întregime dau drept de
vot în adunarea asociaților, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel
(3) Când o parte de interes devine proprietatea comună a mai multor
persoane, acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant unic pentru
exercitarea
drepturilor sociale aferente
(4) Cât timp o parte de interes este proprietatea comună a mai multor
persoane, acestea răspund în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor
datorate.
Transmiterea părților de interes Art. 1.901. -
(1) T ransmiterea părților de interes se face în limitele și condițiile
prevăzute de lege și de contractul de societate. Transmiterea părților
de interes către persoane din
afara societății este permisă cu consimțământului tuturor asociaților.
Părțile de interes se pot transmite și prin moștenire, dacă prin
contract nu se dispune altfel
(2) Orice asociat poate răscumpăra, substituindu-se în drepturile
dobânditorului, părțile de interes dobândite cu titlu oneros de un terț
fără consimțământul tuturor
asociaților, în termen de 60 de zile de la data la care a cunoscut sau
ar fi trebuit să cunoască cesiunea. Dacă mai mulți asociați exercită
concomitent acest drept,
părțile de interes se alocă proporțional cu cota de participare la profit
(3) În cazul prevăzut la alin. (2) și ori de câte ori legea impune
cesiunea părților de interes, valoarea acestora este stabilită de un
expert agreat de părțile cesiunii sau,
în lipsa unui acord, de către instanță
(4) Cesiunea cu titlu gratuit a părților de interes este asimilată unei
cesiuni cu titlu oneros și dă loc la aplicarea dispozițiilor alin. (2)
și (3). În privința formei, cesiunea
cu titlu gratuit este supusă regimului juridic al donației. Participarea la profit și pierderi Art. 1.902. -
(1) Participarea la profitul societății implică și contribuția la
pierderile societății, în condițiile prevăzute de contractul de
societate, ale prezentului capitol sau ale legii
speciale aplicabile, după caz
(2) Partea fiecărui asociat la profituri și pierderi este proporțională
cu aportul său la capitalul social, dacă nu s-a convenit altfel. Partea
la profituri și pierderi a
asociatului al cărui raport constă în prestații sau cunoștințe
specifice este egală cu cea a asociatului care a contribuit cu aportul
cel mai mic, dacă nu s-a convenit altfel
(3) Asociații pot participa la câștig în proporție diferită de
contribuția la pierderi, cu condiția ca astfel de diferențe să fie
rezonabile potrivit cu împrejurările și să fie
expres prevăzute în contract
(4) Când contractul stabilește numai partea de câștig, aceeași proporție are loc și cât privește pierderile
(5) Orice clauză prin care un asociat este exclus de la împărțirea
beneficiilor sau de la participarea la pierderi este considerată
nescrisă
(6) Prin excepție de la art. 1.881 alin. (2), asociatul al cărui aport
constă în prestații sau cunoștințe specifice este scutit, în măsura
corespunzătoare acestui aport, de a
participa la pierderi, dacă această scutire a fost prevăzută în mod
expres în contractul de societate. Obligația de neconcurență Art. 1.903.
-
(1) Asociatul nu poate face concurență societății pe cont propriu sau
pe contul unei terțe persoane și nici nu poate face pe socoteala sa ori
pe socoteala altuia vreo
operațiune care ar putea fi păgubitoare pentru societate
(2) Asociatul nu poate lua parte pe cont propriu sau pe contul unei
terțe persoane la o activitate care ar conduce la privarea societății de
bunurile, prestațiile sau
cunoștințele specifice la care asociatul s-a obligat
(3) Beneficiile rezultând din oricare dintre activitățile interzise
potrivit alin. (1) și (2) se cuvin societății, iar asociatul este ținut
pentru orice daune ce ar putea rezulta.
Folosirea bunurilor sociale Art. 1.904. -
(1) În lipsă de stipulație contrară, fiecare asociat poate folosi
bunurile sociale în interesul societății, potrivit cu destinația
acestora și fără să stânjenească drepturile
celorlalți asociați
(2) Asociatul care, fără consimțământul scris al celorlalți asociați,
întrebuințează bunurile sociale în folosul său sau al unei alte persoane
este obligat să restituie
societății beneficiile ce au rezultat și să acopere daunele ce ar putea rezulta. Folosirea fondurilor comune Art. 1.905. -
(1) Niciun asociat nu poate lua din fondurile comune mai mult decât i
s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să se
facă în interesul societății
(2) Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de
sumele luate și de toate daunele-interese ce ar putea rezulta
(3) Prin contractul de societate se poate stipula că asociații pot lua
din casa societății anumite sume de bani pentru cheltuielile lor
particulare. Distribuția plății
datoriilor debitorului comun Art. 1.906. - În cazul în care un debitor
comun plătește o parte din datoriile sale față de societate și față de
asociat, având aceeași
scadență, asociatul în mâinile căruia s-a făcut plata va aloca suma
primită stingerii creanței sale și creanței societare, proporțional cu
raportul dintre acestea.
Cheltuielile făcute pentru societate Art. 1.907. -
(1) Asociatul are dreptul la rambursarea cheltuielilor pe care le-a
făcut pentru societate și de a fi indemnizat pentru obligațiile sau
pierderile pe care le-a asumat sau
suferit acționând de bună-credință în interesul societății
(2) Asociatul nu poate compensa cheltuielile și pierderile prevăzute la
alin. (1) cu datoriile sale față de societate și nici paguba cauzată
societății din culpa sa cu
foloasele pe care i le-a adus prin diferite operațiuni
(3) Este interzisă compensarea între datoria unui terț față de
societate și creanța acestuia asupra unui asociat. Asocierea asupra
drepturilor sociale și cedarea
acestora Art. 1.908. -
(1) Un asociat își poate asocia o terță persoană la drepturile sale
sociale fără consimțământul celorlalți asociați, dar persoana respectivă
nu va putea deveni asociat al
societății fără consimțământul celorlalți asociați, care trebuie dat în condițiile dispozițiilor art. 1.901
(2) Asociatul nu poate ceda, fără consimțământul tuturor celorlalți
asociați, drepturile sale sociale, sub sancțiunea aplicării prevederilor
art. 1.901 alin. (2) și (3)
(3) Asociatul nu poate garanta în niciun fel obligațiile personale sau
ale vreunui terț cu drepturile sociale, fără consimțământul tuturor
asociaților, sub sancțiunea
nulității absolute a garanției
(4) Asociatul unei societăți cu durată nedeterminată nu poate cere,
înainte de încetarea societății, restituirea sau contravaloarea părții
care i se cuvine din bunurile
comune ale societății, afară de cazul retragerii sau excluderii sale.
Promisiunea asupra drepturilor sociale Art. 1.909. - Orice promisiune
făcută de un asociat de a
ceda, vinde, garanta în orice fel sau de a renunța la drepturile sale
sociale îi conferă beneficiarului acesteia numai dreptul la daunele ce
ar rezulta din neexecutare.
Hotărârile privind societatea Art. 1.910. -
(1) Asociații, chiar lipsiți de dreptul de administrare, au dreptul să
participe la luarea hotărârilor colective ale adunării asociaților
(2) Hotărârile cu privire la societate se iau cu majoritatea voturilor
asociaților, dacă prin contract sau prin lege nu se stabilește altfel
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), hotărârile privind
modificarea contractului de societate sau numirea unui administrator
unic se iau cu consimțământul
tuturor asociaților
(4) Obligațiile unui asociat nu pot fi mărite fără consimțământul acestuia
(5) Orice clauză contrară dispozițiilor prezentului articol este considerată nescrisă. Adoptarea hotărârilor Art. 1.911. -
(1) Hotărârile sunt adoptate de asociații reuniți în adunarea
asociaților. Contractul poate prevedea modul de convocare și desfășurare
a acesteia, iar în lipsă,
hotărârea poate fi adoptată și prin consultarea scrisă a acestora
(2) Hotărârile pot, de asemenea, rezulta din consimțământul tuturor
asociaților exprimat în actul încheiat de societate. Contestarea
hotărârilor Art. 1.912. -
(1) Asociatul nemulțumit de o hotărâre luată cu majoritate o poate
contesta la instanța judecătorească, în termen de 15 zile de la data la
care a fost luată, dacă a fost
prezent, și de la data comunicării, dacă a fost lipsă. Dacă hotărârea
nu i-a fost comunicată, termenul curge de la data la care a luat
cunoștință de aceasta, dar nu mai
târziu de un an de la data la care a fost luată hotărârea
(2) Termenul de 15 zile prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.
II. Administrarea societății Numirea administratorilor Art. 1.913. -
(1) Numirea administratorilor, modul de organizare a acestora, limitele
mandatului, precum și orice alt aspect legat de administrarea
societății se stabilesc prin
contract sau prin acte separate
(2) Administratorii pot fi asociați sau neasociați, persoane fizice ori persoane juridice, române sau străine
(3) Dacă prin contract nu se dispune altfel, societatea este
administrată de asociați, care au mandat reciproc de a administra unul
pentru altul în interesul societății.
Operațiunea făcută de oricare dintre ei este valabilă și pentru partea
celorlalți, chiar fără a le fi luat consimțământul în prealabil
(4) Oricare dintre ei se poate opune, în scris, operațiunii mai înainte ca ea să fie încheiată
(5) Opoziția nu produce însă efecte față de terții de bună-credință.
Limitele și revocarea mandatului de administrator Art. 1.914. -
(1) Administratorul, în absența opoziției asociaților, poate face orice act de administrare în interesul societății
(2) Administratorul poate fi revocat potrivit regulilor de la
contractul de mandat, dacă nu se prevede altfel în contractul de
societate
(3) Clauzele care limitează puterile de administrare conferite de lege
nu sunt opozabile față de terții de bună-credință. Răspunderea
administratorilor Art. 1.915. -
(1) Administratorii răspund personal față de societate pentru
prejudiciile aduse prin încălcarea legii, a mandatului primit sau prin
culpă în administrarea societății
(2) Dacă mai mulți administratori au lucrat împreună, răspunderea este
solidară. Cu toate acestea, în privința raporturilor dintre ei, instanța
poate stabili o
răspundere proporțională cu culpa fiecăruia la săvârșirea faptei
cauzatoare de prejudicii. Pluralitatea de administratori Art. 1.916. -
Când sunt mai mulți
administratori, fără ca prin împuternicire să se determine puterile
fiecăruia sau să fie obligați să lucreze împreună, fiecare poate
administra singur în interesul
societății, cu bună-credință. Dacă împuternicirea stipulează să lucreze
împreună, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare fără
ceilalți, chiar dacă aceștia
ar fi în imposibilitate de a acționa. Adoptarea deciziilor Art. 1.917. -
Dacă s-a stipulat că administratorii decid cu unanimitate sau cu
majoritate, după caz, aceștia nu
pot efectua acte de administrare decât împreună, cu excepția cazurilor
de forță majoră, când absența unei decizii ar putea cauza o pagubă gravă
societății. Drepturile
asociaților care nu sunt administratori Art. 1.918. -
(1) Actele de administrare a societății și cele de dispoziție asupra
bunurilor acesteia sunt interzise asociaților care nu au calitatea de
administrator, sub sancțiunea
acoperirii daunelor ce ar putea rezulta. Drepturile terților de bună-credință nu sunt afectate
(2) Dacă legea nu prevede altfel, oricare dintre asociați are dreptul
de a consulta registrele și situațiile financiare ale societății, de a
lua cunoștință de operațiunile
acesteia și de a consulta orice document al societății, fără a stânjeni
operațiunile societății și a afecta drepturile celorlalți asociați
(3) Administratorii vor întocmi un raport anual cu privire la mersul
societății, care va fi comunicat asociaților. Oricare dintre aceștia
poate solicita dezbaterea
raportului de către toți asociații, caz în care administratorii sunt
obligați să convoace reunirea asociaților la sediul social pentru acest
scop
(4) Orice clauză contractuală contrară dispozițiilor prezentului
articol este considerată nescrisă. Reprezentarea în justiție Art. 1.919.
-
(1) Societatea este reprezentată prin administratorii cu drept de
reprezentare sau, în lipsa numirii, prin oricare dintre asociați, dacă
nu s-a stipulat prin contract
dreptul de reprezentare numai pentru unii dintre aceștia
(2) Societatea stă în justiție sub denumirea prevăzută în contract sau
cea înregistrată, în mod legal, după caz, dacă prin lege nu se prevede
altfel. Terții de bunăcredință
se pot prevala de oricare dintre acestea.
III. Obligațiile asociaților față de terți Obligațiile față de creditorii societății Art. 1.920. -
(1) În executarea obligațiilor față de creditorii societății, fiecare
asociat răspunde cu propriile sale bunuri proporțional cu aportul său la
patrimoniul social, numai în
cazul în care creditorul social nu a putut fi îndestulat din bunurile comune ale asociaților
(2) Creditorul personal al unui asociat, în măsura în care nu s-a putut
îndestula din bunurile proprii ale acestuia, va putea cere, după caz,
să se înapoieze sau să se
despartă și să se atribuie debitorului său partea ce se cuvine acestuia
din bunurile comune ale asociaților, cu aplicarea, în mod
corespunzător, a dispozițiilor art.
1.929. Răspunderea asociaților aparenți Art. 1.921. -
(1) Orice persoană care pretinde că este asociat sau creează terților
deliberat o aparență convingătoare în acest sens răspunde față de terții
de bună-credință
întocmai ca un asociat
(2) Societatea nu va răspunde față de terțul astfel indus în eroare
decât dacă i-a dat motive suficiente pentru a-l considera pe pretinsul
asociat drept asociat sau în
cazul în care, cunoscând manoperele pretinsului asociat, nu ia măsurile
rezonabile pentru a împiedica inducerea terțului în eroare. Răspunderea
asociaților oculți Art.
1.922. - Asociații oculți răspund față de terții de bună-credință ca și
ceilalți asociați. Interdicția emiterii instrumentelor financiare Art.
1.923. -
(1) Societatea nu poate emite instrumente financiare, sub sancțiunea
nulității absolute atât a actelor încheiate în acest scop, cât și a
instrumentelor financiare emise,
în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel
(2) Asociații, chiar neadministratori, răspund solidar, în subsidiar,
în raport cu societatea, pentru orice daune s-ar cauza terților de
bună-credință prejudiciați prin
încălcarea interdicției prevăzute la alin. (1). Obligațiile
administratorilor față de terți Art. 1.924. - Administratorii societății
vor informa terții asupra puterilor lor
înainte de încheierea actului cu aceștia. §3. Pierderea calității de
asociat Cazuri generale Art. 1.925. - Pierderea calității de asociat are
loc prin cesiunea părților în
societate, executarea silită a acestora, moartea, încetarea
personalității juridice, falimentul, punerea sub interdicție
judecătorească, retragerea și excluderea din
societate. Retragerea din societatea cu durată nedeterminată Art.
1.926. - Asociatul unei societăți cu durată nedeterminată sau al cărei
contract prevede dreptul de
retragere se poate retrage din societate, notificând societatea cu un
preaviz rezonabil, dacă este de bună-credință și retragerea sa în acel
moment nu produce o
pagubă iminentă societății. Retragerea din societatea cu durată determinată Art. 1.927. -
(1) Asociatul unei societăți cu durată determinată sau având un obiect
care nu se poate înfăptui decât într-un anumit timp se poate retrage
pentru motive temeinice,
cu acordul majorității celorlalți asociați, dacă prin contract nu se prevede altfel
(2) Dacă acordul nu este întrunit, asociatul se poate adresa instanței,
care, hotărând asupra retragerii, va aprecia legitimitatea și
temeinicia motivelor, oportunitatea
retragerii în raport cu împrejurările și buna-credință a părților. În
toate cazurile, asociatul este ținut să acopere daunele ce ar putea
rezulta din retragerea sa.
Excluderea din societate Art. 1.928. - La cererea unui asociat,
instanța judecătorească, pentru motive temeinice, poate hotărî
excluderea din societate a oricăruia
dintre asociați. Drepturile asociatului exclus Art. 1.929. -
(1) Un asociat care își pierde calitatea altfel decât prin cesiune sau
executarea silită a părților sale în societate poate obține valoarea
părților sale de la data încetării
calității de asociat, iar ceilalți asociați sunt ținuți să îi plătească
imediat ce aceasta a fost stabilită, cu dobânda legală de la data
încetării calității de asociat
(2) În cazul în care părțile nu convin asupra valorii părților de
interes, aceasta se va stabili de către instanță în condițiile art.
1.901 alin. (3). §4. Încetarea contractului
de societate și dizolvarea societății Cazurile generale de încetare Art. 1.930. -
(1) Sub rezerva unor dispoziții legale speciale, contractul încetează și societatea se dizolvă prin:
a) realizarea obiectului societății sau imposibilitatea neîndoielnică a realizării acestuia;
b) consimțământul tuturor asociaților;
c) hotărârea instanței, pentru motive legitime și temeinice;
d) împlinirea duratei societății, cu excepția cazului în care se aplică dispozițiile art. 1.931;
e) nulitatea societății;
f) alte cauze stipulate în contractul de societate
(2) Societatea care intră în dizolvare se lichidează. Prelungirea
tacită a contractului de societate Art. 1.931. - Societatea este tacit
prorogată atunci când, cu toate că
durata sa a expirat, aceasta continuă să execute operațiunile sale, iar
asociații continuă să inițieze operațiuni ce intră în obiectul său și
să se comporte ca asociați.
Prorogarea operează pe o durată de un an, continuând din an în an, de
la data expirării duratei, dacă sunt îndeplinite aceleași condiții.
Nulitatea societății Art. 1.932. -
(1) Nulitatea societății poate rezulta exclusiv din încălcarea
dispozițiilor imperative ale prezentului capitol, stipulate sub
sancțiunea nulității, sau din nesocotirea
condițiilor generale de validitate a contractelor, dacă legea specială nu prevede altfel
(2) Este considerată nescrisă orice clauză contractuală contrară unei
dispoziții imperative din prezentul capitol a cărei încălcare nu este
sancționată cu nulitatea
societății. Regimul nulității Art. 1.933. -
(1) Nulitatea se acoperă și nu va fi constatată sau declarată în cazul
în care cauza nulității a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii
în fond în fața instanței de
judecată
(2) Instanța, sesizată cu o cerere în constatarea sau declararea
nulității, este obligată să pună în discuția părților posibilitatea de
remediere a cauzelor de nulitate care
afectează contractul de societate și să fixeze un termen util pentru acoperirea nulității, chiar dacă părțile se împotrivesc
(3) Dreptul la acțiune, cu excepția nulității pentru obiectul ilicit al
societății, se prescrie în termen de 3 ani de la data încheierii
contractului. Regularizarea societății
Art. 1.934. -
(1) În cazul anulabilității societății pentru vicierea consimțământului
sau incapacitatea unui asociat și atunci când regularizarea este
posibilă, orice persoană
interesată poate să pună în întârziere pe acela care este îndreptățit
să invoce nulitatea, fie pentru a se face regularizarea, fie pentru a
exercita acțiunea în anulare în
termen de 6 luni de când a fost pus în întârziere, sub sancțiunea
decăderii. Despre punerea în întârziere va fi înștiințată și societatea
(2) Societatea sau orice asociat poate, în termenul prevăzut la alin.
(1), să propună instanței învestite cu acțiunea în anulare orice măsuri
de acoperire a nulității, în
special prin răscumpărarea drepturilor sociale care aparțin
reclamantului. În acest caz, instanța poate fie să pronunțe nulitatea,
fie să declare obligatorii măsurile
propuse, dacă acestea din urmă au fost în prealabil adoptate de
societate în condițiile cerute pentru modificările aduse contractului de
societate. La adoptarea
acestor din urmă măsuri nu se ține seama de votul asociatului reclamant
(3) În caz de contestare a valorii drepturilor sociale care revin
asociatului, valoarea acestora se determină cu respectarea dispozițiilor
art. 1.901 alin. (3). Efectele
nulității Art. 1.935. -
(1) Societatea încetează de la data rămânerii definitive a hotărârii
prin care a fost constatată sau, după caz, declarată nulitatea și intră
în lichidarea patrimoniului
social
(2) Prin hotărârea judecătorească de declarare sau constatare, după caz, a nulității societății se vor numi și lichidatorii
(3) Nici societatea și nici asociații nu se pot prevala de nulitate
față de terții de bună-credință. Răspunderea pentru nulitatea societății
Art. 1.936. -
(1) Dreptul la acțiunea în repararea prejudiciului cauzat prin
declararea sau, după caz, constatarea nulității societății se prescrie
în termen de 3 ani, care începe să
curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare sau constatare a nulității
(2) Dispariția cauzei de nulitate sau regularizarea societății nu
împiedică exercitarea dreptului la acțiune în despăgubiri pentru
repararea prejudiciului suferit prin
intervenția nulității. În aceste cazuri, dreptul la acțiune se prescrie
în termen de 3 ani din ziua în care nulitatea a fost acoperită. Pieirea
bunurilor subscrise ca aport
Art. 1.937. -
(1) Când unul dintre asociați a promis să pună în comun proprietatea
sau folosința unui bun care a pierit ori s-a pierdut înainte ca aportul
să fi fost făcut, societatea
încetează față de toți asociații, afară de cazul în care societatea
poate continua și fără asociatul care a subscris bunul ce a pierit ori
s-a pierdut
(2) Societatea încetează, de asemenea, în toate cazurile, prin pieirea
bunului, dacă a fost pusă în comun numai folosința acestuia, iar
proprietatea a rămas
asociatului, afară de cazul în care societatea poate continua și fără
asociatul care a subscris bunul ce a pierit. Alte cazuri de încetare
Art. 1.938. - În cazul în care
contractul nu prevede altfel, societatea încetează și prin:
a) moartea ori punerea sub interdicție a uneia dintre persoanele fizice asociate;
b) încetarea calității de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice asociate;
c) falimentul unui asociat. Continuarea contractului în cazul morții
unui asociat Art. 1.939. - În contractul de societate se poate stipula
ca la moartea unui asociat
societatea să continue de drept cu moștenitorii acestuia. Drepturile
moștenitorilor în cadrul societății Art. 1.940. - Dacă s-a stipulat că,
în cazurile prevăzute la art.
1.938, societatea va continua între asociații rămași, asociatul ori,
după caz, moștenitorul său nu are drept decât la partea sa ori a
autorului său, după situația
societății, la data când evenimentul s-a produs. El nu participă la
drepturile și nu este ținut de obligațiile ulterioare decât în măsura în
care acestea sunt urmarea
necesară a operațiunilor făcute înaintea acestui eveniment. §5.
Lichidarea societății Numirea și revocarea lichidatorului Art. 1.941. -
(1) Lichidarea se face, dacă nu s-a prevăzut altfel în contractul de
societate sau prin convenție ulterioară, de toți asociații sau de un
lichidator numit de ei cu
unanimitate. În caz de neînțelegere, lichidatorul este numit de instanța judecătorească, la cererea oricăruia dintre asociați
(2) Lichidatorul numit de asociați poate fi revocat de asociați cu
unanimitate de voturi. El poate fi, de asemenea, revocat pentru motive
temeinice, la cererea oricărei
persoane interesate, de instanța judecătorească
(3) Lichidatorul numit de instanța judecătorească poate fi revocat
numai de către aceasta, la cererea oricărei persoane interesate
(4) Pot fi numiți lichidatori atât persoane fizice, cât și persoane juridice, care au statut de practicieni în insolvență
(5) Când sunt mai mulți lichidatori, hotărârile lor se iau cu
majoritate absolută. Obligațiile și răspunderea lichidatorilor Art.
1.942. - Obligațiile și răspunderea
lichidatorilor sunt reglementate de dispozițiile aplicabile
administratorilor, în afară de cazul în care prin lege sau prin
contractul de societate se dispune altfel.
Inventarul Art. 1.943. -
(1) Administratorii trebuie să predea lichidatorilor bunurile și
documentele sociale și să prezinte acestora bilanțul ultimului exercițiu
financiar
(2) Lichidatorii trebuie să întocmească inventarul bunurilor și
fondurilor sociale și să stabilească activul și pasivul patrimoniului
social. Inventarul trebuie să fie semnat
de administratori și lichidatori. Puterile lichidatorilor Art. 1.944. -
(1) Lichidatorii pot să încheie toate actele necesare lichidării și,
dacă asociații nu au stipulat altfel, pot să vândă, chiar în bloc,
bunurile sociale, să încheie convenții
arbitrale și să facă tranzacții
(2) Ei reprezintă societatea în justiție, în condițiile prevăzute de lege
(3) Lichidatorii nu pot însă să inițieze noi operațiuni, sub sancțiunea
de a răspunde personal și solidar pentru toate daunele ce ar putea
rezulta. Plata datoriilor sociale
Art. 1.945. - Asociații sau, după caz, lichidatorul sunt ținuți a plăti
creditorii societății, a consemna sumele necesare pentru plata
creanțelor exigibile la o dată
ulterioară, contestate sau care nu au fost înfățișate de creditori, și a
înapoia cheltuielile ori avansurile făcute în interesul social de unii
asociați. Restituirea aporturilor
și împărțirea excedentului rămas în urma lichidării Art. 1.946. -
(1) După plata datoriilor sociale, activul rămas este destinat
rambursării aporturilor subscrise și vărsate de asociați, iar eventualul
excedent constituie profit net, care
va fi repartizat între asociați proporțional cu partea fiecăruia la
beneficii, dacă nu s-a prevăzut altfel prin contractul de societate sau
prin hotărâre a asociaților, și cu
aplicarea, dacă este cazul, a prevederilor art. 1.912 alin. (1)
(2) Bunurile aduse în uzufruct sau în folosință se restituie în natură
(3) Dacă bunul adus în proprietate se află încă în masa patrimonială,
acesta va fi restituit, la cererea asociatului, în natură, cu obligația
plății unei sulte, dacă este cazul
(4) După rambursarea aporturilor bănești și în bunuri, asociatul care a
contribuit la patrimoniul social cu aporturi în cunoștințe specifice
sau prestații are dreptul de a
primi, în limita cotei sale de participare la profit, bunurile
rezultate din prestația sa, dacă acestea se află încă în patrimoniul
societății, cu obligația plății unei sulte,
dacă este cazul
(5) Dacă în urma lichidării excedentul rămas constă într-un bun a cărui
atribuire către asociați este interzisă de lege, lichidatorul va vinde
bunul la licitație publică, cu
încuviințarea prealabilă a instanței competente, iar suma se împarte
asociaților, potrivit alin. (1). Suportarea pasivului Art. 1.947. - Dacă
activul net este
neîndestulător pentru înapoierea în întregime a aporturilor și pentru
plata obligațiilor sociale, pierderea se suportă de asociați potrivit cu
contribuția acestora
stabilită prin contract. Împărțeala bunurilor sociale Art. 1.948. -
Împărțeala în natură a bunurilor societății se face potrivit regulilor
privitoare la împărțeala bunurilor
proprietate comună. SECȚIUNEA a 3-a Asocierea în participație Noțiune
Art. 1.949. - Contractul de asociere în participație este contractul
prin care o persoană acordă
uneia sau mai multor persoane o participație la beneficiile și
pierderile uneia sau mai multor operațiuni pe care le întreprinde. Proba
Art. 1.950. - Contractul se
probează numai prin înscris. Personalitatea juridică Art. 1.951. -
Asocierea în participație nu poate dobândi personalitate juridică și nu
constituie față de terți o
persoană distinctă de persoana asociaților. Terțul nu are niciun drept
față de asociere și nu se obligă decât față de asociatul cu care a
contractat. Regimul aporturilor
Art. 1.952. -
(1) Asociații rămân proprietarii bunurilor puse la dispoziția asociației
(2) Ei pot conveni ca bunurile aduse în asociere, precum și cele
obținute în urma folosirii acestora să devină proprietate comună
(3) Bunurile puse la dispoziția asocierii pot trece, în tot sau în
parte, în proprietatea unuia dintre asociați pentru realizarea
obiectului asocierii, în condițiile convenite
prin contract și cu respectarea formalităților de publicitate prevăzute de lege
(4) Asociații pot stipula redobândirea în natură a bunurilor prevăzute
la alin. (3) la încetarea asocierii. Raporturile dintre asociați și față
de terți Art. 1.953. -
(1) Asociații, chiar acționând pe contul asocierii, contractează și se angajează în nume propriu față de terți
(2) Cu toate acestea, dacă asociații acționează în această calitate
față de terți sunt ținuți solidar de actele încheiate de oricare dintre
ei
(3) Asociații exercită toate drepturile decurgând din contractele
încheiate de oricare dintre ei, dar terțul este ținut exclusiv față de
asociatul cu care a contractat, cu
excepția cazului în care acesta din urmă a declarat calitatea sa la momentul încheierii actului
(4) Orice clauză din contractul de asociere care limitează răspunderea asociaților față de terți este inopozabilă acestora
(5) Orice clauză care stabilește un nivel minim garantat de beneficii
pentru unul sau unii dintre asociați este considerată nescrisă. Forma și
condițiile asocierii Art.
1.954. - Cu excepția dispozițiilor prevăzute la art. 1.949-1.953,
convenția părților determină forma contractului, întinderea și
condițiile asocierii, precum și cauzele de
dizolvare și lichidare a acesteia.
CAPITOLUL VIII Contractul de transport
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune Art. 1.955. - Prin contractul de transport,
o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să
transporte o persoană sau un bun
dintr-un loc în altul, în schimbul unui preț pe care pasagerul,
expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească, la timpul și
locul convenite. Dovada contractului
Art. 1.956. - Contractul de transport se dovedește prin documente de
transport, precum scrisoare de trăsură, recipisă de bagaje, foaie de
parcurs, conosament, tichet
ori legitimație de călătorie sau altele asemenea, de la caz la caz. Modalități de transport Art. 1.957. -
(1) Transportul poate fi realizat de unul sau mai mulți transportatori, în acest din urmă caz putând fi succesiv ori combinat
(2) Transportul succesiv este cel efectuat de 2 sau mai mulți
transportatori succesivi care utilizează același mod de transport, iar
transportul combinat este cel în care
același transportator sau aceiași transportatori succesivi utilizează moduri de transport diferite
(3) Transportatorii care se succedă își predau unul altuia bunurile și
bagajele transportate, până la destinație, fără intervenția
expeditorului sau a călătorului.
Domeniul de aplicare Art. 1.958. -
(1) Dispozițiile prezentului capitol se aplică tuturor modurilor de
transport, în măsura în care nu se dispune altfel prin legi speciale sau
nu sunt aplicabile practici
statornicite între părți ori uzanțe
(2) Cu excepția situației în care este efectuat de un transportator
care își oferă serviciile publicului în cadrul activității sale
profesionale, transportul cu titlu gratuit nu
este supus dispozițiilor cuprinse în acest capitol. În acest caz,
transportatorul este ținut numai de o obligație de prudență și diligență
(3) Transportatorul care își oferă serviciile publicului trebuie să
transporte orice persoană care solicită serviciile sale și orice bun al
cărui transport este solicitat, dacă
nu are un motiv întemeiat de refuz. Pasagerul, expeditorul și
destinatarul sunt obligați să respecte instrucțiunile transportatorului.
Răspunderea transportatorului
Art. 1.959. -
(1) Transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa decât în cazurile prevăzute de lege
(2) Transportatorul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin
întârzierea ajungerii la destinație, cu excepția cazului fortuit și a
forței majore. Substituirea Art. 1.960. -
(1) Dacă transportatorul își substituie un alt transportator pentru
executarea totală sau parțială a obligației sale, acesta din urmă este
considerat parte în contractul
de transport
(2) Plata efectuată unuia dintre transportatori este liberatorie în
privința tuturor transportatorilor care i-au substituit pe alții sau au
fost substituiți. SECȚIUNEA a 2-a
Contractul de transport de bunuri Documentul de transport Art. 1.961. -
(1) La remiterea bunurilor pentru transport, expeditorul trebuie să
predea transportatorului, în afară de documentul de transport, toate
documentele suplimentare
vamale, sanitare, fiscale și altele asemenea, necesare efectuării transportului, potrivit legii
(2) Documentul de transport este semnat de expeditor și trebuie să
cuprindă, între altele, mențiuni privind identitatea expeditorului, a
transportatorului și a
destinatarului și, după caz, a persoanei care trebuie să plătească
transportul. Documentul de transport menționează, de asemenea, locul și
data luării în primire a
bunului, punctul de plecare și cel de destinație, prețul și termenul
transportului, natura, cantitatea, volumul sau masa și starea aparentă a
bunului la predarea spre
transport, caracterul periculos al bunului, dacă este cazul, precum și
documentele suplimentare care au fost predate și însoțesc transportul.
Părțile pot conveni să
introducă și alte mențiuni în documentul de transport. Dispozițiile legii speciale rămân aplicabile
(3) Expeditorul răspunde față de transportator pentru prejudiciile
cauzate de un viciu propriu al bunului sau de orice omisiune,
insuficiență ori inexactitate a
mențiunilor din documentul de transport sau, dacă este cazul, din
documentele suplimentare. Transportatorul rămâne răspunzător față de
terți pentru prejudiciile
rezultate dintr-o astfel de cauză, având drept de regres împotriva
expeditorului. Pluralitatea de exemplare. Recipisa de primire Art.
1.962. -
(1) Documentul de transport se întocmește în cel puțin 3 exemplare,
câte unul pentru transportator și expeditor și altul care însoțește
bunul transportat până la
destinație
(2) În lipsa documentului de transport, transportatorul trebuie să
elibereze expeditorului, la cererea acestuia, o recipisă de primire a
bunului spre transport,
dispozițiile art. 1.961 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.
Această prevedere nu se aplică în cazul transportului rutier de mărfuri
(3) Documentul de transport sau, în lipsa acestuia, recipisa de primire
dovedește până la proba contrară luarea în primire a bunului spre
transport, natura, cantitatea
și starea aparentă a acestuia. Documente de transport individuale Art.
1.963. - În cazul în care expeditorul predă pentru transport mai multe
colete, transportatorul
are dreptul să îi solicite acestuia câte un document de transport
pentru fiecare colet în parte, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Documente de transport negociabile
Art. 1.964. -
(1) Documentul de transport nu este negociabil, cu excepția cazului în care părțile sau legea specială dispun astfel
(2) În cazul în care este negociabil, documentul de transport la ordin
se transmite prin gir, iar cel la purtător prin remitere. Transmiterea
documentelor de transport la
ordin sau la purtător Art. 1.965. -
(1) Atunci când documentul de transport este la ordin sau la purtător,
proprietatea bunurilor transportate se transferă prin efectul
transmiterii acestui document
(2) Forma și efectele girurilor, anularea și înlocuirea documentului de
transport sunt supuse dispozițiilor privitoare la cambie și biletul la
ordin
(3) Ultimul giratar al unui șir neîntrerupt de giruri care este posesor
al titlului este considerat proprietar. Debitorul care își îndeplinește
obligația rezultând din titlu
este eliberat, numai dacă nu a există fraudă sau culpă gravă din partea sa. Ambalajul Art. 1.966. -
(1) Expeditorul are obligația să ambaleze bunurile corespunzător naturii acestora și modului de transport
(2) Expeditorul răspunde față de transportator pentru prejudiciile
cauzate acestuia de ambalajul necorespunzător sau de ambalarea
defectuoasă a bunurilor predate
spre transport. Transportatorul rămâne răspunzător față de terți pentru
pagubele cauzate astfel, cu drept de regres contra expeditorului.
Predarea bunurilor
transportatorului Art. 1.967. - Expeditorul trebuie să predea bunurile
la locul și în condițiile convenite prin clauzele contractului sau, în
lipsa acestora, potrivit
practicilor statornicite între părți ori uzanțelor, să completeze și să
predea documentul de transport, fiind răspunzător pentru prejudiciile
cauzate prin întârziere.
Obligația de a transporta bunurile Art. 1.968. - Transportatorul are
obligația de a transporta bunurile predate pentru transport până la
destinație. Termenul de
transport Art. 1.969. - Transportul trebuie efectuat în termenul
stabilit de părți. Dacă termenul în care trebuie făcut transportul nu a
fost determinat de părți, se ține
seama de practicile statornicite între părți, de uzanțele aplicate la
locul de plecare, iar în lipsa acestora, se stabilește potrivit
împrejurărilor. Suspendarea
transportului și contraordinul Art. 1.970. -
(1) Expeditorul poate suspenda transportul și cere restituirea
bunurilor sau predarea lor altei persoane decât aceleia menționate în
documentul de transport ori
dispune cum va crede de cuviință, fiind obligat să plătească
transportatorului cheltuielile și contravaloarea daunelor care sunt
consecința imediată a acestui
contraordin. Dispozițiile art. 1.971 sunt aplicabile
(2) Pentru a exercita dreptul de contraordin trebuie prezentat
documentul de transport semnat de transportator sau recipisa de primire,
dacă un asemenea
document a fost eliberat; modificările ce decurg din contraordin
trebuie înscrise în documentul de transport sau pe recipisă sub o nouă
semnătură a
transportatorului
(3) Dreptul la contraordin încetează din momentul în care destinatarul a
cerut predarea bunurilor, cu respectarea dispozițiilor art. 1.976
(4) Transportatorul răspunde pentru prejudiciile produse prin
executarea contraordinelor date cu încălcarea dispozițiilor prezentului
articol. Împiedicarea executării
transportului. Consecințe Art. 1.971. -
(1) În caz de împiedicare la transport, transportatorul are dreptul să
îi ceară instrucțiuni expeditorului sau, în lipsa unui răspuns din
partea acestuia, să transporte
bunul la destinație, modificând itinerarul. În acest din urmă caz, dacă
nu a fost o faptă ce îi este imputabilă, transportatorul are drept la
prețul transportului, la taxele
accesorii și la cheltuieli, pe ruta efectiv parcursă, precum și la
modificarea, în mod corespunzător, a termenului de executare a
transportului
(2) Dacă nu există o altă rută de transport sau dacă, din alte motive,
continuarea transportului nu este posibilă, transportatorul va proceda
potrivit instrucțiunilor
date de expeditor prin documentul de transport pentru cazul
împiedicării la transport, iar în lipsa acestora sau dacă instrucțiunile
nu pot fi executate, împiedicarea va
fi adusă fără întârziere la cunoștința expeditorului, cerându-i-se instrucțiuni
(3) Expeditorul înștiințat de ivirea împiedicării poate denunța
contractul plătind transportatorului numai cheltuielile făcute de acesta
și prețul transportului în
proporție cu parcursul efectuat. Modificări aduse de transportator Art. 1.972. -
(1) Dacă în termen de 5 zile de la trimiterea înștiințării prevăzute la
art. 1.971 alin. (2) expeditorul nu dă, în condițiile legii speciale,
instrucțiuni ce pot fi executate și
nici nu îi comunică denunțarea contractului, transportatorul poate să
păstreze bunul în depozit sau îl poate depozita la un terț. În cazul în
care depozitarea nu este
posibilă ori bunul se poate altera sau deteriora ori valoarea acestuia
nu poate acoperi prețul transportului, taxele accesorii și cheltuielile,
transportatorul va valorifica
bunul, potrivit dispozițiilor legii
(2) Când bunul a fost vândut, prețul, după scăderea drepturilor bănești
ale transportatorului, trebuie să fie pus la dispoziția expeditorului,
iar dacă prețul este mai mic
decât drepturile bănești ale transportatorului, expeditorul trebuie să plătească diferența
(3) În cazul în care împiedicarea la transport a încetat înainte de
sosirea instrucțiunilor expeditorului, bunul se transmite la destinație,
fără a se mai aștepta aceste
instrucțiuni, expeditorul fiind înștiințat despre aceasta fără întârziere. Dreptul de dispoziție ulterioară Art. 1.973. -
(1) Expeditorul are dreptul, prin dispoziție ulterioară scrisă, să
retragă înainte de plecare bunul ce urma să fie transportat, să îl
oprească în cursul transportului, să
amâne predarea lui către destinatar ori să dispună înapoierea lui la
locul de plecare, să schimbe persoana destinatarului ori locul de
destinație sau să dispună o altă
modificare a condițiilor de executare a transportului
(2) Expeditorul care a dat o dispoziție ulterioară este obligat să
plătească transportatorului, după caz, prețul părții efectuate din
transport, taxele datorate și
cheltuielile pricinuite prin executarea dispoziției ulterioare, precum și să îl despăgubească de orice pagubă suferită
(3) Expeditorul nu poate da dispoziție ulterioară care să aibă ca efect
divizarea transportului, în afară de cazul când legea dispune altfel.
Trecerea dreptului la
destinatar Art. 1.974. - Dreptul expeditorului de a modifica contractul
de transport se stinge de îndată ce destinatarul și-a manifestat voința
de a-și valorifica
drepturile ce rezultă pentru el din contractul de transport potrivit
art. 1.977 sau de îndată ce expeditorul a predat destinatarului
duplicatul de pe documentul de
transport. Din acel moment, dreptul de a modifica contractul de
transport prin dispoziție ulterioară trece asupra destinatarului.
Dreptul de refuz al transportatorului
Art. 1.975. -
(1) Transportatorul, conformându-se dispozițiilor legii speciale, poate
refuza executarea dispoziției ulterioare, înștiințându-l fără
întârziere pe cel de la care ea emană,
dacă executarea dispoziției ar fi de natură să tulbure în mod grav
bunul mers al exploatării ori dacă, în cazul schimbării locului de
destinație, sporul de taxe și
cheltuieli nu ar fi garantat de valoarea bunului sau în alt fel. Dispozițiile art. 1.978 sunt aplicabile
(2) Transportatorul are obligația de înștiințare și în cazul în care,
la primirea dispoziției, executarea acesteia nu mai este posibilă.
Obligația de predare și de informare
Art. 1.976. -
(1) Transportatorul este obligat să pună bunurile transportate la
dispoziția destinatarului sau posesorului documentului de transport la
ordin ori la purtător, în locul și
termenele indicate în contract sau, în lipsă, potrivit practicilor
statornicite între părți ori uzanțelor. Posesorul documentului de
transport la ordin sau la purtător este
obligat să îl remită transportatorului la preluarea bunurilor transportate
(2) Predarea bunurilor transportate se face la domiciliul sau sediul
destinatarului, dacă din contract, din practicile statornicite între
părți ori conform uzanțelor nu
rezultă contrariul
(3) Transportatorul îl înștiințează pe destinatar cu privire la sosirea
bunurilor și la termenul pentru preluarea acestora, dacă predarea nu se
face la domiciliul sau
sediul acestuia, potrivit alin. (2). Data dobândirii drepturilor și
obligațiilor de către destinatar Art. 1.977. - Fără a aduce atingere
drepturilor expeditorului, destinatarul
dobândește drepturile și obligațiile decurgând din contractul de
transport prin acceptarea acestuia sau a bunurilor transportate. Prețul
și alte cheltuieli Art. 1.978. -
(1) Prețul transportului și al serviciilor accesorii prestate de
transportator sunt datorate de expeditor și se plătesc la predarea
bunurilor pentru transport, dacă nu se
prevede altfel prin contract sau legea specială, după caz
(2) Dacă bunurile nu sunt de aceeași natură cu cele descrise în
documentul de transport sau valoarea lor este superioară,
transportatorul are dreptul la prețul pe care
l-ar fi cerut dacă ar fi cunoscut aceste împrejurări, dispozițiile legii speciale fiind aplicabile
(3) Dacă prețul se plătește la destinație, transportatorul va preda bunurile contra plății acestuia de către destinatar
(4) Prețul serviciilor accesorii și al cheltuielilor efectuate pe
parcursul transportului este datorat de destinatar, dacă prin contract
sau legea specială nu se prevede
altfel. Constatarea stării bunului Art. 1.979. -
(1) La primirea bunurilor transportate, destinatarul are dreptul să
ceară să se constate, pe cheltuiala sa, identitatea, cantitatea și
starea bunurilor transportate
(2) Dacă se va stabili existența unor vicii, cheltuielile făcute sunt în sarcina transportatorului
(3) În lipsa convenției contrare, viciile vor fi verificate potrivit dispozițiilor alin. (4) și (8)
(4) În caz de neînțelegere asupra calității sau stării unei mărfi,
instanța, la cererea uneia dintre părți, poate dispune, cu procedura
prevăzută de lege pentru
ordonanța președințială, constatarea stării acesteia de unul sau mai mulți experți numiți din oficiu
(5) Prin aceeași hotărâre se poate dispune sechestrarea mărfii sau
depunerea ei într-un depozit public sau, în lipsă, într-un alt loc ce se
va determina
(6) Dacă păstrarea mărfii ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona
cheltuieli însemnate, se va putea dispune chiar vânzarea ei pe
cheltuiala celui căruia îi aparține,
în condițiile care se vor determina prin hotărâre
(7) Hotărârea de vânzare va trebui comunicată, înainte de punerea ei în
executare, celeilalte părți sau reprezentantului său, dacă unul dintre
aceștia se află în
localitate; în caz contrar, hotărârea va fi comunicată în termen de 3 zile de la executarea ei
(8) Partea care nu s-a prevalat de dispozițiile alin. (4)-(7) trebuie,
în caz de contestație, să stabilească atât identitatea mărfii, cât și
viciile ei. Plata sumelor datorate
transportatorului Art. 1.980. -
(1) Destinatarul nu poate intra în posesia bunurilor transportate decât
dacă plătește transportatorului sumele datorate potrivit contractului
și eventualele rambursuri
cu care transportul a fost grevat, în condițiile prevăzute la art. 1.978 alin. (3)
(2) În caz de neînțelegere asupra sumei datorate, destinatarul poate
prelua bunurile transportate dacă plătește transportatorului suma pe
care susține că o datorează
acestuia din urmă și consemnează diferența reclamată de transportator
la o instituție de credit. Imposibilitatea predării bunurilor Art.
1.981. -
(1) Dacă destinatarul nu este găsit, refuză sau neglijează preluarea
bunurilor ori dacă există neînțelegeri privind preluarea bunurilor între
mai mulți destinatari sau din
orice motiv, fără culpa sa, transportatorul nu poate preda bunurile
transportate, acesta va solicita imediat instrucțiuni expeditorului,
care este obligat să i le
transmită în maximum 15 zile, sub sancțiunea returnării bunurilor către
expeditor, pe cheltuiala acestuia, sau a vânzării lor de către
transportator, după caz
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dacă există urgență sau
bunurile sunt perisabile, transportatorul va retransmite expeditorului
bunurile, pe cheltuiala acestuia, sau
le va vinde, potrivit art. 1.726, fără să mai solicite instrucțiuni expeditorului
(3) La sfârșitul perioadei de depozitare sau la expirarea termenului
pentru primirea instrucțiunilor expeditorului, obligațiile
transportatorului sunt cele de la depozitul
gratuit, cu obligația pentru expeditor de a-i rambursa integral cheltuielile de conservare și depozitare a bunurilor
(4) Transportatorul va fi despăgubit de destinatar sau expeditor, după
caz, pentru pagubele cauzate de întârzierea destinatarului în preluarea
bunurilor transportate.
Garantarea creanțelor transportatorului Art. 1.982. -
(1) Pentru garantarea creanțelor sale izvorâte din contractul de
transport, transportatorul se bucură, cu privire la bunul transportat,
de drepturile unui creditor gajist
cât timp deține acel bun
(2) Transportatorul poate exercita drepturile prevăzute la alin. (1) și
după predarea către destinatar a bunului transportat, dar numai timp de
24 de ore de la predare
și doar dacă destinatarul mai deține bunul. Predarea bunurilor fără încasarea sumelor datorate Art. 1.983. -
(1) Transportatorul care predă bunurile transportate fără a încasa de
la destinatar sumele ce i se datorează lui, transportatorilor anteriori
sau expeditorului ori fără a
pretinde destinatarului consemnarea sumei asupra căreia există
neînțelegeri pierde dreptul de regres și răspunde față de expeditor și
transportatorii anteriori pentru
toate sumele ce li se cuveneau
(2) În toate cazurile însă, transportatorul are acțiune împotriva
destinatarului, chiar dacă acesta a ridicat bunurile transportate.
Răspunderea transportatorului Art.
1.984. - Transportatorul răspunde pentru prejudiciul cauzat prin
pierderea totală ori parțială a bunurilor, prin alterarea ori
deteriorarea acestora, survenită pe
parcursul transportului, sub rezerva aplicării dispozițiilor art.
1.959, precum și prin întârzierea livrării bunurilor. Repararea
prejudiciului Art. 1.985. -
(1) În caz de pierdere a bunurilor, transportatorul trebuie să acopere
valoarea reală a bunurilor pierdute sau a părților pierdute din bunurile
transportate
(2) În caz de alterare sau deteriorare a bunurilor, transportatorul va acoperi scăderea lor de valoare
(3) Pentru aplicarea alin. (1) și (2) se va avea în vedere valoarea
bunurilor la locul și momentul predării. Restituirea prețului și a
cheltuielilor Art. 1.986. - În cazul
prevăzut la art. 1.985, transportatorul trebuie să restituie, de
asemenea, prețul transportului, al serviciilor accesorii și cheltuielile
transportului, proporțional, după
caz, cu valoarea bunurilor pierdute sau cu diminuarea valorii cauzate
de alterarea ori deteriorarea acestora. Calcularea cuantumului
despăgubirii Art. 1.987. - În cazul
în care valoarea bunului a fost declarată la predare, despăgubirea se
calculează în raport cu acea valoare. Cu toate acestea, dacă valoarea
reală a bunului de la locul și
momentul predării este mai mică, despăgubirea se calculează în raport
cu această din urmă valoare. Cazuri speciale Art. 1.988. -
(1) Transportatorul nu este ținut să transporte documente, sume de bani
în numerar, titluri de valoare, bijuterii sau alte bunuri de mare
valoare
(2) Dacă acceptă transportul unor bunuri dintre cele prevăzute la alin.
(1), transportatorul trebuie să acopere, în caz de pierdere,
deteriorare sau alterare, numai
valoarea declarată a acestora. În situația în care s-a declarat o
natură diferită a bunurilor ori o valoare mai mare, transportatorul este
exonerat de orice răspundere.
Limitarea răspunderii Art. 1.989. - În toate cazurile, despăgubirea nu
poate depăși cuantumul stabilit prin legea specială. Agravarea
răspunderii Art. 1.990. - Dacă
transportatorul a acționat cu intenție sau culpă gravă, acesta
datorează despăgubiri, fără limitările sau exonerarea de răspundere
prevăzute la art. 1.987-1.989.
Înlăturarea răspunderii Art. 1.991. -
(1) Transportatorul nu răspunde dacă pierderea totală ori parțială sau,
după caz, alterarea ori deteriorarea s-a produs din cauza:
a) unor fapte în legătură cu încărcarea sau descărcarea bunului, dacă
această operațiune s-a efectuat de către expeditor sau destinatar;
b) lipsei ori defectuozității ambalajului, dacă după aspectul exterior
nu putea fi observată la primirea bunului pentru transport;
c) expedierii sub o denumire necorespunzătoare, inexactă ori incompletă
a unor bunuri excluse de la transport sau admise la transport numai sub
anumite condiții,
precum și a nerespectării de către expeditor a măsurilor de siguranță prevăzute pentru acestea din urmă;
d) unor evenimente naturale inerente transportului în vehicule
deschise, dacă, potrivit dispozițiilor legii speciale sau contractului,
bunul trebuie transportat astfel;
e) naturii bunului transportat, dacă aceasta îl expune pierderii sau
stricăciunii prin sfărâmare, spargere, ruginire, alterare interioară
spontană și altele asemenea;
f) pierderii de greutate, oricare ar fi distanța parcursă, dacă și în
măsura în care bunul transportat este dintre acelea care prin natura lor
suferă, obișnuit, prin simplul
fapt al transportului, o asemenea pierdere;
g) pericolului inerent al transportului de animale vii;
h) faptului că prepusul expeditorului, care însoțește bunul în cursul
transportului, nu a luat măsurile necesare pentru a asigura conservarea
bunului;
i) oricărei alte împrejurări prevăzute prin lege specială
(2) Dacă se constată că pierderea sau deteriorarea ori alterarea a
putut surveni din una dintre cauzele prevăzute la alin. (1), se prezumă
că paguba a fost produsă din
acea cauză
(3) Transportatorul este, de asemenea, exonerat de răspundere, dacă
dovedește că pierderea totală sau parțială ori alterarea sau
deteriorarea s-a produs din cauza:
a) unei alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), săvârșită cu
intenție ori din culpă de către expeditor sau destinatar, ori a
instrucțiunilor date de către unul dintre
aceștia;
b) forței majore sau faptei unui terț pentru care transportatorul nu
este ținut să răspundă. Răspunderea pentru neefectuarea transportului
sau pentru întârziere Art.
1.992. - Transportatorul răspunde și pentru paguba cauzată prin
neefectuarea transportului sau prin depășirea termenului de transport.
Răspunderea pentru
rambursuri și formalități vamale Art. 1.993. - Răspunderea
transportatorului pentru încasarea rambursurilor cu care expeditorul a
grevat transportul și pentru
îndeplinirea operațiunilor vamale este reglementată de dispozițiile privitoare la mandat. Cazuri de decădere Art. 1.994. -
(1) În cazul în care cel îndreptățit primește bunurile fără a face
rezerve, nu se mai pot formula împotriva transportatorului pretențiile
izvorâte din pierderea parțială
sau alterarea ori deteriorarea bunurilor transportate ori din nerespectarea termenului de transport
(2) În cazul în care pierderea parțială sau alterarea ori deteriorarea
nu putea fi descoperită la primirea bunului, cel îndreptățit poate
pretinde transportatorului
daune-interese, chiar dacă bunul transportat a fost primit fără
rezerve. Daunele-interese pot fi cerute numai dacă cel îndreptățit a
adus la cunoștința
transportatorului pieirea sau alterarea ori deteriorarea de îndată ce a
descoperit-o, însă nu mai târziu de 5 zile de la primirea bunului, iar
pentru bunurile perisabile
sau animalele vii, nu mai târziu de 6 ore de la primirea acestora
(3) În caz de intenție sau culpă gravă a transportatorului,
dispozițiile de mai sus privitoare la stingerea pretențiilor celui
îndreptățit, precum și cele privitoare la
termenul de înștiințare nu sunt aplicabile. Clauze de exonerare sau înlăturare a răspunderii Art. 1.995. -
(1) Clauza prin care se înlătură sau restrânge răspunderea stabilită
prin lege în sarcina transportatorului se consideră nescrisă
(2) Cu toate acestea, expeditorul își poate asuma riscul transportului
în cazul pagubelor cauzate de ambalaj sau în cazul transporturilor
speciale care măresc riscul
pierderii sau stricăciunii bunurilor. Bunurile periculoase Art. 1.996. -
(1) Expeditorul care predă pentru transport bunuri periculoase, fără să
informeze transportatorul în prealabil, îl va despăgubi pe acesta
pentru orice pagube cauzate
de natura periculoasă a transportului
(2) În cazul de la alin. (1), expeditorul va acoperi cheltuielile și
riscurile decurgând din depozitul unor astfel de bunuri. Răspunderea
expeditorului Art. 1.997. -
(1) Expeditorul va despăgubi transportatorul pentru orice pagube
cauzate de natura sau viciul bunurilor predate pentru transport
(2) Transportatorul rămâne însă răspunzător față de terți pentru
pagubele cauzate astfel, cu drept de regres împotriva expeditorului.
Transportatorul care se obligă
să transporte pe liniile altuia Art. 1.998. - Dacă nu s-a convenit
altfel, transportatorul care se angajează să transporte bunurile atât pe
liniile sale de exploatare, cât și
pe cele ale altui transportator răspunde pentru transportul efectuat pe
celelalte linii numai ca expeditor comisionar. Răspunderea în
transportul succesiv sau
combinat Art. 1.999. - Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul
transportului succesiv sau combinat, acțiunea în răspundere se poate
exercita împotriva
transportatorului care a încheiat contractul de transport sau împotriva
ultimului transportator. Raporturile dintre transportatorii succesivi
Art. 2.000. -
(1) În raporturile dintre ei, fiecare transportator contribuie la
despăgubiri proporțional cu partea ce i se cuvine din prețul
transportului. Dacă însă paguba este
produsă cu intenție sau din culpa gravă a unuia dintre transportatori, întreaga despăgubire incumbă acestuia
(2) Atunci când unul dintre transportatori dovedește că faptul
păgubitor nu s-a produs pe durata transportului său, acesta nu este
ținut să contribuie la despăgubire
(3) Se prezumă că bunurile au fost predate în stare bună de la un
transportator la altul dacă aceștia nu solicită menționarea în
documentul de transport a stării în care
au fost preluate bunurile. Reprezentarea în transportul succesiv sau combinat Art. 2.001. -
(1) În transportul succesiv sau combinat, cel din urmă transportator îi
reprezintă pe ceilalți în ceea ce privește încasarea sumelor ce li se
cuvin în temeiul contractului
de transport, precum și cu privire la exercitarea drepturilor prevăzute la art. 1.995
(2) Transportatorul care nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la
alin. (1) răspunde față de transportatorii precedenți pentru sumele ce
li se cuvin acestora.
SECȚIUNEA a 3-a Contractul de transport de persoane și bagaje Conținutul obligației de a transporta Art. 2.002. -
(1) Obligația de transport al persoanelor cuprinde, în afara
operațiunilor de transport, și operațiunile de îmbarcare și debarcare
(2) Transportatorul este ținut să aducă la timp călătorul, nevătămat și în siguranță, la locul de destinație
(3) Transportatorul poate refuza sau accepta transportul în anumite condiții, în cazurile prevăzute de legea specială
(4) Transportatorul este obligat să aibă asigurare de răspundere
civilă, încheiată în condițiile legii. Obligații ale părților Art.
2.003. -
(1) În temeiul contractului de transport, transportatorul este obligat față de călător:
a) să pună la dispoziția acestuia un loc corespunzător legitimației sale de călătorie;
b) să transporte copiii care călătoresc împreună cu acesta, fără plată sau cu tarif redus, în condițiile legii speciale;
c) să transporte fără o altă plată bagajele acestuia, în cantitatea și condițiile prevăzute prin dispozițiile legii speciale
(2) În timpul transportului, călătorul este obligat să se supună
măsurilor luate potrivit dispozițiilor legale de către prepușii
transportatorului. Răspunderea pentru
persoana călătorului Art. 2.004. -
(1) Transportatorul răspunde pentru moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății călătorului
(2) El răspunde, de asemenea, pentru daunele directe și imediate
rezultând din neexecutarea transportului, din executarea lui în alte
condiții decât cele stabilite sau
din întârzierea executării acestuia
(3) În cazul în care, după împrejurări, din cauza întârzierii
executării transportului, contractul nu mai prezintă interes pentru
călător, acesta îl poate denunța,
solicitând rambursarea prețului
(4) Transportatorul nu răspunde dacă dovedește că paguba a fost cauzată
de călător, cu intenție sau din culpă gravă. De asemenea,
transportatorul nu răspunde nici
atunci când dovedește că paguba a fost cauzată de starea de sănătate a
călătorului, fapta unui terț pentru care nu este ținut să răspundă sau
forța majoră. Cu toate
acestea, transportatorul rămâne răspunzător pentru paguba cauzată de
mijlocul de transport folosit sau de starea sa de sănătate ori a
angajaților lui
(5) Este considerată nescrisă orice clauză prin care se înlătură sau se
restrânge răspunderea transportatorului pentru prejudiciile prevăzute
în prezentul articol.
Răspunderea pentru bagaje și alte bunuri Art. 2.005. -
(1) Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea
bagajelor sau a altor bunuri ale călătorului, dacă nu se dovedește că
prejudiciul a fost cauzat de viciul
acestora, culpa călătorului sau forța majoră
(2) Pentru bagajele de mână sau alte bunuri pe care călătorul le ține
cu sine, transportatorul răspunde numai dacă se dovedește intenția sau
culpa acestuia din urmă
cu privire la pierderea sau deteriorarea lor
(3) Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea
bagajelor ori a altor bunuri ale călătorului în limita valorii declarate
sau, dacă valoarea nu a fost
declarată, în raport cu natura, conținutul obișnuit al acestora și alte asemenea elemente, după împrejurări
(4) În măsura în care nu se prevede altfel prin prezentul articol,
dispozițiile secțiunii a 2-a din prezentul capitol se aplică în mod
corespunzător transportului bagajelor
și al altor bunuri pe care călătorul le ține cu sine, fără a deosebi
după cum acestea au fost sau nu au fost predate transportatorului.
Răspunderea în cadrul
transportului succesiv sau combinat Art. 2.006. -
(1) În cadrul transportului succesiv sau combinat, transportatorul pe
al cărui parcurs al transportului a intervenit decesul, vătămarea
integrității corporale ori a
sănătății călătorului, pierderea sau deteriorarea bagajelor ori a altor
bunuri ale călătorului răspunde pentru prejudiciul astfel cauzat. Cu
toate acestea,
transportatorul nu răspunde dacă prin contractul de transport s-a
stipulat în mod expres că unul dintre transportatori răspunde integral
(2) Pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor sau a altor bunuri ale
călătorului ce au fost predate, fiecare dintre transportatori este ținut
să contribuie la
despăgubire, potrivit art. 2.000, care se aplică în mod corespunzător
(3) Răspunderea pentru întârzierea sau întreruperea transportului
intervine numai dacă, la terminarea întregului parcurs, întârzierea
subzistă. Cedarea drepturilor din
contractul de transport Art. 2.007. - În lipsă de stipulație contrară
sau dacă prin lege nu se prevede altfel, călătorul poate ceda drepturile
sale ce izvorăsc din
contractul de transport înainte de începerea transportului, fără a fi
obligat să îl înștiințeze pe transportator. Înlăturarea răspunderii Art.
2.008. - Dispozițiile art. 1.991
alin. (3) se aplică și transportului de persoane.
CAPITOLUL IX Contractul de mandat
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune Noțiune Art. 2.009. - Mandatul este contractul prin
care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe
acte juridice pe seama
celeilalte părți, numită mandant. Mandatul cu titlu gratuit sau cu titlu oneros Art. 2.010. -
(1) Mandatul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Mandatul dintre
două persoane fizice se prezumă a fi cu titlu gratuit. Cu toate
acestea, mandatul dat pentru acte
de exercitare a unei activități profesionale se prezumă a fi cu titlu oneros
(2) Dacă mandatul este cu titlu oneros, iar remunerația mandatarului nu
este determinată prin contract, aceasta se va stabili potrivit legii,
uzanțelor ori, în lipsă, după
valoarea serviciilor prestate
(3) Dreptul la acțiunea pentru stabilirea cuantumului remunerației se
prescrie odată cu dreptul la acțiunea pentru plata acesteia. Felurile
mandatului Art. 2.011. -
Mandatul este cu sau fără reprezentare. Puterea de reprezentare Art. 2.012. -
(1) Dacă din împrejurări nu rezultă altfel, mandatarul îl reprezintă pe
mandant la încheierea actelor pentru care a fost împuternicit
(2) Împuternicirea pentru reprezentare sau, dacă este cazul, înscrisul care o constată se numește procură
(3) Dispozițiile referitoare la reprezentarea în contracte se aplică în
mod corespunzător. SECȚIUNEA a 2-a Mandatul cu reprezentare §1. Forma
și întinderea
mandatului Forma mandatului Art. 2.013. -
(1) Contractul de mandat poate fi încheiat în formă scrisă, autentică
ori sub semnătură privată, sau verbală. Acceptarea mandatului poate
rezulta și din executarea sa
de către mandatar
(2) Mandatul dat pentru încheierea unui act juridic supus, potrivit
legii, unei anumite forme trebuie să respecte acea formă, sub sancțiunea
aplicabilă actului însuși.
Prevederea nu se aplică atunci când forma este necesară doar pentru
opozabilitatea actului față de terți, dacă prin lege nu se prevede
altfel. Cazul special de
acceptare tacită Art. 2.014. -
(1) În absența unui refuz neîntârziat, mandatul se consideră acceptat
dacă privește actele a căror încheiere intră în exercitarea profesiei
mandatarului ori pentru care
acesta și-a oferit serviciile fie în mod public, fie direct mandantului
(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) se va ține seama, între
altele, de prevederile legale, de practicile statornicite între părți și
de uzanțe. Durata mandatului Art.
2.015. - Dacă părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat
încetează în 3 ani de la încheierea lui. Întinderea mandatului Art.
2.016. -
(1) Mandatul general îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare și de administrare
(2) Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții ori
compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin
ori pentru a intenta acțiuni în
justiție, precum și pentru a încheia orice alte acte de dispoziție, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres
(3) Mandatul se întinde și asupra tuturor actelor necesare executării
lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres. §2. Obligațiile
mandatarului Executarea
mandatului Art. 2.017. -
(1) Mandatarul nu poate să depășească limitele stabilite prin mandat
(2) Cu toate acestea, el se poate abate de la instrucțiunile primite,
dacă îi este imposibil să îl înștiințeze în prealabil pe mandant și se
poate prezuma că acesta ar fi
aprobat abaterea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică. În
acest caz, mandatarul este obligat să îl înștiințeze de îndată pe
mandant cu privire la schimbările
aduse executării mandatului. Diligența mandatarului Art. 2.018. -
(1) Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este ținut să
execute mandatul cu diligența unui bun proprietar. Dacă însă mandatul
este cu titlu gratuit,
mandatarul este obligat să îl îndeplinească cu diligența pe care o manifestă în propriile afaceri
(2) Mandatarul este obligat să îl înștiințeze pe mandant despre
împrejurările care au apărut ulterior încheierii mandatului și care pot
determina revocarea sau
modificarea acestuia. Obligația de a da socoteală Art. 2.019. -
(1) Orice mandatar este ținut să dea socoteală despre gestiunea sa și
să remită mandantului tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii
sale, chiar dacă ceea ce a
primit nu ar fi fost datorat mandantului
(2) În perioada în care bunurile primite cu ocazia executării
mandatului de la mandant ori în numele lui se află în deținerea
mandatarului, acesta este obligat să le
conserve. Dobânzile la sumele datorate Art. 2.020. - Mandatarul
datorează dobânzi pentru sumele întrebuințate în folosul său începând
din ziua întrebuințării, iar
pentru cele cu care a rămas dator, din ziua în care a fost pus în
întârziere. Răspunderea pentru obligațiile terților Art. 2.021. - În
lipsa unei convenții contrare,
mandatarul care și-a îndeplinit mandatul nu răspunde față de mandant cu
privire la executarea obligațiilor asumate de persoanele cu care a
contractat, cu excepția
cazului în care insolvabilitatea lor i-a fost sau ar fi trebuit să îi
fi fost cunoscută la data încheierii contractului cu acele persoane.
Pluralitatea de mandatari Art. 2.022. -
(1) În absența unei stipulații contrare, mandatul conferit mai multor
persoane pentru a lucra împreună nu are efect dacă nu a fost acceptat de
către toate aceste
persoane
(2) Când mai multe persoane au acceptat același mandat, actele lor îl
obligă pe mandant chiar dacă au fost încheiate numai de una dintre ele,
afară de cazul când s-a
stipulat că vor lucra împreună
(3) În lipsă de stipulație contrară, mandatarii răspund solidar față de
mandant dacă s-au obligat să lucreze împreună. Substituirea făcută de
mandatar Art. 2.023. -
(1) Mandatarul este ținut să îndeplinească personal mandatul, cu
excepția cazului în care mandantul l-a autorizat în mod expres să își
substituie o altă persoană în
executarea în tot sau în parte a mandatului
(2) Chiar în absența unei autorizări exprese, mandatarul își poate substitui un terț dacă:
a) împrejurări neprevăzute îl împiedică să aducă la îndeplinire
mandatul; b) îi este imposibil să îl înștiințeze în prealabil pe mandant
asupra acestor împrejurări; c) se
poate prezuma că mandantul ar fi aprobat substituirea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), mandatarul este obligat să îl
înștiințeze de îndată pe mandant cu privire la substituire
(4) Dacă substituirea nu a fost autorizată de mandant, mandatarul
răspunde pentru actele persoanei pe care și-a substituit-o ca și cum
le-ar fi îndeplinit el însuși
(5) Dacă substituirea a fost autorizată, mandatarul nu răspunde decât
pentru diligența cu care a ales persoana care l-a substituit și i-a dat
instrucțiunile privind
executarea mandatului
(6) În toate cazurile, mandantul are acțiune directă împotriva
persoanei pe care mandatarul și-a substituit-o. Măsuri de conservare a
bunurilor mandantului Art.
2.024. -
(1) Mandatarul va exercita drepturile mandantului față de terți, dacă
bunurile primite pentru mandant prezintă semne de deteriorare sau au
ajuns cu întârziere
(2) În caz de urgență, mandatarul poate proceda la vânzarea bunurilor cu diligența unui bun proprietar
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) mandatarul trebuie să îl
anunțe de îndată pe mandant. §3. Obligațiile mandantului Sumele necesare
executării mandatului
Art. 2.025. -
(1) În lipsa unei convenții contrare, mandantul este obligat să pună la
dispoziția mandatarului mijloacele necesare executării mandatului
(2) Mandantul va restitui mandatarului cheltuielile rezonabile avansate
de acesta din urmă pentru executarea mandatului, împreună cu dobânzile
legale aferente,
calculate de la data efectuării cheltuielilor. Despăgubirea
mandatarului Art. 2.026. - Mandantul este obligat să repare prejudiciul
suferit de către mandatar în
executarea mandatului, dacă acest prejudiciu nu provine din culpa
mandatarului. Remunerația mandatarului Art. 2.027. - Dacă mandatul este
cu titlu oneros,
mandantul este obligat să plătească mandatarului remunerația, chiar și
în cazul în care, fără culpa mandatarului, mandatul nu a putut fi
executat. Pluralitatea de
mandanți Art. 2.028. - Când mandatul a fost dat aceluiași mandatar de
mai multe persoane pentru o afacere comună, fiecare dintre ele răspunde
solidar față de
mandatar de toate efectele mandatului. Dreptul de retenție al
mandatarului Art. 2.029. - Pentru garantarea tuturor creanțelor sale
împotriva mandantului izvorâte
din mandat, mandatarul are un drept de retenție asupra bunurilor
primite cu ocazia executării mandatului de la mandant ori pe seama
acestuia. §4. Încetarea
mandatului Modurile de încetare Art. 2.030. - Pe lângă cauzele generale
de încetare a contractelor, mandatul încetează prin oricare dintre
următoarele moduri:
a) revocarea sa de către mandant;
b) renunțarea mandatarului;
c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a
mandatarului. Cu toate acestea, atunci când are ca obiect încheierea
unor acte succesive în cadrul unei
activități cu caracter de continuitate, mandatul nu încetează dacă
această activitate este în curs de desfășurare, cu respectarea dreptului
de revocare sau renunțare
al părților ori al moștenitorilor acestora. Condițiile revocării Art. 2.031. -
(1) Mandantul poate oricând revoca mandatul, expres sau tacit,
indiferent de forma în care contractul de mandat a fost încheiat și
chiar dacă a fost declarat
irevocabil
(2) Împuternicirea dată unui nou mandatar pentru aceeași afacere revocă mandatul inițial
(3) Mandatul dat în condițiile prevăzute la art. 2.028 nu poate fi
revocat decât cu acordul tuturor mandanților. Efectele revocării Art.
2.032. -
(1) Mandantul care revocă mandatul rămâne ținut să își execute
obligațiile față de mandatar. El este, de asemenea, obligat să repare
prejudiciile suferite de
mandatar din cauza revocării nejustificate ori intempestive
(2) Atunci când părțile au declarat mandatul irevocabil, revocarea se
consideră a fi nejustificată dacă nu este determinată de culpa
mandatarului sau de un caz fortuit
ori de forță majoră. Publicitatea revocării procurii autentice notariale Art. 2.033. -
(1) Dacă procura a fost dată în formă autentică notarială, în vederea
informării terților, notarul public căruia i se solicită să autentifice
revocarea unei asemenea
procuri este obligat să transmită, de îndată, revocarea către Registrul
național notarial, ținut în format electronic, potrivit legii
(2) Notarul public care autentifică actul pentru încheierea căruia a
fost dată procura are obligația să verifice la Registrul național
notarial dacă acea procură a fost
revocată
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și în cazul
autentificărilor realizate de misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României. Renunțarea mandatarului
Art. 2.034. -
(1) Mandatarul poate renunța oricând la mandat, notificând mandantului renunțarea sa
(2) Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate pretinde
remunerația pentru actele pe care le-a încheiat pe seama mandantului
până la data renunțării
(3) Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru
prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când
continuarea executării
mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care
nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului. Moartea,
incapacitatea sau falimentul
uneia dintre părți Art. 2.035. -
(1) În caz de deces, incapacitate sau faliment al uneia dintre părți,
moștenitorii ori reprezentanții acesteia au obligația de a informa de
îndată cealaltă parte
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), mandatarul sau moștenitorii ori
reprezentanții săi sunt obligați să continue executarea mandatului dacă
întârzierea acesteia riscă să
pună în pericol interesele mandantului ori ale moștenitorilor săi.
Necunoașterea cauzei de încetare a mandatului Art. 2.036. - Tot ceea ce
mandatarul a făcut, în
numele mandantului, înainte de a cunoaște sau de a fi putut cunoaște
cauza de încetare a mandatului este socotit ca valabil făcut în
executarea acestuia. Menținerea
unor obligații ale mandatarului Art. 2.037. - La încetarea în orice mod
a mandatului, mandatarul este ținut să își execute obligațiile
prevăzute la art. 2.019 și 2.020.
Încetarea mandatului în caz de pluralitate de mandatari Art. 2.038. -
În lipsa unei convenții contrare, mandatul dat mai multor mandatari
obligați să lucreze împreună
încetează chiar și atunci când cauza încetării îl privește numai pe
unul dintre ei. SECȚIUNEA a 3-a Mandatul fără reprezentare §1.
Dispoziții generale Noțiune Art.
2.039. -
(1) Mandatul fără reprezentare este contractul în temeiul căruia o
parte, numită mandatar, încheie acte juridice în nume propriu, dar pe
seama celeilalte părți,
numită mandant, și își asumă față de terți obligațiile care rezultă din
aceste acte, chiar dacă terții aveau cunoștință despre mandat
(2) Dispozițiile prezentei secțiuni se completează, în mod
corespunzător, cu regulile aplicabile mandatului cu reprezentare.
Efectele față de terți Art. 2.040. -
(1) Terții nu au niciun raport juridic cu mandantul
(2) Cu toate acestea, mandantul, substituindu-se mandatarului, poate
exercita drepturile de creanță născute din executarea mandatului, dacă
și-a executat propriile
sale obligații față de mandatar. Bunurile dobândite de mandatar Art. 2.041. -
(1) Mandantul poate revendica bunurile mobile dobândite pe seama sa de
către mandatarul care a acționat în nume propriu, cu excepția bunurilor
dobândite de terți
prin efectul posesiei de bună-credință
(2) Dacă bunurile dobândite de mandatar sunt imobile, acesta este
obligat să le transmită mandantului. În caz de refuz, mandantul poate
solicita instanței de
judecată să pronunțe o hotărâre care să țină loc de act de transmitere a bunurilor dobândite
(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică prin asemănare și bunurilor mobile
supuse unor formalități de publicitate. Creditorii mandatarului Art.
2.042. - Creditorii
mandatarului nu pot urmări bunurile dobândite de acesta în nume
propriu, dar pe seama mandantului, dacă mandatul fără reprezentare are
dată certă și aceasta
este anterioară luării oricărei măsuri asigurătorii sau de executare.
§2. Contractul de comision Noțiune Art. 2.043. - Contractul de comision
este mandatul care are ca
obiect achiziționarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii
pe seama comitentului și în numele comisionarului, care acționează cu
titlu profesional, în
schimbul unei remunerații numită comision. Proba contractului Art. 2.044. -
(1) Contractul de comision se încheie în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată
(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară
numai pentru dovada contractului. Obligațiile terțului contractant Art.
2.045. - Terțul contractant
este ținut direct față de comisionar pentru obligațiile sale. Cedarea acțiunilor Art. 2.046. -
(1) În caz de neexecutare a obligațiilor de către terț, comitentul
poate exercita acțiunile decurgând din contractul cu terțul,
subrogându-se, la cerere, în drepturile
comisionarului
(2) În acest scop, la cererea comitentului, comisionarul are obligația
să îi cedeze acestuia de îndată acțiunile contra terțului, printr-un act
de cesiune sub semnătură
privată, fără nicio contraprestație din partea comitentului
(3) Comisionarul răspunde pentru daunele cauzate comitentului, prin
refuzul sau întârzierea cedării acțiunilor împotriva terțului. Vânzarea
pe credit Art. 2.047. -
(1) Comisionarul care vinde pe credit, fără autorizarea comitentului,
răspunde personal, fiind ținut, la cererea comitentului, să plătească de
îndată creditele acordate
împreună cu dobânzile și alte foloase ce ar rezulta
(2) În acest caz, comisionarul este obligat să îl înștiințeze de îndată
pe comitent, arătându-i persoana cumpărătorului și termenul acordat; în
caz contrar, se
presupune că operațiunile s-au făcut pe bani gata, proba contrară nefiind admisă. Instrucțiunile comitentului Art. 2.048. -
(1) Comisionarul are obligația să respecte întocmai instrucțiunile exprese primite de la comitent
(2) Cu toate acestea, comisionarul se poate îndepărta de la
instrucțiunile primite de la comitent numai dacă sunt întrunite
cumulativ următoarele condiții:
a) nu este suficient timp pentru a se obține autorizarea sa prealabilă
în raport cu natura afacerii; b) se poate considera în mod rezonabil că
acesta, cunoscând
împrejurările schimbate, și-ar fi dat autorizarea; și
c) îndepărtarea de la instrucțiuni nu schimbă fundamental natura și scopul sau condițiile economice ale împuternicirii primite
(3) În cazul prevăzut la alin. (2) comisionarul are obligația să îl înștiințeze pe comitent de îndată ce este posibil
(4) În afara cazului prevăzut la alin. (2), orice operațiune a
comisionarului, cu încălcarea sau depășirea puterilor primite, rămâne în
sarcina sa, dacă nu este ratificată
de comitent; de asemenea, comisionarul poate fi obligat și la plata de daune-interese. Comisionul Art. 2.049. -
(1) Comitentul nu poate refuza plata comisionului atunci când terțul
execută întocmai contractul încheiat de comisionar cu respectarea
împuternicirii primite
(2) Dacă nu s-a stipulat altfel, comisionul se datorează chiar dacă
terțul nu execută obligația sa ori invocă excepția de neexecutare a
contractului
(3) Dacă împuternicirea pentru vânzarea unui imobil s-a dat exclusiv
unui comisionar, comisionul rămâne datorat de proprietar chiar dacă
vânzarea s-a făcut direct de
către acesta sau prin intermediul unui terț
(4) Dacă părțile nu au stabilit cuantumul comisionului, acesta se
determină potrivit prevederilor art. 2.010 alin. (2). Vânzarea de
titluri de credit și alte bunuri cotate
Art. 2.050. -
(1) În lipsă de stipulație contrară, când împuternicirea privește
vânzarea sau cumpărarea unor titluri de credit circulând în comerț sau a
altor mărfuri cotate pe piețe
reglementate, comisionarul poate să procure comitentului la prețul
cerut, ca vânzător, bunurile pe care era împuternicit să le cumpere sau
să rețină pentru sine la
prețul curent, în calitate de cumpărător, bunurile pe care trebuia să le vândă în contul comitentului
(2) Comisionarul care se comportă el însuși ca vânzător sau cumpărător are dreptul la comision
(3) Dacă în cazurile mai sus menționate comisionarul, după îndeplinirea
însărcinării sale, nu face cunoscută comitentului persoana cu care a
contractat, comitentul
are dreptul să considere că vânzarea sau cumpărarea s-a făcut în contul
său și să ceară de la comisionar executarea contractului. Revocarea
comisionului Art. 2.051. -
(1) Comitentul poate revoca împuternicirea dată comisionarului până în momentul în care acesta a încheiat actul cu terțul
(2) În acest caz, comisionarul are dreptul la o parte din comision,
care se determină ținând cont de diligențele depuse și de cheltuielile
efectuate cu privire la
îndeplinirea împuternicirii până în momentul revocării. Răspunderea comisionarului Art. 2.052. -
(1) Comisionarul nu răspunde față de comitent în cazul în care terțul nu își execută obligațiile decurgând din act
(2) Cu toate acestea, el își poate lua expres obligația de a garanta pe
comitent de executarea obligațiilor terțului. În acest caz, în lipsă de
stipulație contrară,
comitentul va plăti comisionarului un comision special „pentru
garanție” sau „pentru credit” ori un alt asemenea comision stabilit prin
convenția lor sau, în lipsă, de
către instanță, care va ține cont de împrejurări și de valoarea
obligației garantate. Dreptul de retenție aparținând comisionarului Art.
2.053. -
(1) Pentru creanțele sale asupra comitentului, comisionarul are un
drept de retenție asupra bunurilor acestuia, aflate în detenția sa
(2) Comisionarul va avea preferință față de vânzătorul neplătit. §3. Contractul de consignație Noțiune Art. 2.054. -
(1) Contractul de consignație este o varietate a contractului de
comision care are ca obiect vânzarea unor bunuri mobile pe care
consignantul le-a predat
consignatarului în acest scop
(2) Contractul de consignație este guvernat de regulile prezentei
secțiuni, de legea specială, precum și de dispozițiile privitoare la
contractul de comision și de
mandat, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prezentei
secțiuni. Proba Art. 2.055. - Contractul de consignație se încheie în
formă scrisă. Dacă prin lege nu
se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului. Prețul vânzării Art. 2.056. -
(1) Prețul la care bunul urmează să fie vândut este cel stabilit de
părțile contractului de consignație sau, în lipsă, prețul curent al
mărfurilor de pe piața relevantă, de
la momentul vânzării
(2) Consignantul poate modifica unilateral prețul de vânzare stabilit,
iar consignatarul va fi ținut de această modificare de la momentul la
care i-a fost adusă la
cunoștință în scris
(3) În lipsă de dispoziții contrare ale contractului sau ale
instrucțiunilor scrise ale consignantului, vânzarea se va face numai cu
plata în numerar, prin virament sau cec
barat și numai la prețurile curente ale mărfurilor, potrivit alin. (1).
Remiterea, inspectarea, controlul și reluarea bunurilor Art. 2.057. -
(1) Consignantul va remite bunurile consignatarului pentru executarea
contractului, păstrând dreptul de a inspecta și controla starea acestora
pe toată durata
contractului
(2) Consignantul dispune de bunurile încredințate consignatarului, pe
toată durata contractului. El le poate relua oricând, chiar în cazul în
care contractul a fost
încheiat pe durată determinată
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), consignantul va da consignatarului
un termen rezonabil de preaviz pentru pregătirea predării bunurilor
(4) În cazul deschiderii procedurii insolvenței în privința
consignantului, bunurile intră în averea acestuia, iar în cazul
deschiderii procedurii insolvenței în privința
consignatarului, bunurile nu intră în averea acestuia și vor fi
restituite imediat consignantului. Remunerația consignatarului Art.
2.058. -
(1) Contractul de consignație este prezumat cu titlu oneros, iar
remunerația la care are dreptul consignatarul se stabilește prin
contract sau, în lipsă, ca diferența
dintre prețul de vânzare stabilit de consignant și prețul efectiv al vânzării
(2) Dacă vânzarea s-a făcut la prețul curent, remunerația se va stabili
de către instanță, potrivit cu dificultatea vânzării, diligențele
consignatarului și remunerațiile
practicate pe piața relevantă pentru operațiuni similare. Cheltuielile
de conservare, vânzare a bunurilor și executare a contractului Art.
2.059. -
(1) Consignantul va acoperi consignatarului cheltuielile de conservare
și vânzare a bunurilor, dacă prin contract nu se prevede altfel
(2) În cazul în care consignantul reia bunurile sau dispune luarea
acestora din posesia consignatarului, precum și în cazul în care
contractul de consignație nu se poate
executa, fără vreo culpă din partea consignatarului, acesta are dreptul
să îi fie acoperite toate cheltuielile făcute pentru executarea
contractului
(3) Consignantul va fi ținut de plata cheltuielilor de întreținere și
de depozitare a bunurilor, ori de câte ori va ignora obligația sa de a
relua bunurile
(4) Dacă potrivit împrejurărilor bunurile nu pot fi reluate imediat de
consignant în caz de încetare a contractului prin renunțarea
consignatarului, acesta rămâne ținut
de obligațiile sale de păstrare a bunurilor, asigurare și întreținere a
acestora până când acestea sunt reluate de consignant. Acesta are
obligația să întreprindă toate
diligențele necesare reluării bunurilor imediat după încetarea
contractului, sub sancțiunea acoperirii cheltuielilor de conservare,
depozitare și întreținere. Primirea,
păstrarea și asigurarea bunurilor Art. 2.060. -
(1) Consignatarul va primi și va păstra bunurile ca un bun proprietar
și le va remite cumpărătorului sau consignantului, după caz, în starea
în care le-a primit spre
vânzare
(2) Consignatarul va asigura bunurile la valoarea stabilită de părțile
contractului de consignație sau, în lipsă, la valoarea de circulație de
la data primirii lor în
consignație. El va fi ținut față de consignant pentru deteriorarea sau
pieirea bunurilor din cauze de forță majoră ori fapta unui terț, dacă
acestea nu au fost asigurate
la primirea lor în consignație ori asigurarea a expirat și nu a fost
reînnoită ori societatea de asigurări nu a fost agreată de consignant.
Consignatarul este obligat să
plătească cu regularitate primele de asigurare
(3) Consignantul va putea asigura bunurile pe cheltuiala consignatarului, dacă acesta omite să o facă
(4) Asigurările sunt contractate de drept în favoarea consignantului,
cu condiția ca acesta să notifice asigurătorului contractul de
consignație înainte de plata
despăgubirilor. Vânzarea pe credit Art. 2.061. -
(1) În cazul în care consignatarul primește autorizarea să vândă pe
credit, în condițiile în care părțile nu convin altfel, atunci el poate
acorda cumpărătorului un
termen pentru plata prețului de maximum 90 de zile și exclusiv pe bază de cambii acceptate sau bilete la ordin
(2) Dacă nu se prevede altfel prin contract, consignatarul este solidar
răspunzător cu cumpărătorul față de consignant pentru plata prețului
mărfurilor vândute pe
credit. Dreptul de retenție Art. 2.062. -
(1) În lipsă de stipulație contrară, consignatarul nu are un drept de
retenție asupra bunurilor primite în consignație și a sumelor cuvenite
consignantului, pentru
creanțele sale asupra acestuia
(2) Obligațiile consignatarului privind întreținerea bunurilor rămân
valabile în caz de exercitare a dreptului de retenție, dar cheltuielile
de depozitare incumbă
consignantului, dacă exercitarea dreptului de retenție a fost
întemeiată. Încetarea contractului Art. 2.063. - Contractul de
consignație încetează prin revocarea sa de
către consignant, renunțarea consignatarului, din cauzele indicate în
contract, moartea, dizolvarea, falimentul, interdicția sau radierea
consignantului ori a
consignatarului. §4. Contractul de expediție Noțiune Art. 2.064. -
Contractul de expediție este o varietate a contractului de comision prin
care expeditorul se obligă să
încheie, în nume propriu și în contul comitentului, un contract de
transport și să îndeplinească operațiunile accesorii. Revocarea Art.
2.065. - Până la încheierea
contractului de transport, comitentul poate revoca ordinul de
expediție, plătind expeditorului cheltuielile și o compensație pentru
diligențele desfășurate până la
comunicarea revocării ordinului de expediție. Contraordinul Art. 2.066.
- Din momentul încheierii contractului de transport, expeditorul este
obligat să exercite, la
cererea comitentului, dreptul la contraordin aplicabil contractului de transport. Obligațiile expeditorului Art. 2.067. -
(1) În alegerea traseului, mijloacelor și modalităților de transport al
mărfii expeditorul va respecta instrucțiunile comitentului, iar dacă nu
există asemenea
instrucțiuni, va acționa în interesul comitentului
(2) În cazul în care expeditorul își asumă și obligația de predare a
bunurilor la locul de destinație, se prezumă că această obligație nu
este asumată față de destinatar
(3) Expeditorul nu are obligația de a asigura bunurile decât dacă aceasta a fost stipulată în contract sau rezultă din uzanțe
(4) Premiile, bonificațiile și reducerile tarifelor, obținute de
expeditor, aparțin de drept comitentului, dacă nu se prevede altfel în
contract. Răspunderea expeditorului
Art. 2.068. -
(1) Expeditorul răspunde de întârzierea transportului, de pieirea,
pierderea, sustragerea sau stricăciunea bunurilor în caz de neglijență
în executarea expedierii, în
special în ceea ce privește preluarea și păstrarea bunurilor, alegerea transportatorului ori a expeditorilor intermediari
(2) Atunci când, fără motive temeinice, se abate de la modul de
transport indicat de comitent, expeditorul răspunde de întârzierea
transportului, pieirea, pierderea,
sustragerea sau stricăciunea bunurilor, cauzată de cazul fortuit, dacă
el nu dovedește că aceasta s-ar fi produs chiar dacă s-ar fi conformat
instrucțiunilor primite.
Drepturile expeditorului Art. 2.069. -
(1) Expeditorul are dreptul la comisionul prevăzut în contract sau, în
lipsă, stabilit potrivit tarifelor profesionale ori uzanțelor sau, dacă
acestea nu există, de către
instanță în funcție de dificultatea operațiunii și de diligențele expeditorului
(2) Contravaloarea prestațiilor accesorii și cheltuielile se
rambursează de comitent pe baza facturilor sau altor înscrisuri care
dovedesc efectuarea acestora, dacă
părțile nu au convenit anticipat o sumă globală pentru comision,
prestații accesorii și cheltuieli care se efectuează. Expeditorul
transportator Art. 2.070. - Expeditorul
care ia asupra sa obligația executării transportului, cu mijloace
proprii sau ale altuia, în tot sau în parte, are drepturile și
obligațiile transportatorului. Termenul de
prescripție Art. 2.071. - Dreptul la acțiune izvorând din contractul de
expediție se prescrie în termen de un an socotit din ziua predării
bunurilor la locul de destinație
sau din ziua în care ar fi trebuit să se facă predarea lor, cu excepția
dreptului la acțiunea referitoare la transporturile care încep sau se
termină în afara Europei, care
se prescrie în termen de 18 luni.
CAPITOLUL X Contractul de agenție
Noțiune Art. 2.072. -
(1) Prin contractul de agenție comitentul îl împuternicește în mod
statornic pe agent fie să negocieze, fie atât să negocieze, cât și să
încheie contracte, în numele și pe
seama comitentului, în schimbul unei remunerații, în una sau în mai multe regiuni determinate
(2) Agentul este un intermediar independent care acționează cu titlu
profesional. El nu poate fi în același timp prepusul comitentului.
Domeniul de aplicare Art.
2.073. -
(1) Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică activității persoanelor care:
a) acționează ca intermediar în cadrul burselor de valori și al
piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate;
b) au calitatea de agent sau broker de asigurări și reasigurări;
c) prestează un serviciu neremunerat în calitate de agent
(2) Nu constituie agent, în înțelesul prezentului capitol, persoana care:
a) are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice, având drept de reprezentare a acesteia;
b) este asociat ori acționar și este împuternicită în mod legal să îi reprezinte pe ceilalți asociați sau acționari;
c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore,
curator, custode sau administrator-sechestru în raport cu comitentul.
Exclusivitatea Art. 2.074. -
(1) Agentul nu poate negocia sau încheia pe seama sa, fără
consimțământul comitentului, în regiunea determinată prin contractul de
agenție, contracte privind
bunuri și servicii similare celor care fac obiectul contractului de agenție
(2) În lipsă de stipulație contrară, agentul poate reprezenta mai mulți
comitenți, iar comitentul poate să contracteze cu mai mulți agenți, în
aceeași regiune și pentru
același tip de contracte
(3) Agentul poate reprezenta mai mulți comitenți concurenți, pentru
aceeași regiune și pentru același tip de contracte, numai dacă se
stipulează expres în acest sens.
Clauza de neconcurență Art. 2.075. -
(1) În sensul prezentului capitol, prin clauză de neconcurență se
înțelege acea stipulație contractuală al cărei efect constă în
restrângerea activității profesionale a
agentului pe perioada contractului de agenție sau ulterior încetării sale
(2) Clauza de neconcurență trebuie redactată în scris, sub sancțiunea nulității absolute
(3) Clauza de neconcurență se aplică doar pentru regiunea geografică
sau pentru grupul de persoane și regiunea geografică la care se referă
contractul de agenție și
doar pentru bunurile și serviciile în legătură cu care agentul este
împuternicit să negocieze și să încheie contracte. Orice extindere a
sferei clauzei de neconcurență
este considerată nescrisă
(4) Restrângerea activității prin clauza de neconcurență nu se poate
întinde pe o perioadă mai mare de 2 ani de la data încetării
contractului de agenție. Dacă s-a
stabilit un termen mai lung de 2 ani, acesta se va reduce de drept la
termenul maxim din prezentul alineat. Vânzarea pe credit Art. 2.076. -
În lipsă de stipulație
contrară, agentul nu poate vinde pe credit și nu poate acorda reduceri
sau amânări de plată pentru creanțele comitentului. Reclamațiile privind
bunurile Art. 2.077. -
(1) Agentul poate primi reclamații privind viciile bunurilor vândute
sau serviciilor prestate de comitent, fiind obligat să îl înștiințeze de
îndată pe acesta
(2) La rândul său, agentul poate lua orice măsuri asigurătorii în
interesul comitentului, precum și orice alte măsuri necesare pentru
conservarea drepturilor acestuia
din urmă. Forma contractului Art. 2.078. -
(1) Contractul de agenție se încheie în formă scrisă, autentică sau sub
semnătură privată. Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă
este necesară numai
pentru dovada contractului
(2) Oricare parte are dreptul să obțină de la cealaltă parte, la
cerere, un document scris semnat, cuprinzând conținutul contractului de
agenție, inclusiv modificările
acestuia. Părțile nu pot renunța la acest drept. Obligațiile agentului Art. 2.079. -
(1) Agentul trebuie să îndeplinească, personal sau prin prepușii săi,
obligațiile ce decurg din împuternicirea care îi este dată, cu
bună-credință și loialitate
(2) În mod special, agentul este obligat:
a) să îi procure și să îi comunice comitentului informațiile care l-ar
putea interesa pe acesta privitoare la regiunile stabilite în contract,
precum și să comunice toate
celelalte informații necesare de care dispune;
b) să depună diligențele necesare pentru negocierea și, dacă este
cazul, încheierea contractelor pentru care este împuternicit, în
condiții cât mai avantajoase pentru
comitent;
c) să respecte instrucțiunile rezonabile primite de la comitent;
d) să țină în registrele sale evidențe separate pentru contractele care îl privesc pe fiecare comitent;
e) să depoziteze bunurile sau eșantioanele într-o modalitate care să asigure identificarea lor
(3) Substituirea agentului în tot sau în parte este supusă regulilor aplicabile în materia contractului de mandat
(4) Agentul care se află în imposibilitate de a continua executarea
obligațiilor ce îi revin trebuie să îl înștiințeze de îndată pe
comitent, sub sancțiunea plății de dauneinterese.
Obligațiile comitentului Art. 2.080. -
(1) În raporturile sale cu agentul, comitentul trebuie să acționeze cu loialitate și cu bună-credință
(2) În mod special, comitentul este obligat:
a) să pună la dispoziție agentului, în timp util și într-o cantitate
corespunzătoare, mostre, cataloage, tarife și orice altă documentație,
necesare agentului pentru
executarea împuternicirii sale;
b) să furnizeze agentului informațiile necesare executării contractului de agenție;
c) să îl înștiințeze pe agent, într-un termen rezonabil, atunci când
anticipează că volumul contractelor va fi semnificativ mai mic decât
acela la care agentul s-ar fi
putut aștepta în mod normal;
d) să plătească agentului remunerația în condițiile și la termenele stabilite în contract sau prevăzute de lege
(3) De asemenea, comitentul trebuie să îl informeze pe agent într-un
termen rezonabil cu privire la acceptarea, refuzul ori neexecutarea unui
contract negociat sau,
după caz, încheiat de agent. Renunțarea comitentului la încheierea
contractelor sau actelor de comerț negociate Art. 2.081. - În cazul în
care agentul a fost
împuternicit doar să negocieze, iar comitentul nu comunică în termen
rezonabil acordul său pentru încheierea contractului negociat de agent
conform împuternicirii
primite, se consideră că a renunțat la încheierea acestuia. Remunerația agentului Art. 2.082. -
(1) Agentul are dreptul la o remunerație pentru toate contractele încheiate ca efect al intervenției sale
(2) Remunerația poate fi exprimată în cuantum fix sau variabil, prin
raportare la numărul contractelor sau actelor de comerț, ori la valoarea
acestora, când se
numește comision
(3) În lipsa unei stipulații exprese sau a unei prevederi legale,
agentul are dreptul la o remunerație stabilită potrivit uzanțelor
aplicabile fie în locul în care agentul își
desfășoară activitatea, fie în legătură cu bunurile care fac obiectul contractului de agenție
(4) Dacă nu există astfel de uzanțe, agentul este îndreptățit să
primească o remunerație rezonabilă, în funcție de toate aspectele
referitoare la contractele încheiate
(5) Dispozițiile art. 2.083-2.087 sunt aplicabile numai în măsura în
care agentul este remunerat total sau parțial cu un comision. Condițiile
comisionului Art. 2.083. -
Agentul este îndreptățit la comision pentru contractele încheiate pe
durata contractului de agenție, dacă acestea sunt încheiate:
a) ca urmare a intervenției sale;
b) fără intervenția agentului, dar cu un client procurat anterior de acesta pentru contracte sau acte de comerț similare;
c) cu un client dintr-o regiune sau grup de persoane determinate,
pentru care agentul a primit împuternicire exclusivă. Remunerarea după
încetarea contractului Art.
2.084. -
(1) Agentul este îndreptățit la comision pentru un contract încheiat ulterior încetării contractului de agenție, dacă:
a) acesta a fost încheiat în principal datorită intervenției agentului
pe durata contractului de agenție și încheierea a avut loc într-un
termen rezonabil de la încetarea
contractului de agenție;
b) comanda emisă de terț a fost primită de comitent sau de agent
anterior încetării contractului de agenție, în cazurile prevăzute de
dispozițiile art. 2.083
(2) Agentul nu are dreptul la comisionul prevăzut la art. 2.083, dacă
acesta este datorat agentului precedent potrivit alin. (1), cu excepția
cazului în care rezultă din
circumstanțe că este echitabil ca agenții să împartă acel comision. Dreptul la comision Art. 2.085. -
(1) Dacă părțile nu convin altfel, dreptul la comision se naște la data
la care este îndeplinită una dintre condițiile următoare:
a) comitentul și-a executat obligațiile contractuale față de terța persoană;
b) comitentul ar fi trebuit să își execute obligațiile contractuale potrivit convenției sale cu terțul;
c) terțul și-a executat obligațiile contractuale
(2) Comisionul se plătește cel mai târziu în ultima zi a lunii care
urmează trimestrului pentru care se datorează. Dreptul la comision în
cazul contractelor neexecutate
Art. 2.086. -
(1) Comisionul se datorează și pentru contractele încheiate, dar la a
căror executare părțile acestora au renunțat, dacă agentul și-a
îndeplinit obligațiile
(2) Atunci când contractul încheiat nu se execută de către părți ca
urmare a unor circumstanțe imputabile agentului, dreptul la comision se
stinge sau comisionul se
reduce proporțional cu neexecutarea, după caz
(3) În caz de executare parțială din partea terțului, agentul este
îndreptățit doar la plata unei părți din comisionul stipulat,
proporțional cu executarea contractului
încheiat între comitent și terț
(4) În ipotezele prevăzute la alin. (2) și (3) comisioanele primite vor
fi rambursate, după caz, în tot sau în parte. Calculul valorii
comisionului Art. 2.087. -
(1) La sfârșitul fiecărui trimestru comitentul trebuie să trimită
agentului copiile de pe facturile care au fost expediate terților,
precum și descrierea calculului valorii
comisionului
(2) La cererea agentului, comitentul îi va comunica de îndată
informațiile necesare calculării comisionului, inclusiv extrasele
relevante din registrele sale contabile
(3) Clauza prin care se derogă de la prevederile alin. (1) și (2) în
defavoarea agentului se consideră nescrisă. Durata contractului Art.
2.088. - Contractul de agenție
încheiat pe durată determinată, care continuă să fie executat de părți
după expirarea termenului, se consideră prelungit pe durată
nedeterminată. Denunțarea
unilaterală Art. 2.089. -
(1) Contractul de agenție pe durată nedeterminată poate fi denunțat
unilateral de oricare dintre părți, cu un preaviz obligatoriu
(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și contractului de agenție
pe durată determinată care prevede o clauză expresă privind
posibilitatea denunțării unilaterale
anticipate
(3) În primul an de contract termenul de preaviz trebuie să aibă o durată de cel puțin o lună
(4) În cazul în care durata contractului este mai mare de un an,
termenul minim de preaviz se mărește cu câte o lună pentru fiecare an
suplimentar început, fără ca
durata termenului de preaviz să depășească 6 luni
(5) Dacă părțile convin termene de preaviz mai lungi decât cele
prevăzute la alin. (3) și (4), prin contractul de agenție nu se pot
stabili în sarcina agentului termene de
preaviz mai lungi decât cele stabilite în sarcina comitentului
(6) Dacă părțile nu convin altfel, termenul de preaviz expiră la sfârșitul unei luni calendaristice
(7) Dispozițiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și
contractului pe durată determinată care este prelungit pe durată
nedeterminată potrivit dispozițiilor art.
2.088. În acest caz, la calculul termenului de preaviz se va ține seama
de întreaga perioadă a contractului, cuprinzând atât durata
determinată, cât și perioada în care
acesta se consideră încheiat pe durată nedeterminată. Denunțarea unilaterală în cazuri speciale Art. 2.090. -
(1) În toate cazurile, contractul de agenție poate fi denunțat fără
preaviz de oricare dintre părți, cu repararea prejudiciilor astfel
cauzate celeilalte părți, atunci când
circumstanțe excepționale, altele decât forța majoră ori cazul fortuit,
fac imposibilă continuarea colaborării dintre comitent și agent
(2) În ipoteza prevăzută la alin. (1) contractul încetează la data
primirii notificării scrise prin care acesta a fost denunțat.
Indemnizațiile în caz de încetare a
contractului Art. 2.091. -
(1) La încetarea contractului de agenție agentul are dreptul să primească de la comitent o indemnizație, în măsura în care:
a) i-a procurat noi clienți comitentului sau a sporit semnificativ
volumul operațiunilor cu clienții existenți, iar comitentul obține încă
foloase substanțiale din
operațiunile cu acești clienți; și
b) plata acestei indemnizații este echitabilă, având în vedere
circumstanțele concrete, în special comisioanele pe care agentul ar fi
trebuit să le primească în urma
operațiunilor încheiate de comitent cu clienții prevăzuți la lit. a),
precum și posibila restrângere a activității profesionale a agentului
din cauza existenței în contractul
de agenție a unei clauze de neconcurență
(2) Valoarea indemnizației nu poate depăși o sumă echivalentă
cuantumului unei remunerații anuale, calculată pe baza mediei anuale a
remunerațiilor încasate de
agent pe parcursul ultimilor 5 ani de contract. Dacă durata
contractului nu însumează 5 ani, remunerația anuală este calculată pe
baza mediei remunerațiilor încasate
în cursul perioadei respective
(3) Acordarea indemnizației prevăzute la alin. (1) nu aduce atingere
dreptului agentului de a cere despăgubiri, în condițiile legii
(4) În cazul în care contractul de agenție încetează ca urmare a
decesului agentului, dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod
corespunzător
(5) Dreptul la indemnizația prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la
alin. (4) se stinge dacă agentul ori, după caz, moștenitorul acestuia nu
îl pune în întârziere pe
comitent, cu privire la pretențiile sale, într-un termen de un an de la
data încetării contractului de agenție. Excepții Art. 2.092. - Agentul
nu are dreptul la
indemnizația prevăzută la art. 2.091 în următoarele situații:
a) comitentul reziliază contractul din cauza încălcării de către agent a obligațiilor sale;
b) agentul denunță unilateral contractul, cu excepția cazului în care
această denunțare este motivată de circumstanțe precum vârsta,
infirmitatea ori boala agentului,
în considerarea cărora, în mod rezonabil, nu i se poate cere acestuia
continuarea activităților; c) în cazul cesiunii contractului de agenție
prin înlocuirea agentului cu
un terț; d) dacă nu se convine altfel de către părțile contractului de
agenție, în cazul novației acestui contract prin înlocuirea agentului cu
un terț. Ineficacitatea
clauzei de neconcurență Art. 2.093. -
(1) Comitentul nu se poate prevala de clauza de neconcurență atunci
când contractul de agenție încetează în următoarele situații:
a) fără a fi aplicabile prevederile art. 2.090, comitentul denunță
unilateral contractul de agenție cu nerespectarea termenului de preaviz,
legal sau convențional, și
fără a exista un motiv grav pentru care nu respectă preavizul, pe care
comitentul să îl fi comunicat de îndată agentului; b) contractul de
agenție este reziliat ca
urmare a culpei comitentului
(2) La cererea agentului instanța poate, ținând seama și de interesele
legitime ale comitentului, să înlăture sau să limiteze efectele clauzei
de neconcurență, atunci
când consecințele prejudiciabile ale acesteia pentru agent sunt grave
și vădit inechitabile. Dispozițiile imperative Art. 2.094. - Nu se poate
deroga în defavoarea
intereselor agentului de la prevederile art. 2.079, 2.080, 2.084,
2.085, art. 2.086 alin. (1), (2) și (4), art. 2.091 și 2.092. Orice
clauză contrară este considerată nescrisă.
Alte dispoziții aplicabile Art. 2.095. -
(1) Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile
referitoare la contractul de comision, în măsura în care acestea din
urmă sunt compatibile
(2) Dacă agentul are și puterea de a-l reprezenta pe comitent la
încheierea contractelor, dispozițiile prezentului capitol se completează
în mod corespunzător cu cele
privind contractul de mandat cu reprezentare. CAPITOLUL XI Contractul de intermediere Noțiune Art. 2.096. -
(1) Intermedierea este contractul prin care intermediarul se obligă
față de client să îl pună în legătură cu un terț, în vederea încheierii
unui contract
(2) Intermediarul nu este prepusul părților intermediate și este
independent față de acestea în executarea obligațiilor sale. Remunerarea
intermediarului Art. 2.097. -
(1) Intermediarul are dreptul la o remunerație din partea clientului
numai în cazul în care contractul intermediat se încheie ca urmare a
intermedierii sale
(2) În lipsa convenției părților sau a unor prevederi legale speciale,
intermediarul are dreptul la o remunerație în conformitate cu practicile
anterioare statornicite
între părți sau cu uzanțele existente între profesioniști pentru astfel
de contracte. Restituirea cheltuielilor Art. 2.098. - Intermediarul
este îndreptățit la restituirea
cheltuielilor efectuate pentru intermediere, dacă se stipulează expres
în contract. Remunerația în cazul pluralității de intermediari Art.
2.099. -
(1) În cazul în care intermedierea a fost realizată de mai mulți
intermediari, fiecare are dreptul la o cotă egală din remunerația
stabilită global, dacă prin contract nu sa
stipulat altfel
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică atât în cazul în care pluralitatea
de intermediari rezultă din contracte de intermediere separate, cât și
în cazul în care rezultă din
același contract de intermediere. Obligația de informare Art. 2.100. -
Intermediarul este obligat să comunice terțului toate informațiile cu
privire la avantajele și
oportunitatea încheierii contractului intermediat, cu condiția să nu
prejudicieze în mod culpabil interesele clientului. Comunicarea
încheierii contractului intermediat
Art. 2.101. -
(1) Clientul are obligația să comunice intermediarului dacă s-a
încheiat contractul intermediat, în termen de cel mult 15 zile de la
data încheierii acestuia, sub
sancțiunea dublării remunerației, dacă prin contract nu se prevede altfel
(2) De asemenea, în cazul în care remunerația se stabilește în funcție
de valoarea contractului intermediat sau alte elemente esențiale ale
acestuia, clientul este
obligat să le comunice în condițiile indicate la alin. (1).
Reprezentarea părților intermediate Art. 2.102. - Intermediarul poate
reprezenta părțile intermediate la
încheierea contractului intermediat sau a altor acte de executare a
acestuia numai dacă a fost împuternicit expres în acest sens.
CAPITOLUL XII Contractul de depozit
SECȚIUNEA 1
Reguli comune privind contractul de depozit §1. Dispoziții generale Noțiune Art. 2.103. -
(1) Depozitul este contractul prin care depozitarul primește de la
deponent un bun mobil, cu obligația de a-l păstra pentru o perioadă de
timp și de a-l restitui în
natură
(2) Remiterea bunului este o condiție pentru încheierea valabilă a
contractului de depozit, cu excepția cazului când depozitarul deține
deja bunul cu alt titlu. Proba
Art. 2.104. - Pentru a putea fi dovedit, contractul de depozit trebuie încheiat în scris. Delimitarea Art. 2.105. -
(1) Când sunt remise fonduri bănești sau alte asemenea bunuri fungibile
și consumptibile prin natura lor, acestea devin proprietatea celui care
le primește și nu
trebuie să fie restituite în individualitatea lor
(2) În această situație se aplică, în mod corespunzător, regulile de la
împrumutul de consumație, cu excepția cazului în care intenția
principală a părților a fost aceea
ca bunurile să fie păstrate în interesul celui care le predă. Existența
acestei intenții se prezumă atunci când părțile au convenit că
restituirea se poate cere anterior
expirării termenului pentru care bunurile au fost primite. Remunerația depozitarului Art. 2.106. -
(1) Depozitul este cu titlu gratuit, dacă din convenția părților sau
din uzanțe ori din alte împrejurări, precum profesia depozitarului, nu
rezultă că trebuie să fie plătită
o remunerație
(2) Când cuantumul remunerației nu este stabilit prin contract,
instanța judecătorească îl va stabili în raport cu valoarea serviciilor
prestate. §2. Obligațiile
depozitarului Diligența depozitarului Art. 2.107. -
(1) Dacă nu s-a convenit altfel, depozitarul răspunde numai în cazul în
care nu a depus diligența dovedită pentru păstrarea propriilor sale
bunuri
(2) În lipsă de stipulație contrară, atunci când depozitarul este
remunerat sau este un profesionist ori i s-a permis să se folosească de
bunul depozitat, el are obligația
de a păstra bunul cu prudență și diligență. Folosirea bunului Art.
2.108. - Depozitarul nu se poate servi de bunul încredințat lui fără
învoirea expresă sau prezumată a
deponentului. Răspunderea depozitarului incapabil Art. 2.109. - Dacă
depozitarul este minor sau pus sub interdicție, deponentul poate cere
restituirea bunului remis
atât timp cât acesta se află în mâinile depozitarului incapabil. În
cazul în care restituirea în natură nu mai este posibilă, deponentul are
dreptul de a cere să i se
plătească o sumă de bani egală cu valoarea bunului, dar numai până la
concurența sumei cu care s-a îmbogățit depozitarul. Dovada proprietății
Art. 2.110. - Dacă nu
se prevede altfel prin lege, depozitarul nu poate solicita deponentului
să facă dovada că este proprietar al bunului depozitat. Această dovadă
nu poate fi cerută nici
persoanei desemnate de către deponent în vederea restituirii bunului.
Modul de executare Art. 2.111. - Depozitarul este obligat să schimbe
locul și felul păstrării
stabilite prin contract, dacă această schimbare este necesară pentru a
feri bunul de pieire, pierdere, sustragere sau stricăciune și este atât
de urgentă încât
consimțământul deponentului nu ar putea fi așteptat. Încredințarea
bunului Art. 2.112. - Depozitarul nu poate încredința altuia păstrarea
bunului, fără
consimțământul deponentului, cu excepția cazului în care este silit de
împrejurări să procedeze astfel. Încredințarea bunului către
subdepozitar Art. 2.113. -
(1) Depozitarul îndreptățit să încredințeze unei alte persoane
păstrarea bunului răspunde numai pentru alegerea acesteia sau pentru
instrucțiunile pe care i le-a dat,
cu condiția să fi adus de îndată la cunoștința deponentului locul depozitului și numele persoanei care a primit bunul
(2) În caz contrar, depozitarul răspunde pentru fapta subdepozitarului ca pentru fapta sa proprie
(3) În toate cazurile, subdepozitarul răspunde față de deponent pentru
fapta sa. Răspunderea Art. 2.114. - Depozitarul care, fără a avea acest
drept, a schimbat locul
sau felul păstrării ori s-a folosit de bunul depozitat sau l-a
încredințat unei terțe persoane răspunde și pentru caz fortuit, cu
excepția situației în care dovedește că
bunul ar fi pierit chiar și dacă nu și-ar fi depășit drepturile. Denunțarea depozitului Art. 2.115. -
(1) Deponentul poate să solicite oricând restituirea bunului depozitat,
chiar înăuntrul termenului convenit. El este însă obligat să ramburseze
depozitarului
cheltuielile pe care acesta le-a făcut în considerarea acestui termen
(2) Atunci când depozitarul a emis un înscris care face dovada
depozitului ori care conferă deținătorului său dreptul de a retrage
bunul depozitat, depozitarul poate
cere să îi fie înapoiat acel înscris
(3) Depozitarul îl poate constrânge pe deponent să reia bunul, dacă
există motive grave pentru aceasta, chiar înaintea expirării termenului
convenit
(4) În cazul în care nu s-a convenit un termen, depozitarul poate
restitui oricând bunul, dar poate fi obligat la plata de despăgubiri,
dacă restituirea este intempestivă
sau are loc inoportun. Restituirea bunului Art. 2.116. -
(1) Dacă nu s-a convenit altfel, restituirea bunului primit trebuie să
se facă la locul unde acesta trebuia păstrat, iar cheltuielile
ocazionate de restituire sunt în sarcina
deponentului. Totuși, atunci când depozitarul, fără să se fi aflat în
ipoteza avută în vedere la art. 2.111, a schimbat unilateral locul
păstrării bunului, deponentul poate
cere depozitarului fie să aducă bunul în acel loc în vederea
restituirii, fie să suporte diferența dintre cheltuielile prilejuite de
restituire și acelea care s-ar fi făcut în
lipsa acestei schimbări
(2) Bunul se restituie în starea în care acesta se află la momentul
restituirii. Deteriorarea ce nu a fost pricinuită de fapta depozitarului
rămâne în sarcina deponentului
(3) În caz de neexecutare culpabilă a obligației de restituire, dacă
bunul nu poate fi recuperat în natură de către deponent, depozitarul are
obligația de a plăti
despăgubiri, al căror cuantum se determină prin raportare la valoarea
de înlocuire a bunului, iar nu la valoarea pe care acesta a avut-o la
data la care a fost încheiat
contractul. Restituirea către moștenitorul deponentului Art. 2.117. -
(1) În caz de deces al deponentului, bunul se restituie moștenitorului,
la cererea acestuia, chiar dacă prin contract fusese desemnată o altă
persoană în acest scop.
Atunci când există mai mulți moștenitori, restituirea făcută unuia sau
unora dintre aceștia nu le conferă alte drepturi decât cele rezultate
din aplicarea prevederilor
legale referitoare la moștenire
(2) Aceste reguli se aplică în mod corespunzător atunci când deponentul
este persoană juridică. Restituirea fructelor și plata dobânzilor Art.
2.118. -
(1) Depozitarul este obligat să restituie fructele bunului, dacă le-a perceput
(2) Depozitarul nu datorează dobândă pentru fondurile bănești
depozitate decât din ziua în care a fost pus în întârziere să le
restituie. Pluralitatea de deponenți sau
de depozitari Art. 2.119. -
(1) Când există mai mulți deponenți, iar obligația este indivizibilă
sau solidară între aceștia, depozitarul este liberat prin restituirea
bunului oricăruia dintre ei, dacă nu
s-a stabilit altfel prin contractul de depozit
(2) Dacă sunt mai mulți depozitari, obligația de restituire revine
aceluia sau acelora în deținerea cărora se află bunul, cu notificarea
către ceilalți depozitari a
efectuării restituirii. Cazurile de nerestituire a bunului Art. 2.120. -
(1) Depozitarul este apărat de obligația de a restitui bunul, dacă
acesta i-a fost cerut de către proprietar sau de o altă persoană
îndreptățită ori dacă a fost
rechiziționat de autoritatea publică sau dacă i-a fost în alt mod ridicat potrivit legii ori a pierit prin caz fortuit
(2) Atunci când în locul bunului care i-a fost ridicat sau care a
pierit depozitarul a primit o sumă de bani sau un alt bun, el este
obligat să le predea deponentului
(3) Dacă depozitarul descoperă că bunul depozitat fusese furat ori
pierdut, precum și pe adevăratul proprietar al bunului, el trebuie să îl
informeze pe acesta din
urmă despre depozitul ce i s-a făcut și să îl someze să își exercite
drepturile într-un termen determinat și îndestulător, fără încălcarea
dispozițiilor penale aplicabile.
Numai după expirarea acelui termen depozitarul se poate libera prin
restituirea lucrului către deponent. În această perioadă, depozitarul
este îndreptățit să
primească aceeași remunerație ca și în cursul depozitului. Chiar și
atunci când contractul de depozit fusese încheiat cu titlu gratuit,
deponentul datorează, pentru
această perioadă, remunerație, al cărei cuantum se stabilește potrivit art. 2.106 alin. (2)
(4) În toate cazurile, depozitarul este ținut, sub sancțiunea obligării
la plata de despăgubiri, să denunțe deponentului procesul care i-a fost
intentat de revendicant,
intervenirea rechiziției sau a altei măsuri de ridicare ori faptul care
îl împiedică să restituie bunul. Obligația moștenitorului depozitarului
Art. 2.121. - Dacă
moștenitorul depozitarului a vândut cu bună-credință bunul, fără să fi
știut că este depozitat, el este ținut să înapoieze numai prețul primit
sau să cedeze
deponentului acțiunea sa împotriva cumpărătorului, dacă prețul nu i-a
fost plătit. §3. Obligațiile deponentului Cheltuielile și despăgubirile
Art. 2.122. -
(1) Deponentul este obligat să ramburseze depozitarului cheltuielile pe care acesta le-a făcut pentru păstrarea bunului
(2) Deponentul trebuie, de asemenea, să îl despăgubească pe depozitar
pentru toate pierderile suferite ca urmare a depozitării bunului, cu
excepția cazului în care
depozitarul a primit bunul cunoscând sau trebuind să cunoască natura sa periculoasă. Plata remunerației Art. 2.123. -
(1) Dacă nu s-a convenit altfel, plata remunerației către depozitar se face la data restituirii bunului
(2) În lipsă de stipulație contrară, dacă restituirea are loc înainte
de termen, depozitarul nu are dreptul decât la partea din remunerație
convenită, corespunzătoare
timpului cât a păstrat bunul. SECȚIUNEA a 2-a Depozitul necesar Noțiune Art. 2.124. -
(1) Dacă bunul a fost încredințat unei persoane sub constrângerea unei
întâmplări neprevăzute, care făcea cu neputință alegerea persoanei
depozitarului și
întocmirea unui înscris constatator al contractului, depozitul este necesar
(2) Depozitul necesar poate fi dovedit prin orice mijloc de probă,
oricare ar fi valoarea lui. Obligația de acceptare Art. 2.125. -
Depozitarul nu poate refuza primirea
bunului decât în cazul în care are un motiv serios pentru aceasta. Regim juridic Art. 2.126. -
(1) Cu excepția dispozițiilor cuprinse în prezenta secțiune, depozitul
necesar este guvernat de regulile comune privind contractul de depozit
(2) Depozitarul răspunde, în caz de pieire a lucrului, conform
regulilor aplicabile depozitului neremunerat. SECȚIUNEA a 3-a Depozitul
hotelier Răspunderea pentru
bunurile aduse în hotel Art. 2.127. -
(1) Persoana care oferă publicului servicii de cazare, denumită
hotelier, este răspunzătoare, potrivit regulilor privitoare la
răspunderea depozitarului, pentru
prejudiciul cauzat prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în hotel
(2) Sunt considerate ca fiind aduse în hotel:
a) bunurile aflate în hotel pe perioada cazării clientului;
b) bunurile aflate în afara hotelului, pentru care hotelierul, un
membru al familiei sale ori un prepus al hotelierului își asumă
obligația de supraveghere pe perioada
cazării clientului;
c) bunurile aflate în hotel sau în afara acestuia, pentru care
hotelierul, un membru al familiei sale ori un prepus al hotelierului își
asumă obligația de supraveghere
pentru un interval de timp rezonabil, anterior sau ulterior cazării clientului
(3) Hotelierul răspunde și pentru vehiculele clienților lăsate în
garajul sau în parcarea hotelului, precum și pentru bunurile care, în
mod obișnuit, se găsesc în acestea
(4) În lipsă de stipulație contrară, dispozițiile prezentei secțiuni nu
se aplică în cazul animalelor de companie. Răspunderea limitată Art.
2.128. - Răspunderea
hotelierului este limitată până la concurența unei valori de o sută de
ori mai mare decât prețul pentru o zi afișat pentru camera oferită spre
închiriere clientului.
Răspunderea nelimitată Art. 2.129. - Răspunderea hotelierului este nelimitată:
a) dacă prejudiciul este cauzat din culpa hotelierului sau a unei persoane pentru care acesta răspunde;
b) dacă bunurile au fost încredințate spre păstrare hotelierului; c)
dacă hotelierul a refuzat primirea în depozit a bunurilor clientului pe
care, potrivit legii, era obligat
să le primească. Lipsa răspunderii Art. 2.130. - Hotelierul nu răspunde
atunci când deteriorarea, distrugerea ori furtul bunurilor clientului
este cauzată:
a) de client, de persoana care îl însoțește sau care se află sub supravegherea sa ori de vizitatorii săi;
b) de un caz de forță majoră;
c) de natura bunului. Obligații ale hotelierului Art. 2.131. -
(1) Hotelierul este obligat să primească în depozit documente, bani sau alte obiecte de valoare aparținând clienților săi
(2) Hotelierul nu poate refuza depozitul acestor bunuri decât în cazul
în care, ținând seama de importanța și condițiile de exploatare ale
hotelului, acestea sunt
excesiv de valoroase ori sunt incomode sau periculoase
(3) Hotelierul poate să examineze bunurile care îi sunt predate spre
depozitare și să ceară depozitarea acestora într-un loc închis sau
sigilat. Cazul special Art. 2.132. -
Hotelierul care pune la dispoziția clienților săi, în camerele de
hotel, o casă de valori nu este presupus a fi primit în depozit bunurile
care vor fi depuse de clienții săi în
casa de valori. În acest caz, sunt aplicabile dispozițiile art. 2.128.
Dovada Art. 2.133. - Dovada introducerii bunurilor în hotel poate fi
făcută prin martori, indiferent de
valoarea acestor bunuri. Decăderea din dreptul la repararea prejudiciului Art. 2.134. -
(1) Clientul este decăzut din dreptul la repararea prejudiciului
suferit prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor pe care le-a
adus el însuși ori care au fost
aduse pentru el în hotel dacă:
a) în cel mult 24 de ore de la data la care a cunoscut prejudiciul nu a înștiințat administrația hotelului;
b) nu a exercitat dreptul la acțiunea în repararea prejudiciului în termen de 6 luni de la data producerii acestuia
(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile în privința bunurilor
prevăzute la art. 2.129 lit. b) și c). Dreptul de retenție Art. 2.135. -
În cazul neplății de către client a
prețului camerei și a serviciilor hoteliere prestate, hotelierul are un
drept de retenție asupra bunurilor aduse de client, cu excepția
documentelor și a efectelor
personale fără valoare comercială. Valorificarea bunurilor Art. 2.136. -
Hotelierul poate cere valorificarea bunurilor asupra cărora și-a
exercitat dreptul de retenție,
potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă în materia
urmăririi silite mobiliare. Localuri asimilate hotelurilor Art. 2.137. -
Dispozițiile prezentei secțiuni
se aplică în mod corespunzător și bunurilor aduse în sanatorii,
spitale, pensiuni, vagoane de dormit și altele asemănătoare. SECȚIUNEA a
4-a Sechestrul convențional
Noțiune Art. 2.138. - Sechestrul convențional este depozitul prin care
două sau mai multe persoane încredințează unui terț, denumit
administrator-sechestru, unul
sau mai multe bunuri mobile ori imobile în privința cărora există o
contestație sau incertitudine juridică, cu obligația pentru acesta de a
le păstra și a le restitui celui
recunoscut ca titular al dreptului. Obligațiile, drepturile și puterile
administratorului-sechestru Art. 2.139. - Obligațiile, drepturile și
puterile administratoruluisechestru
sunt determinate prin convenția părților, iar în lipsă se aplică
regulile prezentei secțiuni. Conservarea și înstrăinarea obiectului
sechestrului Art. 2.140. -
(1) Administratorul-sechestru este ținut să păzească și să conserve obiectul sechestrului cu diligența unui depozitar
(2) Dacă natura bunului o cere, administratorul-sechestru este ținut să
îndeplinească acte de administrare, regulile din materia mandatului
fiind aplicabile în mod
corespunzător
(3) Cu autorizarea instanței judecătorești, administratorul-sechestru
poate să înstrăineze bunul, în cazul în care acesta nu poate fi
conservat sau dacă, pentru un alt
motiv, măsura înstrăinării este vădit necesară. Liberarea administratorului-sechestru Art. 2.141. -
(1) Administratorul-sechestru trebuie să predea bunul celui desemnat de
instanța judecătorească sau, după caz, celui indicat prin acordul
tuturor părților care l-au
numit
(2) Până la finalizarea contestației sau până la încetarea stării de
incertitudine juridică, administratorul-sechestru nu va putea fi liberat
decât prin acordul tuturor
părților care l-au numit sau, pentru motive temeinice, prin hotărâre
judecătorească. Remunerația, cheltuielile și despăgubirile Art. 2.142. -
(1) Dacă nu s-a convenit altfel, administratorul-sechestru are dreptul la o remunerație
(2) Chiar și în cazul sechestrului cu titlu gratuit,
administratorul-sechestru are dreptul la restituirea tuturor
cheltuielilor făcute pentru conservarea și administrarea
bunului sechestrat, precum și la plata despăgubirilor pentru pierderile
suferite în legătură cu acesta. Sechestrul judiciar Art. 2.143. -
Sechestrul poate fi dispus de
instanța de judecată, cu aplicarea prevederilor Codului de procedură civilă și, după caz, a dispozițiilor prezentei secțiuni.
CAPITOLUL XIII Contractul de împrumut
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Felurile împrumutului Art. 2.144. - Împrumutul este
de două feluri: împrumutul de folosință, numit și comodat, și
împrumutul de consumație.
Promisiunea de împrumut Art. 2.145. - Atunci când bunul se află în
deținerea beneficiarului, iar promitentul refuză să încheie contractul,
instanța, la cererea celeilalte
părți, poate să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract, dacă
cerințele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite. SECȚIUNEA a
2-a Împrumutul de
folosință Noțiune Art. 2.146. - Împrumutul de folosință este contractul
cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun
mobil sau imobil celeilalte
părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligația
de a-l restitui după un anumit timp. Calitatea de comodant Art. 2.147. -
Dacă nu i s-a interzis
prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi
bunul poate fi comodant. Obligația comodatarului Art. 2.148. -
(1) Comodatarul este ținut să păzească și să conserve bunul împrumutat cu prudența și diligența unui bun proprietar
(2) Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate
cu destinația acestuia determinată prin contract ori, în lipsă, după
natura bunului. El nu
poate permite unui terț să îl folosească decât cu aprobarea prealabilă a
comodantului. Pieirea sau deteriorarea bunului Art. 2.149. -
(1) Comodatarul nu răspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunului
rezultată numai din folosința în scopul căreia bunul i-a fost împrumutat
(2) Dacă însă comodatarul folosește bunul cu altă destinație decât
aceea pentru care i-a fost împrumutat sau dacă prelungește folosința
după scadența restituirii,
comodatarul răspunde de pieirea sau deteriorarea bunului, chiar dacă
aceasta se datorează unei forțe majore, afară de cazul când dovedește că
bunul ar fi pierit ori
s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forțe majore. Posibilitatea
salvării bunului Art. 2.150. - Comodatarul răspunde pentru pieirea
bunului împrumutat când
aceasta este cauzată de forța majoră de care comodatarul l-ar fi putut
feri întrebuințând un bun propriu sau când, neputând salva decât unul
dintre cele două bunuri,
l-a preferat pe al său. Cheltuielile făcute cu bunul Art. 2.151. -
(1) Comodatarul suportă cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul
(2) Cu toate acestea, comodatarul are dreptul să îi fie rambursate
cheltuielile pentru lucrările necesare asupra bunului care nu puteau fi
prevăzute la încheierea
contractului, atunci când comodantul, înștiințat în prealabil, nu s-a
opus efectuării lor ori când, din cauza urgenței lucrărilor, acesta nu a
putut fi înștiințat în timp util.
Răspunderea comodantului pentru vicii ascunse Art. 2.152. - Comodantul
care, la data încheierii contractului, cunoștea viciile ascunse ale
bunului împrumutat și care
nu l-a prevenit pe comodatar despre acestea este ținut să repare
prejudiciul suferit din această cauză de comodatar. Dreptul de retenție
Art. 2.153. - În niciun caz,
comodatarul nu poate invoca dreptul de retenție pentru obligațiile ce
s-ar naște în sarcina comodantului. Pluralitatea de comodatari Art.
2.154. - Dacă mai multe
persoane au împrumutat împreună același bun, ele răspund solidar față de comodant. Restituirea bunului Art. 2.155. -
(1) Comodatarul este obligat sa înapoieze bunul la împlinirea
termenului convenit sau, în lipsă de termen, după ce s-a folosit de bun
potrivit convenției
(2) Dacă termenul nu este convenit și fie contractul nu prevede
întrebuințarea pentru care s-a împrumutat bunul, fie întrebuințarea are
un caracter permanent,
comodatarul este obligat să înapoieze bunul la cererea comodantului.
Restituirea anticipată Art. 2.156. - Comodantul poate cere restituirea
bunului înainte de
momentul prevăzut la art. 2.155 alin. (1) atunci când are el însuși o
nevoie urgentă și neprevăzută de bun, atunci când comodatarul decedează
sau atunci când acesta
își încalcă obligațiile. Titlul executoriu Art. 2.157. -
(1) În ceea ce privește obligația de restituire, contractul de comodat
încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată
cu dată certă constituie
titlu executoriu, în condițiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului
(2) Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de
comodat constituie titlu executoriu numai în cazul în care nu se prevede
întrebuințarea pentru care
s-a împrumutat bunul ori întrebuințarea prevăzută are un caracter
permanent. SECȚIUNEA a 3-a Împrumutul de consumație §1. Dispoziții
comune Noțiune.
Capacitate Art. 2.158. -
(1) Împrumutul de consumație este contractul prin care împrumutătorul
remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile
și consumptibile
prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită
perioadă de timp aceeași sumă de bani sau cantitate de bunuri de
aceeași natură și calitate
(2) Atunci când o persoană acordă un împrumut fără a o face cu titlu
profesional, nu îi sunt aplicabile dispozițiile legale privind
instituțiile de credit și instituțiile
financiare nebancare. Natura împrumutului Art. 2.159. -
(1) În lipsa unei stipulații contrare, împrumutul se prezumă a fi cu titlu gratuit
(2) Până la proba contrară, împrumutul care are ca obiect o sumă de
bani se prezumă a fi cu titlu oneros. Transferul proprietății și al
riscurilor Art. 2.160. - Prin
încheierea valabilă a contractului, împrumutatul devine proprietarul
bunului și suportă riscul pieirii acestuia. Termenul de restituire
stabilit de părți Art. 2.161. -
Termenul de restituire se prezumă a fi stipulat în favoarea ambelor
părți, iar dacă împrumutul este cu titlu gratuit, numai în favoarea
împrumutatului. Termenul de
restituire stabilit de instanță Art. 2.162. -
(1) Dacă nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi
stabilit de instanță, ținându-se seama de scopul împrumutului, de natura
obligației și a bunurilor
împrumutate, de situația părților și de orice altă împrejurare relevantă
(2) Dacă însă s-a stipulat că împrumutatul va plăti numai când va avea
resursele necesare, instanța, constatând că împrumutatul le deține sau
le putea obține între
timp, nu va putea acorda un termen de restituire mai mare de 3 luni
(3) Cererea pentru stabilirea termenului de restituire se soluționează
potrivit procedurii prevăzute de lege pentru ordonanța președințială.
Prescripția Art. 2.163. - În
cazul prevăzut la art. 2.162 alin. (1), cererea este supusă
prescripției, care începe să curgă de la data încheierii contractului.
Restituirea împrumutului Art. 2.164. -
(1) În lipsa unei stipulații contrare, împrumutatul este ținut să
restituie aceeași cantitate și calitate de bunuri pe care a primit-o,
oricare ar fi creșterea sau scăderea
prețului acestora
(2) În cazul în care împrumutul poartă asupra unei sume de bani,
împrumutatul nu este ținut să înapoieze decât suma nominală primită,
oricare ar fi variația valorii
acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel
(3) Dacă nu este posibil să se restituie bunuri de aceeași natură,
calitate și în aceeași cantitate, împrumutatul este obligat să plătească
valoarea lor la data și locul
unde restituirea trebuia să fie făcută. Titlul executoriu Art. 2.165. -
Dispozițiile art. 2.157 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și
împrumutului de consumație.
Răspunderea pentru vicii Art. 2.166. -
(1) Împrumutătorul este ținut, întocmai ca și comodantul, să repare prejudiciul cauzat de viciile bunului împrumutat
(2) În cazul împrumutului cu titlu oneros, împrumutătorul este
răspunzător de prejudiciul suferit de împrumutat din cauza viciilor
bunurilor împrumutate, aplicânduse
în mod corespunzător regulile referitoare la garanția vânzătorului. §2.
Împrumutul cu dobândă Domeniul de aplicare Art. 2.167. - Dispozițiile
referitoare la
împrumutul cu dobândă sunt aplicabile, în mod corespunzător, ori de
câte ori, în temeiul unui contract, se naște și o obligație de plată, cu
termen, a unei sume de
bani ori a altor bunuri de gen, în măsura în care nu există reguli
particulare privind validitatea și executarea acelei obligații.
Modalități ale dobânzii Art. 2.168. -
Dobânda se poate stabili în bani ori în alte prestații sub orice titlu
sau denumire la care împrumutatul se obligă ca echivalent al folosinței
capitalului. Curgerea
dobânzii Art. 2.169. - Suma de bani împrumutată este purtătoare de
dobândă din ziua în care a fost remisă împrumutatului. Plata anticipată a
dobânzii Art. 2.170. -
Plata anticipată a dobânzii nu se poate efectua decât pe cel mult 6
luni. Dacă rata dobânzii este determinabilă, eventualele surplusuri sau
deficite sunt supuse
compensării de la o rată la alta, pe toată durata împrumutului, cu
excepția ultimei rate care rămâne întotdeauna câștigată în întregime de
împrumutător.
CAPITOLUL XIV Contractul de cont curent
Noțiune Art. 2.171. -
(1) Contractul de cont curent este acela prin care părțile, denumite
curentiști, se obligă să înscrie într-un cont creanțele decurgând din
remiteri reciproce,
considerându-le neexigibile și indisponibile până la închiderea contului
(2) Soldul creditor al contului la încheierea sa constituie o creanță
exigibilă. Dacă plata acestuia nu este cerută, soldul constituie prima
remitere dintr-un nou cont și
contractul este considerat reînnoit pe durată nedeterminată. Creditele excluse Art. 2.172. -
(1) Creanțele care nu pot face obiectul compensației nu pot face
obiectul unui cont curent și nu se vor înscrie în acesta sau, dacă sunt
înscrise, înscrierea se consideră
nescrisă
(2) În cazul contractului încheiat între profesioniști, se vor înscrie
în cont exclusiv creanțele derivând din exercițiul activității
profesionale, dacă nu se prevede expres
contrariul. Efectele principale Art. 2.173. - Prin contractul de cont
curent, proprietatea remiterilor se transferă primitorului, prin
înregistrarea acestora în cont.
Obligațiile născute din remiterile anterioare se novează și creanțele
reciproce se compensează până la concurența debitului și creditului, sub
rezerva plății soldului
creditor. Dobânzile curg pentru fiecare sumă de la data înscrierii în
cont până la încheierea contului și se socotesc pe zile, dacă părțile nu
convin altfel. Drepturile la
plata comisioanelor și la restituirea cheltuielilor Art. 2.174. -
Drepturile la plata comisioanelor și la restituirea cheltuielilor pentru
operațiunile înscrise în cont sunt la
rândul lor incluse în cont, dacă nu se prevede expres contrariul.
Acțiunile și excepțiile referitoare la acte și operațiunile trecute în
cont Art. 2.175. -
(1) Înscrierea unei creanțe în cont curent nu împiedică exercițiul
acțiunilor și excepțiilor referitoare la validitatea actelor sau
operațiunilor care au dat loc remiterilor
(2) Dacă un act sau o operațiune este nulă, anulată, reziliată sau
rezolvită, înscrierea remiterilor efectuate în temeiul acestora este
stornată. Garanțiile creanțelor
înscrise în cont Art. 2.176. -
(1) Garanțiile reale sau personale aferente creanțelor înscrise în cont
rămân în ființă și vor fi exercitate asupra soldului creditor la
încheierea contului, în limita
creditului garantat
(2) Dacă o creanță garantată de un fideiusor sau de un coobligat a fost
înscrisă în cont, acesta rămâne obligat conform contractului de
fideiusiune pentru cuantumul
datoriei garantate, față de curentistul care, la închiderea contului,
are un sold creditor. Înscrierea unui titlu de credit Art. 2.177. -
Înscrierea în cont a unui titlu de
credit este prezumată făcută sub rezerva încasării, dacă nu se prevede
expres contrariul. Înscrierea unei creanțe sub rezerva încasării Art.
2.178. -
(1) În caz de cesiune de creanță înscrisă în cont, înscrierea este
făcută pe riscul cesionarului, dacă din voința părților nu rezultă
altfel sau dacă nu este făcută cu
rezerva expresă privind încasarea acesteia
(2) Dacă creanța nu a fost plătită, curentistul cesionar poate fie să
restituie creanța cedentului, stornând partida din cont, fie să își
valorifice drepturile împotriva
debitorului. Curentistul cedent poate storna creanța în tot sau în
parte, chiar și după executarea infructuoasă a debitorului, în proporția
creanței rămase neacoperită
prin executare. Încheierea contului Art. 2.179. -
(1) Încheierea contului curent și lichidarea soldului se fac la
scadența prevăzută în contract sau la momentul încetării contractului de
cont curent. Părțile pot decide
termene intermediare de încheiere a contului, iar în acest caz soldul creditor se înscrie ca prima partidă în noul cont
(2) Soldul creditor constituie o creanță lichidă și exigibilă la care
se va calcula dobânda convențională de la data încheierii contului, dacă
nu este trecută într-un cont
nou. Dacă soldul nu este trecut într-un cont nou, se va calcula, în
lipsă de stipulație contrară, dobânda legală, de la data încheierii
contului. Aprobarea contului Art.
2.180. -
(1) Extrasul sau raportul de cont trimis de un curentist celuilalt se
prezumă aprobat, dacă nu este contestat de acesta din urmă în termenul
prevăzut în contract sau,
în lipsa unui termen, într-un termen rezonabil după practicile dintre
părți sau potrivit uzanțelor locului. În lipsa unor astfel de practici
sau uzanțe, se va ține seama de
natura operațiunilor și situația părților
(2) Aprobarea contului nu exclude dreptul de a contesta ulterior contul
pentru erori de înregistrare sau de calcul, pentru omisiuni sau dublă
înregistrare, în termen de
o lună de la data aprobării extrasului sau raportului de cont ori de la
încheierea contului, sub sancțiunea decăderii. Contestarea contului se
face prin scrisoare
recomandată trimisă celeilalte părți în termenul de o lună. Executarea și poprirea Art. 2.181. -
(1) Numai soldul creditor rezultat la încheierea contului curent poate
fi supus executării sau popririi pornite contra unuia dintre curentiști
(2) Creditorii oricăruia dintre curentiști pot solicita instanței să
dispună, pe cale de ordonanță președințială, încheierea înainte de
termen a contului curent, pentru
executarea sau poprirea soldului rezultat în favoarea curentistului
debitor. Termenul de prescripție Art. 2.182. - Dreptul la acțiune pentru
rectificarea erorilor de
calcul, făcute cu ocazia stabilirii soldului, a omisiunilor, a
înscrierilor duble și altora asemenea se va prescrie în termen de un an
de la data comunicării extrasului de
cont curent. Încetarea contractului de cont curent Art. 2.183. -
(1) Contractul de cont curent încetează de drept la expirarea
termenului convenit expres de părți în cuprinsul contractului sau
ulterior, prin convenție separată
încheiată în formă scrisă
(2) În cazul contractului încheiat pe durată nedeterminată, fiecare
parte poate declara încetarea acestuia la încheierea contului,
înștiințând-o pe cealaltă parte cu 15
zile înainte. Dacă părțile nu au convenit altfel, contractul de cont
curent pe durată nedeterminată se consideră că are ca termen intermediar
de încheiere a contului
ultima zi a fiecărei luni
(3) În caz de incapacitate, insolvență sau moarte, oricare dintre
curentiști, reprezentantul incapabilului sau moștenitorul poate denunța
contractul înștiințând cealaltă
parte cu 15 zile înainte.
CAPITOLUL XV Contul bancar curent și alte contracte bancare
SECȚIUNEA 1
Contul bancar curent Dreptul de a dispune de soldul creditor Art.
2.184. - În cazul în care depozitul bancar, creditul sau orice altă
operațiune bancară se realizează
prin contul curent, titularul contului poate să dispună în orice moment
de soldul creditor al contului, cu respectarea termenului de preaviz,
dacă acesta a fost
convenit de părți. Compensarea reciprocă a soldurilor Art. 2.185. - În
cazul în care între instituția de credit și client există mai multe
raporturi juridice sau mai multe
conturi, chiar și în monede diferite, soldurile active și pasive se
compensează reciproc, afară de cazul în care părțile au convenit altfel.
Cotitularii unui cont curent Art.
2.186. - În cazul în care un cont curent are mai mulți titulari și s-a
convenit că fiecare dintre aceștia are dreptul să dispună singur
efectuarea de operațiuni în cont,
cotitularii sunt considerați creditori sau debitori în solidar pentru soldul contului. Contul curent indiviz Art. 2.187. -
(1) În cazul în care titularul contului decedează, până la efectuarea
partajului, moștenitorii sunt considerați titulari coindivizari ai
contului, pentru efectuarea
operațiunilor în cont fiind necesar consimțământul tuturor coindivizarilor
(2) Creditorul personal al unuia dintre comoștenitori nu poate urmări
silit prin poprire soldul creditor al contului indiviz. El poate doar să
ceară partajul
(3) Comoștenitorii sunt ținuți divizibil față de instituția de credit
pentru soldul debitor al contului, dacă prin lege sau prin convenție nu
se stabilește altfel
(4) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile în mod
corespunzător și în alte cazuri de indiviziune între titularii contului
curent, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Denunțarea unilaterală Art. 2.188. - În cazul în care contractul de
cont bancar curent este încheiat pe durată nedeterminată, oricare dintre
părți poate să denunțe
contractul de cont curent, cu respectarea unui termen de preaviz de 15
zile, dacă din contract sau din uzanțe nu rezultă un alt termen, sub
sancțiunea de dauneinterese.
Executarea împuternicirilor primite Art. 2.189. -
(1) Instituția de credit este ținută, potrivit dispozițiilor prevăzute
în materia contractului de mandat, pentru executarea împuternicirilor
primite de la client
(2) Dacă împuternicirea primită trebuie executată pe o piață unde nu
există sucursale ale instituției de credit, aceasta poate să
împuternicească la rândul ei o filială a
sa, o instituție de credit corespondentă sau o altă instituție de
credit ori o altă entitate agreată de titularul de cont și instituția de
credit. Termenul de prescripție Art.
2.190. -
(1) Dreptul la acțiunea în restituirea soldului creditor rezultat la
închiderea contului curent se prescrie în termen de 5 ani de la data
închiderii contului curent
(2) În cazul în care contul curent a fost închis din inițiativa
instituției de credit, termenul de prescripție se calculează de la data
la care titularul sau, după caz, fiecare
cotitular al contului a fost notificat în acest sens prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus
la cunoștința instituției de
credit. SECȚIUNEA a 2-a Depozitul bancar Depozitul de fonduri Art. 2.191. -
(1) Prin constituirea unui depozit de fonduri la o instituție de
credit, aceasta dobândește proprietatea asupra sumelor de bani depuse și
este obligată să restituie
aceeași cantitate monetară, de aceeași specie, la termenul convenit
sau, după caz, oricând, la cererea deponentului, cu respectarea
termenului de preaviz stabilit de
părți ori, în lipsă, de uzanțe
(2) În lipsă de stipulație contrară, depunerile și retragerile se
efectuează la sediul unității operative a instituției de credit unde a
fost constituit depozitul
(3) Instituția de credit este obligată să asigure, în mod gratuit,
informarea clientului cu privire la operațiunile efectuate în conturile
sale. În cazul în care clientul nu
solicită altfel, această informare se realizează lunar, în condițiile
și în modalitățile convenite de părți. Dispozițiile art. 2.180 sunt
aplicabile în mod corespunzător.
Depozitul de titluri Art. 2.192. -
(1) Prin constituirea unui depozit de titluri, instituția de credit
este împuternicită cu administrarea acestora. În lipsă de dispoziții
speciale, prevederile art. 792-857
sunt aplicabile în mod corespunzător
(2) Instituția de credit are dreptul la rambursarea cheltuielilor
efectuate pentru operațiunile necesare, precum și la o remunerație, în
măsura stabilită prin convenție
sau prin uzanțe
(3) Este considerată nescrisă orice clauză prin care instituția de
credit este exonerată de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor
care îi revin în administrarea
titlurilor cu prudență și diligență. SECȚIUNEA a 3-a Facilitatea de
credit Noțiune Art. 2.193. - Facilitatea de credit este contractul prin
care o instituție de credit, o
instituție financiară nebancară sau orice altă entitate autorizată prin
lege specială, denumită finanțator, se obligă să țină la dispoziția
clientului o sumă de bani pentru
o perioadă de timp determinată sau nedeterminată. Utilizarea creditului
Art. 2.194. - Dacă părțile nu au stipulat altfel, clientul poate să
utilizeze creditul în mai multe
tranșe, potrivit uzanțelor, și poate, prin rambursări succesive, să
reînnoiască suma disponibilă. Denunțarea unilaterală Art. 2.195. -
(1) În lipsa unei clauze contrare, finanțatorul nu poate să denunțe
contractul înainte de împlinirea termenului decât pentru motive
temeinice, dacă acestea privesc
beneficiarul facilității de credit
(2) Denunțarea unilaterală stinge de îndată dreptul clientului de a
utiliza creditul, iar finanțatorul trebuie să acorde un termen de cel
puțin 15 zile pentru restituirea
sumelor utilizate și a accesoriilor acestora
(3) Dacă facilitatea de credit s-a încheiat pe durată nedeterminată,
fiecare dintre părți poate să denunțe contractul, cu respectarea unui
termen de preaviz de 15 zile,
dacă din contract sau din uzanțe nu rezultă altfel. SECȚIUNEA a 4-a
Închirierea casetelor de valori Obligația prestatorului Art. 2.196. - În
executarea contractului de
închiriere a casetei de valori, instituția de credit sau o altă
entitate care prestează în condițiile legii astfel de servicii, denumită
prestator, răspunde față de client
pentru asigurarea unei încăperi adecvate și sigure, precum și pentru
integritatea casetei. Deschiderea casetei de valori Art. 2.197. -
(1) În cazul în care caseta este închiriată mai multor persoane,
oricare dintre acestea poate cere deschiderea casetei, dacă nu s-a
stipulat altfel prin contract
(2) În caz de deces al clientului sau al unuia dintre clienții care
foloseau aceeași casetă, prestatorul, odată ce a fost înștiințat, nu
poate să consimtă la deschiderea
casetei decât cu acordul tuturor celor îndreptățiți sau, în lipsă, în condițiile stabilite de instanța de judecată
(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul
încetării sau reorganizării persoanei juridice. În acest caz poate
solicita deschiderea casetei de valori
administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar. Deschiderea forțată a casetei de valori Art. 2.198. -
(1) La împlinirea termenului prevăzut în contract, după expirarea unei
perioade de 3 luni de la notificarea adresată clientului, prestatorul
poate cere instanței de
judecată, pe cale de ordonanță președințială, autorizarea de a deschide
caseta de valori. Notificarea clientului se poate face prin scrisoare
recomandată cu
confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunoștința instituției de credit
(2) Deschiderea casetei de valori se face în prezența unui notar public
și, după caz, cu respectarea măsurilor de prudență stabilite de
instanță
(3) Instanța de judecată poate, de asemenea, să dispună măsuri de
conservare a obiectelor descoperite, precum și vânzarea acestora în
măsura necesară acoperirii
chiriei și cheltuielilor efectuate de prestator, precum și, dacă este cazul, a prejudiciului cauzat acestuia.
CAPITOLUL XVI Contractul de asigurare
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune Noțiune Art. 2.199. -
(1) Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau
asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din
urmă se obligă ca, în cazul
producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizație, după caz,
asiguratului, beneficiarului asigurării sau terțului păgubit
(2) Contractantul asigurării este persoana care încheie contractul
pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri
sau activități ale acesteia și se
obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare. Forma și dovada Art. 2.200. -
(1) Pentru a putea fi dovedit, contractul de asigurare trebuie să fie
încheiat în scris. Contractul nu poate fi probat cu martori, chiar
atunci când există un început de
dovadă scrisă. Dacă documentele de asigurare au dispărut prin forță
majoră sau caz fortuit și nu există posibilitatea obținerii unui
duplicat, existența și conținutul lor
pot fi dovedite prin orice mijloc de probă
(2) Încheierea contractului de asigurare se constată prin polița de
asigurare sau certificatul de asigurare emis și semnat de asigurător ori
prin nota de acoperire emisă
și semnată de brokerul de asigurare
(3) Documentele care atestă încheierea unei asigurări pot fi semnate și
certificate prin mijloace electronice. Polița de asigurare Art. 2.201. -
(1) Polița de asigurare trebuie să indice cel puțin:
a) numele sau denumirea, domiciliul ori sediul părților contractante,
precum și numele beneficiarului asigurării, dacă acesta nu este parte la
contract;
b) obiectul asigurării;
c) riscurile ce se asigură;
d) momentul începerii și cel al încetării răspunderii asigurătorului;
e) primele de asigurare;
f) sumele asigurate
(2) Alte elemente pe care trebuie să le cuprindă polița de asigurare se
stabilesc prin norme adoptate de organul de stat în a cărui competență,
potrivit legii, intră
supravegherea activității din domeniul asigurărilor. Categoriile de
polițe de asigurare Art. 2.202. - Polița de asigurare poate fi, după
caz, nominativă, la ordin sau la
purtător. Informațiile privind riscul Art. 2.203. -
(1) Persoana care contractează asigurarea este obligată să răspundă în
scris la întrebările formulate de asigurător, precum și să declare, la
data încheierii contractului,
orice informații sau împrejurări pe care le cunoaște și care, de asemenea, sunt esențiale pentru evaluarea riscului
(2) Dacă împrejurările esențiale privind riscul se modifică în cursul
executării contractului, asiguratul este obligat să comunice în scris
asigurătorului modificarea
survenită. Aceeași obligație îi revine și contractantului asigurării
care a luat cunoștință de modificarea survenită. Declarațiile inexacte
sau reticența privind riscul Art.
2.204. -
(1) În afară de cauzele generale de nulitate, contractul de asigurare
este nul în caz de declarație inexactă sau de reticență făcută cu
rea-credință de către asigurat ori
contractantul asigurării cu privire la împrejurări care, dacă ar fi
fost cunoscute de către asigurător, l-ar fi determinat pe acesta să nu
își dea consimțământul ori să nu
îl dea în aceleași condiții, chiar dacă declarația sau reticența nu a
avut influență asupra producerii riscului asigurat. Primele plătite
rămân dobândite asigurătorului,
care, de asemenea, poate cere și plata primelor cuvenite până la momentul la care a luat cunoștință de cauza de nulitate
(2) Declarația inexactă sau reticența din partea asiguratului ori a
contractantului asigurării a cărui rea-credință nu a putut fi stabilită
nu atrage nulitatea asigurării. În
cazul în care constatarea declarației inexacte sau a reticenței are loc
anterior producerii riscului asigurat, asigurătorul are dreptul fie de a
menține contractul
solicitând majorarea primei, fie de a rezilia contractul la împlinirea
unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primită de asigurat,
restituindu-i acestuia din
urmă partea din primele plătite aferentă perioadei în cadrul căreia
asigurarea nu mai funcționează. Atunci când constatarea declarației
inexacte sau a reticenței are
loc ulterior producerii riscului asigurat, indemnizația se reduce în
raport cu proporția dintre nivelul primelor plătite și nivelul primelor
ce ar fi trebuit să fie plătite.
Lipsa riscului asigurat Art. 2.205. -
(1) Contractul de asigurare se desființează de drept în cazul în care,
înainte ca obligația asigurătorului să înceapă a produce efecte, riscul
asigurat s-a produs ori
producerea acestuia a devenit imposibilă, precum și dacă, după ce
obligația menționată a început să producă efecte, intervenirea riscului
asigurat a devenit
imposibilă. Atunci când asiguratul sau contractantul asigurării a
plătit, fie și parțial, prima de asigurare, acesta este îndreptățit să o
recupereze proporțional cu
perioada neexpirată a contractului de asigurare
(2) Diferența dintre prima plătită și cea calculată conform alin. (1)
se restituie asiguratului sau contractantului asigurării numai în
cazurile în care nu s-au plătit ori nu
se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de
valabilitate a asigurării. Plata primelor de asigurare Art. 2.206. -
(1) Asiguratul este obligat să plătească primele de asigurare la termenele stabilite în contract
(2) Părțile pot conveni ca plata primelor de asigurare să se facă
integral ori în rate. Dacă nu s-a convenit altfel, plata se face la
sediul asigurătorului sau al
împuterniciților acestuia
(3) Dovada plății primelor de asigurare revine asiguratului
(4) Dacă nu s-a convenit altfel, asigurătorul poate rezilia contractul
în cazul în care sumele datorate de asigurat, cu titlu de primă, nu sunt
plătite la scadență
(5) Asigurătorul este obligat să îl informeze pe asigurat în privința
consecințelor neplății primelor la termenul de plată pentru cazul
prevăzut la alin. (4) și să prevadă
aceste consecințe în contractul de asigurare
(6) Asigurătorul are dreptul de a compensa primele ce i se datorează
până la sfârșitul anului de asigurare, în temeiul oricărui contract, cu
orice indemnizație cuvenită
asiguratului sau beneficiarului. Comunicarea producerii riscului asigurat Art. 2.207. -
(1) Asiguratul este obligat să comunice asigurătorului producerea
riscului asigurat, în termenul prevăzut în contractul de asigurare
(2) În caz de neîndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1),
asigurătorul are dreptul să refuze plata indemnizației, dacă din acest
motiv nu a putut determina cauza
producerii evenimentului asigurat și întinderea pagubei
(3) Comunicarea producerii riscului asigurat se poate face și către
brokerul de asigurare care, în acest caz, are obligația de a face la
rândul său comunicarea către
asigurător, în termenul prevăzut în contractul de asigurare. Plata indemnizației de asigurare Art. 2.208. -
(1) În cazul producerii riscului asigurat, asigurătorul trebuie să
plătească indemnizația de asigurare în condițiile prevăzute în contract.
Atunci când există neînțelegere
asupra cuantumului indemnizației de asigurare, partea necontestată din
aceasta se va plăti de asigurător anterior soluționării neînțelegerii
prin bună învoială sau de
către instanța judecătorească
(2) În cazurile stabilite prin contractul de asigurare, în asigurările
de bunuri și de răspundere civilă, asigurătorul nu datorează
indemnizație dacă riscul asigurat a fost
produs cu intenție de către asigurat, de beneficiarul asigurării ori de
un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucrează în
această calitate
(3) În cazul în care părțile convin, dispozițiile alin. (2) se aplică și atunci când riscul asigurat a fost produs de către:
a) persoanele fizice majore care, în mod statornic, locuiesc și gospodăresc împreună cu asiguratul sau beneficiarul asigurării;
b) prepușii asiguratului sau ai beneficiarului asigurării. Denunțarea
unilaterală a contractului Art. 2.209. - Denunțarea contractului de
asigurare de către una dintre
părți se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de
cel puțin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către
cealaltă parte. Subrogarea
asigurătorului Art. 2.210. -
(1) În limitele indemnizației plătite, asigurătorul este subrogat în
toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării
împotriva celor răspunzători de
producerea pagubei, cu excepția asigurărilor de persoane
(2) Asiguratul răspunde pentru prejudiciile aduse asigurătorului prin
acte care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut la alin. (1)
(3) Asigurătorul poate renunța, în tot sau în parte, la exercitarea
dreptului conferit de alin. (1). Opozabilitatea contractului Art. 2.211.
- Asigurătorul poate opune
titularului sau deținătorului documentului de asigurare ori terțului
sau beneficiarului asigurării care invocă drepturi ce decurg din acest
document toate apărările
întemeiate pe contractul încheiat inițial. Cesiunea asigurării Art. 2.212. -
(1) Asigurătorul poate cesiona contractul de asigurare numai cu acordul scris al asiguratului
(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile cesiunilor de portofolii
între asigurători, în condițiile reglementărilor speciale. Domeniul de
aplicare Art. 2.213. - Asigurările
obligatorii se reglementează prin legi speciale. SECȚIUNEA a 2-a
Asigurarea de bunuri Noțiune Art. 2.214. - În cazul asigurării de
bunuri, asigurătorul se obligă ca, la
producerea riscului asigurat, să plătească o despăgubire asiguratului,
beneficiarului asigurării sau altor persoane îndreptățite. Interesul
asigurării Art. 2.215. -
Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la bunul asigurat. Prevenirea producerii riscului asigurat Art. 2.216. -
(1) Asiguratul este obligat să întrețină bunul asigurat în condiții
corespunzătoare, în scopul prevenirii producerii riscului asigurat
(2) Asigurătorul are dreptul să verifice modul în care bunul asigurat este întreținut, în condițiile stabilite prin contract
(3) În cazurile prevăzute în contract, la producerea riscului,
asiguratul este obligat să ia pe seama asigurătorului și în cadrul sumei
asigurate, potrivit cu împrejurările,
măsuri pentru limitarea pagubelor. Despăgubirea Art. 2.217. -
(1) Despăgubirea se stabilește în funcție de starea bunului din
momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depăși valoarea
bunului din acel moment,
cuantumul pagubei și nici suma asigurată
(2) Părțile pot stipula o clauză conform căreia asiguratul rămâne
propriul său asigurător pentru o franșiză, în privința căreia
asigurătorul nu este obligat să plătească
despăgubire. Asigurarea parțială Art. 2.218. - În cazul în care
contractul de asigurare s-a încheiat pentru o sumă asigurată care este
inferioară valorii bunului și dacă
părțile nu au stipulat altfel, despăgubirea cuvenită se reduce
corespunzător raportului dintre suma prevăzută în contract și valoarea
bunului. Asigurarea multiplă Art.
2.219. -
(1) Asiguratul trebuie să declare existența tuturor asigurărilor
referitoare la același bun, această obligație revenindu-i atât la data
încheierii contractelor de asigurare,
cât și pe parcursul executării acestora
(2) Atunci când există mai multe asigurări încheiate pentru același
bun, fiecare asigurător este obligat la plată proporțional cu suma
asigurată și până la concurența
acesteia, fără ca asiguratul să poată încasa o despăgubire mai mare
decât prejudiciul efectiv, consecință directă a riscului. Înstrăinarea
bunului asigurat Art. 2.220. -
(1) Dacă nu s-a convenit altfel, înstrăinarea bunului asigurat nu
determină încetarea contractului de asigurare, care va produce efecte
între asigurător și dobânditor
(2) Asiguratul care nu comunică asigurătorului înstrăinarea survenită
și dobânditorului existența contractului de asigurare rămâne obligat să
plătească primele care
devin scadente ulterior datei înstrăinării. SECȚIUNEA a 3-a Asigurările
de credite și garanții și asigurările de pierderi financiare
Asigurările de credite și garanții Art.
2.221. -
(1) Asigurările de credite și garanții pot avea ca obiect acoperirea
riscurilor de insolvabilitate generală, de credit de export, de vânzare
cu plata prețului în rate, de
credit ipotecar, de credit agricol, de garanții directe sau indirecte,
precum și altele asemenea, conform normelor adoptate de organul de stat
în a cărui competență,
potrivit legii, intră supravegherea activității din domeniul asigurărilor
(2) Dacă s-a convenit ca printr-un contract de asigurare directă de
credite și garanții să se acopere riscul ca un debitor al asiguratului
să nu plătească un credit care i sa
acordat, asigurătorul nu poate condiționa plata indemnizației de
asigurare de declanșarea de către asigurat împotriva acelui debitor a
procedurilor de reparare a
prejudiciului, inclusiv prin executare silită. Asigurările de pierderi
financiare Art. 2.222. - Dacă nu s-a convenit altfel prin contractul de
asigurare, indemnizația pentru
asigurarea împotriva riscului de pierderi financiare trebuie să acopere
paguba efectivă și beneficiul nerealizat, incluzându-se și cheltuielile
generale, precum și cele
decurgând direct sau indirect din producerea riscului asigurat
SECȚIUNEA a 4-a Asigurarea de răspundere civilă Noțiune Art. 2.223. -
(1) În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să
plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde
potrivit legii față de terțele
persoane prejudiciate și pentru cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil
(2) Prin contractul de asigurare părțile pot conveni să cuprindă în
asigurare și răspunderea civilă a altor persoane decât contractantul
asigurării. Drepturile terțelor
persoane păgubite Art. 2.224. -
(1) Drepturile terțelor persoane păgubite se exercită împotriva celor răspunzători de producerea pagubei
(2) Asigurătorul poate fi chemat în judecată de persoanele păgubite în
limitele obligațiilor ce îi revin acestuia din contractul de asigurare.
Stabilirea despăgubirii Art.
2.225. - Dacă nu se prevede altfel prin lege, despăgubirea se
stabilește prin convenție încheiată între asigurat, terța persoană
prejudiciată și asigurător sau, în caz de
neînțelegere, prin hotărâre judecătorească. Plata despăgubirii Art. 2.226. -
(1) Asigurătorul plătește despăgubirea direct terței persoane
prejudiciate, în măsura în care aceasta nu a fost despăgubită de către
asigurat
(2) Creditorii asiguratului nu pot urmări despăgubirea prevăzută la alin. (1)
(3) Despăgubirea se plătește asiguratului numai în cazul în care acesta
dovedește că a despăgubit-o pe terța persoană prejudiciată. SECȚIUNEA a
5-a Asigurarea de
persoane Noțiune Art. 2.227. - Prin contractul de asigurare de
persoane, asigurătorul se obligă să plătească indemnizația de asigurare
în caz de deces, de ajungere la
o anumită vârstă, de invaliditate permanentă totală sau parțială ori în
alte asemenea cazuri, conform normelor adoptate de organul de stat în a
cărui competență,
potrivit legii, intră supravegherea activității din domeniul
asigurărilor. Riscul privind o altă persoană Art. 2.228. - Asigurarea în
vederea unui risc privind o altă
persoană decât aceea care a încheiat contractul de asigurare este
valabilă numai dacă a fost consimțită în scris de acea persoană.
Renunțarea la contract Art. 2.229. -
(1) Asiguratul care a încheiat un contract de asigurare de viață
individual poate să renunțe la contract fără preaviz în termen de cel
mult 20 de zile de la data semnării
contractului de către asigurător. Renunțarea produce efect retroactiv
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile contractelor care au o
durată de 6 luni sau mai mică. Beneficiarul indemnizației Art. 2.230. -
Indemnizația de asigurare se
plătește asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. În cazul
decesului asiguratului, dacă nu a fost desemnat un beneficiar,
indemnizația de asigurare intră în
masa succesorală, revenind moștenitorilor asiguratului. Desemnarea beneficiarului Art. 2.231. -
(1) Desemnarea beneficiarului se poate face fie la încheierea
contractului de asigurare, fie în cursul executării acestuia, prin
declarația scrisă comunicată
asigurătorului de către asigurat sau, cu acordul asiguratului, de către
contractantul asigurării ori prin testamentul întocmit de asigurat
(2) Înlocuirea sau revocarea beneficiarului asigurării se poate face
oricând în cursul executării contractului, în modurile prevăzute la
alin. (1). Pluralitatea de
beneficiari Art. 2.232. - Atunci când sunt mai mulți beneficiari
desemnați, indemnizația de asigurare se împarte în mod egal între
aceștia, dacă nu s-a stipulat altfel.
Producerea cu intenție a riscului asigurat Art. 2.233. -
(1) Asigurătorul nu datorează indemnizația de asigurare dacă:
a) riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului în termen de 2 ani de la încheierea contractului de asigurare;
b) riscul asigurat a fost produs cu intenție de către asigurat
(2) Atunci când un beneficiar al asigurării a produs intenționat riscul
asigurat, indemnizația de asigurare se plătește celorlalți beneficiari
desemnați sau, în lipsa
acestora, asiguratului
(3) În cazul în care riscul asigurat constă în decesul asiguratului,
iar un beneficiar al asigurării l-a produs intenționat, indemnizația de
asigurare se plătește celorlalți
beneficiari desemnați sau, în lipsa acestora, moștenitorilor asiguratului. Rezerva de prime Art. 2.234. -
(1) În asigurările la care se constituie rezerve de prime, asiguratul
poate să înceteze plata primelor cu dreptul de a menține contractul la o
sumă asigurată redusă sau
de a-l denunța, solicitând restituirea rezervei constituite, conform contractului de asigurare
(2) Orice altă plată, indiferent de forma sub care este făcută de
asigurător, diferită de indemnizația de asigurare sau de suma
reprezentând restituirea rezervei în
condițiile alin. (1), nu poate fi efectuată mai devreme de 6 luni de la
data încheierii contractului de asigurare. Repunerea în vigoare a
asigurării Art. 2.235. - Asiguratul
sau contractantul asigurării, cu acordul asiguratului, poate să ceară
repunerea în vigoare a asigurării la care se constituie rezerva tehnică,
în cazurile prevăzute în
contractul de asigurare. Dreptul la indemnizație Art. 2.236. -
(1) Indemnizația de asigurare este datorată independent de sumele
cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurările sociale, de
repararea prejudiciului de cei
răspunzători de producerea sa, precum și de sumele primite de la alți asigurători în temeiul altor contracte de asigurare
(2) Creditorii asiguratului nu au dreptul să urmărească indemnizația de
asigurare cuvenită beneficiarilor asigurării sau moștenitorilor
asiguratului, după caz.
Prescripția Art. 2.237. - Drepturile asiguraților asupra sumelor
rezultând din rezervele tehnice care se constituie la asigurările de
viață pentru obligații de plată
scadente în viitor nu sunt supuse prescripției. Obligația de informare
Art. 2.238. - Asigurătorii și împuterniciții lor au obligația de a pune
la dispoziția asiguraților sau
contractanților asigurării informații în legătură cu contractele de
asigurare atât înaintea încheierii, cât și pe durata executării
acestora. Aceste informații trebuie să fie
prezentate în scris, în limba română, să fie redactate într-o formă clară și să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
a) clauzele opționale sau suplimentare și beneficiile rezultate din valorificarea rezervelor tehnice;
b) momentul începerii și cel al încetării contractului, inclusiv modalitățile de încetare a acestuia;
c) modalitățile și termenele de plată a primelor de asigurare;
d) elementele de calcul al indemnizațiilor de asigurare, cu indicarea
sumelor de răscumpărare, a sumelor asigurate reduse, precum și a
nivelului până la care acestea
sunt garantate;
e) modalitatea de plată a indemnizațiilor de asigurare;
f) legea aplicabilă contractului de asigurare;
g) alte elemente stabilite prin norme adoptate de organul de stat în a
cărui competență intră, potrivit legii, supravegherea activității din
domeniul asigurărilor.
SECȚIUNEA a 6-a Coasigurarea, reasigurarea și retrocesiunea Coasigurarea Art. 2.239. -
(1) Coasigurarea este operațiunea prin care 2 sau mai mulți asigurători
acoperă același risc, fiecare asumându-și o cotă-parte din acesta
(2) Fiecare coasigurător răspunde față de asigurat numai în limita
sumei pentru care s-a angajat prin contract. Reasigurarea Art. 2.240. -
(1) Reasigurarea este operațiunea de asigurare a unui asigurător, în
calitate de reasigurat, de către un alt asigurător, în calitate de
reasigurător
(2) Prin reasigurare:
a) reasigurătorul primește prime de reasigurare, în schimbul cărora
contribuie, potrivit obligațiilor preluate, la suportarea
indemnizațiilor pe care reasiguratul le
plătește la producerea riscului care a făcut obiectul reasigurării;
b) reasiguratul cedează prime de reasigurare, în schimbul cărora
reasigurătorul contribuie, potrivit obligațiilor preluate, la suportarea
indemnizațiilor pe care
reasiguratul le plătește la producerea riscului care a făcut obiectul reasigurării
(3) Reasigurarea nu stinge obligațiile asigurătorului și nu stabilește
niciun raport juridic între asigurat și reasigurător. Retrocesiunea Art.
2.241. - Prin operațiunea de
retrocesiune reasigurătorul poate ceda, la rândul său, o parte din riscul acceptat.
CAPITOLUL XVII Contractul de rentă viageră
Noțiune Art. 2.242. -
(1) Prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se
obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită
credirentier, prestații periodice,
constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile
(2) Renta viageră se constituie pe durata vieții credirentierului dacă
părțile nu au stipulat constituirea acesteia pe durata vieții
debirentierului sau a unei terțe
persoane determinate. Modurile de constituire Art. 2.243. -
(1) Renta viageră poate fi constituită cu titlu oneros, în schimbul
unui capital de orice natură, sau cu titlu gratuit și este supusă, sub
rezerva dispozițiilor capitolului de
față, regulilor proprii ale actului juridic de constituire
(2) Atunci când renta viageră este stipulată în favoarea unui terț,
chiar dacă acesta o primește cu titlu gratuit, contractul nu este supus
formei prevăzute pentru
donație. Constituirea pe durata vieții mai multor persoane Art. 2.244. -
Renta viageră poate fi constituită pe durata vieții mai multor
persoane, urmând ca, în acest
caz, în lipsă de stipulație contrară, obligația de plată a rentei să
înceteze la data la care decedează ultima dintre aceste persoane.
Constituirea în favoarea mai multor
persoane Art. 2.245. - Dacă nu s-a convenit altfel, obligația de plată a
rentei viagere este indivizibilă în privința credirentierilor.
Constituirea pe durata vieții unui terț
deja decedat Art. 2.246. - Este lovit de nulitate absolută contractul
care stipulează o rentă constituită pe durata vieții unui terț care era
decedat în ziua încheierii
contractului. Constituirea pe durata vieții unei persoane afectate de o
boală letală Art. 2.247. - Nu produce, de asemenea, niciun efect
contractul prin care s-a
constituit cu titlu oneros o rentă pe durata vieții unei persoane care,
la data încheierii contractului, suferea de o boală din cauza căreia a
murit în interval de cel mult
30 de zile de la această dată. Plata ratelor de rentă Art. 2.248. -
(1) În lipsă de stipulație contrară, ratele de rentă se plătesc trimestrial în avans și indexate în funcție de rata inflației
(2) Atunci când credirentierul decedează înainte de expirarea perioadei
pentru care renta s-a plătit în avans, debirentierul nu poate cere
restituirea sumei plătite
aferente perioadei în care creditorul nu a mai fost în viață. Garanția legală Art. 2.249. -
(1) Pentru garantarea obligației de plată a rentei constituite cu titlu
oneros, prevederile art. 1.723 se aplică în mod corespunzător
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), în vederea înscrierii ipotecii
legale nu este necesară declararea valorii creanței garantate.
Executarea silită a ratelor Art. 2.250. -
(1) În caz de neîndeplinire a obligației de plată a ratelor scadente,
credirentierul poate cere sechestrul și vânzarea bunurilor
debirentierului, până la concurența unei
sume suficiente spre a asigura plata rentei pentru viitor
(2) Această sumă se stabilește, în condițiile legii, pe baza unei
expertize întocmite în conformitate cu metodologia de calcul aplicabilă
în cazul asigurărilor de viață,
ținându-se seama, printre altele, de ratele deja încasate de
credirentier, de vârsta și de starea acestuia. Cheltuielile expertizei
sunt suportate de debirentier
(3) După ce a fost obținută în urma vânzării bunurilor debirentierului,
suma se consemnează la o instituție de credit și va fi plătită
credirentierului cu respectarea
cuantumului și scadențelor convenite prin contractul de rentă viageră
(4) Dacă debirentierul intră în lichidare, credirentierul își poate
realiza dreptul la rentă înscriind în tabloul creditorilor o creanță al
cărei cuantum se determină potrivit
alin. (2). Rezoluțiunea contractului la cererea credirentierului Art. 2.251. -
(1) Creditorul unei rente viagere constituite cu titlu oneros poate
cere rezoluțiunea contractului dacă debirentierul nu depune garanția
promisă în vederea executării
obligației sale ori o diminuează
(2) Credirentierul are dreptul la rezoluțiune pentru neexecutarea fără
justificare a obligației de plată a rentei de către debirentier
(3) În lipsa unei stipulații contrare, rezoluțiunea nu conferă
debirentierului dreptul de a obține restituirea ratelor de rentă deja
plătite. Irevocabilitatea contractului
Art. 2.252. -
(1) Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind
restituirea capitalului și renunțând la restituirea ratelor plătite
(2) Debirentierul este ținut la plata rentei până la decesul persoanei
pe durata vieții căreia a fost constituită renta, oricât de
împovărătoare ar putea deveni prestarea
acesteia. Insesizabilitatea rentei Art. 2.253. - Numai renta viageră cu
titlu gratuit poate fi declarată insesizabilă prin contract. Chiar și
în acest caz, stipulația nu își
produce efectele decât în limita valorii rentei care este necesară
credirentierului pentru asigurarea întreținerii. Dispozițiile art. 2.257
alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.
CAPITOLUL XVIII Contractul de întreținere
Noțiune Art. 2.254. -
(1) Prin contractul de întreținere o parte se obligă să efectueze în
folosul celeilalte părți sau al unui anumit terț prestațiile necesare
întreținerii și îngrijirii pentru o
anumită durată
(2) Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreținerii ori s-a
prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreținerea se
datorează pentru toată durata
vieții creditorului întreținerii. Forma contractului Art. 2.255. -
Contractul de întreținere se încheie în formă autentică, sub sancțiunea
nulității absolute. Aplicarea
regulilor de la renta viageră Art. 2.256. -
(1) Dispozițiile art. 2.243-2.247, art. 2.249, art. 2.251 alin. (1) și
art. 2.252 se aplică în mod corespunzător și contractului de întreținere
(2) În lipsa unei stipulații contrare, obligația de întreținere este
indivizibilă atât în privința creditorilor, cât și în privința
debitorilor. Întinderea obligației de întreținere
Art. 2.257. -
(1) Debitorul întreținerii datorează creditorului prestații stabilite
în mod echitabil ținându-se seama de valoarea capitalului și de condiția
socială anterioară a
creditorului
(2) Debitorul este obligat în special să asigure creditorului hrană,
îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj, precum și folosința unei locuințe
corespunzătoare. Întreținerea
cuprinde, de asemenea, îngrijirile și cheltuielile necesare în caz de boală
(3) În cazul în care întreținerea are caracter viager sau atunci când
creditorul decedează în cursul duratei contractului, debitorul are
obligația să îl înmormânteze
(4) Întreținerea continuă a fi datorată în aceeași măsură chiar dacă,
în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a
pierit total sau parțial ori și-a
diminuat valoarea, dintr-o cauză pentru care creditorul întreținerii nu este ținut să răspundă
(5) Clauza prin care creditorul întreținerii se obligă la prestarea
unor servicii este considerată nescrisă. Caracterul incesibil și
insesizabil al întreținerii Art. 2.258. -
Drepturile creditorului întreținerii nu pot fi cedate sau supuse
urmăririi. Protecția creditorilor părților Art. 2.259. - Caracterul
personal al contractului de întreținere
nu poate fi invocat de părți pentru a se opune acțiunii în revocarea
contractului sau acțiunii oblice introduse pentru executarea sa. Cazul
special de revocare Art.
2.260. -
(1) Contractul de întreținere este revocabil în folosul persoanelor
cărora creditorul întreținerii le datorează alimente în temeiul legii
dacă, prin efectul contractului, el
s-a lipsit de mijloacele necesare îndeplinirii obligației de a asigura alimentele
(2) Revocarea poate fi cerută chiar dacă nu există fraudă din partea
debitorului întreținerii și indiferent de momentul încheierii
contractului de întreținere
(3) În loc să dispună revocarea contractului, instanța de judecată
poate, chiar și din oficiu, însă numai cu acordul debitorului
întreținerii, să îl oblige pe acesta să
asigure alimente persoanelor față de care creditorul are o astfel de
obligație legală, fără ca în acest mod să fie diminuate prestațiile
datorate creditorului întreținerii.
Înlocuirea întreținerii prin rentă Art. 2.261. -
(1) Dacă prestarea sau primirea în natură a întreținerii nu mai poate
continua din motive obiective sau dacă debitorul întreținerii decedează
și nu intervine o
înțelegere între părți, instanța judecătorească poate să înlocuiască,
la cererea oricăreia dintre părți, fie și numai temporar, întreținerea
în natură cu o sumă de bani
corespunzătoare
(2) Atunci când prestarea sau primirea în natură a întreținerii nu mai
poate continua din culpa uneia dintre părți, instanța va majora sau,
după caz, diminua
cuantumul sumei de bani care înlocuiește prestația de întreținere.
Regulile aplicabile în cazul înlocuirii întreținerii prin rentă Art.
2.262. -
(1) În toate cazurile în care întreținerea a fost înlocuită potrivit
prevederilor art. 2.261 devin aplicabile dispozițiile care reglementează
contractul de rentă viageră
(2) Cu toate acestea, dacă prin contractul de întreținere nu s-a
convenit altfel, obligația de plată a rentei rămâne indivizibilă între
debitori. Încetarea contractului de
întreținere Art. 2.263. -
(1) Contractul de întreținere încheiat pe durată determinată încetează
la expirarea acestei durate, cu excepția cazului în care creditorul
întreținerii decedează mai
devreme
(2) Atunci când comportamentul celeilalte părți face imposibilă
executarea contractului în condiții conforme bunelor moravuri, cel
interesat poate cere rezoluțiunea
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), precum și atunci când se întemeiază
pe neexecutarea fără justificare a obligației de întreținere,
rezoluțiunea nu poate fi pronunțată
decât de instanță, dispozițiile art. 1.552 nefiind aplicabile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă
(4) Dacă rezoluțiunea a fost cerută pentru unul dintre motivele
prevăzute la alin. (2) sau (3), oferta de întreținere făcută de
debitorul pârât după introducerea acțiunii
nu poate împiedica rezoluțiunea contractului
(5) În cazul în care rezoluțiunea se pronunță pentru unul dintre
motivele prevăzute la alin. (2) sau (3), debitorul în culpă nu poate
obține restituirea prestațiilor de
întreținere deja executate
(6) Dreptul la acțiunea în rezoluțiune se transmite moștenitorilor
(7) Rezoluțiunea contractului de întreținere nu se poate cere pentru motivele prevăzute la art. 2.261 alin. (1).
CAPITOLUL XIX Jocul și pariul
Lipsa dreptului la acțiune Art. 2.264. -
(1) Pentru plata unei datorii născute dintr-un contract de joc sau de pariu nu există drept la acțiune
(2) Cel care pierde nu poate să ceară restituirea plății făcute de
bunăvoie. Cu toate acestea, se poate cere restituirea în caz de fraudă
sau dacă acela care a plătit era
lipsit de capacitate de exercițiu ori avea capacitate de exercițiu restrânsă
(3) Datoriile născute din contractul de joc sau de pariu nu pot
constitui obiect de tranzacție, recunoaștere de datorie, compensație,
novație, remitere de datorie cu
sarcină ori alte asemenea acte juridice. Competițiile sportive Art. 2.265. -
(1) Dispozițiile art. 2.264 nu se aplică pariurilor făcute între
persoanele care iau ele însele parte la curse, la jocuri de îndemânare
sau la orice fel de jocuri sportive
(2) Cu toate acestea, dacă suma pariului este excesivă, instanța poate să respingă acțiunea sau, după caz, să reducă suma
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), intermediarii legal autorizați
să adune mize de la persoane care nu iau parte la joc nu pot invoca
dispozițiile art. 2.264 alin. (1) și
(3). Jocurile și pariurile autorizate Art. 2.266. - Jocurile și
pariurile dau loc la acțiune în justiție numai când au fost permise de
autoritatea competentă.
CAPITOLUL XX Tranzacția
Noțiune Art. 2.267. -
(1) Tranzacția este contractul prin care părțile previn sau sting un
litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunțări
reciproce la drepturi ori prin
transferul unor drepturi de la una la cealaltă
(2) Prin tranzacție se pot naște, modifica sau stinge raporturi
juridice diferite de cele ce fac obiectul litigiului dintre părți.
Domeniul de aplicare Art. 2.268. -
(1) Nu se poate tranzacționa asupra capacității sau stării civile a
persoanelor și nici cu privire la drepturi de care părțile nu pot să
dispună potrivit legii
(2) Se poate însă tranzacționa asupra acțiunii civile derivând din
săvârșirea unei infracțiuni. Indivizibilitatea tranzacției Art. 2.269. -
Tranzacția este indivizibilă în ceea
ce privește obiectul său. În lipsa unei stipulații contrare, ea nu
poate fi desființată în parte. Întinderea tranzacției Art. 2.270. -
(1) Tranzacția se mărginește numai la obiectul ei; renunțarea făcută la
toate drepturile, acțiunile și pretențiile nu se întinde decât asupra
cauzei cu privire la care s-a
făcut tranzacția
(2) Tranzacția nu privește decât cauza cu privire la care a fost
încheiată, fie că părțile și-au manifestat intenția prin expresii
generale sau speciale, fie că intenția lor
rezultă în mod necesar din ceea ce s-a prevăzut în cuprinsul
tranzacției. Capacitatea de exercițiu Art. 2.271. - Pentru a
tranzacționa, părțile trebuie să aibă deplina
capacitate de a dispune de drepturile care formează obiectul
contractului. Cei care nu au această capacitate pot tranzacționa numai
în condițiile prevăzute de lege.
Condițiile de formă Art. 2.272. - Pentru a putea fi dovedită,
tranzacția trebuie să fie încheiată în scris. Cauzele de nulitate Art.
2.273. -
(1) Tranzacția poate fi afectată de aceleași cauze de nulitate ca orice alt contract
(2) Cu toate acestea, ea nu poate fi anulată pentru eroare de drept
referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neînțelegerii părților
și nici pentru leziune.
Tranzacția asupra unui act nul Art. 2.274. -
(1) Este nulă tranzacția încheiată pentru executarea unui act juridic
lovit de nulitate absolută, în afară de cazul în care părțile au
tranzacționat expres asupra nulității
(2) În cazul în care tranzacția s-a încheiat pentru executarea unui act
anulabil, anularea tranzacției poate fi cerută doar de partea care la
data încheierii tranzacției nu
cunoștea cauza de anulabilitate. Înscrisurile false Art. 2.275. - Este,
de asemenea, nulă tranzacția încheiată pe baza unor înscrisuri dovedite
ulterior ca fiind false.
Înscrisurile necunoscute Art. 2.276. -
(1) Descoperirea ulterioară de înscrisuri necunoscute părților și care
ar fi putut influența conținutul tranzacției nu reprezintă o cauză de
nulitate a acesteia, cu
excepția cazului în care înscrisurile au fost ascunse de către una dintre părți sau, cu știința ei, de către un terț
(2) Tranzacția este nulă dacă din înscrisurile descoperite rezultă că
părțile sau numai una dintre ele nu aveau niciun drept asupra căruia să
poată tranzacționa.
Tranzacția asupra unui proces terminat Art. 2.277. - Tranzacția asupra
unui proces este anulabilă la cererea părții care nu a cunoscut că
litigiul fusese soluționat
printr-o hotărâre judecătorească intrată în puterea lucrului judecat.
Tranzacția constatată prin hotărâre judecătorească Art. 2.278. -
(1) Tranzacția care, punând capăt unui proces început, este constatată
printr-o hotărâre judecătorească poate fi desființată prin acțiune în
nulitate sau acțiune în
rezoluțiune ori reziliere, precum orice alt contract. Ea poate fi, de
asemenea, atacată cu acțiune revocatorie sau cu acțiunea în declararea
simulației
(2) Hotărârea prin care s-a desființat tranzacția în cazurile prevăzute
la alin. (1) face ca hotărârea judecătorească prin care tranzacția
fusese constatată să fie lipsită de
orice efect.
TITLUL X Garanțiile personale
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Tipurile de garanții personale Art. 2.279. - Garanțiile personale sunt
fideiusiunea, garanțiile autonome, precum și alte garanții anume
prevăzute de lege.
CAPITOLUL II Fideiusiunea
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Noțiune Art. 2.280. - Fideiusiunea este contractul
prin care o parte, fideiusorul, se obligă față de cealaltă parte, care
are într-un alt raport
obligațional calitatea de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în
schimbul unei remunerații, obligația debitorului dacă acesta din urmă
nu o execută. Fideiusiunea
obligatorie Art. 2.281. - Fideiusiunea poate fi impusă de lege sau
dispusă de instanța judecătorească. Forma fideiusiunii Art. 2.282. -
Fideiusiunea nu se prezumă, ea
trebuie asumată în mod expres printr-un înscris, autentic sau sub
semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute. Consimțământul
debitorului principal Art.
2.283. - Fideiusiunea poate fi contractată fără știința și chiar
împotriva voinței debitorului principal. Beneficiarul fideiusiunii Art.
2.284. - Fideiusiunea se poate
constitui pentru a garanta obligația unui alt fideiusor. Condițiile pentru a deveni fideiusor Art. 2.285. -
(1) Debitorul care este obligat să constituie o fideiusiune trebuie să
prezinte o persoană capabilă de a se obliga, care are și menține în
România bunuri suficiente
pentru a satisface creanța și care domiciliază în România. Dacă vreuna
dintre aceste condiții nu este îndeplinită, debitorul trebuie să
prezinte un alt fideiusor
(2) Aceste reguli nu se aplică atunci când creditorul a cerut ca
fideiusor o anumită persoană. Substituirea fideiusiunii legale sau
judiciare Art. 2.286. - Debitorul care
este ținut să constituie o fideiusiune legală sau judiciară poate oferi
în locul acesteia o altă garanție, considerată suficientă. Litigiile cu
privire la caracterul suficient al
fideiusiunii Art. 2.287. - Litigiile cu privire la caracterul suficient
al bunurilor fideiusorului sau al garanției oferite în locul
fideiusiunii sunt soluționate de instanță, pe
cale de ordonanță președințială. Obligația principală Art. 2.288. -
(1) Fideiusiunea nu poate exista decât pentru o obligație valabilă
(2) Se pot însă garanta prin fideiusiune obligații naturale, precum și
cele de care debitorul principal se poate libera invocând incapacitatea
sa, dacă fideiusorul
cunoștea aceste împrejurări
(3) De asemenea, fideiusiunea poate fi constituită pentru o datorie
viitoare sau condițională. Limitele fideiusiunii Art. 2.289. -
(1) Fideiusiunea nu poate fi extinsă peste limitele în care a fost contractată
(2) Fideiusiunea care depășește ceea ce este datorat de debitorul
principal sau care este contractată în condiții mai oneroase nu este
valabilă decât în limita obligației
principale. Întinderea fideiusiunii Art. 2.290. -
(1) În lipsa unei stipulații contrare, fideiusiunea unei obligații
principale se întinde la toate accesoriile acesteia, chiar și la
cheltuielile ulterioare notificării făcute
fideiusorului și la cheltuielile aferente cererii de chemare în judecată a acestuia
(2) Fideiusorul datorează cheltuielile de judecată și de executare
silită avansate de creditor în cadrul procedurilor îndreptate împotriva
debitorului principal numai în
cazul în care creditorul l-a înștiințat din timp. Fideiusiunea parțială
Art. 2.291. - Fideiusiunea poate fi contractată pentru o parte din
obligația principală sau în condiții
mai puțin oneroase. Fideiusiunea asimilată Art. 2.292. - În cazul în
care o parte se angajează față de o altă parte să acorde un împrumut
unui terț, creditorul acestui
angajament este considerat fideiusor al obligației de restituire a
împrumutului. SECȚIUNEA a 2-a Efectele fideiusiunii §1. Efectele
fideiusiunii între creditor și fideiusor
Obligația fideiusorului Art. 2.293. - Fideiusorul nu este ținut să
îndeplinească obligația debitorului decât dacă acesta nu o execută.
Beneficiul de discuțiune Art. 2.294.
-
(1) Fideiusorul convențional sau legal are facultatea de a cere
creditorului să urmărească mai întâi bunurile debitorului principal,
dacă nu a renunțat la acest beneficiu
în mod expres
(2) Fideiusorul judiciar nu poate cere urmărirea bunurilor debitorului
principal sau ale vreunui alt fideiusor. Invocarea beneficiului de
discuțiune Art. 2.295. -
(1) Fideiusorul care se prevalează de beneficiul de discuțiune trebuie
să îl invoce înainte de judecarea fondului procesului, să indice
creditorului bunurile urmăribile
ale debitorului principal și să avanseze acestuia sumele necesare urmăririi bunurilor
(2) Creditorul care întârzie urmărirea răspunde față de fideiusor, până
la concurența valorii bunurilor indicate, pentru insolvabilitatea
debitorului principal survenită
după indicarea de către fideiusor a bunurilor urmăribile ale
debitorului principal. Excepțiile invocate de fideiusor Art. 2.296. -
Fideiusorul, chiar solidar, poate opune
creditorilor toate mijloacele de apărare pe care le putea opune
debitorul principal, afară de cele care îi sunt strict personale
acestuia din urmă sau care sunt excluse
prin angajamentul asumat de fideiusor. Pluralitatea de fideiusori Art.
2.297. - Atunci când mai multe persoane s-au constituit fideiusori ai
aceluiași debitor pentru
aceeași datorie, fiecare dintre ele este obligată la întreaga datorie
și va putea fi urmărită ca atare, însă cel urmărit poate invoca
beneficiul de diviziune, dacă nu a
renunțat în mod expres la acesta. Beneficiul de diviziune Art. 2.298. -
(1) Prin efectul beneficiului de diviziune, fiecare fideiusor poate
cere creditorului să își dividă mai întâi acțiunea și să o reducă la
partea fiecăruia
(2) Dacă vreunul dintre fideiusori era insolvabil atunci când unul
dintre ei a obținut diviziunea, acesta din urmă rămâne obligat
proporțional pentru această
insolvabilitate. El nu răspunde însă pentru insolvabilitatea survenită
după diviziune. Divizarea acțiunii de către creditor Art. 2.299. - Dacă
însă creditorul însuși a
divizat acțiunea sa, el nu mai poate reveni asupra diviziunii, chiar
dacă înainte de data la care a făcut această diviziune ar fi existat
fideiusori insolvabili. Fideiusiunea
solidară Art. 2.300. - Atunci când se obligă împreună cu debitorul
principal cu titlu de fideiusor solidar sau de codebitor solidar,
fideiusorul nu mai poate invoca
beneficiile de discuțiune și de diviziune. Prorogarea termenului și
decăderea din termen Art. 2.301. - Fideiusorul nu este liberat prin
simpla prelungire a termenului
acordat de creditor debitorului principal. Tot astfel, decăderea din
termen a debitorului principal produce efecte cu privire la fideiusor.
Informarea fideiusorului Art.
2.302. - Creditorul este ținut să ofere fideiusorului, la cererea
acestuia, orice informație utilă asupra conținutului și modalităților
obligației principale și asupra
stadiului executării acesteia. Renunțarea anticipată Art. 2.303. -
Fideiusorul nu poate renunța anticipat la dreptul de informare și la
beneficiul excepției subrogației.
Fideiusiunea dată unui fideiusor Art. 2.304. - Cel care a dat
fideiusiune fideiusorului debitorului principal nu este obligat față de
creditor decât în cazul când debitorul
principal și toți fideiusorii săi sunt insolvabili ori sunt liberați
prin efectul unor excepții personale debitorului principal sau
fideiusorilor săi. §2. Efectele fideiusiunii
între debitor și fideiusor Subrogarea fideiusorului Art. 2.305. -
Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate
drepturile pe care creditorul le avea
împotriva debitorului. Întinderea dreptului de regres Art. 2.306. -
(1) Fideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului poate cere
acestuia ceea ce a plătit, și anume capitalul, dobânzile și
cheltuielile, precum și daunele-interese
pentru repararea oricărui prejudiciu pe care acesta l-a suferit din
cauza fideiusiunii. El poate, de asemenea, să ceară dobânzi pentru orice
sumă pe care a trebuit să o
plătească creditorului, chiar dacă datoria principală nu producea dobânzi
(2) Fideiusorul care s-a obligat fără consimțământul debitorului nu
poate recupera de la acesta decât ceea ce debitorul ar fi fost ținut să
plătească, inclusiv dauneinterese,
dacă fideiusiunea nu ar fi avut loc, afară de cheltuielile subsecvente
notificării plății, care sunt în sarcina debitorului. Regresul contra
debitorului incapabil
Art. 2.307. - Atunci când debitorul principal se liberează de obligație
invocând incapacitatea sa, fideiusorul are regres împotriva debitorului
principal numai în limita
îmbogățirii acestuia. Regresul contra mai multor debitori principali
Art. 2.308. - Când pentru aceeași datorie sunt mai mulți debitori
principali care s-au obligat solidar,
fideiusorul care a garantat pentru toți are împotriva oricăruia dintre
ei acțiune în restituire pentru tot ceea ce a plătit. Limitele
regresului Art. 2.309. - Dacă s-a obligat
împotriva voinței debitorului principal, fideiusorul care a plătit nu
are decât drepturile prevăzute la art. 2.305. Pierderea dreptului de
regres Art. 2.310. -
(1) Fideiusorul care a plătit o datorie nu are acțiune împotriva
debitorului principal care a plătit ulterior aceeași datorie fără ca
fideiusorul să îl fi înștiințat cu privire la
plata făcută
(2) Fideiusorul care a plătit fără a-l înștiința pe debitorul principal
nu are acțiune împotriva acestuia dacă, la momentul plății, debitorul
avea mijloacele pentru a
declara stinsă datoria. În aceleași împrejurări, fideiusorul nu are
acțiune împotriva debitorului decât pentru sumele pe care acesta ar fi
fost chemat să le plătească, în
măsura în care putea opune creditorului mijloace de apărare pentru a obține reducerea datoriei
(3) În toate cazurile, fideiusorul păstrează dreptul de a cere
creditorului restituirea, în tot sau în parte, a plății făcute.
Înștiințarea fideiusorului Art. 2.311. -
(1) Debitorul care cunoaște existența fideiusiunii este obligat să îl
înștiințeze de îndată pe fideiusor când plătește creditorului
(2) Dacă o asemenea înștiințare nu a fost făcută, fideiusorul care
plătește creditorului fără să știe că acesta a fost plătit are acțiune
în restituire și împotriva
debitorului. Regresul anticipat Art. 2.312. -
(1) Fideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului se poate
îndrepta împotriva acestuia, chiar înainte de a plăti, atunci când este
urmărit în justiție pentru plată,
când debitorul este insolvabil ori când s-a obligat a-l libera de garanție într-un anumit termen care a expirat
(2) Această regulă se aplică și atunci când datoria a ajuns la termen,
chiar dacă creditorul, fără consimțământul fideiusorului, i-a acordat
debitorului un nou termen
de plată sau când, din cauza pierderilor suferite de debitor ori a unei
culpe a acestuia, fideiusorul suportă riscuri semnificativ mai mari
decât în momentul în care s-a
obligat. §3. Efectele fideiusiunii între mai mulți fideiusori Regresul contra celorlalți fideiusori Art. 2.313. -
(1) Când mai multe persoane au dat fideiusiune aceluiași debitor și
pentru aceeași datorie, fideiusorul care a plătit datoria are regres
împotriva celorlalți fideiusori
pentru partea fiecăruia
(2) Această acțiune nu poate fi introdusă decât în cazurile în care
fideiusorul putea, înainte de a plăti, să se îndrepte împotriva
debitorului
(3) Dacă unul dintre fideiusori este insolvabil, partea ce revine
acestuia se divide proporțional între ceilalți fideiusori și cel care a
plătit. SECȚIUNEA a 3-a Încetarea
fideiusiunii Confuziunea Art. 2.314. - Confuziunea calităților de
debitor principal și fideiusor, când devin moștenitori unul față de
celălalt, nu stinge acțiunea
creditorului nici împotriva debitorului principal, nici împotriva
aceluia care a dat fideiusiune pentru fideiusor. Liberarea fideiusorului
prin fapta creditorului Art. 2.315.
- Dacă, urmare a faptei creditorului, subrogația nu ar profita
fideiusorului, acesta din urmă este liberat în limita sumei pe care nu
ar putea să o recupereze de la
debitor. Liberarea fideiusorului pentru obligațiile viitoare sau nedeterminate Art. 2.316. -
(1) Atunci când este dată în vederea acoperirii datoriilor viitoare ori
nedeterminate sau pentru o perioadă nedeterminată, fideiusiunea poate
înceta după 3 ani, prin
notificarea făcută debitorului, creditorului și celorlalți fideiusori, dacă, între timp, creanța nu a devenit exigibilă
(2) Această regulă nu se aplică în cazul fideiusiunii judiciare.
Stingerea obligației principale prin darea în plată Art. 2.317. - Atunci
când creditorul a primit de bunăvoie
un imobil sau un bun drept plată a datoriei principale, fideiusorul
rămâne liberat chiar și atunci când creditorul este ulterior evins de
acel bun. Urmărirea debitorului
principal Art. 2.318. -
(1) Fideiusorul rămâne ținut și după împlinirea termenului obligației
principale, în cazul în care creditorul a introdus acțiune împotriva
debitorului principal în termen
de 6 luni de la scadență și a continuat-o cu diligență
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care fideiusorul a
limitat în mod expres fideiusiunea la termenul obligației principale. În
acest caz, fideiusorul este ținut
doar dacă acțiunea împotriva debitorului principal este introdusă în
termen de două luni de la scadență. Decesul fideiusorului Art. 2.319. -
Fideiusiunea încetează prin
decesul fideiusorului, chiar dacă există stipulație contrară. Cazul special Art. 2.320. -
(1) Fideiusiunea constituită în considerarea unei anumite funcții
deținute de debitorul principal se stinge la încetarea acestei funcții
(2) Cu toate acestea, fideiusorul rămâne ținut pentru toate datoriile
existente la încetarea fideiusiunii, chiar dacă acestea sunt supuse unei
condiții sau unui termen.
CAPITOLUL III Garanțiile autonome
Scrisoarea de garanție Art. 2.321. -
(1) Scrisoarea de garanție este angajamentul irevocabil și
necondiționat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la
solicitarea unei persoane denumite
ordonator, în considerarea unui raport obligațional preexistent, dar
independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terțe persoane,
denumită beneficiar, în
conformitate cu termenii angajamentului asumat
(2) Angajamentul astfel asumat se execută la prima și simpla cerere a
beneficiarului, dacă prin textul scrisorii de garanție nu se prevede
altfel
(3) Emitentul nu poate opune beneficiarului excepțiile întemeiate pe
raportul obligațional preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea
de garanție și nu poate
fi ținut să plătească în caz de abuz sau de fraudă vădită
(4) Emitentul care a efectuat plata are drept de regres împotriva ordonatorului scrisorii de garanție
(5) În lipsa unei convenții contrare, scrisoarea de garanție nu este
transmisibilă odată cu transmiterea drepturilor și/sau obligațiilor din
raportul obligațional
preexistent
(6) Beneficiarul poate transmite dreptul de a solicita plata în cadrul
scrisorii de garanție, dacă în textul acesteia s-a prevăzut în mod
expres
(7) Dacă în textul scrisorii de garanție nu se prevede altfel, aceasta
produce efecte de la data emiterii ei și își încetează de drept
valabilitatea la expirarea termenului
stipulat, independent de remiterea originalului scrisorii de garanție. Scrisoarea de confort Art. 2.322. -
(1) Scrisoarea de confort este acel angajament irevocabil și autonom
prin care emitentul își asumă o obligație de a face sau de a nu face, în
scopul susținerii unei alte
persoane, denumită debitor, în vederea executării obligațiilor acesteia
față de un creditor al său. Emitentul nu va putea opune creditorului
nicio apărare sau excepție
derivând din raportul obligațional dintre creditor și debitor
(2) În cazul în care debitorul nu își execută obligația, emitentul
scrisorii de confort poate fi obligat numai la plata de daune-interese
față de creditor și numai dacă
acesta din urmă face dovada că emitentul scrisorii de confort nu și-a îndeplinit obligația asumată prin scrisoarea de confort
(3) Emitentul scrisorii de confort care a căzut în pretenții față de creditor are drept de regres împotriva debitorului.
TITLUL XI Privilegiile și garanțiile reale
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Domeniul de aplicare Art. 2.323. - Prezentul titlu reglementează
privilegiile, precum și garanțiile reale destinate să asigure
îndeplinirea unei obligații patrimoniale.
Garanția comună a creditorilor Art. 2.324. -
(1) Cel care este obligat personal răspunde cu toate bunurile sale
mobile și imobile, prezente și viitoare. Ele servesc drept garanție
comună a creditorilor săi
(2) Nu pot face obiectul garanției prevăzute la alin. (1) bunurile insesizabile
(3) Creditorii ale căror creanțe s-au născut în legătură cu o anumită
diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai
întâi bunurile care fac
obiectul acelei mase patrimoniale. Dacă acestea nu sunt suficiente
pentru satisfacerea creanțelor, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale
debitorului
(4) Bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate
exercițiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de
creditorii ale căror creanțe sau
născut în legătură cu profesia respectivă. Acești creditori nu vor
putea urmări celelalte bunuri ale debitorului. Limitarea drepturilor
creditorului Art. 2.325. -
Debitorul și creditorul pot conveni să limiteze dreptul creditorului de
a urmări bunurile care nu îi sunt ipotecate. Egalitatea creditorilor
Art. 2.326. -
(1) Prețul bunurilor debitorului se împarte între creditori
proporțional cu valoarea creanței fiecăruia, afară de cazul în care
există între ei cauze de preferință ori
convenții cu privire la ordinea îndestulării lor
(2) Creditorii care au același rang au deopotrivă drept la plată,
proporțional cu valoarea creanței fiecăruia dintre ei. Cauzele de
preferință Art. 2.327. - Cauzele de
preferință sunt privilegiile, ipotecile și gajul. Preferința acordată
statului Art. 2.328. - Preferința acordată statului și unităților
administrativ-teritoriale pentru
creanțele lor se reglementează prin legi speciale. O asemenea
preferință nu poate afecta drepturile dobândite anterior de către terți.
Clauzele de insesizabilitate Art.
2.329. -
(1) Condițiile cerute pentru validitatea clauzelor de inalienabilitate
se aplică în mod corespunzător clauzelor prin care se stipulează
insesizabilitatea unui bun
(2) Toate bunurile care sunt, potrivit legii, inalienabile sunt insesizabile
(3) Pentru a fi opozabile terților, clauzele de insesizabilitate
trebuie înscrise în registrele de publicitate mobiliară sau, după caz,
imobiliară. Strămutarea garanției Art.
2.330. -
(1) Dacă bunul grevat a pierit ori a fost deteriorat, indemnizația de
asigurare sau, după caz, suma datorată cu titlu de despăgubire este
afectată la plata creanțelor
privilegiate sau ipotecare, după rangul lor
(2) Sunt afectate plății acelorași creanțe sumele datorate în temeiul
exproprierii pentru cauză de utilitate publică sau cu titlu de
despăgubire pentru îngrădiri ale
dreptului de proprietate stabilite prin lege. Procedura strămutării garanției Art. 2.331. -
(1) Sumele datorate cu titlu de indemnizație de asigurare sau
despăgubirea se consemnează într-un cont bancar distinct purtător de
dobânzi pe numele asiguratului,
al celui prejudiciat sau, după caz, al expropriatului și la dispoziția
creditorilor care și-au înscris garanția în registrele de publicitate
(2) Debitorul nu poate dispune de aceste sume până la stingerea tuturor
creanțelor garantate decât cu acordul tuturor creditorilor ipotecari
ori privilegiați. El are însă
dreptul să perceapă dobânzile
(3) În lipsa acordului părților, creditorii își pot satisface creanțele
numai potrivit dispozițiilor legale privitoare la executarea
ipotecilor. Opțiunea asigurătorului Art.
2.332. -
(1) Prin contractul de asigurare, asigurătorul poate să își rezerve dreptul de a repara, reface sau înlocui bunul asigurat
(2) Asigurătorul va notifica intenția de a exercita acest drept
creditorilor care și-au înscris garanția în registrele de publicitate,
în termen de 30 de zile de la data la
care a cunoscut producerea evenimentului asigurat
(3) Titularii creanțelor garantate pot cere plata indemnizației de
asigurare în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.
CAPITOLUL II Privilegiile
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune Noțiune Art. 2.333. -
(1) Privilegiul este preferința acordată de lege unui creditor în considerarea creanței sale
(2) Privilegiul este indivizibil. Opozabilitatea privilegiilor Art.
2.334. - Privilegiile sunt opozabile terților fără să fie necesară
înscrierea lor în registrele de publicitate,
dacă prin lege nu se prevede altfel. Prioritatea creanțelor
privilegiate față de celelalte creanțe Art. 2.335. - Creditorul
privilegiat este preferat celorlalți creditori, chiar
dacă drepturile acestora s-au născut ori au fost înscrise mai înainte. Rangul privilegiilor între ele Art. 2.336. -
(1) Rangul privilegiilor se stabilește prin lege
(2) Privilegiile reglementate în prezentul capitol sunt preferate
privilegiilor create, fără indicarea rangului, prin legi speciale.
Stingerea privilegiilor Art. 2.337. - Dacă
prin lege nu se prevede altfel, privilegiile se sting odată cu
obligația garantată. SECȚIUNEA a 2-a Privilegiile generale și
privilegiile speciale Privilegiile generale Art.
2.338. - Privilegiile asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale
debitorului se stabilesc și se exercită în condițiile prevăzute de Codul
de procedură civilă. Privilegiile
speciale Art. 2.339. -
(1) Creanțele privilegiate asupra anumitor bunuri mobile sunt următoarele:
a) creanța vânzătorului neplătit pentru prețul bunului mobil vândut
unei persoane fizice este privilegiată cu privire la bunul vândut, cu
excepția cazului în care
cumpărătorul dobândește bunul pentru serviciul sau exploatarea unei întreprinderi;
b) creanța celui care exercită un drept de retenție este privilegiată
cu privire la bunul asupra căruia se exercită dreptul de retenție, atât
timp cât acest drept subzistă
(2) În caz de concurs, privilegiile se exercită în ordinea prevăzută la
alin. (1). Orice stipulație contrară se consideră nescrisă. Stingerea
privilegiului special Art. 2.340. -
Dacă prin lege nu se prevede altfel, privilegiul special se stinge prin
înstrăinarea, transformarea sau pieirea bunului. Dispozițiile art.
2.337 rămân aplicabile.
Strămutarea privilegiului vânzătorului Art. 2.341. - Atunci când
cumpărătorul vinde la rândul său bunul, privilegiul menționat la art.
2.339 alin. (1) lit. a) se exercită
asupra bunului revândut, chiar dacă prețul celei de-a doua vânzări este
încă neplătit de cel de-al doilea cumpărător, cu preferință față de
privilegiul de care s-ar
bucura primul cumpărător. SECȚIUNEA a 3-a Concursul privilegiilor între
ele și concursul dintre privilegii și ipoteci Concursul cauzelor de
preferință Art. 2.342. -
(1) În caz de concurs între privilegii sau între acestea și ipoteci, creanțele se satisfac în ordinea următoare:
1. creanțele privilegiate asupra unor bunuri mobile, prevăzute la art. 2.339;
2. creanțele garantate cu ipotecă sau gaj
(2) Creditorul care beneficiază de un privilegiu special este preferat
titularului unei ipoteci mobiliare perfecte dacă își înscrie privilegiul
la arhivă înainte ca ipoteca să
fi devenit perfectă. Tot astfel, creditorul privilegiat este preferat
titularului unei ipoteci imobiliare dacă își înscrie privilegiul în
cartea funciară mai înainte ca ipoteca
să fi fost înscrisă.
CAPITOLUL III Ipoteca
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale §1. Dispoziții comune Noțiune Art. 2.343. - Ipoteca
este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate
executării unei obligații.
Caracterele juridice Art. 2.344. - Ipoteca este, prin natura ei,
accesorie și indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligația pe care
o garantează și poartă în întregime
asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele și asupra
fiecărei părți din acestea, chiar și în cazurile în care proprietatea
este divizibilă sau obligațiile
sunt divizibile. Drepturile creditorului ipotecar Art. 2.345. -
(1) Dreptul de ipotecă se menține asupra bunurilor grevate în orice mână ar trece
(2) Creditorul ipotecar are dreptul de a-și satisface creanța, în
condițiile legii, înaintea creditorilor chirografari, precum și înaintea
creditorilor de rang inferior.
Opozabilitatea ipotecii Art. 2.346. - Dacă prin lege nu se prevede
altfel, ipoteca nu este opozabilă terților decât din ziua înscrierii
sale în registrele de publicitate.
Operațiunile asimilate Art. 2.347. -
(1) Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui
drept asupra unui bun pentru a asigura executarea unei obligații,
oricare ar fi numărul, natura sau
denumirea lor, nu sunt opozabile terților care au dobândit drepturi cu
privire la acel bun decât dacă sunt înscrise în registrele de
publicitate, potrivit regulilor stabilite
pentru ipoteci
(2) Sunt asimilate astfel ipotecilor clauzele de rezervă a
proprietății, pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanță încheiate
în scop de garanție
(3) Dispozițiile prezentului capitol privind ordinea de preferință și
executarea ipotecilor se aplică în mod corespunzător contractelor
prevăzute la alin. (1). Excepțiile
Art. 2.348. - Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică cesiunii
drepturilor succesorale și cesiunii drepturilor de proprietate
intelectuală. Izvoarele ipotecii Art. 2.349.
-
(1) Ipoteca poate fi instituită numai în condițiile legii și cu respectarea formalităților prevăzute de lege
(2) Ipoteca poate fi convențională sau legală. §2. Obiectul și întinderea ipotecii Obiectul ipotecii Art. 2.350. -
(1) Ipoteca poate avea ca obiect bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale
(2) Ea poate greva bunuri determinate ori determinabile sau
universalități de bunuri. Bunurile inalienabile sau insesizabile Art.
2.351. -
(1) Bunurile inalienabile sau insesizabile nu pot fi ipotecate
(2) Ipotecarea bunurilor inalienabile sau insesizabile va fi valabilă
ca ipotecă asupra unui bun viitor, în situațiile în care bunul în cauză
este afectat de o inalienabilitate
sau insesizabilitate convențională. Ipoteca nudei proprietăți Art.
2.352. - Ipoteca nudei proprietăți se extinde asupra proprietății
depline la stingerea
dezmembrămintelor. Ipoteca unei cote-părți indivize Art. 2.353. -
(1) Dacă în urma partajului sau a unui alt act constitutiv ori
translativ de drepturi constituitorul păstrează vreun drept asupra unei
părți materiale din bun, ipoteca ce
fusese constituită asupra unei cote-părți indivize din dreptul asupra
bunului se strămută de drept asupra părții respective din bun, însă
numai în limita valorii coteipărți
indivize
(2) În caz contrar, ipoteca se strămută de drept asupra sumelor
cuvenite constituitorului. Dispozițiile art. 2.331 se aplică în mod
corespunzător. Întinderea creanței
ipotecare Art. 2.354. - Ipoteca garantează cu același rang capitalul,
dobânzile, comisioanele, penalitățile și cheltuielile rezonabile făcute
cu recuperarea sau
conservarea bunului. Extinderea ipotecii prin accesiune Art. 2.355. -
(1) Ipoteca se extinde asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu bunul grevat
(2) Ipoteca mobiliară se menține asupra bunului rezultat din
transformarea bunului grevat și se strămută asupra celui creat prin
contopirea sau unirea bunului grevat
cu alte bunuri. Cel care dobândește prin accesiune bunul astfel creat
este ținut de ipotecă. Bunurile mobile accesorii unui imobil Art. 2.356.
-
(1) Bunurile mobile care, fără a-și pierde individualitatea, devin
accesorii ale unui imobil pot fi ipotecate fie odată cu imobilul, fie
separat
(2) Ipoteca mobiliară continuă să greveze bunul chiar și după ce acesta
devine accesoriul unui imobil. Ipoteca mobiliară se stinge însă cu
privire la materialele de
construcție sau alte asemenea bunuri încorporate într-o construcție sau
într-o altă ameliorațiune a unui teren. Ipoteca asupra unei
universalități de bunuri Art. 2.357.
-
(1) Ipoteca asupra unei universalități de bunuri se întinde asupra tuturor bunurilor cuprinse în aceasta
(2) Ipoteca se menține asupra universalității de bunuri, chiar și
atunci când bunurile cuprinse în aceasta au pierit, dacă debitorul le
înlocuiește într-un interval
rezonabil, ținând cont de cantitatea și natura bunurilor. Cesiunea ipotecii Art. 2.358. -
(1) Dreptul de ipotecă sau rangul acesteia poate fi cedat separat de
creanța pe care o garantează numai atunci când suma pentru care este
constituită ipoteca este
determinată în actul constitutiv
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), cesiunea se face prin act încheiat
în formă scrisă între creditorul ipotecar cedent și creditorul cesionar,
cu înștiințarea debitorului
(3) Dispozițiile în materie de carte funciară sau, după caz, cele care
privesc opozabilitatea față de terți a ipotecii mobiliare rămân
aplicabile. Garanțiile asupra navelor
și aeronavelor Art. 2.359. - Garanțiile reale asupra navelor și
aeronavelor se reglementează prin legi speciale. §3. Efectele ipotecii
față de terți Dreptul de urmărire al
creditorului ipotecar Art. 2.360. - Creditorul ipotecar poate urmări
bunul ipotecat în orice mână ar trece, fără a ține seama de drepturile
reale constituite sau înscrise
după înscrierea ipotecii sale. Efectele ipotecii față de dobânditorul bunului Art. 2.361. -
(1) Cel care dobândește un bun ipotecat răspunde cu acel bun pentru
toate datoriile ipotecare. Dobânditorul bunului ipotecat se bucură și,
după caz, este ținut de
toate termenele de plată de care beneficiază sau este ținut și debitorul obligației ipotecare
(2) Dacă dobânditorul bunului ipotecat nu stinge creanța ipotecară,
creditorul poate începe urmărirea silită asupra bunului, în condițiile
legii. Drepturile reale
anterioare ale terțului dobânditor Art. 2.362. - Atunci când creditorul
ipotecar urmărește și vinde bunul dobândit de un terț de la cel care a
constituit ipoteca,
drepturile reale principale pe care terțul le avea asupra bunului
anterior dobândirii proprietății renasc cu rangul lor originar de drept
sau, după caz, prin reînscriere în
cartea funciară. Regresul dobânditorului care a plătit datoria Art.
2.363. - Terțul dobânditor care a plătit datoria ipotecară sau care a
suportat executarea se poate
întoarce împotriva celui de la care a primit bunul pentru a fi
despăgubit, în condițiile dreptului comun. Conservarea acțiunii
personale Art. 2.364. - Dispozițiile
prezentei secțiuni nu exclud dreptul creditorului ipotecar de a-l
urmări pe cel ținut personal pentru plata creanței ori de a urmări
produsele bunului ipotecat atunci
când legea o permite. §4. Ipotecile convenționale Dreptul de a ipoteca
Art. 2.365. - Ipoteca convențională poate fi constituită numai de
titularul dreptului ce urmează
a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta.
Constituitorul ipotecii Art. 2.366. - Ipoteca convențională poate fi
constituită de debitorul obligației
garantate sau de un terț. Ipoteca unui drept anulabil sau condițional
Art. 2.367. - Cel ce are asupra bunului un drept anulabil ori afectat de
o condiție nu poate
consimți decât o ipotecă supusă aceleiași nulități sau condiții.
Ipoteca asupra unei universalități de bunuri Art. 2.368. - Ipoteca
convențională asupra unei
universalități de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare,
corporale sau incorporale nu poate fi consimțită decât cu privire la
bunurile afectate activității unei
întreprinderi. Obligațiile garantate Art. 2.369. - Ipoteca
convențională poate garanta îndeplinirea obligațiilor de orice fel.
Obligațiile viitoare sau eventuale Art. 2.370.
- Atunci când garantează îndeplinirea unei obligații viitoare, ipoteca
dobândește rang din momentul înscrierii în registrele de publicitate.
Garanția constituită în avans
Art. 2.371. -
(1) În cazul în care este constituită pentru a garanta plata unei sume
de bani, ipoteca este valabilă, chiar dacă, la momentul constituirii,
debitorul nu a primit sau a
primit doar în parte prestația în considerarea căreia a constituit ipoteca
(2) Dacă însă creditorul refuză să dea sumele pe care s-a angajat să le
pună la dispoziție și în considerarea cărora ipoteca a fost
constituită, debitorul poate obține
reducerea sau desființarea ipotecii, pe cheltuiala creditorului,
plătindu-i acestuia sumele atunci datorate. Creditorul datorează însă
daune-interese. Conținutul
contractului de ipotecă Art. 2.372. -
(1) Ipoteca convențională nu este valabilă decât dacă suma pentru care
este constituită se poate determina în mod rezonabil în temeiul actului
de ipotecă
(2) Sub sancțiunea nulității, contractul de ipotecă trebuie să
identifice constituitorul și creditorul ipotecar, să arate cauza
obligației garantate și să facă o descriere
suficient de precisă a bunului ipotecat
(3) Stipulația potrivit căreia ipoteca poartă asupra tuturor bunurilor
debitorului sau asupra tuturor bunurilor prezente și viitoare ale
acestuia nu constituie o descriere
suficient de precisă în sensul alin. (2). Drepturile constituitorului
Art. 2.373. - Cel care a constituit ipoteca este liber să folosească, să
administreze și să dispună de
bunul grevat, însă cu îndatorirea de a nu vătăma drepturile
creditorului ipotecar. Îndatoririle celui care a constituit ipoteca Art.
2.374. - Constituitorul nu poate
distruge ori deteriora bunul grevat și nici nu îi poate diminua în mod
substanțial valoarea decât dacă această distrugere, deteriorare ori
diminuare a valorii survine în
cursul unei utilizări normale a bunului sau în caz de necesitate.
Daunele-interese Art. 2.375. - Creditorul poate cere, în limita creanței
sale ipotecare, daune-interese
pentru prejudiciile suferite prin distrugerea, deteriorarea ori
diminuarea valorii bunului grevat, chiar și atunci când creanța sa nu
este lichidă ori exigibilă. Dauneleinterese
plătite astfel creditorului se impută asupra creanței ipotecare. Clauza
de inalienabilitate Art. 2.376. - Actele de dispoziție asupra bunului
ipotecat sunt
valabile chiar dacă dobânditorul bunului cunoaște stipulația din
contractul de ipotecă ce interzice transferul sau declară că acest
transfer este echivalent cu
neîndeplinirea obligației garantate. SECȚIUNEA a 2-a Ipoteca imobiliară
§1. Constituirea ipotecii imobiliare Înscrierea în cartea funciară Art.
2.377. -
(1) Ipoteca asupra unui bun imobil se constituie prin înscriere în cartea funciară
(2) Ipoteca asupra unei universalități de bunuri nu grevează bunurile
imobile cuprinse în aceasta decât din momentul înscrierii ipotecii în
cartea funciară cu privire la
fiecare dintre imobile. Forma contractului Art. 2.378. -
(1) Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică de către notarul public, sub sancțiunea nulității absolute
(2) Ipoteca asupra bunurilor unei persoane juridice poate fi consimțită
în virtutea puterilor conferite în urma deliberărilor sau a
împuternicirilor întocmite sub
semnătură privată, în conformitate cu regulile din actul constitutiv
privitoare la reprezentare. Obiectul ipotecii imobiliare Art. 2.379. -
(1) Se pot ipoteca:
a) imobilele cu accesoriile lor;
b) uzufructul acestor imobile și accesoriile;
c) cotele-părți din dreptul asupra imobilelor;
d) dreptul de superficie
(2) Ipoteca ce poartă asupra chiriilor sau arenzilor prezente și
viitoare produse de un imobil, precum și asupra indemnizațiilor plătite
în temeiul unor contracte de
asigurare cu privire la plata acestor chirii sau arenzi se supune
regulilor publicității imobiliare. Ipoteca asupra unei construcții
viitoare Art. 2.380. - Ipoteca asupra
unor construcții viitoare nu poate fi intabulată, ci numai înscrisă
provizoriu în cartea funciară, în condițiile legii. Înscrierea ipotecii
Art. 2.381. - Ipoteca se poate înscrie
fie numai asupra unui imobil în întregul său, fie numai asupra
cotei-părți din dreptul asupra imobilului. Extinderea ipotecii asupra
ameliorațiunilor Art. 2.382. -
Ipoteca se întinde, fără nicio altă formalitate, asupra construcțiilor,
îmbunătățirilor și accesoriilor imobilului, chiar dacă acestea sunt
ulterioare constituirii ipotecii.
Extinderea ipotecii asupra fructelor imobilului Art. 2.383. -
(1) Ipoteca se extinde asupra fructelor naturale și industriale ale
imobilului ipotecat produse după notarea începerii urmăririi silite sau,
după caz, după notarea
deschiderii procedurii insolvenței
(2) Dreptul de ipotecă se extinde de la aceeași dată și asupra
chiriilor și arenzilor imobilului dat în locațiune. Acest drept este
opozabil locatarilor numai din momentul
comunicării notării începerii urmăririi silite, respectiv al
comunicării notării deschiderii procedurii insolvenței, în afară de
cazul în care acestea au fost cunoscute pe
altă cale
(3) Actele încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la
scadență sau urmărirea acestora de alți creditori nu sunt opozabile
creditorului ipotecar după
notarea începerii urmăririi silite, cu excepția cazului în care aceste
acte au fost notate în cartea funciară înainte de notarea începerii
urmăririi silite. §2. Drepturile și
obligațiile părților Clauzele de inalienabilitate Art. 2.384. -
(1) Actele de dispoziție asupra imobilului ipotecat sunt valabile chiar
dacă cel care a dobândit bunul cunoaște stipulația din contractul de
ipotecă ce interzice
asemenea acte sau declară că încheierea lor este echivalentă cu neîndeplinirea obligației
(2) Clauzele care impun debitorului plata anticipată și imediată la
cerere a obligației garantate sau plata vreunei alte obligații prin
faptul constituirii unei alte garanții
asupra aceluiași bun se consideră nescrise. Antihreza Art. 2.385. -
Clauza prin care creditorul ipotecar este autorizat ca, până la data
începerii executării, să posede
imobilul ipotecat sau să își însușească fructele ori veniturile
acestuia se consideră nescrisă. §3. Ipotecile legale Creanțele care
beneficiază de ipotecă legală Art. 2.386.
- În afara altor cazuri prevăzute de lege, beneficiază de ipotecă legală:
1. vânzătorul, asupra bunului imobil vândut, pentru prețul datorat;
această dispoziție se aplică și în cazul schimbului cu sultă sau al
dării în plată cu sultă în folosul
celui care înstrăinează, pentru plata sultei datorate;
2. promitentul achizitor pentru neexecutarea promisiunii de a contracta
având ca obiect un imobil înscris în cartea funciară, asupra imobilului
respectiv, pentru
restituirea sumelor plătite în contul acestuia;
3. cel care a împrumutat o sumă de bani pentru dobândirea unui imobil,
asupra imobilului astfel dobândit, pentru restituirea împrumutului;
4. cel care a înstrăinat un imobil în schimbul întreținerii, asupra
imobilului înstrăinat, pentru plata rentei în bani corespunzătoare
întreținerii neexecutate; dreptul de
proprietate al debitorului întreținerii nu se va înscrie în cartea
funciară decât odată cu această ipotecă, dispozițiile art. 2.249
aplicându-se în mod corespunzător;
5. coproprietarii, pentru plata sultelor sau a prețului datorat de
coproprietarul adjudecatar al imobilului ori pentru garantarea creanței
rezultând din evicțiune,
asupra imobilelor ce au revenit coproprietarului ținut de o atare obligație;
6. arhitecții și antreprenorii care au convenit cu proprietarul să
edifice, să reconstruiască sau să repare un imobil, asupra imobilului,
pentru garantarea sumelor
datorate acestora, însă numai în limita sporului de valoare realizat;
7. legatarii cu titlu particular, asupra imobilelor din moștenire
cuvenite celui obligat la executarea legatului, pentru plata acestuia.
SECȚIUNEA a 3-a Ipoteca mobiliară
§1. Dispoziții generale
I. Constituirea ipotecii Constituirea și eficacitatea ipotecii Art.
2.387. - Ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de
ipotecă, însă ea produce efecte
de la data la care obligația garantată ia naștere, iar constituitorul
dobândește drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate. Forma
contractului de ipotecă Art. 2.388. -
Contractul prin care se constituie o ipotecă mobiliară se încheie în
formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității
absolute. Obiectul ipotecii
mobiliare Art. 2.389. - Se pot ipoteca:
a) creanțe bănești născute din contractul de vânzare, contractul de
locațiune sau orice alt act încheiat cu privire la un bun, cele
rezultate dintr-un contract de
asigurare, cele născute în considerarea asumării unei obligații sau a
constituirii unei garanții, a folosirii unei cărți de credit ori de
debit ori a câștigării unui premiu la o
loterie sau alte jocuri de noroc organizate în condițiile legii;
b) creanțe constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător;
c) conturi bancare;
d) acțiuni și părți sociale, valori mobiliare și alte instrumente financiare;
e) drepturi de proprietate intelectuală și orice alte bunuri incorporale;
f) petrolul, gazul natural și celelalte resurse minerale care urmează a fi extrase;
g) efectivele de animale;
h) recoltele care urmează a fi culese;
i) pădurile care urmează a fi tăiate;
j) bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locațiune,
care sunt deținute în vederea vânzării, închirierii ori furnizării în
temeiul unui contract de prestări de
servicii, care sunt furnizate în temeiul unui contract de prestări de
servicii, precum și materia primă și materialele destinate a fi
consumate sau prelucrate în
exploatarea unei întreprinderi, produsele în curs de fabricație și produsele finite;
k) echipamentele, instalațiile și orice alte bunuri destinate să servească în mod durabil exploatării unei întreprinderi;
l) orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale. Ipoteca instrumentelor financiare Art. 2.390. -
(1) Ipoteca asupra instrumentelor financiare se constituie conform regulilor pieței pe care acestea sunt tranzacționate
(2) Ipoteca asupra acțiunilor sau părților sociale ale unei societăți
comerciale se constituie potrivit regulilor stabilite prin lege
specială. Descrierea bunului ipotecat
Art. 2.391. -
(1) Contractul de ipotecă trebuie să cuprindă o descriere suficient de precisă a bunului grevat
(2) Descrierea este suficient de precisă, chiar dacă bunul nu este
individualizat, în măsura în care permite în mod rezonabil identificarea
acestuia
(3) Descrierea se poate face prin întocmirea unei liste a bunurilor
mobile ipotecate, prin determinarea categoriei din care acestea fac
parte, prin indicarea cantității,
prin stabilirea unei formule de determinare și prin orice altă
modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunului mobil
ipotecat
(4) Atunci când ipoteca poartă asupra unei universalități, contractul trebuie să descrie natura și conținutul acesteia
(5) Stipulația potrivit căreia ipoteca grevează toate bunurile mobile
sau toate bunurile mobile prezente și viitoare ale constituitorului nu
constituie o descriere
suficient de precisă în sensul alin. (1)
(6) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, acesta trebuie
individualizat în mod distinct în contractul de ipotecă. Extinderea
ipotecii asupra produselor Art.
2.392. -
(1) Ipoteca se extinde asupra fructelor și productelor bunului mobil
ipotecat, precum și asupra tuturor bunurilor primite de constituitor în
urma unui act de
administrare ori de dispoziție încheiat cu privire la bunul mobil ipotecat
(2) Se consideră, de asemenea, a fi un produs al bunului mobil ipotecat
orice bun care îl înlocuiește sau în care trece valoarea acestuia.
Înstrăinarea bunului ipotecat
Art. 2.393. -
(1) Cel care achiziționează un bun în cursul obișnuit al activității
unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de același fel dobândește
bunul liber de ipotecile
constituite de înstrăinător, chiar dacă ipoteca este perfectă, iar dobânditorul cunoaște existența acesteia
(2) În acest caz, ipoteca se strămută asupra prețului sau altor bunuri rezultate din înstrăinarea bunului ipotecat.
II. Drepturile și obligațiile părților Dreptul de inspecție Art. 2.394.
- Creditorul ipotecar are dreptul să inspecteze bunul ipotecat. El este
însă dator să nu stânjenească
activitatea celui care deține bunul ipotecat. Dreptul de a culege
fructele bunului ipotecat Art. 2.395. - Stipulația prin care creditorul
ipotecar își rezervă dreptul să își
însușească produsele bunului ipotecat în contul creanței nu este
valabilă decât dacă stabilește în mod detaliat condițiile și proporția
în care urmează a se reduce
creanța garantată în urma exercitării acestui drept. Exigibilitatea anticipată Art. 2.396. -
(1) Creditorul ipotecar are dreptul să considere exigibilă creanța
garantată și să execute ipoteca în cazul în care constată lipsa unei
întrețineri corespunzătoare a
bunului ipotecat sau alte fapte, imputabile debitorului, de natură să
facă dificilă sau imposibilă executarea ipotecii, astfel cum aceste
fapte sunt determinate prin
contractul de ipotecă
(2) Creditorul poate să exercite dreptul prevăzut la alin. (1) numai
dacă are temeiuri rezonabile să creadă că bunul ipotecat este pe cale de
a fi pus în pericol sau că
există posibilitatea ca executarea obligației să fie împiedicată
(3) Clauzele care impun debitorului plata anticipată și imediată la
cerere a obligației garantate sau plata vreunei alte obligații prin
faptul constituirii unei alte garanții
asupra aceluiași bun se consideră nescrise. Declarațiile privitoare la ipotecă Art. 2.397. -
(1) Constituitorul are dreptul să adreseze creditorului ipotecar o cerere scrisă prin care să solicite acestuia:
a) să emită o declarație cu privire la valoarea rămasă din creanța garantată prin ipotecă;
b) să confirme ori, după caz, să rectifice lista bunurilor care, în opinia debitorului, fac obiectul ipotecii;
c) să confirme ori, după caz, să rectifice valoarea creanței care, în
opinia debitorului, mai este garantată prin ipotecă la o anumită dată
(2) Creditorul este obligat să comunice debitorului, în termen de 15
zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), după caz:
a) o declarație scrisă prin care indică suma rămasă a fi garantată prin ipotecă;
b) confirmarea sau rectificarea declarației debitorului privitoare la bunurile grevate și la suma rămasă;
c) o declarație potrivit căreia nu mai este titularul ipotecii, indicând totodată numele și adresa succesorului său în drepturi
(3) Debitorul are dreptul să obțină în mod gratuit o asemenea declarație la fiecare 6 luni
(4) Creditorul poate să ceară debitorului rambursarea costurilor
rezonabile ocazionate de emiterea declarației unei solicitări
suplimentare față de cea prevăzută la
alin. (3). §2. Ipotecile asupra creanțelor
I. Dispoziții comune Obiectul ipotecii Art. 2.398. - Ipoteca poate să
aibă ca obiect fie una sau mai multe creanțe, fie o universalitate de
creanțe. Întinderea ipotecii
asupra unei universalități de creanțe Art. 2.399. - Ipoteca asupra unei
universalități de creanțe nu cuprinde creanțele născute din
înstrăinarea bunurilor debitorului ca
urmare a exercitării drepturilor unui terț și nici creanțele născute
din contractele de asigurare încheiate de debitor cu privire la bunurile
sale. Notificarea debitorului
creanței ipotecate Art. 2.400. -
(1) Creditorul ipotecar nu poate cere plata decât după ce comunică în
scris debitorului acesteia existența ipotecii, creanța ipotecată, suma
datorată, locul și
modalitatea de plată
(2) Acceptarea ipotecii de către debitorul creanței ipotecate, făcută
prin act scris, produce aceleași efecte. Plata creanței grevate de
ipotecă Art. 2.401. -
(1) Debitorul nu se poate libera decât plătind creditorului ipotecar în modul indicat în comunicare
(2) Cu toate acestea, debitorul creanței afectate de ipotecă poate
plăti constituitorului dacă creditorul ipotecar nu îi comunică dovada
ipotecii în termen de 15 zile de
la data la care i s-a solicitat în scris acest lucru
(3) Dovada ipotecii se poate face fie cu copia certificată de pe
contractul de ipotecă, fie cu o copie a avizului de ipotecă. Ipoteca
unei creanțe garantate cu ipotecă
Art. 2.402. - Ipoteca ce poartă asupra unei creanțe care este
garantată, la rândul său, cu o ipotecă mobiliară sau imobiliară trebuie
înscrisă în arhivă. De asemenea,
creditorul în favoarea căruia s-a ipotecat creanța trebuie să remită debitorului acestei creanțe o copie a avizului de ipotecă.
II. Drepturile și obligațiile părților Acțiunile împotriva debitorului
creanței grevate Art. 2.403. - Atât constituitorul ipotecii, cât și
creditorul ipotecar pot intenta acțiuni
împotriva debitorului creanței care face obiectul ipotecii, însă cu
îndatorirea de a-l introduce pe celălalt în cauză. Drepturile
creditorului ipotecar Art. 2.404. -
Creditorul ipotecar poate percepe, la scadența creanței ipotecate,
capitalul, dobânzile și celelalte sume pe care aceasta le produce și
eliberează debitorului creanței
afectate de ipotecă chitanță pentru sumele primite. O copie de pe
această chitanță va fi trimisă constituitorului ipotecii. Imputarea
sumelor percepute Art. 2.405. - În
lipsă de stipulație contrară, creditorul impută sumele percepute asupra
creanței sale, chiar neajunsă la scadență, potrivit regulilor stabilite
pentru imputația plăților.
Perceperea sumelor de cel care a constituit ipoteca Art. 2.406. -
(1) Prin actul constitutiv al ipotecii, creditorul ipotecar poate
încuviința celui care a constituit ipoteca să perceapă, la scadență,
capitalul, dobânzile și celelalte sume
cuvenite în temeiul creanței ipotecate
(2) Creditorul ipotecar poate retrage oricând această încuviințare, cu
îndatorirea de a-i notifica în scris pe cel care a constituit ipoteca și
pe debitorul creanței
ipotecate. Urmărirea sumelor neplătite Art. 2.407. - Creditorul
ipotecar nu este ținut el însuși să recupereze în justiție sumele
neplătite de debitorul creanței
ipotecate. El este însă dator să îl informeze de îndată pe cel care a
constituit ipoteca cu privire la orice nereguli la plata sumelor
datorate de către debitorul creanței
ipotecate. Remiterea diferenței Art. 2.408. - Creditorul ipotecar este
obligat să remită debitorului său sumele încasate care depășesc
cuantumul capitalului creanței
ipotecate, al dobânzilor și al cheltuielilor. Orice stipulație contrară
se consideră nescrisă. §3. Perfectarea ipotecilor mobiliare Ipotecile
mobiliare perfecte Art. 2.409. -
(1) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit
dispozițiilor art. 2.387, iar formalitățile cerute de lege pentru
publicitatea sa au fost îndeplinite
(2) Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel
(3) Ipoteca perfectă este opozabilă celorlalți creditori ai
constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra bunului
ipotecat, precum și tuturor celorlalte
persoane. Publicitatea ipotecii asupra conturilor Art. 2.410. -
(1) Publicitatea ipotecii asupra conturilor deschise la o instituție de
credit se realizează prin înscrierea ipotecii la arhivă sau poate fi
satisfăcută prin controlul asupra
contului
(2) Un creditor ipotecar dobândește controlul asupra unui cont dacă:
a) creditorul ipotecar este chiar instituția de credit la care este deschis contul;
b) constituitorul, instituția de credit și creditorul ipotecar convin
în scris că instituția de credit, fără a solicita consimțământul
constituitorului ipotecii, va urma
instrucțiunile prin care creditorul dispune de sumele aflate în cont; sau
c) creditorul ipotecar devine titular al contului
(3) Creditorul ipotecar care îndeplinește condițiile prevăzute la alin.
(2) are controlul asupra contului chiar dacă cel care a constituit
ipoteca păstrează dreptul de a
dispune de sumele aflate în cont. Publicitatea ipotecii asupra
instrumentelor financiare Art. 2.411. - Publicitatea ipotecii asupra
instrumentelor financiare care,
potrivit regulilor pieței pe care sunt tranzacționate, pot fi
transferate prin simpla înregistrare în registrele care o deservesc se
realizează potrivit regulilor aplicabile
acelei piețe. Conservarea rangului ipotecii Art. 2.412. -
(1) În cazul în care descrierea bunului grevat care a fost înscrisă
inițial la arhivă nu acoperă tipul de produse rezultate, ipoteca nu își
păstrează rangul asupra acestor
produse decât dacă creditorul înscrie la arhivă un aviz modificator în
termen de 15 zile de la data la care constituitorul ipotecii a obținut
acele produse
(2) Atunci când produsele bunului ipotecat sunt sume de bani a căror
origine poate fi stabilită, ipoteca își conservă rangul asupra acestora,
fără să fie necesară
înscrierea unui aviz modificator. §4. Înscrierea ipotecilor mobiliare
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Art. 2.413. -
(1) Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a
operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor drepturi prevăzute
de lege se efectuează numai în
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel
(2) Organizarea și funcționarea arhivei se reglementează prin lege
specială. Validitatea ipotecii Art. 2.414. - Înscrierea în arhivă nu
conferă validitate unei ipoteci
lovite de nulitate. Efectul înscrierii Art. 2.415. - Creditorul care
înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoștință despre
existența tuturor ipotecilor
care au fost înscrise mai înainte cu privire la același bun. Dovada
contrară nu este admisibilă. Neconcordanțe între aviz și contractul de
ipotecă Art. 2.416. - Dacă
există neconcordanțe între informațiile cuprinse în formularul de aviz
și cele cuprinse în contractul de ipotecă, în raporturile dintre terți
și în cele dintre părți și terți
prevalează informațiile cuprinse în formularul de aviz. Notificarea
înscrierii Art. 2.417. - Creditorul ipotecar este obligat să comunice
constituitorului o copie de pe
avizul de ipotecă în cel mult 24 de ore de la înscrierea acesteia. Domiciliul părților Art. 2.418. -
(1) În realizarea drepturilor și obligațiilor părților unui contract de
ipotecă față de terți, se consideră că acestea au domiciliul indicat în
avizul de ipotecă. Toate
comunicările transmise potrivit contractului de ipotecă la adresa
menționată în formularul de aviz sunt valabile și produc efecte
(2) Partea care își schimbă domiciliul trebuie să comunice schimbarea
celeilalte părți și să o înscrie la arhivă. Obligația de radiere Art.
2.419. - În cel mult 10 zile de la
data la care obligația garantată a fost plătită, creditorul ipotecar
este obligat să ceară operatorului arhivei radierea ipotecii. Creditorul
ipotecar care omite să solicite
radierea ipotecii răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte
aduse debitorului și constituitorului ipotecii. În acest caz, valoarea
daunelor-interese ce urmează a
fi plătite nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de
500 euro. SECȚIUNEA a 4-a Concursul între creditorii ipotecari Concursul
ipotecilor mobiliare Art.
2.420. -
(1) Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii
sau perfectării ipotecilor, cu excepțiile prevăzute de lege
(2) Ipoteca perfectă este întotdeauna preferată ipotecilor care nu au
fost perfectate. Concursul ipotecilor imobiliare Art. 2.421. - Rangul
ipotecilor imobiliare este
determinat de ordinea înregistrării cererilor de înscriere în cartea
funciară. Concursul ipotecilor mobiliare cu ipotecile imobiliare Art.
2.422. - Atunci când același bun
este grevat atât de ipoteci mobiliare, cât și de ipoteci imobiliare,
sunt preferați creditorii a căror ipotecă a fost anterior făcută publică
în registrele de publicitate
aferente. Cu toate acestea, ipoteca imobiliară înscrisă în aceeași zi
cu o ipotecă mobiliară va fi preferată acesteia din urmă. Concursul
dintre ipotecile înscrise și gaj
Art. 2.423. - Creditorul a cărui ipotecă este înscrisă în arhivă este
preferat creditorului gajist, chiar dacă acesta a obținut detenția
bunului ipotecat anterior înscrierii
ipotecii. Concursul dintre ipotecile generale și ipotecile speciale
Art. 2.424. - Între o ipotecă asupra unei universalități de bunuri
mobile și o ipotecă asupra unor
bunuri mobile determinate are prioritate aceea dintre ele care a fost
înscrisă sau perfectată mai întâi. Ipotecile mobiliare privilegiate Art.
2.425. -
(1) Ipoteca constituită în favoarea vânzătorului unui bun sau a
creditorului care a acordat împrumut pentru cumpărarea bunului are
prioritate asupra unei ipoteci
anterioare, dacă, înainte ca debitorul să obțină posesia bunului
ipotecat, avizul a fost înscris la arhivă, iar vânzătorul sau, după caz,
creditorul îl înștiințează în scris pe
creditorul ipotecar anterior despre vânzare și despre înscrierea ipotecii
(2) Ipoteca asupra recoltei sau asupra produselor ce se vor obține prin
valorificarea acesteia, constituită în scopul obținerii sumelor
necesare pentru a produce
recolta, precum și ipoteca constituită în perioada de creștere a
plantelor ori în cursul unei perioade de 6 luni înainte de recoltare
sunt preferate din momentul
înscrierii lor în arhivă oricărei alte ipoteci
(3) Ipoteca asupra efectivelor de animale sau asupra produselor
acestora, constituită în scopul asigurării fondurilor care să îi permită
celui care a constituit ipoteca să
achiziționeze nutrețuri, medicamente sau hormoni, necesare pentru hrana
ori tratarea animalelor, are prioritate asupra oricărei alte ipoteci
constituite asupra
aceluiași bun ori asupra produselor lui, alta decât ipoteca
vânzătorului de nutrețuri, medicamente sau hormoni. Ipoteca asupra
conturilor Art. 2.426. - Ipoteca
creditorului care are controlul unui cont este preferată ipotecii unui
creditor care nu are controlul asupra acestuia. Cesiunea ipotecii.
Schimbarea rangului Art. 2.427.
-
(1) Creditorul ipotecar poate ceda unui creditor chirografar ipoteca
creanței sale ipotecare. De asemenea, creditorii ipotecari pot conveni
schimbarea rangului
ipotecilor lor, sub condiția notării în registrul de publicitate respectiv
(2) Dacă între ipotecile al căror rang se schimbă se găsesc și alte
garanții sau drepturi ai căror titulari n-au consimțit la schimb,
convenția nu le poate fi opusă decât în
măsura în care le era opozabilă garanția al cărei rang a fost cedat
(3) În toate cazurile, cesiunea rangului se face în limita creanței
ipotecare al cărei rang a fost cedat, iar schimbul rangului se face în
limita creanței ipotecare care are
rangul preferat
(4) Dacă bunul ipotecat este vândut la licitație, creditorul care a
dobândit rangul unei creanțe sub condiție va putea renunța la beneficiul
schimbării de rang, creanța
ipotecară condițională reluându-și rangul cedat. SECȚIUNEA a 5-a Stingerea ipotecilor Stingerea ipotecilor Art. 2.428. -
(1) Ipoteca imobiliară se stinge prin radierea din cartea funciară sau prin pieirea totală a bunului
(2) Ipoteca mobiliară se stinge, iar ipoteca imobiliară se poate radia pentru una dintre următoarele cauze:
a) stingerea obligației principale prin oricare dintre modurile prevăzute de lege;
b) neîndeplinirea evenimentului de care depinde nașterea obligației
garantate ori îndeplinirea evenimentului de care depinde stingerea
acesteia;
c) neîndeplinirea evenimentului de care depinde nașterea ipotecii ori
îndeplinirea evenimentului de care depinde stingerea acesteia;
d) dobândirea de către creditor a bunului grevat;
e) renunțarea expresă sau tacită a creditorului la ipotecă;
f) în orice alte cazuri prevăzute de lege
(3) Cu toate acestea, în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b),
ipoteca nu se stinge dacă părțile convin ca ea să fie folosită pentru
garantarea unei alte obligații
determinate ori determinabile, fără a se vătăma însă drepturile dobândite anterior de alte persoane.
CAPITOLUL IV Executarea ipotecii
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Executarea ipotecilor Art. 2.429. - În cazul în
care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, creditorul poate
urmări bunul ipotecat, potrivit
dispozițiilor prezentului capitol. Condițiile executării Art. 2.430. -
Executarea ipotecii nu poate fi realizată decât în virtutea unui titlu
executoriu și pentru o creanță
certă, lichidă și exigibilă. Titlurile executorii Art. 2.431. -
Contractele de ipotecă valabil încheiate sunt, în condițiile legii,
titluri executorii. Alte căi de realizare a
creanței Art. 2.432. - Dispozițiile prezentului capitol nu aduc nicio
atingere dreptului creditorului de a-și realiza creanța pe calea unei
acțiuni personale sau de a
solicita luarea oricăror măsuri necesare pentru executarea ipotecii,
potrivit Codului de procedură civilă. Interdicția pactului comisoriu
Art. 2.433. - Orice clauză
potrivit căreia, pentru a garanta executarea obligației debitorului
său, creditorul își rezervă dreptul să devină proprietarul irevocabil al
bunului sau să dispună de
acesta fără formalitățile impuse de lege se consideră nescrisă.
Discuțiunea bunurilor mobile Art. 2.434. - Un creditor ipotecar de rang
inferior poate să se opună la
urmărirea bunului mobil care îi este anume ipotecat, dacă au mai rămas
bunuri mobile suficiente ipotecate în favoarea creditorului de rang
superior pentru aceeași
datorie, și poate să ceară discuțiunea prealabilă cu respectarea
formalităților reglementate la art. 2.295. Dacă cererea este admisă,
urmărirea bunului ipotecat este
suspendată. SECȚIUNEA a 2-a Executarea ipotecii mobiliare §1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale
I. Deposedarea debitorului Drepturile creditorului Art. 2.435. - În caz de neexecutare, creditorul are dreptul, la alegerea sa:
a) să vândă bunul ipotecat în condițiile art. 2.445-2.459;
b) să își însușească bunul pentru a stinge creanța ipotecară în condițiile art. 2.460-2.463;
c) să preia bunul în scop de administrare în condițiile art.
2.468-2.473. Urmărirea accesoriilor unui imobil Art. 2.436. - Atunci
când ipoteca poartă asupra unor bunuri
mobile accesorii ale unui imobil, creditorul ipotecar se poate prevala,
în privința acestora, de drepturile recunoscute în prezenta secțiune,
afară de cazul în care a
început urmărirea potrivit regulilor stabilite pentru executarea
ipotecilor imobiliare. Separarea accesoriilor unui imobil Art. 2.437. -
(1) Atunci când titularul unei ipoteci constituite asupra unui bun
mobil accesoriu al unui imobil este preferat titularilor altor drepturi
reale asupra bunului imobil
respectiv, el poate, în caz de neexecutare din partea debitorului, să separe cele două bunuri
(2) În acest caz, creditorul ipotecar este obligat să îi despăgubească
pe titularii de drepturi reale asupra imobilului, cu excepția
constituitorului, pentru cheltuielile
necesare reparării stricăciunilor cauzate de separarea celor două bunuri
(3) Creditorul nu este obligat la despăgubiri pentru scăderea valorii
bunului imobil ca urmare a înlăturării bunului ipotecat ori a
necesității de a-l înlocui
(4) Cei îndreptățiți la despăgubire pot refuza separarea bunurilor cât
timp creditorul ipotecar nu oferă o garanție suficientă pentru plata
despăgubirilor
(5) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică materialelor
obișnuite de construcție care sunt încorporate într-o construcție.
Dreptul de a prelua bunurile Art. 2.438. -
Creditorul ipotecar are dreptul:
a) să preia bunurile ipotecate, cu toate accesoriile acestora;
b) fără a le deplasa, să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele
și alte asemenea bunuri să nu mai poată fi folosite și să dispună
ulterior de acestea conform
dispozițiilor art. 2.447. Preluarea bunului Art. 2.439. - Creditorul
poate prelua bunul ipotecat prin mijloace proprii sau cu ajutorul unui
organ de executare. Preluarea
bunului prin mijloace proprii Art. 2.440. -
(1) Atunci când contractul de ipotecă mobiliară o permite în mod
expres, creditorul poate prelua bunul mobil, precum și titlurile și
înscrisurile care constată dreptul
de proprietate al constituitorului asupra bunului, prin mijloace
proprii, după o prealabilă notificare prin intermediul executorului
judecătoresc
(2) Creditorul nu poate însă tulbura liniștea și ordinea publică ori
recurge, în mod direct sau indirect, la constrângere, chiar dacă fapta
sa nu ar constitui o infracțiune.
Orice stipulație care limitează această obligație se consideră nescrisă. Remiterea bunului ipotecat Art. 2.441. -
(1) Cel care deține bunul mobil este dator să îl predea creditorului
ipotecar, care urmărește bunul potrivit procedurii prevăzute în
prezentul capitol. Acesta poate însă
refuza predarea, în cazul în care creditorul nu face dovada dreptului său de a prelua bunul
(2) Cu excepția creditorului ipotecar de rang superior care a pornit,
la rândul său, executarea, niciun alt creditor nu îi poate cere
creditorului care a preluat bunul să i-l
remită. Preluarea silită a bunului Art. 2.442. -
(1) Creditorul poate solicita concursul executorului judecătoresc pentru a prelua bunul
(2) Cererea creditorului va fi însoțită de o copie de pe contractul de
garanție, de o descriere a bunului ce urmează a fi preluat și, dacă este
cazul, de o copie certificată
de pe înscrierea ipotecii la arhivă
(3) La solicitarea executorului judecătoresc, agenții forței publice
sunt obligați să acorde tot sprijinul pentru preluarea bunului.
Obligațiile executorului judecătoresc
Art. 2.443. -
(1) În termen de 48 de ore de la primirea cererii, executorul
judecătoresc se deplasează la locul unde se află bunul ipotecat, îl
ridică și îl predă de îndată creditorului
(2) Executorul judecătoresc întocmește un proces-verbal, în două
exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, iar
celălalt se comunică
debitorului în condițiile Codului de procedură civilă
(3) Creditorul avansează cheltuielile și suportă riscurile transportului și depozitării bunului
(4) În cazul în care este necesar să se recurgă la constrângere,
executorul judecătoresc este obligat să revină în cursul aceleiași zile,
însoțit de agenți ai forței publice,
pentru a prelua bunul afectat garanției. Nu este necesară prezentarea
unei hotărâri judecătorești sau a altui act provenind de la autoritățile
administrative. Drepturile
și obligațiile creditorului Art. 2.444. - Creditorul care deține bunul
ipotecat are drepturile și obligațiile unui administrator al bunului
altuia împuternicit cu
administrarea simplă, dispozițiile art. 795-799 aplicându-se în mod corespunzător.
II. Vânzarea bunului ipotecat Vânzarea bunurilor ipotecate Art. 2.445. -
(1) Creditorul ipotecar poate cere instanței de executare încuviințarea
executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat. La
cererea de încuviințare se
vor depune documente care atestă existența creanței ipotecare și a
ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanța va
analiza existența creanței
și a ipotecii legal perfectate și va încuviința vânzarea, cu citarea părților interesate
(2) Creditorul ipotecar poate vinde bunurile mobile ipotecate în starea
în care se găsesc sau după luarea unor măsuri comercial rezonabile
pentru valorificarea
acestora
(3) Creditorul poate vinde bunurile mobile ipotecate prin licitație
publică ori prin negociere directă, prin unul sau mai multe contracte,
în bloc ori separat, în orice
moment sau loc, în condiții comerciale rezonabile
(4) Părțile pot conveni, prin contractul de ipotecă, modul de valorificare a bunurilor grevate
(5) În toate cazurile, vânzarea trebuie realizată într-o manieră
comercial rezonabilă în ceea ce privește metoda, momentul, locul,
condițiile și toate celelalte aspecte
ale acesteia. Vânzarea comercial rezonabilă Art. 2.446. -
(1) Vânzarea bunurilor este comercial rezonabilă dacă are loc:
a) în modul în care se dispune în mod obișnuit de bunuri de același fel pe o piață organizată;
b) la prețul stabilit pe o piață organizată și valabil în momentul vânzării;
c) în conformitate cu practicile comerciale rezonabile urmate de cei care vând în mod obișnuit bunuri de același fel;
d) în conformitate cu regulile stabilite prin contractul de ipotecă,
atunci când nu există o piață organizată pentru bunul ipotecat sau dacă
nu există practici comerciale
standardizate
(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), simplul fapt că se putea
obține un preț mai mare dacă vânzarea ar fi avut loc în alt moment sau
printr-o altă metodă decât cea
aleasă de creditor nu face ca vânzarea să nu fie considerată comercial
rezonabilă. Vânzarea bunului aflat în posesia debitorului Art. 2.447. -
(1) Creditorul poate vinde bunul ipotecat, chiar dacă acesta se află în posesia debitorului
(2) Cumpărătorul are dreptul de a intra în posesia bunului, în
condițiile art. 2.435-2.444. Cumpărarea de către creditor Art. 2.448. -
(1) Un creditor ipotecar nu poate cumpăra bunul decât:
a) în cadrul unei licitații publice;
b) prin vânzare directă, însă numai dacă bunuri de același fel sunt vândute în mod obișnuit pe o piață reglementată
(2) În aceste cazuri, creditorul poate depune creanța în contul prețului. Notificarea vânzării Art. 2.449. -
(1) Dacă dorește să vândă bunul după procedura reglementată în prezenta
secțiune, creditorul este ținut să comunice persoanelor prevăzute la
art. 2.450 o notificare
de executare și să înscrie un aviz de executare la arhivă
(2) Atât comunicarea notificării, cât și înscrierea avizului de
executare trebuie realizate cu cel puțin 15 zile înainte de data
stabilită pentru vânzare
(3) Nerespectarea acestor formalități atrage nulitatea vânzării
(4) Dispozițiile acestui articol nu se aplică atunci când bunurile care
fac obiectul urmăririi sunt supuse pieirii, deteriorării ori
devalorizării rapide ori sunt vândute în
mod obișnuit pe o piață organizată. Destinatarii notificării Art. 2.450. - Creditorul trebuie să adreseze notificarea:
a) debitorului obligației garantate prin ipotecă, fideiusorilor și codebitorilor solidari ai acestuia;
b) constituitorului sau, după caz, succesorilor în drepturi ai acestuia;
c) tuturor creditorilor ipotecari ale căror ipoteci au devenit
opozabile prin înscrierea în arhivă a unui aviz care identifică bunul
grevat și care, la data notificării, este
înscris pe numele debitorului;
d) tuturor persoanelor de la care a primit notificarea existenței unui
drept sau a unei pretenții cu privire la bunul ipotecat, precum și celor
de la care bunul a fost
ridicat ori la care acesta se află, dacă sunt cunoscuți;
e) tuturor creditorilor ipotecari și privilegiați a căror garanție a
devenit opozabilă pe altă cale, în temeiul legii, dacă creditorul
ipotecar cunoaște identitatea și adresa
acestora. Conținutul notificării Art. 2.451. - Notificarea vânzării trebuie să indice în mod clar:
a) constituitorul și creditorul ipotecar;
b) bunurile care fac obiectul urmăririi;
c) suma pentru care se pornește urmărirea;
d) metoda prin care se va realiza valorificarea bunului;
e) data, ora și locul la care va avea loc licitația publică, precum și
prețul de pornire a licitației ori, după caz, data și ora cu începere de
la care creditorul va dispune de
bun. Opoziția la executare Art. 2.452. -
(1) În termen de 15 zile de la comunicarea notificării sau, după caz,
de la înscrierea avizului de executare în arhivă, cei interesați sau
vătămați prin executare pot
formula opoziție la executare
(2) Opoziția suspendă de drept procedura de vânzare până la
soluționarea definitivă a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat
încă bunul va putea să o facă și pe
perioada judecării opoziției
(3) Instanța va soluționa opoziția în termen de 5 zile. Hotărârea
instanței poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la
comunicare. În cazul respingerii
opoziției, apelul nu îl oprește pe creditor să treacă la valorificarea
bunului. Apelul se soluționează de urgență potrivit regulilor de la
ordonanța președințială
(4) Instanța poate dispune încetarea executării pornite de creditor,
dacă debitorul a plătit, precum și restituirea bunului de către
creditor. Dacă instanța constată că
vânzarea ar urma să se facă cu încălcarea dispozițiilor prezentei
secțiuni, va stabili condițiile și regulile corespunzătoare și va
încuviința valorificarea bunului. Plata
creanței ipotecare Art. 2.453. - În orice moment până la vânzarea
bunului de către creditor, debitorul și orice persoană interesată pot
executa obligația, plătind
totodată cheltuielile rezonabile făcute pentru preluarea și vânzarea
bunului. În acest caz, creditorul este obligat să accepte plata, să
înceteze imediat orice măsură de
executare silită și să restituie bunul debitorului. Preferința la executare Art. 2.454. -
(1) Creditorul ipotecar de rang superior este preferat creditorilor de
rang inferior în ceea ce privește exercițiul dreptului de a executa
ipoteca și poate, cât timp bunul
nu a fost vândut, să continue executarea începută sau să pornească o nouă executare
(2) Acesta poate fi însă ținut să restituie cheltuielile făcute de un
creditor de rang inferior dacă, fiind notificat cu privire la executarea
ipotecii, omite să invoce
prioritatea drepturilor sale într-un termen rezonabil. Dobândirea lucrului de către cumpărător Art. 2.455. -
(1) Vânzarea bunului în cadrul procedurii reglementate în prezentul capitol:
a) transferă cumpărătorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;
b) stinge ipoteca în virtutea căreia vânzarea a avut loc;
c) stinge toate celelalte ipoteci și privilegii, dacă prin lege nu se prevede altfel
(2) Titlurile sau înscrisurile care constată dreptul de proprietate al
constituitorului asupra bunului, contractul de ipotecă, împreună cu
mențiunea stingerii garanției la
arhivă fac dovada dreptului de proprietate al dobânditorului. Obligația
personală a debitorului Art. 2.456. - Debitorul rămâne obligat personal
pentru partea din
creanță care nu este acoperită de prețul obținut din vânzare. Vânzarea bunului care nu aparține debitorului Art. 2.457. -
(1) Creditorul trebuie să restituie proprietarului fie lucrul, fie
prețul vânzării, îndată ce a aflat că debitorul nu este proprietarul
bunului ipotecat
(2) În cazul în care creditorul nu cunoaște această împrejurare până la
distribuirea prețului, el este exonerat de orice răspundere, dacă a
restituit debitorului ceea ce
rămâne din vânzarea bunului. Locațiunea bunului după vânzare Art. 2.458. -
(1) Se poate conveni ca, după vânzare, constituitorul să folosească bunul în calitate de locatar
(2) Dreptul constituitorului va fi opozabil oricărui dobânditor al
bunului dacă a fost înscris la arhivă sau dacă a fost cunoscut de acesta
pe altă cale. Distribuirea
sumelor realizate Art. 2.459. -
(1) După deducerea cheltuielilor rezonabile făcute de creditor cu
preluarea, conservarea, luarea măsurilor pentru valorificarea bunului și
cu vânzarea, creditorul
distribuie sumele de bani realizate din executare creditorilor
privilegiați și ipotecari, potrivit ordinii de preferință, chiar dacă
aceștia ar avea creanțe afectate de
termen suspensiv sau de condiție rezolutorie. Cu privire la aceste
sume, creditorul are drepturile și obligațiile unui administrator al
bunurilor altuia împuternicit cu
administrarea simplă, dispozițiile art. 795-799 aplicându-se în mod corespunzător
(2) Suma rămasă disponibilă se predă debitorului în termen de 3 zile de
la primirea sumelor rezultate din valorificarea bunului. Dacă plata nu
poate avea loc, suma va
fi depusă într-un cont bancar, urmând ca debitorul să fie înștiințat despre aceasta de către creditor
(3) Creditorul va întocmi de îndată un proces-verbal despre eliberarea
sau distribuirea sumei rezultate din executare. Acesta se va comunica
imediat debitorului,
constituitorului și celorlalți creditori privilegiați și ipotecari și se va înscrie la arhivă
(4) Orice înțelegere dintre creditor și debitor prin care se stabilește
o altă destinație a sumelor rezultate din executare se consideră
nescrisă.
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanței Preluarea bunului ipotecat în contul creanței Art. 2.460. -
(1) Creditorul își poate însuși bunul ipotecat pentru stingerea
creanței, dacă prin lege nu se prevede altfel, constituitorul consimte
la aceasta, iar persoanele
prevăzute la art. 2.450 nu se opun
(2) Consimțământul constituitorului la preluarea bunului de către
creditor în contul creanței trebuie să fie exprimat în scris și să fie
ulterior neexecutării. Notificarea
ofertei de preluare în contul creanței Art. 2.461. - Creditorul care
dorește să preia bunul ipotecat pentru stingerea creanței sale va
înscrie în arhivă un aviz de preluare
în contul creanței și va notifica această ofertă persoanelor prevăzute
la art. 2.450. Opunerea la preluarea în contul creanței Art. 2.462. -
(1) Opunerea la preluarea bunului în contul creanței făcută de
persoanele prevăzute la art. 2.450 produce efecte numai dacă este
comunicată creditorului în termen
de 15 zile de la notificare
(2) Dispozițiile art. 2.452 se aplică în mod corespunzător. Efectele preluării în contul creanței Art. 2.463. -
(1) Preluarea bunului de către creditor în contul creanței:
a) stinge creanța ipotecară;
b) transferă creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului;
c) stinge toate ipotecile și privilegiile de rang inferior
(2) Contractul de ipotecă împreună cu notificarea de preluare în contul
creanței țin loc de titlu de proprietate. §2. Executarea ipotecii
asupra titlurilor reprezentative
Ipoteca asupra titlurilor reprezentative Art. 2.464. -
(1) Când ipoteca are ca obiect titluri reprezentative privind bunuri
mobile, inclusiv recipise de depozit și warante, creditorul are dreptul
să vândă bunurile și să
distribuie prețul, potrivit prevederilor prezentei secțiuni
(2) Cel ce are o ipotecă asupra unor titluri de valoare negociabile are
dreptul de a executa ipoteca împotriva giranților și avaliștilor. §3.
Executarea ipotecii asupra
creanțelor Ipoteca asupra creanțelor Art. 2.465. -
(1) Ipoteca unei creanțe conferă creditorului, atunci când condițiile
pentru a porni executarea silită sunt întrunite, dreptul de a prelua
titlul de creanță, de a cere și de
a obține plata sau, la alegerea sa, de a vinde creanța și de a-și însuși prețul, toate acestea în limita sumei garantate
(2) Cu privire la vânzarea avută în vedere la alin. (1), dispozițiile
privitoare la cesiunea de creanță se aplică în mod corespunzător.
Ipoteca asupra conturilor Art. 2.466.
-
(1) Atunci când ipoteca ce poartă asupra unui cont este perfectată
conform dispozițiilor art. 2.410 alin. (2) lit. a), creditorul poate
compensa soldul creditor al contului
cu creanța ipotecară
(2) Atunci când ipoteca ce poartă asupra unui cont este perfectată
conform dispozițiilor art. 2.410 alin. (2) lit. b) sau c), creditorul
ipotecar poate ordona instituției de
credit eliberarea soldului contului în beneficiul său. Conduita
creditorului Art. 2.467. - În toate cazurile, creditorul trebuie să
acționeze într-o manieră comercial
rezonabilă. §4. Preluarea bunului în vederea administrării Condițiile Art. 2.468. -
(1) Creditorul care are o ipotecă asupra bunurilor unei întreprinderi
poate prelua bunurile ipotecate în vederea administrării dacă notifică
hotărârea sa persoanelor
prevăzute la art. 2.450 și înscrie la arhivă un aviz de executare,
dispozițiile art. 2.449-2.451 aplicându-se în mod corespunzător
(2) Preluarea bunurilor se face temporar, cel mult până la satisfacerea
creanței pentru care s-a constituit garanția. Administratorul Art.
2.469. - Poate fi administrator
creditorul sau o altă persoană desemnată de creditor sau, după caz, de
către instanță. Obligațiile administratorului Art. 2.470. - Creditorul
sau cel căruia i-a fost
încredințată administrarea bunurilor are calitatea de administrator al
bunului altuia însărcinat cu administrarea deplină, dispozițiile art.
800 și 801 aplicându-se în
mod corespunzător. Conservarea drepturilor locatarului Art. 2.471. -
Preluarea bunului în deplină administrare nu poate aduce atingere
drepturilor dobândite
anterior de locatar. Încetarea administrării Art. 2.472. -
Administrarea bunului încetează în cazul în care creditorul și-a
acoperit creanța, inclusiv despăgubirile și
cheltuielile privind executarea, în cazul în care a făcut o notificare
prin care alege altă modalitate de executare, precum și în alte cazuri
prevăzute de lege. Declararea
falimentului persoanei împotriva căreia se execută garanția nu duce la
încetarea administrării. Obligațiile creditorului la încetarea
administrării Art. 2.473. -
(1) La încetarea administrării, creditorul este obligat să dea
socoteală și, dacă nu a optat pentru o altă modalitate de executare, să
restituie bunurile celui împotriva
căruia s-a făcut executarea
(2) Creditorul care și-a acoperit astfel creanța, despăgubirile și
cheltuielile cu executarea este obligat să predea persoanei împotriva
căreia s-a executat garanția și
surplusul de bunuri obținut prin administrare. §5. Sancțiuni Încălcarea regulilor privitoare la preluarea bunului Art. 2.474. -
(1) Creditorul care încalcă regulile de preluare a bunului ipotecat răspunde pentru pagubele pricinuite
(2) El este, de asemenea, obligat să restituie bunurile și să plătească
persoanei împotriva căreia a pornit urmărirea o treime din valoarea
acestor bunuri. Încălcarea
regulilor privitoare la executarea ipotecii Art. 2.475. -
(1) Creditorul care încalcă regulile stabilite de prezenta secțiune
pentru valorificarea bunului ipotecat răspunde pentru prejudiciile
cauzate
(2) Creditorul este, de asemenea, dator să plătească persoanei
împotriva căreia a pornit urmărirea o treime din valoarea bunurilor
supuse urmăririi la momentul
vânzării
(3) Dacă diferența dintre valoarea bunului ipotecat și prețul realizat
prin urmărirea silită este mai mare decât suma prevăzută la alin. (2),
creditorul este obligat să
plătească această diferență
(4) Plătind aceste sume, creditorul poate reține prețul vânzării. El
pierde însă partea din creanța ipotecară care a rămas neacoperită după
urmărirea bunului.
Stabilirea valorii bunului Art. 2.476. -
(1) Pentru a stabili valoarea bunului în cazul prevăzut la art. 2.475
alin. (3), creditorul și constituitorul vor desemna câte un expert
evaluator
(2) Dacă diferența dintre valorile astfel stabilite este mai mică de o
cincime, valoarea bunului se consideră a fi media aritmetică a celor
două valori
(3) Dacă diferența este mai mare de o cincime, evaluatorii vor desemna
un al treilea expert. Valoarea bunului se consideră a fi media
aritmetică a celor mai apropiate
două evaluări. Încălcarea regulilor privitoare la distribuirea prețului
Art. 2.477. - Creditorul care încalcă regulile stabilite de prezenta
secțiune pentru distribuirea
prețului răspunde pentru prejudiciile cauzate celorlalți creditori
potrivit dreptului comun. SECȚIUNEA a 3-a Executarea ipotecilor
imobiliare Discuțiunea bunurilor
ipotecate Art. 2.478. - Creditorul nu poate urmări în același timp
vânzarea imobilelor care nu sunt ipotecate decât în cazul când bunurile
care îi sunt ipotecate nu sunt
suficiente pentru plata creanței sale. Regulile aplicabile Art. 2.479. -
Urmărirea silită se face cu respectarea dispozițiilor Codului de
procedură civilă.
CAPITOLUL V Gajul
SECȚIUNEA 1
Constituirea gajului Obiectul gajului Art. 2.480. - Gajul poate avea ca
obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise în formă
materializată. Constituirea
gajului Art. 2.481. -
(1) Gajul se constituie prin remiterea bunului sau titlului către
creditor sau, după caz, prin păstrarea acestuia de către creditor, cu
consimțământul debitorului, în
scopul garantării creanței
(2) Gajul asupra titlurilor negociabile se constituie, în cazul
titlurilor nominative sau la purtător, prin remiterea acestora, iar în
cazul titlurilor la ordin, prin andosarea
acestora, în scop de garanție. Publicitatea gajului Art. 2.482. -
(1) Publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se realizează fie
prin deposedarea debitorului, fie prin înscrierea gajului la arhivă
(2) Publicitatea gajului asupra sumelor de bani se realizează numai prin deținerea acestora
(3) Gajul asupra titlurilor negociabile este perfectat prin remiterea
sau, după caz, prin andosarea titlurilor. Deținerea bunului de către
creditor Art. 2.483. - Deținerea
bunului de către creditorul gajist trebuie să fie publică și
neechivocă. Atunci când față de terți se creează aparența că debitorul
deține bunul, gajul nu poate fi opus
acestora. Deținerea prin intermediul unui terț Art. 2.484. - Creditorul
poate, cu acordul debitorului său, să exercite detenția prin
intermediul unui terț, însă deținerea
exercitată de acesta nu asigură opozabilitatea gajului decât din
momentul în care a primit înscrisul constatator al gajului. Conservarea
gajului Art. 2.485. -
(1) Gajul există numai atât timp cât creditorul deține bunul gajat sau,
după caz, cât timp este valabilă andosarea titlului la ordin
(2) Cu toate acestea, gajul nu se stinge atunci când:
a) creditorul nu mai deține bunul, fără voia sa, prin fapta altei persoane;
b) creditorul a remis temporar bunul debitorului sau unui terț pentru a-l evalua, repara, transforma sau ameliora;
c) creditorul a remis bunul unui alt creditor al debitorului său în
cadrul unei proceduri de urmărire silită. Restituirea bunului către
creditor Art. 2.486. - Sub rezerva
regulilor privitoare la dobândirea proprietății bunurilor mobile prin
posesia de bună-credință, creditorul gajist poate să ceară restituirea
bunului de la cel care îl
deține, cu excepția cazului în care bunul a fost preluat de un creditor
ipotecar cu rang superior sau preluarea a intervenit în cadrul
procedurii de executare silită.
SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și obligațiile creditorului gajist
Drepturile și obligațiile creditorului gajist Art. 2.487. - Creditorul
gajist are drepturile și obligațiile unui
administrator al bunului altuia însărcinat cu administrarea simplă.
Dispozițiile art. 795-799 se aplică în mod corespunzător. Fructele
bunului gajat Art. 2.488. - În lipsă
de stipulație contrară, creditorul predă debitorului fructele naturale
și industriale. El impută fructele civile mai întâi asupra cheltuielilor
făcute, apoi asupra dobânzilor
și, la urmă, asupra capitalului. Răscumpărarea titlurilor participative
Art. 2.489. - În cazul răscumpărării acțiunilor sau a altor titluri
participative la capitalul social al
unei societăți comerciale, creditorul este îndreptățit să impute prețul
plătit potrivit regulilor prevăzute la art. 2.488. Pieirea bunului Art.
2.490. - Creditorul nu
răspunde pentru pieirea bunului atunci când aceasta se datorează forței
majore, vechimii ori folosirii normale și autorizate a bunului.
Cheltuielile de conservare Art.
2.491. - Debitorul este ținut să restituie creditorului cheltuielile
făcute cu conservarea bunului. Restituirea bunului către debitor Art.
2.492. -
(1) Debitorul nu poate cere restituirea bunului decât după ce a
executat obligația, cu excepția cazului în care creditorul folosește ori
conservă bunul în mod abuziv
(2) Gajul se stinge atunci când creditorul este obligat să restituie
bunul în temeiul unei hotărâri judecătorești pronunțate în condițiile
alin. (1). Indivizibilitatea gajului
Art. 2.493. -
(1) Gajul poartă asupra tuturor bunurilor grevate până la stingerea integrală a obligației garantate
(2) Moștenitorul debitorului, plătind partea din datorie care îi
revine, nu poate cere partea sa din bunul grevat cât timp obligația nu
este stinsă în întregime
(3) Moștenitorul creditorului gajist, primind partea din creanță care
îi revine, nu poate remite bunul grevat în dauna celorlalți moștenitori
care nu au fost plătiți.
Aplicarea regulilor privitoare la ipotecă Art. 2.494. - Dispozițiile
privitoare la publicitatea, prioritatea, executarea și stingerea
ipotecilor mobiliare se aplică în mod
corespunzător.
CAPITOLUL VI Dreptul de retenție
Noțiune Art. 2.495. -
(1) Cel care este dator să remită sau să restituie un bun poate să îl
rețină cât timp creditorul nu își execută obligația sa izvorâtă din
același raport de drept sau, după
caz, atât timp cât creditorul nu îl despăgubește pentru cheltuielile
necesare și utile pe care le-a făcut pentru acel bun ori pentru
prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat
(2) Prin lege se pot stabili și alte situații în care o persoană poate exercita un drept de retenție. Excepții Art. 2.496. -
(1) Dreptul de retenție nu poate fi exercitat dacă deținerea bunului
provine dintr-o faptă ilicită, este abuzivă ori nelegală sau dacă bunul
nu este susceptibil de
urmărire silită
(2) Dreptul de retenție nu poate fi invocat de către posesorul de
rea-credință decât în cazurile anume prevăzute de lege. Îndatoririle
celui care exercită dreptul de
retenție Art. 2.497. - Cel care exercită un drept de retenție are
drepturile și obligațiile unui administrator al bunului altuia
împuternicit cu administrarea simplă,
dispozițiile art. 795-799 aplicându-se în mod corespunzător. Opozabilitatea dreptului de retenție Art. 2.498. -
(1) Dreptul de retenție este opozabil terților fără îndeplinirea vreunei formalități de publicitate
(2) Cu toate acestea, cel care exercită un drept de retenție nu se
poate opune urmăririi silite pornite de un alt creditor, însă are
dreptul de a participa la distribuirea
prețului bunului, în condițiile legii. Stingerea dreptului de retenție Art. 2.499. -
(1) Dreptul de retenție încetează dacă cel interesat consemnează suma pretinsă sau oferă retentorului o garanție suficientă
(2) Deposedarea involuntară de bun nu stinge dreptul de retenție. Cel
care exercită acest drept poate cere restituirea bunului, sub rezerva
regulilor aplicabile
prescripției extinctive a acțiunii principale și dobândirii bunurilor
mobile de către posesorul de bună-credință. CARTEA a VI-a Despre
prescripția extinctivă, decădere și
calculul termenelor*)
TITLUL I Prescripția extinctivă
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Obiectul prescripției extinctive Art. 2.500. -
(1) Dreptul material la acțiune, denumit în continuare drept la
acțiune, se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în
termenul stabilit de lege
(2) În sensul prezentului titlu, prin drept la acțiune se înțelege
dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forței publice, să
execute o anumită prestație, să
respecte o anumită situație juridică sau să suporte orice altă
sancțiune civilă, după caz. Prescriptibilitatea dreptului la acțiune
Art. 2.501. -
(1) Drepturile la acțiune având un obiect patrimonial sunt supuse
prescripției extinctive, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune
altfel
(2) De asemenea, în cazurile anume prevăzute de lege, sunt supuse
prescripției extinctive și alte drepturi la acțiune, indiferent de
obiectul lor. Imprescriptibilitatea
dreptului la acțiune. Cazuri Art. 2.502. -
(1) Dreptul la acțiune este imprescriptibil în cazurile prevăzute de
lege, precum și ori de câte ori, prin natura sau obiectul dreptului
subiectiv ocrotit, exercițiul său nu
poate fi limitat în timp
(2) În afara cazurilor prevăzute la alin. (1), sunt imprescriptibile drepturile privitoarela:
1. acțiunea privind apărarea unui drept nepatrimonial, cu excepția cazului în care prin lege se dispune altfel;
2. acțiunea în constatarea existenței sau inexistenței unui drept;
3. acțiunea în constatarea nulității absolute a unui act juridic;
4. acțiunea în constatarea nulității absolute a certificatului de
moștenitor, dacă obiectul său îl constituie fie stabilirea masei
succesorale, fie partajul succesoral, sub
condiția acceptării moștenirii în termenul prevăzut de lege.
Prescripția dreptului la acțiune privind drepturile accesorii Art.
2.503. -
(1) Odată cu stingerea dreptului la acțiune privind un drept principal,
se stinge și dreptul la acțiune privind drepturile accesorii, afară de
cazul în care prin lege s-ar
dispune altfel
(2) În cazul în care un debitor este obligat la prestații succesive,
dreptul la acțiune cu privire la fiecare dintre aceste prestații se
stinge printr-o prescripție deosebită,
chiar dacă debitorul continuă să execute una sau alta dintre prestațiile datorate
(3) Dispozițiile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul în care
prestațiile succesive alcătuiesc, prin finalitatea lor, rezultată din
lege sau convenție, un tot unitar. Prescripția
dreptului la acțiune privind creanța garantată Art. 2.504. -
(1) Prescripția dreptului la acțiune privind creanța principală nu
atrage și stingerea dreptului la acțiunea ipotecară. În acest din urmă
caz, creditorul ipotecar va putea
urmări, în condițiile legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, însă numai în limita valorii acestor bunuri
(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică prescripției dreptului la
acțiune pentru plata dobânzilor și a altor accesorii ale creanței
ipotecare, care, în afara capitalului, nu mai
pot fi acoperite după împlinirea prescripției din valorificarea, pe
cale silită, a bunului grevat. Compensația și dreptul de retenție Art.
2.505. - Prescripția nu împiedică
stingerea prin compensație a creanțelor reciproce și nici exercitarea
dreptului de retenție, dacă dreptul la acțiune nu era prescris în
momentul în care s-ar fi putut
opune compensarea sau dreptul de retenție, după caz. Efectele prescripției împlinite Art. 2.506. -
(1) Prescripția nu operează de plin drept
(2) După împlinirea termenului de prescripție, cel obligat poate să refuze executarea prestației
(3) Cel care a executat de bunăvoie obligația după ce termenul de
prescripție s-a împlinit nu are dreptul să ceară restituirea prestației,
chiar dacă la data executării nu
știa că termenul prescripției era împlinit
(4) Recunoașterea dreptului, făcută printr-un act scris, precum și
constituirea de garanții în folosul titularului dreptului a cărui
acțiune este prescriptibilă sunt valabile,
chiar dacă cel care le-a făcut nu știa că termenul de prescripție era
împlinit. În aceste cazuri sunt aplicabile regulile de la renunțarea la
prescripție. Renunțarea la
prescripție Art. 2.507. - Nu se poate renunța la prescripție cât timp
nu a început să curgă, dar se poate renunța la prescripția împlinită,
precum și la beneficiul
termenului scurs pentru prescripția începută și neîmplinită. Felurile renunțării la prescripție Art. 2.508. -
(1) Renunțarea la prescripție este expresă sau tacită
(2) Renunțarea tacită trebuie să fie neîndoielnică. Ea poate rezulta
numai din manifestări neechivoce. Persoanele care nu pot renunța la
prescripție Art. 2.509. - Cel
lipsit de capacitatea de a înstrăina sau, după caz, de a se obliga nu
poate renunța la prescripție. Efectele renunțării la prescripție Art.
2.510. -
(1) După renunțare, începe să curgă o nouă prescripție de acelașifel
(2) Dacă partea îndreptățită renunță la beneficiul termenului scurs
până la acea dată, sunt aplicabile dispozițiile privind întreruperea
prescripției prin recunoașterea
dreptului. Întinderea renunțării la prescripție Art. 2.511. -
Renunțarea își produce efecte numai în privința celui care a făcut-o. Ea
nu poate fi invocată împotriva
codebitorilor solidari ori ai unei obligații indivizibile sau împotriva
fideiusorilor. Invocarea prescripției de partea interesată Art. 2.512. -
(1) Prescripția poate fi opusă numai de cel în folosul căruia curge,
personal sau prin reprezentant, și fără a fi ținut să producă vreun
titlu contrar ori să fi fost de bunăcredință
(2) Organul de jurisdicție competent nu poate aplica prescripția din oficiu
(3) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile chiar dacă
invocarea prescripției ar fi în interesul statului sau al unităților
sale administrativ-teritoriale. Momentul
până la care se poate invoca prescripția Art. 2.513. - Prescripția
poate fi opusă numai în primă instanță, prin întâmpinare sau, în lipsa
invocării, cel mai târziu la primul
termen de judecată la care părțile sunt legal citate. Invocarea
prescripției de către alte persoane Art. 2.514. - Codebitorii unei
obligații solidare sau indivizibile și
fideiusorii pot invoca prescripția, chiar dacă unul dintre debitori a
neglijat să o facă ori a renunțat la ea. Tot astfel o pot face
creditorii celui interesat, precum și orice
altă persoană interesată. Regulile aplicabile prescripției extinctive Art. 2.515. -
(1) Prescripția extinctivă este reglementată prin lege
(2) Este interzisă orice clauză prin care fie direct, fie indirect o
acțiune ar fi declarată imprescriptibilă, deși, potrivit legii, aceasta
este prescriptibilă, sau invers, o
acțiune declarată de lege imprescriptibilă ar fi considerată prescriptibilă
(3) Cu toate acestea, în limitele și condițiile prevăzute de lege,
părțile care au capacitatea deplină de exercițiu pot, prin acord expres,
să modifice durata termenelor
de prescripție sau să modifice cursul prescripției prin fixarea
începutului acesteia ori prin modificarea cauzelor legale de suspendare
ori de întrerupere a acesteia,
după caz
(4) Termenele de prescripție pot fi reduse sau mărite, prin acordul
expres al părților, fără însă ca noua durată a acestora să fie mai mică
de un an și nici mai mare de
10 ani, cu excepția termenelor de prescripție de 10 ani ori mai lungi, care pot fi prelungite până la 20 de ani
(5) Dispozițiile alin. (3) și (4) nu se aplică în cazul drepturilor la
acțiune de care părțile nu pot să dispună și nici acțiunilor derivate
din contractele de adeziune, de
asigurare și cele supuse legislației privind protecția consumatorului
(6) Orice convenție sau clauză contrară dispozițiilor prezentului
articol este lovită de nulitate absolută. Domeniul de aplicare Art.
2.516. -
(1) Dispozițiile prezentului titlu constituie dreptul comun în materia prescripției extinctive
(2) Prescripția dreptului de a obține executarea silită a unei hotărâri
judecătorești sau arbitrale ori a altui titlu executoriu este supusă
dispozițiilor Codului de
procedură civilă, afară de cazul în care acestea din urmă ar fi neîndestulătoare.
CAPITOLUL II Termenul prescripției extinctive
Termenul general de 3 ani Art. 2.517. - Termenul prescripției este de 3
ani, dacă legea nu prevede un alt termen. Termenul de prescripție de 10
ani. Cazuri Art. 2.518.
- Se prescrie în termen de 10 ani dreptul la acțiune privitor la:
1. drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescripție;
2. repararea prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane prin
tortură ori acte de barbarie sau, după caz, a celui cauzat prin
violență ori agresiuni sexuale
comise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința;
3. repararea prejudiciului adus mediului înconjurător. Termenul de prescripție de 2 ani Art. 2.519. -
(1) Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare se prescrie în termen de 2 ani
(2) De asemenea, se prescrie în termen de 2 ani dreptul la acțiune
privitor la plata remunerației cuvenite intermediarilor pentru
serviciile prestate în baza
contractului de intermediere. Termenul de prescripție de un an. Cazuri Art. 2.520. -
(1) Se prescrie în termen de un an dreptul la acțiune în cazul:
1. profesioniștilor din alimentația publică sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le prestează;
2. profesorilor, institutorilor, maeștrilor și artiștilor, pentru lecțiile date cu ora, cu ziua sau cu luna;
3. medicilor, moașelor, asistentelor și farmaciștilor, pentru vizite, operații sau medicamente;
4. vânzătorilor cu amănuntul, pentru plata mărfurilor vândute și a furniturilor livrate;
5. meșteșugarilor și artizanilor, pentru plata muncii lor;
6. avocaților, împotriva clienților, pentru plata onorariilor și
cheltuielilor. Termenul de prescripție se va calcula din ziua rămânerii
definitive a hotărârii sau din aceea a
împăcării părților ori a revocării mandatului. În cazul afacerilor
neterminate, termenul de prescripție este de 3 ani de la data ultimei
prestații efectuate;
7. notarilor publici și executorilor judecătorești, în ceea ce privește
plata sumelor ce le sunt datorate pentru actele funcției lor. Termenul
prescripției se va socoti din
ziua în care aceste sume au devenit exigibile;
8. inginerilor, arhitecților, geodezilor, contabililor și altor
liber-profesioniști, pentru plata sumelor ce li se cuvin. Termenul
prescripției se va socoti din ziua când s-a
terminat lucrarea
(2) În toate cazurile, continuarea lecțiilor, serviciilor,
furniturilor, actelor sau lucrărilor nu întrerupe prescripția pentru
sumele scadente. Termenul de prescripție de
un an. Alte cazuri Art. 2.521. -
(1) Se prescrie prin împlinirea unui termen de un an și dreptul la
acțiune privitor la restituirea sumelor încasate din vânzarea biletelor
pentru un spectacol care nu a
mai avut loc
(2) De asemenea, dacă prin lege nu se dispune altfel, se prescrie prin
împlinirea unui termen de un an și dreptul la acțiunea izvorâtă dintr-un
contract de transport de
bunuri terestru, aerian sau pe apă, îndreptată împotriva transportatorului
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), termenul de prescripție este de 3
ani, atunci când contractul de transport a fost încheiat spre a fi
executat succesiv sau, după caz,
combinat, cu același mijloc de transport sau cu mijloace de transport
diferite. Repunerea în termenul de prescripție Art. 2.522. -
(1) Cel care, din motive temeinice, nu și-a exercitat în termen dreptul
la acțiune supus prescripției poate cere organului de jurisdicție
competent repunerea în termen
și judecarea cauzei
(2) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decât dacă partea și-a
exercitat dreptul la acțiune înainte de împlinirea unui termen de 30 de
zile, socotit din ziua în care
a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care au justificat depășirea termenului de prescripție.
CAPITOLUL III Cursul prescripției extinctive
SECȚIUNEA 1
Începutul prescripției extinctive Regula generală Art. 2.523. -
Prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la
acțiune a cunoscut sau, după
împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui. Dreptul la acțiunea în
executarea obligațiilor de a da sau de a face Art. 2.524. -
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul obligațiilor
contractuale de a da sau de a face prescripția începe să curgă de la
data când obligația devine exigibilă și
debitorul trebuia astfel s-o execute
(2) În cazul în care dreptul este afectat de un termen suspensiv,
prescripția începe să curgă de la împlinirea termenului sau, după caz,
de la data renunțării la
beneficiul termenului stabilit exclusiv în favoarea creditorului
(3) Dacă dreptul este afectat de o condiție suspensivă, prescripția
începe să curgă de la data când s-a îndeplinit condiția. Dreptul la
acțiunea în restituirea prestațiilor
Art. 2.525. - Prescripția dreptului la acțiune în restituirea
prestațiilor făcute în temeiul unui act anulabil ori desființat pentru
rezoluțiune sau altă cauză de ineficacitate
începe să curgă de la data rămânerii definitivă a hotărârii prin care
s-a desființat actul ori, după caz, de la data la care declarația de
rezoluțiune sau reziliere a devenit
irevocabilă. Dreptul la acțiunea în executarea prestațiilor succesive
Art. 2.526. - Când este vorba de prestații succesive, prescripția
dreptului la acțiune începe să curgă
de la data la care fiecare prestație devine exigibilă, iar dacă
prestațiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima
prestație devine exigibilă. Dreptul la acțiunea
în materia asigurărilor Art. 2.527. - În cazul asigurării contractuale,
prescripția începe să curgă de la expirarea termenelor prevăzute de
lege ori stabilite de părți
pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata indemnizației
sau, după caz, a despăgubirilor datorate de asigurător. Dreptul la
acțiunea în repararea pagubei
cauzate printr-o faptă ilicită Art. 2.528. -
(1) Prescripția dreptului la acțiune în repararea unei pagube care a
fost cauzată printr-o faptă ilicită începe să curgă de la data când
păgubitul a cunoscut sau trebuia
să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, și în cazul
acțiunii în restituire întemeiate pe îmbogățirea fără justă cauză,
plata nedatorată sau gestiunea de
afaceri. Dreptul la acțiunea în anularea actului juridic Art. 2.529. -
(1) Prescripția dreptului la acțiunea în anularea unui act juridic începe să curgă:
a) în caz de violență, din ziua când aceasta a încetat;
b) în cazul dolului, din ziua când a fost descoperit;
c) în caz de eroare ori în celelalte cazuri de anulare, din ziua când
cel îndreptățit, reprezentantul său legal ori cel chemat de lege să îi
încuviințeze sau să îi autorizeze
actele a cunoscut cauza anulării, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic
(2) În cazurile în care nulitatea relativă poate fi invocată de o terță
persoană, prescripția începe să curgă, dacă prin lege nu se dispune
altfel, de la data când terțul a
cunoscut existența cauzei de nulitate. Dreptul la acțiunea în răspundere pentru vicii aparente Art. 2.530. -
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, prescripția dreptului la
acțiune izvorât din transmiterea unor bunuri sau executarea unor
lucrări, cu vicii aparente, în cazurile
în care legea sau contractul obligă la garanție și pentru asemenea
vicii, începe să curgă de la data predării sau recepției finale a
bunului ori a lucrării sau, după caz, de
la data împlinirii termenului prevăzut de lege ori stabilit prin
procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru înlăturarea de către
debitor a viciilor constatate
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul lipsei calităților
convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai dacă oricare dintre
aceste lipsuri puteau fi descoperite,
fără cunoștințe speciale, printr-o verificare normală. Dreptul la acțiunea în răspundere pentru vicii ascunse Art. 2.531. -
(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, prescripția dreptului la acțiune pentru viciile ascunse începe să curgă:
a) în cazul unui bun transmis sau al unei lucrări executate, alta decât
o construcție, de la împlinirea unui an de la data predării ori
recepției finale a bunului sau a
lucrării, în afara cazului în care viciul a fost descoperit mai
înainte, când prescripția va începe să curgă de la data descoperirii;
b) în cazul unei construcții, de la împlinirea a 3 ani de la data
predării sau recepției finale a construcției, afară numai dacă viciul a
fost descoperit mai înainte, când
prescripția va începe să curgă de la data descoperirii
(2) Pentru executarea unor lucrări curente, termenele prevăzute la
alin. (1) sunt de o lună, în cazul prevăzut la lit. a), respectiv de 3
luni, în cazul prevăzut la lit. b)
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul lipsei
calităților convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai dacă
oricare din aceste lipsuri nu puteau fi
descoperite, fără cunoștințe speciale, printr-o verificare normală
(4) Termenele prevăzute în prezentul articol sunt termene de garanție
înăuntrul cărora viciile trebuie, în toate cazurile, să se ivească
(5) Prin dispozițiile prezentului articol nu se aduce însă nicio
atingere termenelor de garanție speciale, legale sau convenționale
(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător,
și în cazul produselor pentru care s-a prevăzut un termen de
valabilitate, ca și în cazul bunurilor sau
lucrărilor pentru care există un termen de garanție pentru buna
funcționare. SECȚIUNEA a 2-a Suspendarea prescripției extinctive
Cazurile generale de suspendare a
prescripției Art. 2.532. - Prescripția nu începe să curgă, iar, dacă a început să curgă, ea se suspendă:
1. între soți, cât timp durează căsătoria și nu sunt separați în fapt;
2. între părinți, tutore sau curator și cei lipsiți de capacitate de
exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă ori între curatori și
cei pe care îi reprezintă, cât timp
durează ocrotirea și socotelile nu au fost date și aprobate;
3. între orice persoană care, în temeiul legii, al unei hotărâri
judecătorești sau al unui act juridic, administrează bunurile altora și
cei ale căror bunuri sunt astfel
administrate, cât timp administrarea nu a încetat și socotelile nu au fost date și aprobate;
4. în cazul celui lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate
de exercițiu restrânsă, cât timp nu are reprezentant sau ocrotitor
legal, în afară de cazurile în care
există o dispoziție legală contrară;
5. cât timp debitorul, în mod deliberat, ascunde creditorului existența datoriei sau exigibilitatea acesteia;
6. pe întreaga durată a negocierilor purtate în scopul rezolvării pe
cale amiabilă a neînțelegerilor dintre părți, însă numai dacă acestea au
fost ținute în ultimele 6 luni
înainte de expirarea termenului de prescripție;
7. în cazul în care cel îndreptățit la acțiune trebuie sau poate,
potrivit legii ori contractului, să folosească o anumită procedură
prealabilă, cum sunt reclamația
administrativă, încercarea de împăcare sau altele asemenea, cât timp nu
a cunoscut și nici nu trebuia să cunoască rezultatul acelei proceduri,
însă nu mai mult de 3
luni de la declanșarea procedurii, dacă prin lege sau contract nu s-a stabilit un alt termen;
8. în cazul în care titularul dreptului sau cel care l-a încălcat face
parte din forțele armate ale României, cât timp acestea se află în stare
de mobilizare sau de război.
Sunt avute în vedere și persoanele civile care se găsesc în forțele
armate pentru rațiuni de serviciu impuse de necesitățile războiului;
9. în cazul în care cel împotriva căruia curge sau ar urma să curgă
prescripția este împiedicat de un caz de forță majoră să facă acte de
întrerupere, cât timp nu a
încetat această împiedicare; forța majoră, când este temporară, nu
constituie o cauză de suspendare a prescripției decât dacă survine în
ultimele 6 luni înainte de
expirarea termenului de prescripție;
10. în alte cazuri prevăzute de lege. Suspendarea prescripției în materie succesorală Art. 2.533. -
(1) Prescripția nu curge contra creditorilor defunctului în privința
creanțelor pe care aceștia le au asupra moștenirii cât timp aceasta nu a
fost acceptată de către
succesibili ori, în lipsa acceptării, cât timp nu a fost numit un curator care să îi reprezinte
(2) Ea nu curge nici contra moștenitorilor defunctului cât timp aceștia
nu au acceptat moștenirea ori nu a fost numit un curator care să îi
reprezinte
(3) Prescripția nu curge, de asemenea, contra moștenitorilor, în
privința creanțelor pe care aceștia le au asupra moștenirii, de la data
acceptării moștenirii și până la
data lichidării ei. Efectele suspendării prescripției Art. 2.534. -
(1) De la data când cauza de suspendare a încetat, prescripția își reia
cursul, socotindu-se pentru împlinirea termenului și timpul scurs
înainte de suspendare
(2) Prescripția nu se va împlini mai înainte de expirarea unui termen
de 6 luni de la data când suspendarea a încetat, cu excepția
prescripțiilor de 6 luni sau mai
scurte, care nu se vor împlini decât după expirarea unui termen de o
lună de la încetarea suspendării. Beneficiul suspendării prescripției
Art. 2.535. - Suspendarea
prescripției poate fi invocată numai de către partea care a fost
împiedicată să facă acte de întrerupere, afară de cazul în care prin
lege se dispune altfel. Extinderea
efectului suspensiv Art. 2.536. - Suspendarea prescripției față de
debitorul principal ori față de fideiusor produce efecte în privința
amândurora. SECȚIUNEA a 3-a
Întreruperea prescripției extinctive Cazurile de întrerupere a prescripției Art. 2.537. - Prescripția se întrerupe:
1. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoașterea, în orice
alt mod, a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de către cel
în folosul căruia curge
prescripția;
2. prin introducerea unei cereri de chemare în judecată sau de
arbitrare, prin înscrierea creanței la masa credală în cadrul procedurii
insolvenței, prin depunerea
cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți
creditori ori prin invocarea, pe cale de excepție, a dreptului a cărui
acțiune se prescrie;
3. prin constituirea ca parte civilă pe parcursul urmăririi penale sau
în fața instanței de judecată până la începerea cercetării
judecătorești; în cazul în care
despăgubirile se acordă, potrivit legii, din oficiu, începerea
urmăririi penale întrerupe cursul prescripției, chiar dacă nu a avut loc
constituirea ca parte civilă;
4. prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripția este pus în întârziere;
5. în alte cazuri prevăzute de lege. Recunoașterea dreptului Art. 2.538. -
(1) Recunoașterea se poate face unilateral sau convențional și poate fi expresă sau tacită
(2) Când recunoașterea este tacită, ea trebuie să rezulte fără echivoc
din manifestări care să ateste existența dreptului celui împotriva
căruia curge prescripția.
Constituie acte de recunoaștere tacită plata parțială a datoriei,
achitarea, în tot sau în parte, a dobânzilor sau penalităților,
solicitarea unui termen de plată și altele
asemenea
(3) Poate invoca recunoașterea tacită și cel îndreptățit la restituirea
unei prestații făcute în executarea unui act juridic ce a fost
desființat pentru nulitate, rezoluțiune
sau orice altă cauză de ineficacitate, atât timp cât bunul individual
determinat, primit de la cealaltă parte cu ocazia executării actului
desființat, nu este pretins de
aceasta din urmă pe cale de acțiune reală ori personală. Cererea de chemare în judecată sau de arbitrare Art. 2.539. -
(1) În cazurile prevăzute la art. 2.537 pct. 2 și 3, prescripția este
întreruptă chiar dacă sesizarea a fost făcută la un organ de jurisdicție
ori de urmărire penală
necompetent sau chiar dacă este nulă pentru lipsă de formă
(2) Prescripția nu este întreruptă dacă cel care a făcut cererea de
chemare în judecată sau de arbitrare ori de intervenție în procedura
insolvenței sau a urmăririi silite
a renunțat la ea, nici dacă cererea a fost respinsă, anulată ori s-a
perimat printr-o hotărâre rămasă definitivă. Cu toate acestea, dacă
reclamantul, în termen de 6 luni
de la data când hotărârea de respingere sau de anulare a rămas
definitivă, introduce o nouă cerere, prescripția este considerată
întreruptă prin cererea de chemare
în judecată sau de arbitrare precedentă, cu condiția însă ca noua cerere să fie admisă
(3) Prescripția nu este întreruptă nici dacă hotărârea judecătorească
sau arbitrală și-a pierdut puterea executorie prin împlinirea termenului
de prescripție a dreptului
de a obține executarea silită. În acest caz însă, dacă dreptul de a
obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau nu s-a prescris
încă, se va putea face o nouă cerere
de chemare în judecată ori de arbitrare, fără a se putea opune excepția autorității de lucru judecat
(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător,
și atunci când prescripția a fost întreruptă prin invocarea, pe cale de
excepție, a dreptului a cărui
acțiune se prescrie. Punerea în întârziere Art. 2.540. - Prescripția
este întreruptă prin punerea în întârziere a celui în folosul căruia
curge prescripția numai dacă
aceasta este urmată de chemarea lui în judecată în termen de 6 luni de
la data punerii în întârziere. Efectele întreruperii prescripției Art.
2.541. -
(1) Întreruperea șterge prescripția începută înainte de a se fi ivit cauza de întrerupere
(2) După întrerupere începe să curgă o nouă prescripție
(3) Dacă întreruperea prescripției a avut loc prin recunoașterea
dreptului de către cel în folosul căruia curgea, va începe să curgă o
nouă prescripție de același fel
(4) În cazul în care prescripția a fost întreruptă printr-o cerere de
chemare în judecată ori de arbitrare, noua prescripție a dreptului de a
obține executarea silită nu va
începe să curgă cât timp hotărârea de admitere a acțiunii nu a rămas definitivă
(5) Dacă întreruperea rezultă din intervenția făcută în procedura
insolvenței sau a urmăririi silite, prescripția va reîncepe să curgă de
la data la care există din nou
posibilitatea legală de valorificare a creanței rămase neacoperite
(6) În cazul în care prescripția a fost întreruptă potrivit art. 2.537
pct. 3, întreruperea operează până la comunicarea ordonanței de clasare,
a ordonanței de
suspendare a urmăririi penale ori a hotărârii de suspendare a judecății
sau până la pronunțarea hotărârii definitive a instanței penale. Dacă
repararea pagubei se
acordă, potrivit legii, din oficiu, întreruperea operează până la data
când cel împotriva căruia a început să curgă prescripția a cunoscut sau
trebuia să cunoască
hotărârea definitivă a instanței penale prin care ar fi trebuit să se
stabilească despăgubirea. Beneficiul întreruperii prescripției Art.
2.542. -
(1) Efectele întreruperii prescripției profită celui de la care emană
actul întreruptiv și nu pot fi opuse decât celui împotriva căruia a fost
îndreptat un asemenea act,
afară de cazul în care prin lege se dispune altfel
(2) Dacă prescripția a fost întreruptă prin recunoașterea dreptului de
către cel în folosul căruia curgea, efectele întreruperii profită celui
împotriva căruia a curs și nu
pot fi opuse decât autorului recunoașterii. Extinderea efectului
întreruptiv Art. 2.543. - Întreruperea prescripției împotriva
debitorului principal sau contra
fideiusorului produce efecte în privința amândurora.
CAPITOLUL IV Împlinirea prescripției
Calculul prescripției Art. 2.544. - Cursul prescripției se calculează
potrivit regulilor stabilite în titlul III din prezenta carte, luându-se
în considerare, dacă este cazul, și
cazurile de suspendare sau de întrerupere prevăzute de lege.
TITLUL II Regimul general al termenelor de decădere
Instituirea termenului de decădere Art. 2.545. -
(1) Prin lege sau prin voința părților se pot stabili termene de
decădere pentru exercitarea unui drept sau săvârșirea unor acte
unilaterale
(2) Neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit
atrage pierderea lui, iar în cazul actelor unilaterale, împiedicarea, în
condițiile legii, a săvârșirii lor.
Limita stabilirii termenelor de decădere Art. 2.546. - Este lovită de
nulitate absolută clauza prin care se stabilește un termen de decădere
ce ar face excesiv de dificilă
exercitarea dreptului sau săvârșirea actului de către partea
interesată. Aplicarea regulilor de la prescripție Art. 2.547. - Dacă din
lege sau din convenția părților nu
rezultă în mod neîndoielnic că un anumit termen este de decădere, sunt
aplicabile regulile de la prescripție. Regimul termenelor de decădere
Art. 2.548. -
(1) Termenele de decădere nu sunt supuse suspendării și întreruperii, dacă prin lege nu se dispune altfel
(2) Cu toate acestea, forța majoră împiedică, în toate cazurile,
curgerea termenului, iar dacă termenul a început să curgă, el se
suspendă, dispozițiile art. 2.534 alin.
(1) fiind aplicabile în mod corespunzător. Termenul de decădere nu se
socotește însă împlinit decât după 5 zile de la data când suspendarea a
încetat
(3) De asemenea, atunci când realizarea dreptului presupune exercitarea
unei acțiuni în justiție, termenul este întrerupt pe data introducerii
cererii de chemare în
judecată sau de arbitrare ori de punere în întârziere, după caz,
dispozițiile privitoare la întreruperea prescripției fiind aplicabile în
mod corespunzător. Renunțarea la
beneficiul decăderii Art. 2.549. -
(1) Când termenul de decădere a fost stabilit prin contract sau
instituit printr-o dispoziție legală care ocrotește un interes privat,
cel în favoarea căruia a fost stipulat
ori instituit poate să renunțe, după împlinirea termenului, la
beneficiul decăderii. Dacă renunțarea intervine înainte de împlinirea
termenului, sunt aplicabile regulile
privitoare la întreruperea prescripției prin recunoașterea dreptului
(2) Părțile nu pot însă renunța, nici anticipat și nici după începerea
cursului lor, la termenele de decădere de ordine publică și nici nu le
pot modifica, micșorându-le
sau mărindu-le, după caz. Invocarea decăderii Art. 2.550. -
(1) Decăderea poate fi opusă de partea interesată în condițiile art. 2.513
(2) Organul de jurisdicție este obligat să invoce și să aplice din
oficiu termenul de decădere, indiferent dacă cel interesat îl pune sau
nu îl pune în discuție, cu excepția
cazului când acesta privește un drept de care părțile pot dispune în mod liber.
TITLUL III Calculul termenelor
Regulile aplicabile Art. 2.551. - Durata termenelor, fără deosebire de
natura și izvorul lor, se calculează potrivit regulilor stabilite de
prezentul titlu. Termenul stabilit
pe săptămâni, luni sau ani Art. 2.552. -
(1) Când termenul este stabilit pe săptămâni, luni sau ani, el se
împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din
ultimul an
(2) Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul
a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni
(3) Mijlocul lunii se socotește a cincisprezecea zi
(4) Dacă termenul este stabilit pe o lună și jumătate sau pe mai multe
luni și jumătate, cele 15 zile se vor socoti la sfârșitul termenului.
Termenul stabilit pe zile Art.
2.553. -
(1) Când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima și ultima zi a termenului
(2) Termenul se va împlini la ora 24,00 a ultimei zile
(3) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie îndeplinit
într-un loc de muncă, termenul se va împlini la ora la care încetează
programul normal de lucru.
Dispozițiile art. 2.556 rămân aplicabile. Prorogarea termenului Art.
2.554. - Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se
consideră împlinit la
sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează. Termenul stabilit pe
ore Art. 2.555. - Când termenul se stabilește pe ore, nu se iau în
calcul prima și ultima oră a
termenului. Prezumția efectuării în termen a actelor Art. 2.556. -
Actele de orice fel se socotesc făcute în termen, dacă înscrisurile care
le constată au fost predate
oficiului poștal sau telegrafic cel mai târziu în ultima zi a
termenului, până la ora când încetează în mod obișnuit activitatea la
acel oficiu. CARTEA a VII-a Dispoziții de
drept internațional privat*)
TITLUL I Dispoziții generale
Obiectul reglementării Art. 2.557. -
(1) Prezenta carte cuprinde norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept internațional privat
(2) În înțelesul prezentei cărți, raporturile de drept internațional
privat sunt raporturile civile, comerciale, precum și alte raporturi de
drept privat cu element de
extraneitate
(3) Dispozițiile prezentei cărți sunt aplicabile în măsura în care
convențiile internaționale la care România este parte, dreptul Uniunii
Europene sau dispozițiile din
legile speciale nu stabilesc o altă reglementare. Calificarea Art. 2.558. -
(1) Când determinarea legii aplicabile depinde de calificarea ce
urmează să fie dată unei instituții de drept sau unui raport juridic, se
ia în considerare calificarea
juridică stabilită de legea română
(2) În caz de retrimitere, calificarea se face după legea străină care a retrimis la legea română
(3) Natura mobiliară sau imobiliară a bunurilor se determină potrivit
legii locului unde acestea se află sau, după caz, sunt situate
(4) Dacă legea română nu cunoaște o instituție juridică străină sau o
cunoaște sub o altă denumire ori cu un alt conținut, se poate lua în
considerare calificarea
juridică făcută de legea străină
(5) Cu toate acestea, când părțile au determinat ele însele înțelesul
noțiunilor dintr-un act juridic, calificarea acestor noțiuni se face
după voința părților. Retrimiterea
Art. 2.559. -
(1) Legea străină cuprinde dispozițiile de drept material, inclusiv normele conflictuale, cu excepția unor dispoziții contrare
(2) Dacă legea străină retrimite la dreptul român sau la dreptul altui
stat, se aplică legea română, dacă nu se prevede în mod expres altfel
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), legea străină nu
cuprinde și normele ei conflictuale în cazul în care părțile au ales
legea străină aplicabilă, în cazul legii
străine aplicabile formei actelor juridice și obligațiilor
extracontractuale, precum și în alte cazuri speciale prevăzute de
convențiile internaționale la care România este
parte, de dreptul Uniunii Europene sau de lege. Sistemele
plurilegislative Art. 2.560. - Dacă legea străină aparține unui stat în
care coexistă mai multe sisteme
legislative, dreptul acelui stat determină dispozițiile legale
aplicabile, iar în lipsă, se aplică sistemul legislativ din cadrul
acelui stat care prezintă cele mai strânse
legături cu raportul juridic. Reciprocitatea Art. 2.561. -
(1) Aplicarea legii străine este independentă de condiția reciprocității
(2) Dispozițiile speciale prin care se cere condiția reciprocității în
anumite materii rămân aplicabile. Îndeplinirea condiției reciprocității
de fapt este prezumată până la
dovada contrară care se stabilește de Ministerul Justiției, prin
consultare cu Ministerul Afacerilor Externe. Conținutul legii străine
Art. 2.562. -
(1) Conținutul legii străine se stabilește de instanța judecătorească
prin atestări obținute de la organele statului care au edictat-o, prin
avizul unui expert sau printr-un
alt mod adecvat
(2) Partea care invocă o lege străină poate fi obligată să facă dovada conținutului ei
(3) În cazul imposibilității de a stabili, într-un termen rezonabil,
conținutul legii străine, se aplică legea română. Interpretarea și
aplicarea legii străine Art. 2.563. -
Legea străină se interpretează și se aplică potrivit regulilor de
interpretare și aplicare existente în sistemul de drept căruia îi
aparține. Înlăturarea aplicării legii străine
Art. 2.564. -
(1) Aplicarea legii străine se înlătură dacă încalcă ordinea publică de
drept internațional privat român sau dacă legea străină respectivă a
devenit competentă prin
fraudarea legii române. În cazul înlăturării aplicării legii străine, se aplică legea română
(2) Aplicarea legii străine încalcă ordinea publică de drept
internațional privat român în măsura în care ar conduce la un rezultat
incompatibil cu principiile
fundamentale ale dreptului român ori ale dreptului Uniunii Europene și
cu drepturile fundamentale ale omului. Înlăturarea excepțională a legii
aplicabile Art. 2.565. -
(1) În mod excepțional, aplicarea legii determinate potrivit prezentei
cărți poate fi înlăturată dacă, datorită circumstanțelor cauzei,
raportul juridic are o legătură
foarte îndepărtată cu această lege. În acest caz, se aplică legea cu care raportul juridic prezintă cele mai strânse legături
(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul legilor privind
starea civilă sau capacitatea persoanei, precum și atunci când părțile
au ales legea aplicabilă. Normele
de aplicație imediată Art. 2.566. -
(1) Dispozițiile imperative prevăzute de legea română pentru
reglementarea unui raport juridic cu element de extraneitate se aplică
în mod prioritar. În acest caz, nu
sunt incidente prevederile prezentei cărți privind determinarea legii aplicabile
(2) Pot fi aplicate direct și dispozițiile imperative prevăzute de
legea altui stat pentru reglementarea unui raport juridic cu element de
extraneitate, dacă raportul
juridic prezintă strânse legături cu legea acelui stat, iar interesele
legitime ale părților o impun. În acest caz, vor fi avute în vedere
obiectul și scopul acestor dispoziții,
precum și consecințele care decurg din aplicarea sau neaplicarea lor.
Recunoașterea drepturilor câștigate Art. 2.567. - Drepturile câștigate
în țară străină sunt
respectate în România, cu excepția cazului în care sunt contrare
ordinii publice în dreptul internațional privat român. Legea națională
Art. 2.568. -
(1) Legea națională este legea statului a cărui cetățenie o are
persoana fizică sau, după caz, legea statului a cărui naționalitate o
are persoana juridică
(2) Dacă persoana are mai multe cetățenii, se aplică legea aceluia
dintre state a cărui cetățenie o are și de care este cel mai strâns
legată, în special prin reședința sa
obișnuită
(3) În cazul persoanei care nu are nicio cetățenie, trimiterea la legea
națională este înțeleasă ca fiind făcută la legea statului unde are
reședința obișnuită
(4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile și în cazul refugiaților,
potrivit dispozițiilor speciale și convențiilor internaționale la care
România este parte. Determinarea și
proba cetățeniei Art. 2.569. - Determinarea și proba cetățeniei se fac
în conformitate cu legea statului a cărui cetățenie se invocă.
Determinarea și proba reședinței
obișnuite Art. 2.570. -
(1) În sensul prezentei cărți, reședința obișnuită a persoanei fizice
este în statul în care persoana își are locuința principală, chiar dacă
nu a îndeplinit formalitățile
legale de înregistrare. Reședința obișnuită a unei persoane fizice
acționând în exercițiul activității sale profesionale este locul unde
această persoană are stabilimentul
său principal
(2) Pentru determinarea locuinței principale vor fi avute în vedere
acele circumstanțe personale și profesionale care indică legături
durabile cu statul respectiv sau
intenția de a stabili asemenea legături
(3) Reședința obișnuită a persoanei juridice este în statul în care aceasta își are stabilimentul principal
(4) Stabilimentul principal al unei persoane juridice este locul unde aceasta și-a stabilit administrația centrală
(5) Dovada reședinței obișnuite se poate face cu orice mijloace de probă. Naționalitatea persoanei juridice Art. 2.571. -
(1) Persoana juridică are naționalitatea statului pe al cărui teritoriu
și-a stabilit, potrivit actului constitutiv, sediul social
(2) Dacă există sedii în mai multe state, determinant pentru a identifica naționalitatea persoanei juridice este sediul real
(3) Prin sediu real se înțelege locul unde se află centrul principal de
conducere și de gestiune a activității statutare, chiar dacă hotărârile
organului respectiv sunt
adoptate potrivit directivelor transmise de acționari sau asociați din alte state
(4) Cu toate acestea, dacă dreptul străin astfel determinat retrimite
la dreptul statului în conformitate cu care a fost constituită persoana
juridică, este aplicabil
dreptul acestui din urmă stat.
TITLUL II Conflicte de legi
CAPITOLUL I Persoane
SECȚIUNEA 1
Persoana fizică Legea aplicabilă stării civile și capacității Art. 2.572. -
(1) Starea civilă și capacitatea persoanei fizice sunt cârmuite de
legea sa națională, dacă prin dispoziții speciale nu se prevede altfel
(2) Incapacitățile speciale referitoare la un anumit raport juridic
sunt supuse legii aplicabile acelui raport juridic. Începutul și
încetarea personalității Art. 2.573. -
Începutul și încetarea personalității sunt determinate de legea
națională a fiecărei persoane. Declararea judecătorească a morții Art.
2.574. - Declararea morții,
stabilirea decesului și a datei prezumate a morții, precum și prezumția
că cel dispărut este în viață sunt cârmuite de ultima lege națională a
persoanei dispărute. Dacă
această lege nu poate fi identificată, se aplică legea română.
Dobândirea majoratului Art. 2.575. - Schimbarea legii naționale a
persoanei nu aduce atingere
majoratului dobândit potrivit legii aplicabile la momentul dobândirii. Numele Art. 2.576. -
(1) Numele persoanei este cârmuit de legea sa națională
(2) Cu toate acestea, stabilirea numelui copilului la naștere este
cârmuită, la alegere, fie de legea statului a cărui cetățenie comună o
au atât părinții, cât și copilul, fie
de legea statului unde copilul s-a născut și locuiește de la naștere
(3) Ocrotirea împotriva actelor de încălcare a dreptului la nume,
săvârșite în România, este asigurată potrivit legii române. Drepturile
inerente ființei umane Art.
2.577. - Existența și conținutul drepturilor inerente ființei umane
sunt supuse legii naționale a persoanei fizice. Legea aplicabilă
ocrotirii majorului Art. 2.578. -
(1) Măsurile de ocrotire a persoanei cu capacitate deplină de exercițiu
sunt supuse legii statului unde aceasta își are reședința obișnuită la
data instituirii tutelei sau la
data luării unei alte măsuri de ocrotire
(2) În mod excepțional, în măsura în care este necesar pentru ocrotirea
persoanei fizice, autoritatea competentă poate să aplice sau să ia în
considerare legea altui
stat, cu care situația juridică prezintă cele mai strânse legături
(3) Legea prevăzută la alin. (1) guvernează și existența, întinderea,
modificarea și stingerea puterii de reprezentare încredințate de
persoana cu capacitate deplină de
exercițiu, pentru situația în care nu se va putea îngriji de interesele
sale. Aceasta poate însă alege una dintre următoarele legi:
a) legea națională;
b) legea unei reședințe obișnuite anterioare;
c) legea statului unde sunt situate bunurile, în ceea ce privește măsurile de ocrotire cu privire la bunuri
(4) Măsurile ce se iau cu privire la persoana ocrotită ori bunurile
sale sunt supuse legii statului ale cărui autorități îndrumă și
supraveghează exercitarea ocrotirii de
către cei în drept. Ocrotirea terților Art. 2.579. -
(1) Persoana care, potrivit legii naționale, este lipsită de capacitate
sau are capacitate de exercițiu restrânsă nu poate să opună această
cauză de nevaliditate celui
care, de bună-credință la momentul încheierii actului și conform legii
locului unde actul a fost încheiat, a considerat-o ca fiind deplin
capabilă. Această regulă nu se
aplică actelor juridice referitoare la familie, moștenire și la
drepturi reale asupra imobilelor situate în alt stat decât cel al
locului încheierii actului
(2) De asemenea, lipsa calității de reprezentant, stabilită potrivit
legii aplicabile ocrotirii persoanei fizice, nu poate fi opusă terțului
care cu bună-credință s-a încrezut
în această calitate, potrivit legii locului unde actul a fost întocmit,
dacă actul a fost încheiat între prezenți și pe teritoriul aceluiași
stat. SECȚIUNEA a 2-a Persoana
juridică Legea aplicabilă statutului organic Art. 2.580. -
(1) Statutul organic al persoanei juridice este cârmuit de legea sa națională
(2) Statutul organic al sucursalei înființate de către persoana juridică într-o altă țară este supus legii naționale a acesteia
(3) Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al cărui
teritoriu și-a stabilit propriul sediu, independent de legea aplicabilă
persoanei juridice care a înființato.
Domeniul de aplicare a legii naționale Art. 2.581. - Legea statutului organic al persoanei juridice cârmuiește îndeosebi:
a) capacitatea acesteia;
b) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;
c) drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de asociat;
d) modul de alegere, competențele și funcționarea organelor de conducere ale persoanei juridice;
e) reprezentarea acesteia prin intermediul organelor proprii;
f) răspunderea persoanei juridice și a organelor ei față de terți;
g) modificarea actelor constitutive;
h) dizolvarea și lichidarea persoanei juridice. Recunoașterea persoanelor juridice străine Art. 2.582. -
(1) Persoanele juridice străine cu scop lucrativ, valabil constituite
în statul a cărui naționalitate o au, sunt recunoscute de plin drept în
România
(2) Persoanele juridice străine fără scop lucrativ pot fi recunoscute
în România, pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin hotărâre
judecătorească, sub condiția
reciprocității, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui
naționalitate o au, iar scopurile statutare pe care le urmăresc nu
contravin ordinii sociale și economice din
România
(3) Hotărârea de recunoaștere se publică în Monitorul Oficial al
României și într-un ziar central și este supusă apelului în termen de 60
de zile de la data ultimei
publicări
(4) Apelul poate fi exercitat de orice persoană interesată pentru
neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute la alin. (2).
Efectele recunoașterii persoanelor
juridice străine Art. 2.583. -
(1) O persoană juridică străină care este recunoscută beneficiază de
toate drepturile care decurg din legea statutului ei organic, în afară
de cele pe care statul care
face recunoașterea le refuză prin dispozițiile sale legale
(2) Persoana juridică străină recunoscută în România își desfășoară
activitatea pe teritoriul țării în condițiile stabilite de legea română
referitoare la exercitarea
activităților economice, sociale, culturale sau de altă natură. Legea
aplicabilă fuziunii persoanelor juridice Art. 2.584. - Fuziunea unor
persoane juridice de
naționalități diferite poate fi realizată dacă sunt îndeplinite
cumulativ condițiile prevăzute de legile naționale aplicabile statutului
lor organic.
CAPITOLUL II Familia
SECȚIUNEA 1
Căsătoria §1. Încheierea căsătoriei Legea aplicabilă promisiunii de căsătorie Art. 2.585. -
(1) Condițiile de fond cerute pentru încheierea promisiunii de
căsătorie sunt determinate de legea națională a fiecăruia dintre
viitorii soți la data încheierii promisiunii
(2) Efectele promisiunii de căsătorie, precum și consecințele
încălcării ei sunt guvernate de una dintre următoarele legi, în ordine:
a) legea reședinței obișnuite comune a viitorilor soți la data promisiunii de căsătorie;
b) legea națională comună a viitorilor soți, când aceștia nu au reședința obișnuită în același stat;
c) legea română, în lipsa legii naționale comune. Legea aplicabilă condițiilor de fond ale căsătoriei Art. 2.586. -
(1) Condițiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei sunt
determinate de legea națională a fiecăruia dintre viitorii soți la
momentul celebrării căsătoriei
(2) Dacă una dintre legile străine astfel determinată prevede un
impediment la căsătorie care, potrivit dreptului român, este
incompatibil cu libertatea de a încheia o
căsătorie, acel impediment va fi înlăturat ca inaplicabil în cazul în
care unul dintre viitorii soți este cetățean român și căsătoria se
încheie pe teritoriul României. Legea
aplicabilă formalităților căsătoriei Art. 2.587. -
(1) Forma încheierii căsătoriei este supusă legii statului pe teritoriul căruia se celebrează
(2) Căsătoria care se încheie în fața agentului diplomatic sau a
funcționarului consular al României în statul în care acesta este
acreditat este supusă formalităților
prevăzute de legea română. Legea aplicabilă nulității căsătoriei Art. 2.588. -
(1) Legea care reglementează cerințele legale pentru încheierea
căsătoriei se aplică nulității căsătoriei și efectelor acestei nulități
(2) Nulitatea unei căsătorii încheiate în străinătate cu încălcarea
condițiilor de formă poate fi admisă în România numai dacă sancțiunea
nulității este prevăzută și în
legea română. §2. Efectele căsătoriei Legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei Art. 2.589. -
(1) Efectele generale ale căsătoriei sunt supuse legii reședinței
obișnuite comune a soților, iar în lipsă, legii cetățeniei comune a
soților. În lipsa cetățeniei comune, se
aplică legea statului pe teritoriul căruia căsătoria a fost celebrată
(2) Legea determinată potrivit alin. (1) se aplică atât efectelor
personale, cât și efectelor patrimoniale ale căsătoriei pe care această
lege le reglementează și de la
care soții nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial ales de aceștia
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), drepturile soților
asupra locuinței familiei, precum și regimul unor acte juridice asupra
acestei locuințe sunt supuse legii
locului unde aceasta este situată. Legea aplicabilă regimului matrimonial Art. 2.590. -
(1) Legea aplicabilă regimului matrimonial este legea aleasă de soți
(2) Ei pot alege:
a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei își are reședința obișnuită la data alegerii;
b) legea statului a cărui cetățenie o are oricare dintre ei la data alegerii;
c) legea statului unde își stabilesc prima reședință obișnuită comună
după celebrarea căsătoriei. Convenția de alegere a legii aplicabile
regimului matrimonial Art.
2.591. -
(1) Convenția de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial se
poate încheia fie înainte de celebrarea căsătoriei, fie la momentul
încheierii căsătoriei, fie în
timpul căsătoriei
(2) Condițiile de formă ale convenției de alegere a legii aplicabile
sunt cele prevăzute fie de legea aleasă pentru a guverna regimul
matrimonial, fie de legea locului
încheierii convenției de alegere. În toate cazurile, alegerea legii
aplicabile trebuie să fie expresă și constatată printr-un înscris semnat
și datat de soți sau să rezulte în
mod neîndoielnic din clauzele unei convenții matrimoniale. Când legea
română este aplicabilă, trebuie respectate exigențele de formă stabilite
de aceasta pentru
validitatea convenției matrimoniale
(3) Soții pot alege oricând o altă lege aplicabilă regimului
matrimonial, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2). Legea
nouă produce efecte numai pentru
viitor, dacă soții nu au dispus altfel, și nu poate prejudicia, în
niciun caz, drepturile terților. Determinarea obiectivă a legii
aplicabile regimului matrimonial Art. 2.592.
- Dacă soții nu au ales legea aplicabilă regimului lor matrimonial,
acesta este supus legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei.
Domeniul legii aplicabile regimului
matrimonial Art. 2.593. -
(1) Legea aplicabilă regimului matrimonial reglementează:
a) condițiile de validitate a convenției privind alegerea legii aplicabile, cu excepția capacității;
b) admisibilitatea și condițiile de validitate ale convenției matrimoniale, cu excepția capacității;
c) limitele alegerii regimului matrimonial;
d) posibilitatea schimbării regimului matrimonial și efectele acestei schimbări;
e) conținutul patrimoniului fiecăruia dintre soți, drepturile soților asupra bunurilor, precum și regimul datoriilor soților;
f) încetarea și lichidarea regimului matrimonial, precum și regulile privind împărțeala bunurilor comune
(2) Cu toate acestea, formarea loturilor, precum și atribuirea lor sunt
supuse legii statului unde bunurile sunt situate la data partajului.
Legea aplicabilă condițiilor de
formă ale convenției matrimoniale Art. 2.594. - Condițiile de formă
cerute pentru încheierea convenției matrimoniale sunt cele prevăzute de
legea aplicabilă
regimului matrimonial sau cele prevăzute de legea locului unde aceasta se încheie. Ocrotirea terților Art. 2.595. -
(1) Măsurile de publicitate și opozabilitatea regimului matrimonial
față de terți sunt supuse legii aplicabile regimului matrimonial
(2) Cu toate acestea, atunci când la data nașterii raportului juridic
dintre un soț și un terț aceștia aveau reședința obișnuită pe teritoriul
aceluiași stat, este aplicabilă
legea acestui stat, cu excepția următoarelor cazuri:
a) au fost îndeplinite condițiile de publicitate sau de înregistrare prevăzute de legea aplicabilă regimului matrimonial;
b) terțul cunoștea, la data nașterii raportului juridic, regimul matrimonial sau l-a ignorat cu imprudență din partea sa;
c) au fost respectate regulile de publicitate imobiliară prevăzute de
legea statului pe teritoriul căruia este situat imobilul. Schimbarea
reședinței obișnuite sau a
cetățeniei Art. 2.596. -
(1) Legea reședinței obișnuite comune sau legea cetățeniei comune a
soților continuă să reglementeze efectele căsătoriei în cazul în care
unul dintre ei își schimbă,
după caz, reședința obișnuită sau cetățenia
(2) Dacă ambii soți își schimbă reședința obișnuită sau, după caz,
cetățenia, legea comună a noii reședințe obișnuite sau a noii cetățenii
se aplică regimului
matrimonial numai pentru viitor, dacă soții nu au convenit altfel, și, în niciun caz, nu poate prejudicia drepturile terților
(3) Cu toate acestea, dacă soții au ales legea aplicabilă regimului
matrimonial, ea rămâne aceeași, chiar dacă soții își schimbă reședința
obișnuită sau cetățenia. §3.
Desfacerea căsătoriei Alegerea legii aplicabile divorțului Art. 2.597. -
Soții pot alege de comun acord una dintre următoarele legi aplicabile
divorțului:
a) legea statului pe teritoriul căruia soții au reședința obișnuită comună la data convenției de alegere a legii aplicabile;
b) legea statului pe teritoriul căruia soții au avut ultima reședința
obișnuită comună, dacă cel puțin unul dintre ei mai locuiește acolo la
data convenției de alegere a
legii aplicabile;
c) legea statului al cărui cetățean este unul dintre soți;
d) legea statului pe teritoriul căruia soții au locuit cel puțin 3 ani;
e) legea română. Data convenției de alegere a legii aplicabile Art. 2.598. -
(1) Convenția de alegere a legii aplicabile divorțului se poate încheia
sau modifica cel mai târziu până la data sesizării autorității
competente să pronunțe divorțul
(2) Cu toate acestea, instanța judecătorească poate să ia act de
acordul soților cel mai târziu până la primul termen de judecată la care
părțile au fost legal citate.
Forma convenției de alegere a legii aplicabile Art. 2.599. - Convenția
de alegere a legii aplicabile divorțului trebuie încheiată în scris,
semnată și datată de soți. Legea
aplicabilă divorțului Art. 2.600. -
(1) În lipsa alegerii legii de către soți, legea aplicabilă divorțului este:
a) legea statului pe teritoriul căruia soții au reședința obișnuită comună la data introducerii cererii de divorț;
b) în lipsa reședinței obișnuite comune, legea statului pe teritoriul
căruia soții au avut ultima reședință obișnuită comună, dacă cel puțin
unul dintre soți mai are
reședința obișnuită pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divorț;
c) în lipsa reședinței obișnuite a unuia din soți pe teritoriul
statului unde aceștia au avut ultima reședință obișnuită comună, legea
cetățeniei comune a soților la data
introducerii cererii de divorț;
d) în lipsa cetățeniei comune a soților, legea ultimei cetățenii comune
a soților, dacă cel puțin unul dintre ei a păstrat această cetățenie la
data introducerii cererii de
divorț;
e) legea română, în toate celelalte cazuri
(2) Dacă legea străină, astfel determinată, nu permite divorțul ori îl
admite în condiții deosebit de restrictive, se aplică legea română, în
cazul în care unul dintre soți
este, la data cererii de divorț, cetățean român sau are reședința obișnuită în România
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în cazul în care divorțul
este cârmuit de legea aleasă de soți. Recunoașterea divorțului prin
denunțare unilaterală Art. 2.601. -
Actul întocmit în străinătate prin care se constată voința unilaterală a
bărbatului de a desface căsătoria, fără ca legea străină aplicabilă să
recunoască femeii un drept
egal, nu poate fi recunoscut în România, cu excepția situației când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) actul a fost întocmit cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legea străină aplicabilă;
b) femeia a acceptat în mod liber și neechivoc această modalitate de desfacere a căsătoriei;
c) nu există niciun alt motiv de refuz al recunoașterii pe teritoriul
României a hotărârii prin care s-a încuviințat desfacerea căsătoriei în
această modalitate. Legea
aplicabilă separației de corp Art. 2.602. - Legea care cârmuiește
divorțul se aplică în mod corespunzător și separației de corp. SECȚIUNEA
a 2-a Filiația §1. Filiația
copilului din căsătorie Legea aplicabilă Art. 2.603. -
(1) Filiația copilului din căsătorie se stabilește potrivit legii care,
la data când s-a născut, cârmuiește efectele generale ale căsătoriei
părinților săi
(2) Dacă, înainte de nașterea copilului, căsătoria părinților a încetat
sau a fost desfăcută, se aplică legea care, la data încetării sau
desfacerii, îi cârmuia efectele
(3) Legea arătată se aplică, de asemenea, tăgăduirii paternității
copilului născut din căsătorie, precum și dobândirii numelui de către
copil. Legitimarea copilului Art.
2.604. - În cazul în care părinții sunt în drept să procedeze la
legitimarea prin căsătorie subsecventă a copilului născut anterior,
condițiile cerute în acest scop sunt
cele prevăzute de legea care se aplică efectelor generale ale
căsătoriei. §2. Filiația copilului din afara căsătoriei Legea aplicabilă
Art. 2.605. -
(1) Filiația copilului din afara căsătoriei se stabilește potrivit
legii naționale a copilului de la data nașterii. Dacă copilul are mai
multe cetățenii, altele decât cea
română, se aplică legea cetățeniei care îi este cea mai favorabilă
(2) Legea prevăzută la alin. (1) se aplică îndeosebi recunoașterii
filiației și efectelor ei, precum și contestării recunoașterii
filiației. Răspunderea tatălui Art. 2.606. -
Dreptul mamei de a cere tatălui copilului din afara căsătoriei să
răspundă pentru cheltuielile din timpul sarcinii și pentru cele
prilejuite de nașterea copilului este
supus legii naționale a mamei. §3. Adopția Legea aplicabilă condițiilor de fond Art. 2.607. -
(1) Condițiile de fond cerute pentru încheierea adopției sunt stabilite
de legea națională a adoptatorului și a celui ce urmează să fie
adoptat. Aceștia trebuie să
îndeplinească și condițiile care sunt obligatorii, pentru ambii, stabilite de fiecare dintre cele două legi naționale arătate
(2) Condițiile de fond cerute soților care adoptă împreună sunt cele
stabilite de legea care cârmuiește efectele generale ale căsătoriei lor.
Aceeași lege se aplică și
dacă unul dintre soți adoptă copilul celuilalt. Legea aplicabilă
efectelor adopției Art. 2.608. - Efectele adopției, precum și relațiile
dintre adoptator și adoptat sunt
guvernate de legea națională a adoptatorului, iar în cazul în care
ambii soți sunt adoptatori, se aplică legea care guvernează efectele
generale ale căsătoriei. Aceeași
lege cârmuiește și desfacerea adopției. Legea aplicabilă formei
adopției Art. 2.609. - Forma adopției este supusă legii statului pe
teritoriul căruia ea se încheie. Legea
aplicabilă nulității adopției Art. 2.610. - Nulitatea adopției este
supusă, pentru condițiile de fond, legilor aplicabile condițiilor de
fond, iar pentru nerespectarea
condițiilor de formă, legii aplicabile formei adopției. SECȚIUNEA a 3-a
Autoritatea părintească. Protecția copiilor Legea aplicabilă Art.
2.611. - Legea aplicabilă se
stabilește potrivit Convenției privind competența, legea aplicabilă,
recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea
părintească și măsurile privind
protecția copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, ratificată
prin Legea nr. 361/2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 895 din 28
decembrie 2007. SECȚIUNEA a 4-a Obligația de întreținere Legea
aplicabilă Art. 2.612. - Legea aplicabilă obligației de întreținere se
determină potrivit reglementărilor
dreptului Uniunii Europene.
CAPITOLUL III Bunurile
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Legea aplicabilă bunurilor Art. 2.613. -
(1) Posesia, dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra
bunurilor, inclusiv cele de garanții reale, sunt cârmuite de legea
locului unde acestea sunt situate
sau se află, afară numai dacă prin dispoziții speciale se prevede altfel
(2) Platformele și alte instalații durabile de exploatare a resurselor
submarine situate pe platoul continental al unui stat sunt considerate,
în înțelesul prezentului
capitol, ca bunuri imobile. Legea aplicabilă patrimoniului de
afectațiune Art. 2.614. - Legea aplicabilă unei mase patrimoniale
afectate unei destinații speciale,
profesionale sau de altă natură, este legea statului cu care această
masă patrimonială are cele mai strânse legături. Legea aplicabilă
revendicării bunurilor mobile Art.
2.615. -
(1) Revendicarea unui bun furat sau exportat ilegal este supusă, la
alegerea proprietarului originar, fie legii statului pe teritoriul
căruia se afla bunul la momentul
furtului sau exportului, fie legii statului pe teritoriul căruia se află bunul la momentul revendicării
(2) Cu toate acestea, dacă legea statului pe teritoriul căruia bunul se
afla la momentul furtului sau exportului nu cuprinde dispoziții privind
protecția terțului posesor
de bună-credință, acesta poate invoca protecția pe care i-o conferă
legea statului pe teritoriul căruia bunul se află la momentul
revendicării
(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și bunurilor furate
sau exportate ilegal din patrimonial cultural național al unui stat.
Legea aplicabilă uzucapiunii mobiliare
Art. 2.616. -
(1) Uzucapiunea este cârmuită de legea statului unde bunul se afla la începerea termenului de posesie, prevăzut în acest scop
(2) În cazul în care bunul a fost adus într-un alt stat, unde se
împlinește durata termenului de uzucapiune, posesorul poate cere să se
aplice legea acestui din urmă
stat, dacă sunt reunite, cu începere de la data deplasării bunului în
acel stat, toate condițiile cerute de menționata lege. SECȚIUNEA a 2-a
Bunurile mobile corporale
Legea aplicabilă Art. 2.617. - Constituirea, transmiterea sau stingerea
drepturilor reale asupra unui bun care și-a schimbat așezarea sunt
cârmuite de legea locului
unde acesta se afla în momentul când s-a produs faptul juridic care a
generat, a modificat sau a stins dreptul respectiv. Legea aplicabilă
bunului aflat în curs de
transport Art. 2.618. - Bunul aflat în curs de transport este supus legii statului de unde a fost expediat, afară numai dacă:
a) părțile interesate au ales, prin acordul lor, o altă lege, care devine astfel aplicabilă;
b) bunul este depozitat într-un antrepozit sau pus sub sechestru în
temeiul unor măsuri asigurătorii sau ca urmare a unei vânzări silite, în
aceste cazuri fiind aplicabilă,
pe perioada depozitului sau sechestrului, legea locului unde a fost reașezat temporar;
c) bunul face parte dintre cele personale ale unui pasager, fiind în
acest caz supus legii sale naționale. Rezerva dreptului de proprietate
Art. 2.619. - Condițiile și
efectele care decurg din rezerva dreptului de proprietate referitor la
un bun destinat exportului sunt cârmuite, dacă părțile nu au convenit
altfel, de legea statului
exportator. SECȚIUNEAa 3-a Mijloacele de transport Legea aplicabilă Art. 2.620. -
(1) Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra unui mijloc de transport sunt supuse:
a) legii pavilionului pe care îl arborează nava sau legii statului de înmatriculare a aeronavei;
b) legii aplicabile statutului organic al întreprinderii de transport pentru vehiculele feroviare și rutiere din patrimoniul ei
(2) Legea menționată la alin. (1) se aplică deopotrivă:
a) bunurilor aflate în mod durabil la bord, formându-i dotarea tehnică;
b) creanțelor care au ca obiect cheltuielile efectuate pentru asistența
tehnică, întreținerea, repararea sau renovarea mijlocului de transport.
Domeniul de aplicare
Art. 2.621. - Legea pavilionului navei sau statului de înmatriculare a aeronavei cârmuiește îndeosebi:
a) puterile, competențele și obligațiile comandantului navei sau aeronavei;
b) contractul de angajare a personalului navigant, dacă părțile nu au ales o altă lege;
c) răspunderea armatorului navei sau întreprinderii de transport aerian pentru faptele și actele comandantului și echipajului;
d) drepturile reale și de garanție asupra navei sau aeronavei, precum
și formele de publicitate privitoare la actele prin care se constituie,
se transmit și se sting
asemenea drepturi. SECȚIUNEA a 4-a Titlurile de valoare Legea aplicabilă titlurilor de valoare Art. 2.622. -
(1) Emiterea de acțiuni sau obligațiuni, nominative sau la purtător,
este supusă legii aplicabile statutului organic al persoanei juridice
emitente
(2) Condițiile și efectele transmiterii unui titlu de valoare dintre cele menționate la alin. (1) sunt supuse:
a) legii aplicabile statutului organic al persoanei juridice emitente, cât privește titlul nominativ;
b) legii locului de plată a titlului la ordin;
c) legii locului unde se află titlul la purtător în momentul
transmiterii, în raporturile dintre posesorii succesivi, precum și
dintre aceștia și terțele persoane. Legea
aplicabilă titlului reprezentativ al mărfii Art. 2.623. -
(1) Legea menționată expres în cuprinsul unui titlu de valoare
stabilește dacă acesta întrunește condițiile spre a fi un titlu
reprezentativ al mărfii pe care o specifică. În
lipsa unei asemenea precizări, natura titlului se determină potrivit
legii statului în care își are sediul întreprinderea emitentă
(2) Dacă titlul reprezintă marfa, legea care i se aplică, în calitatea
sa de bun mobil, potrivit alin. (1), cârmuiește drepturile reale
referitoare la marfa pe care o
specifică. SECȚIUNEA a 5-a Bunurile incorporale Legea aplicabilă operelor de creație intelectuală Art. 2.624. -
(1) Nașterea, conținutul și stingerea drepturilor de autor asupra unei
opere de creație intelectuală sunt supuse legii statului unde aceasta a
fost pentru întâia oară
adusă la cunoștința publicului prin publicare, reprezentare, expunere, difuzare sau în alt mod adecvat
(2) Operele de creație intelectuală nedivulgate sunt supuse legii
naționale a autorului. Legea aplicabilă dreptului de proprietate
industrială Art. 2.625. - Nașterea,
conținutul și stingerea dreptului de proprietate industrială sunt
supuse legii statului unde s-a efectuat depozitul ori înregistrarea sau
unde s-a depus cererea de
depozit ori de înregistrare. SECȚIUNEA a 6-a Formele de publicitate Legea aplicabilă Art. 2.626. -
(1) Formele de publicitate, realizate în orice mod, referitoare la
bunuri sunt supuse legii aplicabile la data și locul unde se
îndeplinesc, afară numai dacă prin dispoziții
speciale se prevede altfel
(2) Formele de publicitate, precum și cele cu efect constitutiv de
drepturi referitoare la un bun imobil sunt supuse legii statului unde
acesta se găsește situat, chiar
dacă temeiul juridic al nașterii, transmiterii, restrângerii sau
stingerii dreptului real ori garanției reale s-a constituit prin
aplicarea altei legi. SECȚIUNEA a 7-a Ipotecile
mobiliare Aplicarea legii locului unde se află bunul Art. 2.627. -
Condițiile de validitate, publicitatea și efectele ipotecii mobiliare
sunt supuse legii locului unde se află
bunul la data încheierii contractului de ipotecă mobiliară. Aplicarea legii locului unde se află debitorul Art. 2.628. -
(1) Prin excepție de la prevederile art. 2.627, se aplică legea locului unde se află debitorul, în cazul:
a) unui bun mobil corporal care, potrivit destinației sale, este
utilizat în mai multe state, dacă prin dispoziții speciale nu se prevede
altfel;
b) unui bun mobil incorporal;
c) unui titlu de valoare negociabil care nu este în posesia
creditorului. Cu toate acestea, în cazul acțiunilor, părților sociale și
obligațiunilor se aplică legea statutului
organic al emitentului, cu excepția cazului în care aceste titluri de
valoare sunt tranzacționate pe o piață organizată, caz în care se aplică
legea statului în care
funcționează piața respectivă
(2) Se consideră că debitorul se află în statul în care acesta are
reședința obișnuită sau, după caz, sediul social la data încheierii
contractului de ipotecă mobiliară.
Legea aplicabilă în cazul resurselor naturale Art. 2.629. - Condițiile
de validitate, publicitatea și efectele ipotecii asupra resurselor
minerale, petrolului sau gazelor ori
asupra unei creanțe rezultate din vânzarea acestora la sursă, care se
naște de la data extragerii bunurilor sau de la data la care sumele
obținute din vânzare sunt
virate în cont, sunt supuse legii locului unde se află exploatarea.
Situațiile speciale privind legea aplicabilă publicității ipotecii
mobiliare Art. 2.630. -
(1) Ipoteca înregistrată potrivit legii locului unde se află bunul își
conservă rangul de prioritate în alt stat, dacă au fost îndeplinite și
formele de publicitate prevăzute
de legea acestui stat:
a) înainte să înceteze rangul de prioritate dobândit potrivit legii aplicabile la data constituirii ipotecii;
b) în termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a intrat
în statul respectiv sau în termen de cel mult 15 zile de la data la care
creditorul a cunoscut acest
fapt
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și în
cazul în care ipoteca a fost înregistrată potrivit legii locului unde se
află debitorul. Termenele
prevăzute la alin. (1) lit. b) se calculează, după caz, de la data la
care debitorul își stabilește reședința obișnuită ori, după caz, sediul
social în statul respectiv sau de la
data la care creditorul a cunoscut acest fapt
(3) Cu toate acestea, ipoteca mobiliară nu va fi opozabilă terțului
care a dobândit cu titlu oneros un drept asupra bunului fără să fi
cunoscut existența ipotecii
mobiliare și mai înainte ca aceasta să fi devenit opozabilă potrivit
alin. (1) și (2). Lipsa publicității în străinătate Art. 2.631. -
(1) Dacă legea străină care reglementează rangul ipotecii mobiliare nu
prevede formalități de publicitate și bunul nu este în posesia
creditorului, ipoteca mobiliară are
rang inferior:
a) ipotecii asupra unei creanțe constând într-o sumă de bani plătibilă în România;
b) ipotecii asupra unui bun mobil corporal, care a fost constituită
atunci când bunul se afla în România, sau asupra unui titlu negociabil
(2) Cu toate acestea, ipoteca mobiliară își conservă rangul de
prioritate, dacă este înregistrată, potrivit legii române, înaintea
constituirii ipotecii menționate la alin.
(1) lit.a) sau b). Legea aplicabilă operațiunilor asimilate ipotecilor mobiliare Art. 2.632. -
(1) Dispozițiile prezentei secțiuni referitoare la publicitate și
efectele acesteia sunt aplicabile, în mod corespunzător, ținând seama de
natura bunurilor mobile, și
operațiunilor asimilate, potrivit legii, ipotecii mobiliare
(2) Pentru determinarea legii aplicabile se ia în considerare data încheierii operațiunii asimilate ipotecii mobiliare.
CAPITOLUL IV Moștenirea
Legea aplicabilă Art. 2.633. - Moștenirea este supusă legii statului pe
teritoriul căruia defunctul a avut, la data morții, reședința
obișnuită. Alegerea legii aplicabile Art.
2.634. -
(1) O persoană poate să aleagă, ca lege aplicabilă moștenirii în ansamblul ei, legea statului a cărui cetățenie o are
(2) Existența și validitatea consimțământului exprimat prin declarația
de alegere a legii aplicabile sunt supuse legii alese pentru a cârmui
moștenirea
(3) Declarația de alegere a legii aplicabile trebuie să îndeplinească,
în ceea ce privește forma, condițiile unei dispoziții pentru cauză de
moarte. Tot astfel, modificarea
sau revocarea de către testator a unei asemenea desemnări a legii
aplicabile trebuie să îndeplinească, în ceea ce privește forma,
condițiile de modificare sau de
revocare a unei dispoziții pentru cauză de moarte. Legea aplicabilă
formei testamentului Art. 2.635. - Întocmirea, modificarea sau revocarea
testamentului sunt
considerate valabile dacă actul respectă condițiile de formă
aplicabile, fie la data când a fost întocmit, modificat sau revocat, fie
la data decesului testatorului,
conform oricăreia dintre legile următoare:
a) legea națională a testatorului;
b) legea reședinței obișnuite a acestuia;
c) legea locului unde actul a fost întocmit, modificat sau revocat;
d) legea situației imobilului ce formează obiectul testamentului;
e) legea instanței sau a organului care îndeplinește procedura de
transmitere a bunurilor moștenite. Domeniul de aplicare a legii
moștenirii. Succesiunea vacantă Art.
2.636. -
(1) Legea aplicabilă moștenirii stabilește îndeosebi:
a) momentul și locul deschiderii moștenirii;
b) persoanele cu vocație de a moșteni;
c) calitățile cerute pentru a moșteni;
d) exercitarea posesiei asupra bunurilor rămase de la defunct;
e) condițiile și efectele opțiunii succesorale;
f) întinderea obligației moștenitorilor de a suporta pasivul;
g) condițiile de fond ale testamentului, modificarea și revocarea unei
dispoziții testamentare, precum și incapacitățile speciale de a dispune
sau de a primi prin
testament;
h) partajul succesoral
(2) În cazul în care, conform legii aplicabile moștenirii, succesiunea
este vacantă, bunurile situate sau, după caz, aflate pe teritoriul
României sunt preluate de statul
român în temeiul dispozițiilor legii române privitoare la atribuirea bunurilor unei succesiuni vacante.
CAPITOLUL V Actul juridic
Legea aplicabilă condițiilor de fond Art. 2.637. -
(1) Condițiile de fond ale actului juridic sunt stabilite de legea aleasă de părți sau, după caz, de autorul său
(2) Alegerea legii aplicabile actului trebuie să fie expresă ori să
rezulte neîndoielnic din cuprinsul acestuia sau din circumstanțe
(3) Părțile pot alege legea aplicabilă totalității sau numai unei anumite părți a actului juridic
(4) Înțelegerea privind alegerea legii aplicabile poate fi modificată
ulterior încheierii actului. Modificarea are efect retroactiv, fără să
poată totuși:
a) să infirme validitatea formei acestuia; sau
b) să aducă atingere drepturilor dobândite între timp de terți. Legea aplicabilă în lipsa alegerii Art. 2.638. -
(1) În lipsa alegerii, se aplică legea statului cu care actul juridic
prezintă legăturile cele mai strânse, iar dacă această lege nu poate fi
identificată, se aplică legea locului
unde actul juridic a fost încheiat
(2) Se consideră că există atari legături cu legea statului în care
debitorul prestației caracteristice sau, după caz, autorul actului are,
la data încheierii actului, după caz,
reședința obișnuită, fondul de comerț sau sediul social. Legea aplicabilă condițiilor de formă Art. 2.639. -
(1) Condițiile de formă ale unui act juridic sunt stabilite de legea care îi cârmuiește fondul
(2) Actul se consideră totuși valabil din punctul de vedere al formei,
dacă îndeplinește condițiile prevăzute de una dintre legile următoare:
a) legea locului unde a fost întocmit;
b) legea cetățeniei sau legea reședinței obișnuite a persoanei care l-a consimțit;
c) legea aplicabilă potrivit dreptului internațional privat al autorității care examinează validitatea actului juridic
(3) În cazul în care legea aplicabilă condițiilor de fond ale actului
juridic impune, sub sancțiunea nulității, o anumită formă solemnă, nicio
altă lege dintre cele
menționate la alin. (2) nu poate să înlăture această cerință, indiferent de locul întocmirii actului.
CAPITOLUL VI Obligațiile
Legea aplicabilă obligațiilor contractuale Art. 2.640. -
(1) Legea aplicabilă obligațiilor contractuale se determină potrivit reglementărilor dreptului Uniunii Europene
(2) În materiile care nu intră sub incidența reglementărilor Uniunii
Europene sunt aplicabile dispozițiile prezentului cod privind legea
aplicabilă actului juridic, dacă nu
se prevede altfel prin convenții internaționale sau prin dispoziții
speciale. Legea aplicabilă obligațiilor extracontractuale Art. 2.641. -
(1) Legea aplicabilă obligațiilor extracontractuale se determină potrivit reglementărilor dreptului Uniunii Europene
(2) În materiile care nu intră sub incidența reglementărilor Uniunii
Europene se aplică legea care cârmuiește fondul raportului juridic
preexistent între părți, dacă nu
se prevede altfel prin convenții internaționale sau prin dispoziții
speciale. Răspunderea pentru atingeri aduse personalității Art. 2.642. -
(1) Pretențiile de reparații întemeiate pe o atingere adusă vieții
private sau personalității, inclusiv prin mass-media sau orice alt
mijloc public de informare, sunt
cârmuite, la alegerea persoanei lezate, de:
a) legea statului reședinței sale obișnuite;
b) legea statului în care s-a produs rezultatul păgubitor;
c) legea statului în care autorul daunei își are reședința obișnuită ori sediul social
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se cere și
condiția ca autorul daunei să fi trebuit în mod rezonabil să se aștepte
ca efectele atingerii aduse personalității
să se producă în unul dintre acele două state
(3) Dreptul la replică împotriva atingerilor aduse personalității este
supus legii statului în care a apărut publicația sau de unde s-a difuzat
emisiunea. Stingerea
obligațiilor Art. 2.643. -
(1) Delegația și novația sunt supuse legii aplicabile obligației care le formează obiectul
(2) Compensația este supusă legii aplicabile creanței căreia i se opune
stingerea, parțială sau totală, prin compensație. Pluralitatea de
debitori Art. 2.644. - Creditorul
care își valorifică drepturile împotriva mai multor debitori trebuie să
se conformeze legii aplicabile în raporturile sale cu fiecare dintre
ei. Dreptul de regres Art. 2.645.
-
(1) Dreptul unui debitor de a exercita regresul împotriva unui
codebitor există numai dacă legile aplicabile ambelor datorii îl admit
(2) Condițiile de exercitare a regresului sunt determinate de legea
aplicabilă datoriei pe care codebitorul o are față de creditorul
urmăritor
(3) Raporturile dintre creditorul care a fost dezinteresat și debitorul
plătitor sunt supuse legii aplicabile datoriei acestuia din urmă
(4) Dreptul unei instituții publice de a exercita regresul este
stabilit de legea aplicabilă statutului său organic. Admisibilitatea și
exercițiul regresului sunt guvernate de
dispozițiile alin. (2) și (3). Moneda de plată Art. 2.646. -
(1) Moneda de plată este definită de legea statului care a emis-o
(2) Efectele pe care moneda le exercită asupra întinderii unei datorii sunt determinate de legea aplicabilă datoriei
(3) Legea statului în care trebuie efectuată plata determină în ce
anume monedă urmează ca ea să fie făcută, afară numai dacă, în
raporturile de drept internațional
privat născute din contract, părțile au convenit o altă monedă de plată.
CAPITOLUL VII Cambia, biletul la ordin și cecul
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale Legea aplicabilă capacității Art. 2.647. - Persoana
care, potrivit legii sale naționale, este lipsită de capacitatea de a
se angaja prin cambie, bilet la
ordin sau cec se obligă totuși valabil printr-un asemenea titlu, dacă
semnătura a fost dată într-un stat a cărui lege îl consideră capabil pe
subscriitor. Legea aplicabilă
condițiilor de formă Art. 2.648. -
(1) Angajamentul asumat în materie de cambie, bilet la ordin sau cec
este supus condițiilor de formă ale legii statului unde angajamentul a
fost subscris. În materie de
cec, îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de legea locului plății este suficientă
(2) Dacă angajamentul este nevalabil, potrivit legii prevăzute la alin.
(1), dar se conformează legii statului unde are loc subscrierea unui
angajament ulterior,
neregularitatea de formă a primului angajament nu infirmă validitatea
celui ulterior. Legea aplicabilă acțiunii în regres Art. 2.649. -
Termenele stabilite pentru
exercitarea acțiunii în regres sunt determinate, față de orice
semnatar, de legea locului unde titlul a luat naștere. Legea aplicabilă
protestului Art. 2.650. - Forma și
termenele de protest, cât și condițiile de formă ale unor acte necesare
pentru exercitarea sau conservarea drepturilor în materie de cambie,
bilet la ordin sau cec
sunt stabilite de legea statului unde trebuie întocmit protestul sau un
alt act necesar. SECȚIUNEA a 2-a Cambia și biletul la ordin Legea
aplicabilă efectelor obligațiilor
Art. 2.651. -
(1) Efectele obligațiilor acceptantului unei cambii și semnatarului
unui bilet la ordin sunt supuse legii locului unde aceste titluri sunt
plătibile
(2) Efectele pe care le produc semnăturile celorlalți obligați prin
cambie sau prin bilet la ordin sunt determinate de legea statului pe
teritoriul căruia au fost date
semnăturile. Legea aplicabilă dobândirii creanței Art. 2.652. - Legea
locului unde titlul a fost constituit stabilește dacă posesorul cambiei
dobândește creanța care a
dat loc emisiunii titlului. Legea aplicabilă acceptării Art. 2.653. -
Legea statului unde este plătibilă cambia stabilește dacă acceptarea
poate fi restrânsă la o parte din
sumă, precum și dacă posesorul titlului este sau nu este obligat să
primească o plată parțială. Legea aplicabilă în caz de pierdere sau furt
Art. 2.654. - Legea statului
unde cambia sau biletul la ordin sunt plătibile determină măsurile ce
pot fi luate în caz de pierdere sau furt al titlului. SECȚIUNEA a 3-a
Cecul Legea aplicabilă Art.
2.655. - Legea statului unde cecul este plătibil determină persoanele
asupra cărora poate fi tras un asemenea titlu. Nulitatea cecului Art.
2.656. - În cazul în care,
potrivit legii aplicabile, cecul este nul din cauză că a fost tras
asupra unei persoane neîndreptățite, obligațiile ce decurg din
semnăturile puse pe titlu în alte state, ale
căror legi nu cuprind o asemenea restricție, sunt valabile. Legea
aplicabilă efectelor obligațiilor Art. 2.657. - Legea statului pe al
cărui teritoriu au fost subscrise
obligațiile ce decurg din cec determină efectele acestor obligații.
Domeniul de aplicare Art. 2.658. - Legea statului unde cecul este
plătibil determină îndeosebi:
a) dacă titlul trebuie tras la vedere sau dacă poate fi tras la un anumit termen de la vedere, precum și efectele postdatării;
b) termenul de prezentare;
c) dacă cecul poate fi acceptat, certificat, confirmat sau vizat și care sunt efectele produse de aceste mențiuni;
d) dacă posesorul poate cere și dacă este obligat să primească o plată parțială;
e) dacă cecul poate fi barat sau poate să cuprindă clauza „plătibil în
cont” ori o expresie echivalentă și care sunt efectele acestei barări,
clauze sau expresii
echivalente;
f) dacă posesorul are drepturi speciale asupra provizionului și care este natura lor;
g) dacă trăgătorul poate să revoce cecul sau să facă opoziție la plata acestuia;
h) măsurile care pot fi luate în caz de pierdere sau de furt al cecului;
i) dacă un protest sau o constatare echivalentă este necesară pentru
conservarea dreptului de regres împotriva giranților, trăgătorului și
celorlalți obligați.
CAPITOLUL VIII Fiducia
Alegerea legii aplicabile Art. 2.659. -
(1) Fiducia este supusă legii alese de constituitor
(2) Dispozițiile art. 2.637 sunt aplicabile. Determinarea obiectivă a
legii aplicabile Art. 2.660. - În lipsa alegerii legii aplicabile,
precum și în cazul în care legea aleasă nu
cunoaște instituția fiduciei, se aplică legea statului cu care fiducia
prezintă cele mai strânse legături. În acest scop, se ține seama
îndeosebi de:
a) locul de administrare a masei patrimoniale fiduciare, desemnat de constituitor;
b) locul situării bunurilor fiduciare;
c) locul unde fiduciarul își are reședința obișnuită sau, după caz, sediul social;
d) scopul fiduciei și locul unde acesta urmează să se realizeze.
Domeniul de aplicare Art. 2.661. - Legea determinată potrivit art. 2.659
și 2.660 este aplicabilă
condițiilor de validitate, interpretării și efectelor fiduciei, precum și administrării ei. Această lege determină în special:
a) desemnarea, renunțarea și înlocuirea fiduciarului, condițiile
speciale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi
desemnată fiduciar, precum și
transmiterea puterilor fiduciarului;
b) drepturile și obligațiile dintre fiduciari;
c) dreptul fiduciarului de a delega în tot sau în parte executarea obligațiilor sale sau exercitarea puterilor care îi revin;
d) puterile fiduciarului de a administra și de a dispune de bunurile
din masa patrimonială fiduciară, de a constitui garanții și de a dobândi
alte bunuri;
e) puterile fiduciarului de a face investiții și plasamente;
f) îngrădirile cu privire la durata fiduciei, precum și cele cu privire
la puterile fiduciarului de a constitui rezerve din veniturile
rezultate din administrarea bunurilor;
g) raporturile dintre fiduciar și beneficiar, inclusiv răspunderea personală a fiduciarului față de beneficiar;
h) modificarea sau încetarea fiduciei;
i) repartizarea bunurilor ce alcătuiesc masa patrimonială fiduciară;
j) obligația fiduciarului de a da socoteală de modul cum a fost
administrată masa patrimonială fiduciară. Situațiile speciale Art.
2.662. - Un element al fiduciei,
susceptibil de a fi izolat, în special administrarea acestuia, poate fi supus unei legi distincte.
CAPITOLUL IX Prescripția extinctivă
Legea aplicabilă Art. 2.663. - Prescripția extinctivă a dreptului la
acțiune este supusă legii care se aplică dreptului subiectiv însuși.
Dispoziții finale Data intrării în
vigoare Art. 2.664. -
(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în
legea pentru punerea în aplicare a acestuia.*) (2) În termen de 12 luni
de la data publicării prezentului
cod, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege
pentru punerea în aplicare a Coduluicivil. NOTĂ: Reproducem mai jos
dispozițiile art. 211-214,
216-218 și 220-230 din cap. X„Dispoziții finale” din Legea nr. 71/2011,
care nu sunt toate încorporate în forma republicată a Legii nr.
287/2009 și care se aplică în
continuare ca dispoziții proprii ale Legii nr. 71/2011: „
Art. 211. - În sensul Codului civil, precum și al legislației civile în
vigoare, prin expresiile alienație mintală sau debilitate mintală se
înțelege o boală psihică ori un
handicap psihic ce determină incompetența psihică a persoanei de a
acționa critic și predictiv privind consecințele social-juridice care
pot decurge din exercitarea
drepturilor și obligațiilor civile.
Art. 212. -
(1) Cu excepția art. 535 din Codul civil, în cuprinsul Codului civil
termenul «necorporal» se înlocuiește cu termenul «incorporal»
(2) În cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (4), art.
172, art. 211 alin. (2), art. 316 alin. (2), art. 386 alin. (1), art.
689 alin. (3), art. 990 alin. (1) și art. 991 din
Codul civil, expresia «lovite de nulitate relativă» se înlocuiește cu termenul «anulabile»
(3) În cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, 300, art. 347 alin. (1),
art. 1.064 alin. (2), art. 1.248 alin. (4), art. 1.251 și 1.252 din
Codul civil, expresia «lovit/lovită de
nulitate relativă» se înlocuiește cu termenul «anulabil/anulabilă», după caz
(4) În cuprinsul Codului civil, precum și în cuprinsul celorlalte acte
normative în vigoare, sintagmele «persoane juridice fără/cu scop
patrimonial», «fără scop
patrimonial» și «cu scop patrimonial» se înlocuiesc cu sintagmele
«persoane juridice fără/cu scop lucrativ», «fără scop lucrativ» și,
respectiv, «cu scop lucrativ»
(5) În cuprinsul Codului civil, termenul «comunitar»/«comunitare» se înlocuiește cu termenul «Uniunii Europene»
(6) În cuprinsul Codului civil, termenul «bancă» și expresiile
«instituție bancară» și «societate bancară» se înlocuiesc cu expresia
«instituție de credit»
(7) În cuprinsul art. 1.186 alin. (2), art. 1.191 alin. (1), art. 1.196
alin. (2), art. 1.200 alin. (2), art. 1.240 alin. (2), art. 1.266 alin.
(2), art. 1.494 alin. (1), art. 1.495 alin.
(1) și art. 2.014 alin. (2) din Codul civil, expresia «practicile
stabilite între părți» se înlocuiește cu expresia «practicile
statornicite între părți»
(8) În tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006
privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată
cu modificări și completări
prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare,
expresia «societate civilă profesională» se înlocuiește cu expresia
«societate profesională».
Art. 213. - La data intrării în vigoare a Codului civil, termenii și
expresiile din legislația civilă și comercială în vigoare se înlocuiesc
cu termenii și expresiile
corespondente din Codul civil.
Art. 214. -
(1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va îndeplini
procedurile constituționale necesare
adoptării următoarelor proiecte de acte normative:
a) proiectul privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator;
b) proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările
ulterioare;
c) proiectul pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în
vederea reglementării tratamentului
fiscal al fiduciei;
d) proiectul privind organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare;
e) proiectele oricăror alte acte normative a căror adoptare este
necesară în vederea intrării în vigoare sau a aplicării Codului civil
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actelor
normative prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), Guvernul va adopta, prin
hotărâre, norme referitoare la
înregistrarea contractului de fiducie și a modificărilor sale la
organele competente prevăzute la art. 780 alin. (1) și (2) din Codul
civil, precum și norme referitoare la
avizul de fiducie și la înscrierea acesteia în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
(3) În termenul prevăzut la alin. (1) se aprobă, prin ordin al
ministrului justiției, normele metodologice privind organizarea și
funcționarea Registrului național notarial
al regimurilor matrimoniale, precum și procedura de înscriere și consultare a
acestuia.................................................................................................................................................................
Art. 216. - În termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Banca Națională a României și
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare vor emite norme comune referitoare la plasamentele prezumate a fi sigure, conform art. 831 din Codul civil.
Art. 217. - În vederea aplicării dispozițiilor art. 2.323-2.479 din
Codul civil, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare va modifica
dispozițiile titlului VI cap. 3 secțiunea a 3-a din Codul S.C.
Depozitarul Central S.A., aprobat prin Decizia
nr. 1.407 din 20 iunie 2006, cu modificările și completările
ulterioare, în sensul de a permite transferul instrumentelor financiare
ipotecate și constituirea unor ipoteci
de rang subsecvent fără acordul constituitorului ipotecii de rang
preferat. Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, având ca
anexă Codul S.C. Depozitarul
Central S.A., se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 218. - În termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I, legile, inclusiv Legea nr.
287/2009 privind Codul civil,
precum și ordonanțele de urgență ale Guvernului și ordonanțele
Guvernului modificate și/sau completate prin prezenta lege vor fi
republicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.................................................................................................................................................................
Art. 220. -
(1) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, intră în
vigoare la data de 1 octombrie 2011
(2) Actele normative prevăzute la art. 214 și 216-218 intră în vigoare la data intrării în vigoare a Codului civil.
Art. 221. - Prezenta lege intră în vigoare la data prevăzută la art.
220 alin. (1), cu excepția art. 214, 216-218, 224, art. 225 alin. (1) și
(2), art. 226 și 228, care intră în
vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 222. - Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la
hotărârea definitivă se va înțelege
ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă.
Art. 223. - Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele și
cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluționare la data
intrării în vigoare a Codului
civil se soluționează de către instanțele legal învestite, în
conformitate cu dispozițiile legale, materiale și procedurale în vigoare
la data când acestea au fost pornite.
Art. 224. -
(1) Până la intrarea în vigoare a Codului civil, Secția civilă și de
proprietate intelectuală și Secția comercială ale Înaltei Curți de
Casație și Justiție se reorganizează ca
Secția I civilă și Secția aII-a civilă
(2) Dispozițiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, sunt aplicabile în mod
corespunzător.
Art. 225. -
(1) Secțiile comerciale existente la data intrării în vigoare a Codului
civil în cadrul tribunalelor și curților de apel se vor reorganiza ca
secții civile ori, după caz, vor fi
unificate cu secțiile civile existente, prin hotărâre a Consiliului
Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al
instanței
(2) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin.
(1) își va produce efectele de la data intrării în vigoare a Codului
civil
(3) Cauzele civile și comerciale aflate în curs de judecată la data
intrării în vigoare a Codului civil vor continua să fie soluționate de
aceleași complete de judecată, cu
respectarea principiului continuității. În caz de trimitere spre
rejudecare, cauza va fi repartizată conform normelor de organizare
judiciară în vigoare la data
înregistrării cauzei la instanța de trimitere.
Art. 226. -
(1) Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la
propunerea colegiului de conducere al instanței, în raport cu numărul
cauzelor, se pot înființa, în cadrul
secțiilor civile, complete specializate pentru soluționarea anumitor
categorii de litigii, în considerarea obiectului sau naturii acestora,
precum:
a) cererile în materie de insolvență, concordat preventiv și mandat ad hoc;
b) cererile în materia societăților comerciale și a altor societăți, cu
sau fără personalitate juridică, precum și în materia registrului
comerțului;
c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței;
d) cererile privind titlurile de valoare și alte instrumente financiare
(2) La înființarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va ține seama de următoarele criterii:
a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat între judecătorii secției;
b) specializarea judecătorilor și necesitatea valorificării experienței profesionale a acestora;
c) respectarea principiului repartizării aleatorii
(3) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin.
(1) își va produce efectele de la data intrării în vigoare a Codului
civil.
Art. 227. - Dacă legea specială prevede că anumite cauze sunt de
competența tribunalelor comerciale ori, după caz, de competența
secțiilor comerciale ale
tribunalelor sau curților de apel, după intrarea în vigoare a Codului
civil, competența de judecată revine tribunalelor specializate sau, după
caz, secțiilor civile ale
tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv secțiilor civile reorganizate conform art. 225.
Art. 228. -
(1) Până la data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele
comerciale Argeș, Cluj și Mureș se reorganizează ca tribunale
specializate sau, după caz, ca secții civile în
cadrul tribunalelor Argeș, Cluj și Mureș, în condițiile art. 226
(2) La stabilirea cauzelor de competența tribunalelor specializate sau,
după caz, a secțiilor civile reorganizate potrivit alin. (1) se va ține
seama de numărul și natura
cauzelor, de specializarea judecătorilor, de necesitatea valorificării
experienței profesionale a acestora, precum și de volumul de activitate
al instanței.
Art. 229. -
(1) Organizarea, funcționarea și atribuțiile instanței de tutelă și de
familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară
(2) Până la reglementarea prin lege a organizării și funcționării instanței de tutelă:
a) atribuțiile acesteia, prevăzute de Codul civil, sunt îndeplinite de
instanțele, secțiile sau, după caz, completele specializate pentru
minori și familie;
b) raportul de anchetă psihosocială prevăzut de Codul civil este
efectuat de autoritatea tutelară, cu excepția anchetei prevăzute la art.
508 alin. (2), care se
efectuează de direcția generală de asistență socială și protecția copilului;
c) autoritățile și instituțiile cu atribuții în domeniul protecției
drepturilor copilului, respectiv a persoanei fizice continuă să exercite
atribuțiile prevăzute de
reglementările în vigoare la data intrării în vigoare a Codului civil, cu excepția celor date în competența instanței de tutelă
(3) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1),
în vederea îndeplinirii atribuțiilor referitoare la exercitarea tutelei
cu privire la bunurile minorului
sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele
administrează bunurile minorului, instanța de tutelă poate delega, prin
încheiere, îndeplinirea
unora dintre acestea autorității tutelare
(4) Cererile în curs de soluționare la data intrării în vigoare a
Codului civil rămân să fie soluționate de instanțele judecătorești sau,
după caz, de autoritățile
administrative competente potrivit legii în vigoare la data sesizării lor.
Art. 230. - La data intrării în vigoare a Codului civil se abrogă:
a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în Monitorul
Oficial nr. 271 din 4 decembrie 1864, nr. 7 (supl.) din 12 ianuarie
1865, nr. 8 (supl.) din 13 ianuarie
1865, nr. 8 (supl.) din 14 ianuarie 1865, nr. 11 (supl.) din 16
ianuarie 1865, nr. 13 (supl.) din 19 ianuarie 1865, cu modificările și
completările ulterioare, cu excepția
dispozițiilor art. 1.169-1.206, care se abrogă la data intrării în
vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
b) Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare
contracte și pentru adaosul unui alineat la art. 1.089 din Codul civil,
publicată în Monitorul Oficial nr.
40 din 20 februarie 1879;
c) Codicele de comerț din 1887, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 31 din 10 mai 1887, cu excepția dispozițiilor
art. 46-55, 57, 58 și 907-935,
aplicabile în continuare în raporturile dintre profesioniști, care se
abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, precum și a
cărții a II-a «Despre comerțul
maritim și despre navigație», care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim;
d) Decretul nr. 2.142/1930 pentru promulgarea Legii privind
funcționarea cărților funduare centrale pentru căile ferate și canaluri
nr. 148/1930, publicat în Monitorul
Oficial nr. 127 din 12 iunie 1930;
e) Legea nr. 178/1934 privind reglementarea contractului de
consignație, publicată în Monitorul Oficial nr. 173 din 30 iulie 1934;
f) art. 17 și art. 19-28 din Legea nr. 153/1937 privind magazinele
generale și warantarea mărfurilor și cerealelor (Dockuri și silozuri),
publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 81 din 7 aprilie 1937;
g) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor
privitoare la cărțile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu
modificările ulterioare;
h) Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare;
i) Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr.
194 din 23 august 1940, cu modificările și completările ulterioare;
j) Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moștenire al soțului
supraviețuitor, publicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 10 iunie
1944;
k) Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărți de evidență
funciară a cărților funciare distruse, sustrase sau pierdute, publicată
în Monitorul Oficial nr. 62
din 14 martie 1946, cu modificările ulterioare;
l) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii
din Vechiul Regat în cărți de publicitate funciară, publicată în
Monitorul Oficial nr. 157 din 12
iulie 1947, cu modificările ulterioare;
m) Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, republicată în Buletinul
Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările și completările
ulterioare;
n) Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele
juridice, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 30 ianuarie 1954, cu
modificările și completările
ulterioare;
o) Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei
și a Decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice,
publicat în Buletinul Oficial nr. 9
din 31 ianuarie 1954, cu excepția art. 30-43, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010;
p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 15 iulie 1960;
q) art. 1-33 și art. 36-147 din Legea nr. 105/1992 cu privire la
reglementarea raporturilor de drept internațional privat, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992, cu completările ulterioare;
r) Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările și
completările ulterioare;
s) art. 21-33 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în
Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 393 din 31 decembrie 1997;
ș) art. 7, 14 și 15 din Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu
modificările ulterioare;
t) art. 32 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu
modificările și completările
ulterioare; ț) art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru
reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de
locuințe, trecute în proprietatea statului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare;
u) titlul VI «Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare» al Legii
nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice,
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare;
v) art. 12, 14-25, art. 32 alin. (2), art. 43 și 44 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și
stabilirea chiriei pentru spațiile cu
destinația de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 241/2001, cu
modificările ulterioare; de la aceeași dată, dispozițiile art. 12 și
14-25 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în
curs de executare;
w) Legea nr. 509/2002 privind agenții comerciali permanenți, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 6 august 2002;
x) art. 40 alin. (1), art. 41 și 42 din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare;
y) art. 1, 5-13, 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1) -
(4), art. 57, 59-63 și 65 din Legea nr. 273/2004 privind regimul
juridic al adopției, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009;
z) art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în
Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu
modificările și completările
ulterioare; aa) titlul X «Circulația juridică a terenurilor» al Legii
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției,
precum și unele măsuri adiacente,
publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 653 din 22
iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare; bb) orice alte
dispoziții contrare, chiar dacă
acestea sunt cuprinse în legi speciale.” „Monitorul Oficial” R.A., Str.
Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55
RNCB 0082006711100001
Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala „Unirea” București și IBAN:
RO12 TREZ 7005069 XXX 000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate
Publică a Municipiului
București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.
021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro,
internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul,
București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel.
021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și
021.401.00.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A. Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 505/15.VII.2011 conține 304 pagini. Prețul:
60,80 lei ISSN 1453-4495
Footnotes
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a IV-a sunt cuprinse în art. 91-98 din Legea nr. 71/2011.
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a V-a sunt cuprinse în art. 102-189 din Legea nr. 71/2011.
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VI-a sunt cuprinse în art. 201-205 din Legea nr. 71/2011.
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a VII-a sunt cuprinse în art. 207 și 208 din Legea nr. 71/2011.
*) În temeiul art. 220 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea
în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, pub licată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, Codul civil intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.v